
- •Равенство участников регулируемых им отношений.
- •Принцип неприкосновенности собственности.
- •Свобода договора.
- •Недопустимость какого-либо произвольного вмешательства в частные дела.
- •Обеспечение беспрепятственного осуществления гражданских прав, восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.
- •Абсолютные и относительные (критерий: Взаимосвязь субъектов правоотношения, степень их определенность)
- •Имущественные и неимущественные (критерий: объект правоотношения)
- •Вещные и обязательственные (критерий: способ удовлетворения управомоченного лица)
- •Регулятивные и охранительные правоотношения.
- •Еще выделяются так называемые корпоративные правоотношения.
- •2. Филиалы и представительства различаются функциями.
- •2. Делимые и неделимые вещи.
- •Простые и сложные вещи.
- •4. Главная вещь и принадлежность.
- •Основная вещь (капитал) в соотношении с плодами, продукцией и доходами.
- •Вещи потребляемые и непотребляемые.
- •Индивидуально-определенные и родовые вещи.
- •Существующие и будущие вещи.
- •1. Сделки, выходящие за пределы правоспособности лица
- •2. Сделки лиц, не способных понимать значение своих действий или руководить ими
- •3. Сделки, совершенные при недолжном осуществлении полномочий
- •4. Сделки, совершенные без согласия, необходимого в силу закона
- •52.Понятие и виды представительства в гражданском праве. Коммерческое представительство.
52.Понятие и виды представительства в гражданском праве. Коммерческое представительство.
Представительство - это такое гражданское правоотношение, в силу которого правомерные в пределах данных полномочий юридические действия одного лица (представителя) от имени другого лица (представляемого) влекут за собой возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей непосредственно для представляемого.
Добровольное представительство иногда называют договорным, что не совсем точно, так как основанием его возникновения могут служить и односторонние сделки (выдача и принятие доверенности). Добровольное представительство возникает по воле представляемого, который определяет личность представителя, объем его полномочий. При этом воля представителя также имеет значение: без его согласия на заключение, например, агентского договора правоотношение представительства не возникнет. То же самое произойдет, если лицо, на чье имя составлена доверенность, ее не примет.
Обязательное представительство (оно иногда именуется законным) устанавливается прямым предписанием закона, т.е. независимо от воли представляемого. В частности, в Законе об опеке и попечительстве четко указано, что при установлении опеки над малолетними и гражданами, признанными судом недееспособными, возникают отношения представительства.
Коммерческое представительство:
Коммерческим представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствует от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности. Одновременное коммерческое представительство разных сторон в сделке допускается с согласия этих сторон, а также в других случаях, предусмотренных законом. Если коммерческий представитель действует на организованных торгах, предполагается, поскольку не доказано иное, что представляемый согласен на одновременное представительство таким представителем другой стороны или других сторон.
53.Понятие и виды доверенности. Срок доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности.
Доверенность — это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом (лицами) другому лицу (лицам) для представительства перед третьими лицами.
По юридической сути выдача доверенности – односторонняя сделка, в результате совершения которой у лица, на чье имя она выдана, появляется право принять доверенность либо не делать этого. Принятие доверенности – также односторонняя сделка. Ее правовым результатом становится появление у лица, принявшего доверенность, указанных в ней полномочий и обязанности выполнить поручение доверителя, действуя в предоставленных ему пределах. С этого момента возникает правоотношение между представителем и представляемым.
Форма доверенности – только письменная (устных доверенностей быть не может). Это может быть и квалифицированная письменная (нотариальная) форма.
Виды доверенностей. По объему полномочий доверенность может быть: 1) разовой – выдается для совершения одного определенного действия (например, для получения заработной платы за определенный месяц); 2) специальной – для совершения нескольких, но однородных действий (такого рода доверенность выдается, например, юрисконсульту для ведения дел в суде); 3) генеральной (общей) – на совершение нескольких разнородных действий (примером является доверенность, выдаваемая руководителю филиала или представительства).
Срок доверенности.
Если в доверенности не указан срок ее действия, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения. В доверенности обязательно должна быть указана дата выдачи доверенности. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна. Удостоверенная нотариусом доверенность, предназначенная для совершения действий за границей и не содержащая указание о сроке ее действия, сохраняет силу до ее отмены лицом, выдавшим доверенность.
Передоверие. Представитель, указанный в доверенности, должен лично совершить те действия, на которые он уполномочен. Перепоручить свои функции он может в двух случаях:
1) такая возможность указана представляемым в тексте доверенности;
2) в силу сложившихся обстоятельств представитель вынужден пойти на это для охраны интересов представляемого. Но и после передоверия представитель не перестает быть участником правоотношения представительства, потому что по общему правилу он сохраняет свои полномочия, если иное не будет указано в доверенности или законе. Передоверие оформляется выдачей еще одной доверенности, которую представитель выдает своему заместителю. Такая доверенность обязательно должна быть удостоверена нотариусом, кроме случаев выдачи ее организациями, филиалами и представительствами.Доверенность, выданная в порядке передоверия, носит производный характер. По ней нельзя передать полномочий больше, чем указано в первоначальной доверенности; срок ее действия не может превышать времени действия уполномочия, на основании которого она выдана. С прекращением доверенности теряет силу и передоверие.
Прекращение доверенности.
Действие доверенности прекращается вследствие: 1) истечения срока доверенности; 2) отмены доверенности лицом, выдавшим ее, или одним из лиц, выдавших доверенность совместно, при этом отмена доверенности совершается в той же форме, в которой была выдана доверенность, либо в нотариальной форме; 3) отказа лица, которому выдана доверенность, от полномочий; 4) прекращения юридического лица, от имени которого или которому выдана доверенность, в том числе в результате его реорганизации в форме разделения, слияния или присоединения к другому юридическому лицу; 5) смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 6) смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 7) введения в отношении представляемого или представителя такой процедуры банкротства, при которой соответствующее лицо утрачивает право самостоятельно выдавать доверенности.
54.Сроки в гражданском праве: понятие, виды и порядок исчисления.
Срок – разновидность юридических фактов (событий), определенный момент или отрезок времени, с наступлением, или истечением которого законодательство связывает возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений, с истечением которого наступают юридические последствия.
Значение: сроки упорядочивают гражданский оборот, создают определенность и устойчивость правовых связей, дисциплинируют их участников, способствуют соблюдению хозяйственных договоров, обеспечивают своевременную защиту прав и интересов субъектов гражданских правоотношений.
Виды сроков: По основанию установления: законные, договорные, судебные; По правовым последствиям: правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие; По степени обязательности: императивные, диспозитивные;·Императивными являются некоторые законные и судебные сроки, которые не могут быть изменены соглашением участников гражданских правоотношений, например сроки приобретательной давности и исковой давности.· Диспозитивные сроки – сроки, предусмотренные в законе, но которые можно изменить соглашением сторон (например, гарантийные сроки или исполнение обязательства до востребования (п. 2 ст. 314 ГК); По степени распространяемости сроки делятся на общие и специальные. общий срок исковой давности – 3 года; по недействительным сделкам – 1 год. По степени конкретизации: абсолютно определенные, относительно определенные и неопределенные;
Абсолютно определенные сроки указывают на точный момент или период времени, с которым связано его начало и окончание (срок исковой давности).
Относительно определенные сроки обозначаются путем использования приблизительных критериев (Н: “разумный срок”, “нормально необходимый срок”, “без промедления” и т.п.). Суд получает свободу усмотрения для вывода об их соблюдении с учетом индивидуальных обстоятельств каждого конкретного дела.
О неопределенных сроках говорят в ситуациях, когда правоотношение по своей природе должно иметь временной предел, однако ни закон, ни договор не фиксируют параметры соответствующего срока. (Н: договор аренды по своему существу предполагает передачу имущества во 96 временное владение и пользование (ст. 606 ГК). Но если ни закон, ни договор не устанавливают срок аренды, то договор аренды считается заключенным на неопределенный срок + специальные правила: каждая из сторон может в любое время отказаться от договора, предупредив об этом другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества - за три месяца (п. 2 ст. 610 ГК).По назначению сроки делятся на:- сроки возникновения гражданских прав и обязанностей;- сроки осуществления гражданских прав;- сроки исполнения гражданских обязанностей;- сроки защиты гражданских прав.
Порядок исчисления сроков. Определение сроков
- Календарной датой- Исчислением периода времени (годы, месяцы, недели, дни, часы)- Указанием на событие, которое должно неизбежно наступить
Окончание срока, определяемого периодом времени 1. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и число последнего года срока. К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами.2. К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются правила для сроков, исчисляемых месяцами. При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с начала года.3. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число последнего месяца срока. Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, исчисляемый днями, и считается равным пятнадцати дням.
Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. 4. Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий день последней недели срока.
55.Сроки исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности.
Сроки исковой давности
Под исковой давностью понимается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено (ст. 195 ГК).
При этом сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть изменены соглашением сторон (ст. 198 ГК). Это же относится и к основаниям приостановления и перерыва течения исковой давности, которые установлены нормами ГК и иными федеральными законами. Применение этих норм обязательно для судебных органов.
Исковая давность в объективном смысле - гражданско-правовой институт, т.е. система норм законодательства, регулирующих отношения, связанные со сроком защиты гражданских прав (сроки, возникновение и т.д.), тогда как
исковая давность в субъективном смысле — это права лица, чьи интересы нарушены, воспользоваться сроком для защиты нарушенных гражданских прав.
Требования, на которые исковая давность не распространяется.
Исковая давность не распространяется на:
1.требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом; 2.требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 3.требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
Приостановление сроков исковой давности.
- чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). - нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил России, переведенных на военное положение.- установленная Правительством РФ отсрочка исполнения обязательств (мораторий). Мораторий может применяться в стране в связи с различными объективными, чрезвычайными обстоятельствами, вызванными как природными явлениями, так и общественными событиями, международным положением и др.- приостановление действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующее отношение.- Течение срока исковой давности приостанавливается, если стороны прибегли к несудебной процедуре разрешения спора, обращение к которой предусмотрено законом, в том числе к обязательному претензионному порядку.
Перерыв срока исковой давности
Статьей 203 ГК предусмотрено основание для перерыва срока исковой давности. В отличие от приостановления перерыв исковой давности связан с волей должника при наличии предусмотренных в законе оснований. В таких случаях давностный срок прекращает свое течение, а после отпадения указанных оснований начинает течь снова. Другими словами, время, прошедшее до наступления прерывающего обстоятельства, не засчитывается. Этим перерыв существенно отличается от приостановления.
Специфично и основание для перерыва срока исковой давности - признание долга.
Признание долга как основание перерыва срока исковой давности применяется по спорным отношениям независимо от их субъектного состава. Действия, свидетельствующие о признании долга, весьма разнообразны.
К действиям, свидетельствующим о признании долга в целях перерыва течения срока исковой давности, в частности, могут относиться: признание претензии; изменение договора уполномоченным лицом, из которого следует, что должник признает наличие долга, равно как и просьба должника о таком изменении договора (например, об отсрочке или о рассрочке платежа); акт сверки взаимных расчетов, подписанный уполномоченным лицом. Ответ на претензию, не содержащий указания на признание долга, сам по себе не свидетельствует о признании долга.
Восстановление срока исковой давности
В соответствии со ст. 205 ГК в исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите. При этом важно отметить, что само по себе восстановление срока исковой давности означает только возможность использования судебного процесса для того, чтобы получить защиту нарушенного права. Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев - в течение срока давности.
Допускается восстановление исковой давности только в том случае, когда нарушенное право принадлежит гражданину. Другие субъекты гражданского права ни при каких обстоятельствах не могут требовать восстановления срока исковой давности.
56.Понятие и содержание права собственности. Виды и формы права собственности.
Право собственности — это одна из форм существования собственности, в рамках которой каждый собственник имеет три правомочия: владения, пользования, распоряжения. Право собственности в объективном смысле - юридические отношения собственности. Право собственности в субъективном смысле - закрепленная законом возможность лица по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом, одновременно принимая на себя бремя и риск его содержания.
Право собственности традиционно раскрывается через триаду правомочий: владение, пользование и распоряжение.
Правомочие владения — это юридически обеспеченная возможность собственника обладать вещью, иметь ее у себя физически, господствовать над ней'. Правомочие владения необходимо отличать от фактического владения вещью. Такое владение также будет являться законным, так как оно основывается на определенном правовом основании - титуле. Правомочие пользования — это юридически обеспеченная возможность извлечения из вещи ее полезных свойств. Собственник вещи осуществляет правомочие пользования вещью с учетом ее конкретных потребительских свойств. Собственник вещи может использовать ее в собственных интересах. Так, собственник носит одежду, употребляет продукты питания, проживает в принадлежащем ему жилом помещении.
Собственник может передать вещь в пользование другим лицам. Правомочие распоряжения — это юридически обеспеченная возможность определять правовую судьбу вещи. Собственник может осуществлять правомочие распоряжения принадлежащей ему вещью путем совершения как юридических действий, так и фактических. К юридически значимым действиям (юридическим актам) следует отнести совершение собственником сделок, направленных на отчуждение вещи, таких, например, как купля-продажа, дарение. Так, в соответствии со ст. 76 ЖК наниматель жилого помещения по договору социального найма с согласия наймодателя и совместно проживающих с ним членов семьи вправе передавать его во временное пользование по договору поднайма. Но несобственник никогда не наделяется правом распоряжаться вещью в полном объеме.Бремя содержания. Под бременем содержания имущества следует понимать обязанность собственника поддерживать его в надлежащем, исправном, безопасном и пригодном для использования в соответствии с назначением имущества состоянии.
Виды права собственности:- право частной и публичной собственности - право собственности граждан и юридических лиц; - право государственной и муниципальной собственности
Формы собственности или экономические формы присвоения (выделяют в зависимости от того, кто присваивает):- индивидуальная (человек присваивает)- групповая (группа лиц)- коллективная (организованный коллектив) - общественная (государство или общество).
57.Способы приобретения права собственности.
Основания приобретения права собственности – это юридические факты, с которыми закон связывает возникновение этого права.
Способы делятся на первоначальные и производные:
а) первоначальные – способы, в которых нет правопреемства, т.е. право собственности на вещь возникает либо впервые, либо не зависит от воли предыдущего собственника.
К ним относят:
1) приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь 2) переработка (спецификация) - - это когда вещь создается из материалов одного лица трудом другого лица (спецификатора). По общему правилу, если иное не предусмотрено договором собственником вещи становится собственник материалов.3) приобретение в собственность общедоступных для сбора вещей - сбор грибов, ягод, охота, рыбалка.Исключение: это возможно, если такой сбор не запрещен законом, а в некоторых случаях это возможно лишь при наличии лицензии.4) приобретение права собственности на бесхозяйное имущество - под бесхозяйной понимается вещь, которая не имеет собственника, либо собственник ее неизвестен, либо отказался от права собственности на эту вещь. Порядок возникновения права собственности зависит от того, является ли объектом движимая или недвижимая вещь.
К бесхозяйным движимым вещам закон относит 4 категории вещей:
а) вещи, брошенные собственником;
б) находка;
в) безнадзорные животные;
г) клад;
5) бесхозяйное недвижимое имущество – сначала по заявлению органа местного самоуправления это имущество принимается на учет органом, осуществляющим регистрацию прав на недвижимость по месту его нахождения, если в течение 1 года никто не заявит своих прав на него, суд признает муниципальную собственность на эту вещь. 6) вещи, брошенные собственником- правовой режим этого имущества зависит от их стоимости, возможны два варианта:а) если стоимость вещи менее 5 МРОТ (меньше 500 рублей), либо представляет собой брошенный лом металлов, бракованную продукцию или отходы производства - они могут быть обращены в собственность лицом, на территории которого находятся.б) иные вещи могут поступить в собственность лишь на основании судебного решения о признании их бесхозяйными.7) находка - находкой признается вещь, выбывшая из владения собственника и кем-то обнаруженная. Порядок приобретения права собственности на находку: первоначально нашедший не становится собственником этой вещи, если владелец известен, вещь должна быть возвращена. Нашедший вправе хранить вещь у себя, при этом он несет ответственность за ее утрату или повреждение в пределах ее стоимости. Нашедший также вправе передать вещь на хранение в стол находок. Если по истечению 6 месяцев с момента заявления о находке нет сведений о ее владельце, нашедший становится ее собственником, если владелец вещи найден до истечения 6 месяцев нашедший вправе от него требовать, возмещения расходов и вознаграждение (до 20 % от стоимости вещи). Право на вознаграждение теряется, если нашедший не заявит о находке;8) безнадзорные животные - правила приобретения права собственности на них такие же, как и при находке, однако есть исключения: если владелец неизвестен, нашедший обязан заявить о находке в течение 3 дней. Если владелец найден, нашедший вправе требовать от него с зачетом выгод, полученных от животного, например, расходов на прокорм коровы за вычетом полученного от нее молока + вознаграждение до 20 %;9) клад - намеренно зарытый в земле или сокрытый иным способом (замурованный в стене, спрятанный в дупле дерева) деньги или ценные предметы, собственник которых не установлен, либо по закону утратил на них право. Под иными ценными предметами понимают золотые и серебряные монеты, драгоценные металлы, металлы в слитках и изделиях, антиквариат.
Порядок приобретения право собственности на клад:
1) если клад обнаружен собственником земельного участка, или строения он полностью переходит в его распоряжение2) если клад обнаружен другим лицом, осуществляющим действия или производящим работы, но с согласия собственника, клад делится между ними пополам3) если клад обнаружен другим лицом, который осуществлял те же действия, но без согласия собственника, он переходит к собственнику в полном объеме4) если клад относится к памятникам истории, культуры он передается в собственность государства, при этом 50 % от его стоимости в качестве вознаграждения передается указанным выше лицамИсключение: если клад найден лицами, которые специально осуществляли его поиск в результате возложенных на них трудовых или служебных обязанностей, например, участнику археологической экспедиции, то вознаграждение не выплачивается.
10) приобретательная давность - приобретение права собственности по давности владения.
Для приобретения права собственности на это имущество, владение должно обладать 4 признаками:
а) оно должно быть добросовестным, т.е. имущество не должно быть приобретено на незаконном основании помимо воли собственника;б) оно должно быть открытым, т.е. очевидным для окружающих;в) оно должно быть непрерывным (срок непрерывности для движимого имущества - 5 лет, для недвижимости - 15 лет);г) владелец должен владеть имуществом как своим собственным
11) самовольная постройка - объект недвижимости, который создается либо на земельном участке не отведенным для этих целей, либо с нарушением градостроительных норм, либо без разрешения собственника. По общему правилу в этом случае лицо не приобретает право собственности на эту постройку, т.е. он не вправе совершать с ней никаких сделок. Юридически эта вещь представляет собой совокупность стройматериалов, и как объект недвижимость не существует. Эта постройка по требованию управомоченного лица подлежит сносу лицом и за счет лица ее построившего.
Правила приобретения права собственности на самовольную постройку:
1) право собственности признается за застройщиком, если он впоследствии оформит себе законное право на этот земельный участок 2) право собственности признается за собственником земельного участка по соглашению с застройщиком, при этом он обязан компенсировать расходы на строительство
б) производные способы приобретения права собственности.
Производные способы приобретения права собственности - это способы, в основе которых лежит правопреемство, право собственности возникает здесь очередной раз, и зависит от воли предыдущего собственника: 1) приобретения права собственности по договору;2) наследование по завещанию или закону;3) приобретение права собственности на имущество юридических лиц при их реорганизации;4) приобретение права собственности членом жилищного, гаражного или иного потребительского кооператива на соответствующее помещение после внесения всей суммы паевого взноса;
Момент перехода права собственности: по общему правилу, если иное не предусмотрено договором, право собственности возникает у приобретателя с момент передачи вещи.
58.Способы прекращения права собственности.
Физическая гибель или уничтожение имущества - единственное основание прекращения права собственности, гарантированно не являющееся основанием возникновения этого права у другого лица.
Отказ от права собственности - не совсем основание его прекращения, а скорее возможная предпосылка для приобретения другим лицом права собственности на бесхозяйное имущество или совершить иные свидетельствующие о таком отказе действия (скажем, выбросить вещь), в результате чего соответствующая вещь приобретет статус бесхозяйной.
Отчуждение собственником своего имущества - оборотная сторона приобретения права собственности на основании сделки об отчуждении имущества. Приватизация выступает в качестве основания прекращения права собственности лишь для государства и муниципальных образований.
Основания принудительного изъятия имущества у собственника.
- Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника производится либо на основании решения суда, либо, в установленных законом или договором случаях, в ином (упрощенном) порядке: например, по исполнительной надписи нотариуса или даже путем оставления кредитором принадлежащей должнику вещи за собой, если это допускается условиями договора между ними.
- Прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать в силу закона или при отсутствии специального разрешения.
К случаям принудительного отчуждения недвижимого имущества в связи с утратой прав на земельный участок, на котором оно расположено, относятся: - отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка ввиду его ненадлежащего использования - отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности; - отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд;
также
- Реквизиция. В случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество в интересах общества по решению государственных органов может быть изъято у собственника в порядке и на условиях, установленных законом, с выплатой ему стоимости имущества (реквизиция).
- выкуп бесхозяйственно существующих культурных ценностей
- Конфискация. В случаях, предусмотренных законом, имущество может быть безвозмездно изъято у собственника по решению суда в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения
Принудительное изъятие у собственника имущества допускается в качестве санкции за те или иные действия (включая бездействие), в том числе не являющиеся преступлением или административным правонарушением, однако противоречащие общественным интересам или принятым в обществе нормам.
59.Право общей совместной собственности.
Общая собственность - принадлежность вещи одновременно двум или нескольким лицам - сособственникам.
Общая совместная (бездолевая) собственность представляет собой отношения принадлежности одновременно нескольким гражданам вещей (вещи), в праве собственности, на которые их доли не определены.
В отличие от долевой собственности данный вид общей собственности возникает как исключение, прямо предусмотренное законом лишь для граждан, состоящих в зарегистрированном браке или ведущих крестьянское (фермерское) хозяйство, т.е. находящихся в лично-доверительных отношениях друг с другом.
Совместная собственность супругов
Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если брачным договором между ними не установлен иной режим этого имущества.
Необходимым предварительным условием возникновения совместной собственности супругов является регистрация брака.
Все нажитое супругами во время зарегистрированного брака имущество, за некоторыми исключениями относится к их совместной собственности независимо от того, кем из них и за чей счет имущество было приобретено или создано и на чье имя оформлено - это означает законную презумпцию совместного (бездолевого) характера супружеского имущества.
Касаемо вещей не являющихся совместной собственностью супругов: если в вещь, принадлежавшую одному из супругов, в течение брака за счет их общего имущества или личного имущества другого супруга произведены вложения, значительно увеличивающие ее стоимость, она может быть признана совместной собственностью, если договором супругов не сохранена раздельность их имущества.
Общее имущество супругов может быть объектом взыскания кредиторов лишь по общим обязательствам супругов. Лишь при недостаточности имущества, принадлежащего одному из супругов, его кредиторы могут потребовать выдела из общего имущества его доли, которая причиталась бы ему при разделе этого имущества, что равнозначно требованию о разделе супружеского имущества, влекущем прекращение совместной собственности.
Совместная собственность Крестьянских (фермерских) хозяйств.
Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ), не являющегося юридическим лицом, принадлежит его членам на праве совместной собственности, если законом или договором между ними не установлено иное.
Совместная собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства возникает после создания КФХ на основе соглашения его участников и его государственной регистрации в порядке, установленном для индивидуальных предпринимателей.
В фермерском хозяйстве сосуществуют различные виды общей собственности:1) общее имущество участников хозяйства, включая участвующих в нем супругов;2) общее имущество супругов, являющихся участниками крестьянского (фермерского) хозяйства; 3) личное имущество отдельных участников хозяйства, включая личное имущество каждого из супругов.
Прекращение совместной собственности КФХ:
прекращаются с прекращением его деятельности
в связи с выходом из него всех его членов. В этом случае имущество хозяйства подлежит разделу по правилам о разделе имущества, находящегося в общей собственности. При разделе имущества такого хозяйства или выходе из него одного из участников доли других его членов в имуществе хозяйства признаются равными, если соглашением между ними не установлено иное
60.Право общей долевой собственности.
Понятие долевой собственности и определение долей участников
Общая долевая собственность представляет собой отношения по принадлежности вещи одновременно нескольким лицам с определением их долей в праве собственности на нее.
Размер долей отдельных участников общей долевой собственности определяется либо законом (например, согласно п. 2 ст. 1141 ГК при наследовании по закону доли наследников одной очереди признаются равными), либо их соглашением. Если его невозможно определить на основании закона и он не установлен соглашением всех участников, их доли считаются равными. Также учитывается вклад каждого участника в образование и приращение общего имущества. Важную роль играет характер произведенных улучшений общества имущества. Улучшения, отделимые от общей вещи без несоразмерного ущерба ее хозяйственному назначению, по общему правилу поступают в собственность того из участников долевой собственности, который их произвел, т. е. вообще не влияют на размер долей ее участников. Лишь по их соглашению такие улучшения могут остаться в составе общего имущества и тем самым повлечь соразмерное увеличение доли произведшего их участника. Неотделимые улучшения (ремонт, замена крыши) всегда становятся объектом общей собственности. Поэтому участник, осуществивший их, имеет право на соразмерное увеличение своей доли.
Доля в праве собственности и преимущественное право ее покупки
Доля в праве собственности на общую вещь входит в состав личного имущества сособственника и становится самостоятельным объектом гражданского оборота, которым сособственник вправе распоряжаться по своему усмотрению путем совершения различных сделок.
Она также может служить объектом взыскания кредиторов сособственника, но лишь при недостаточности у него другого имущества (в субсидиарном порядке) и осуществлении выдела из общей вещи в натуре части, приходящейся на такую долю. Если выделение доли в натуре невозможно (например, при неделимости вещи) либо против этого возражают другие сособственники, кредитор вправе потребовать у них приобрести эту долю, а при их отказе продать ее с публичных торгов по решению суда.
В случае продажи одним из сособственников своей доли другие сособственники получают преимущественное право покупки на равных условиях. Если же другие сособственники откажутся от покупки или не приобретут продаваемую долю в праве собственности на недвижимое имущество в течение месяца, а в праве собственности на движимое имущество – в течение 10 дней со дня извещения, продавец вправе продать свою долю любому лицу.
Доля в праве собственности на движимую вещь переходит к приобретателю по договору с момента его заключения (если иное не предусмотрено соглашением сторон). Но если договор о продаже доли подлежит государственной регистрации (при продаже доли в праве собственности на недвижимость), ее приобретатель становится сособственником с момента такой регистрации.
При продаже доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник долевой собственности вправе в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя, но не признания сделки недействительной.
Осуществление права собственности на вещь, находящуюся в долевой собственности
Поскольку право собственности на общую вещь принадлежит сособственникам сообща, его реализация может происходить только по единогласному решению всех без исключения сособственников независимо от размера их долей.
В таких ситуациях нередко используются понятия «реальных» и «идеальных» долей. Под реальной долей обычно понимают определенную часть общего имущества в натуре, фактически предоставляемую в пользование сособственнику. Понятие же идеальной доли совпадает с ее арифметическим выражением и употребляется для того, чтобы подчеркнуть, что доля сособственника – это не доля имущества в натуре.
Доля сособственника определяет не только размер предоставляемой ему в пользование части общего имущества. Каждый сособственник обязан соразмерно со своей долей участвовать в общих расходах по уплате налогов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению. Прибыли и убытки распределяются соразмерно долям.
Во-первых, при неделимости вещи суд может передать ее в собственность одного из участников, имеющего существенный интерес в ее использовании, причем независимо от размера долей остальных сособственников, но с компенсацией им стоимости их долей. Во-вторых, в случаях, когда доля сособственника незначительна и не может быть реально выделена, а его интерес в использовании общего имущества не может считаться существенным, суд вправе и при отсутствии его согласия обязать остальных сособственников выплатить ему компенсацию.
61.Вещные права лиц, не являющихся собственниками (ограниченные вещные права): перечень и общая характеристика.
Категория вещного права, наряду с правом собственности, включает в себя и другие, так называемые ограниченные вещные права, а именно права лиц, не являющихся собственниками вещи'.
Ограниченные вещные права являются производными от права собственности. Они могут возникнуть только в том случае, когда право собственности на вещь уже возникло, когда вещь уже присвоена определенным лицом.
Как и право собственности, ограниченные вещные права обладают всеми необходимыми признаками вещного права, которые позволяют отграничить их от обязательственных прав. Права лиц, не являющихся собственниками, т.е. ограниченные вещные права, представляют собой право на чужую вещь. При этом им присущи такие признаки, как право следования и абсолютный характер защиты.
Статья 216 ГК дает неисчерпывающий перечень ограниченных вещных прав. В частности, к ним относятся:
право пожизненного владения земельным участком (ст. 265 ГК);
право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст. 268 ГК);
сервитуты (ст. 274, 277 ГК);
право хозяйственного ведения (ст. 294 ГК) и
право оперативного управления (ст. 296 ГК).
Думается, что путем их простого перечисления вряд ли можно получить представление о системе ограниченных вещных прав.
В юридической литературе выделяют следующие виды:
1.право пользования чужими вещами, например сервитуты;
2. право на получение известной ценности из чужой вещи, например, право на получение ренты за счет стоимости недвижимой вещи;
3.право на приобретение известной вещи, например, преимущественное право покупки недвижимой вещи или доли в праве на нее.
Специфику правового режима отдельных прав на чужие вещи наиболее полно отражает их деление на основе смешанного критерия (в зависимости от особенностей содержания и объекта) на:
а) сервитуты;
Сервитут представляет собой вещное право ограниченно пользоваться чужой недвижимой вещью.
Содержание данного ограниченного вещного права составляет правомочие ограниченного пользования чужой недвижимой вещью. Собственник недвижимости, обремененной сервитутом, должен претерпевать определенные ограничения своих прав. Обременение сервитутом недвижимой вещи не лишает собственника служащей вещи прав владения, пользования и распоряжения ею. Сервитут обременяет не собственника, а именно вещь. Соответственно, сервитуту как ограниченному вещному праву свойствен такой признак, как право следования. При переходе права собственности на служащую вещь к другому лицу обременение в виде сервитута сохраняется.
б) право постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения на земельные участки;
Объектом является земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Субъектами данного права могут быть только государственные и муниципальные учреждения, казенные предприятия, органы государственной власти и органы местного самоуправления'. Содержание права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком составляют правомочия владения и пользования в пределах, установленных законодательством и актом о предоставлении земельного участка. Правомочие распоряжения в содержании данного вещного права отсутствует.
в) право хозяйственного ведения и оперативного управления;
Право хозяйственного ведения представляет собой право государственного и муниципального унитарного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом в пределах, установленных законом, иными правовыми актами. Субъектами права хозяйственного ведения являются государственные и муниципальные унитарные предприятия. Объектом выступает как недвижимое, так и движимое имущество, находящееся в государственной или в муниципальной собственности.
Право оперативного управления представляет собой ограниченное вещное право, которое по своему содержанию является более узким, чем право хозяйственного ведения. Субъектами права оперативного управления являются казенные предприятия (разновидность унитарных предприятий) и учреждения. Объектом выступает как недвижимое, так и движимое имущество, находящееся в государственной или в муниципальной собственности.
62.Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком регулируется гражданским и земельным законодательством. Его специфика заключается в том, что за владельцем участка на данном вещном праве закрепляется право пользования и владения, однако исключается возможность распоряжения земельным участком иначе, чем посредством передачи по наследству.
На праве постоянного (бессрочного) пользования земельный участок впервые сейчас может быть предоставлен только государственным муниципальным учреждениям, казенным предприятиям, центрам исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий, а также органам государственной власти и органам местного самоуправления. На основании акта о предоставлении земельного участка лицо, получившее земельный участок в постоянное (бессрочное) пользование, осуществляет владение и пользование этим участком в пределах, установленных законом.
63.Право оперативного управления. Право хозяйственного ведения.
Право оперативного управления
Право оперативного управления - это право владения, пользования и распоряжения имуществом собственника, принадлежащее казённому предприятию или учреждению, в установленных законом пределах.
В качестве субъекта права оперативного управления Гражданский кодекс РФ предусмотрел казённое предприятие или учреждение. При этом под казённым предприятием принято понимать унитарное предприятие, которое было основано на праве оперативного управления, и обладает находящимся в федеральной собственности имуществом.
Ст. 296 Гражданского кодекса РФ содержит информацию о казённом предприятии и учреждении, а
именно, о том, что они имеют возможность на праве оперативного управления владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом в установленных законом пределах, а также опиравсь на цели своей деятельности и учитывая задания собственника и назначение имущества. Положения статьи направлены на общие пределы осушествления прав субъектами, но при этом они допускают возможность установить специальные границы их дравомочий. В данном случае речь идет не только о законе, но и о том, что сам собственник может давать конкретные указания по распоряжению имуществом. А в случаях использование предприятием имущества не по назначению, собственник имеет право его изъять;
Закон предоставляет указанные специальные границы только для "распоряжения" имуществом, тогда как права "владения" и "пользования" в эту категорию не попадают.
В каком объеме учреждения могут осуществлять свои правомочия по распоряжению правом оперативного управления зависит от их типа. ГК РФ в ст. 298 устанавливает, что учреждения могут быть созданы:
• Российской Федерацией;
• субъектом Российской Федерации;
• муниципальным образованием;
• частными гражданами;
• юридическими лицами;
• бюджетными учреждениями.
Таким образом, учреждения не имеют права на самостоятельное распоряжение имуществом. которое за ними закреплено. Исключение составляет случай, когда денежные средства выделены им по смете.
Право хозяйственного ведения
Право хозяйственного ведения - это хозяйственное или иное право ведения, владения, пользования и распоряжения имуществом собственника, принадлежащее юридическим лицам, в установленных законом пределах.
Нормы, регулирующие право хозяйственного ведения, закреплены в Гражданском кодексе РФ (с. 294). Они раскрывают данный институт как право, принадлежащее государственным и муниципальным унитарным предприятиям, по владению, пользованию и распоряжению имуществом собственника.
Как видно из определения, одной из главных составляющих в данной сфере является правовое положение обладателя права, в качестве которого предстает государственное или муниципальное унитарное предприятие.
Специфика унитарных предприятий состоит в том, что они обладают специальной правоспособностью, состоящей в возможности приобретения прав и осуществления обязанностей, которые соответствуют целям и предмету деятельности, закрепленным уставом унитарного предприятия.
Говоря об особенностях права хозяйственного управления, стоит отметить, прежде всего, субъект. который является коммерческой организацией, и, следовательно, обязан не только сохранять публичное имущество, но и приумножать его.
64.Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).
Сервитут представляет собой вещное право ограниченно пользоваться чужой недвижимой вещью. Исторически данное вещное право получило признание первым как в римском праве, так и в российском дореволюционном законодательстве. Современный сервитут - ограниченное вещное право на чужую вещь, состоящее в ограниченном пользовании ею. Обремененная сервитутом вещь именуется служащей, а вещь, в пользу которой установлен сервитут, - господствующей.
Объектом выступает недвижимое имущество.
Субъектами являются собственники господствующей вещи, а также субъекты права пожизненного наследуемого владения и права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
Содержание данного ограниченного вещного права составляет правомочие ограниченного пользования чужой недвижимой вещью. Собственник недвижимости, обремененной сервитутом, должен претерпевать определенные ограничения своих прав. Обременение сервитутом недвижимой вещи не лишает собственника служащей вещи прав владения, пользования и распоряжения ею. Сервитут обременяет не собственника, а именно вещь. Соответственно, сервитуту как ограниченному вещному праву свойствен такой признак, как право следования. При переходе права собственности на служащую вещь к другому лицу обременение в виде сервитута сохраняется.
По общему правилу сервитут устанавливается по соглашению между собственниками служащей и господствующей вещи. В случае недостижения между ними соглашения об установлении сервитута он устанавливается судом в принудительном порядке.
В связи с особым характером данного ограниченного вещного права закон устанавливает и специальные основания для прекращения сервитута. Прежде всего, основанием для прекращения сервитута является отпадение оснований, по которым он был установлен.
Другим основанием для прекращения сервитута является невозможность собственника служащей вещи использовать ее в соответствии с ее назначением в результате обременения сервитутом.
65.Виндикационный иск как способ защиты права собственности и иных вещных прав.
Виндикационным признается иск невладеющего собственника к незаконно владеющему несобственнику об изъятии вещи (объекта права собственности) в натуре.
Виндикационный иск предъявляется в случае, когда истец одновременно лишен правомочий владения, пользования и распоряжения вещью, но сохраняет за собой титул собственника.
Таким образом, основаниями виндикационного иска являются:
нарушение правомочий истца по владению (а значит, и по пользованию и распоряжению) принадлежащим ему имуществом;
нахождение истребуемой вещи в фактическом владении ответчика;
отсутствие титула на истребуемую вещь у ответчика.
наличие у истца право (юридический титул) на истребуемую вещь
Наличие вещи в натуре (отсутствие вещи у ответчика исключает виндикацию. В этом случае возможен обязательственный иск)
Объект виндикации - индивидуально-определенная вещь
В целом конструкция виндикационного иска состоит из двух неразрывно связанных между собой составляющих:
1) абсолютная составляющая - о признании права собственности истца;
2) относительная составляющая - об отобрании вещи у ответчика и о передаче се истцу (т.е. об истребовании имущества в натуре).
Доказывание истцом права собственности.
Доказывание истцом своего права собственности осуществляется ссылкой на предусмотренные законом основания приобретения права собственности. Недоказанность истцом своего права собственности или вывод суда о порочности основания возникновения права влекут отказ в удовлетворении виндикационного требования вне зависимости от того, установлен ли был факт незаконного владения ответчика. Ответчик может (а иногда по обстоятельствам дела и должен) занять активную позицию. Доказывание ответчиком того, что он является владельцем спорного имущества на основании договора с собственником, также влечет отказ в удовлетворении виндикационного иска, но на сей раз в связи с неверно выбранным способом защиты - истец в этом случае не лишен возможности предъявить обязательственно-правовой иск об истребовании вещи.
Виды незаконного владения.
Незаконное (беститульное) владение бывает добросовестным и недобросовестным:
Добросовестное владение - фактический владелец вещи не знал и не мог знать о незаконности своего владения.
Добросовестный владелец — это тот, кто не знал и не должен был знать о принадлежности спорного имущества на праве собственности другому лицу.
Добросовестным владельцем, например, может быть признан наследник, получивший чужую вещь в составе наследства.
Недобросовестное владение - фактический владелец знает либо по обстоятельствам дела должен знать о незаконности своего владения. Недобросовестным владельцем является, например, похититель вещи или ее приобретатель «с рук» по заведомо низкой цене, причем «к знанию приравнивается незнание по грубой небрежности.
Ограничения виндикации в пользу добросовестного владельца-приобретателя.
Виндикационный иск не подлежит удовлетворению при одновременном наличии 3 условий (ст.302 Гк РФ):
1) истребуемое имущество ответчиком было приобретено по сделке у неправомочного отчуждателя возмездно;
2) к неуправомоченному отчуждателю имущество попало по воле собственника (или, говоря иными словами, оно изначально выбыло из владения собственника по его воле):
3) приобретатель имущества был добросовестным на момент приобретения.
Если отсутствует хотя бы одно из двух первых условий, собственник вправе истребовать имущество даже у добросовестного приобретателя.
Расчеты между истцом и ответчиком при удовлетворении виндикационного иска (ст. 303 ГК). Данные расчеты являются частным случаем расчетов при возврате имущества в связи с неосновательным обогащением (гл. 60 ГК). Собственник вправе требовать от незаконного владельца возврата или возмещения доходов, которые владелец извлек или должен был извлечь за все время владения. В свою очередь незаконный владелец вправе требовать от собственника возмещения произведенных им необходимых затрат на имущество и возмещения стоимости неотделимых улучшений имущества. Объем возмещения определяется с учетом того, является незаконный владелец добросовестным или недобросовестным.
66.Негаторный иск как способ защиты права собственности и иных вещных прав.
Негаторный иск (от лат. actio negatoria - букв.: отрицающий иск) – внедоговорное требование собственника или иного законного владельца об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (ст. 304 ГК).
Такие препятствия могут выражаться, например, в возведении строений или сооружений, препятствующих доступу света в окна соседнего дома или создающих иные помехи в нормальном использовании соседнего земельного участка или помещения (в частности, путем затруднения доступа к ним и т.п.).
Вместе с тем в современных условиях следует признать возможность использования негаторного иска для устранения препятствий в пользовании вещами не только их собственников, и субъектов иных (ограниченных) вещных прав (а в силу действующей редакции ст. 305 ГК - и всех иных титульных владельцев вещи).
Объект |
Субъекты |
|
Устранение длящегося правонарушения (противоправного состояния), сохраняющегося к моменту предъявления иска (например, устранение препятствий, перегораживающих проезд к данному участку) |
Истец |
Ответчик |
Собственник или иной законный (титульный) владелец, сохраняющий вещь в своем владении, но испытывающий препятствия в ее использовании. |
Лицо, которое своими противоправными действиями создает препятствия, мешающие нормальному пользованию имуществом |
Основанием предъявления негаторного иска может стать не только действие, но и противоправное бездействие нарушителя вещного права, например, неосуществление им необходимого ремонта оборудования, работа которого загрязняет соседний земельный участок.
Условия удовлетворения негаторного иска:
1. Действия третьих лиц создают препятствия истцу в пользовании и распоряжении имуществом по своему усмотрению
2. Действия, мешающие пользоваться и распоряжаться имуществом, являются неправомерными
3.Неправомерные действия продолжаются на момент предъявления негаторного иска
4. Истец и ответчик не состоят между собой в обязательственных отношениях по поводу спорного имущества
5.На момент предъявления негаторного иска субъективное вещное право на спорное имущество сохраняется за истцом.
Негаторный иск подлежит удовлетворению и при наличии реальной угрозы нарушения вещного права со стороны ответчика (Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. N 10/22 и п. 9 информационного письма Президиума ВАС РФ N 153).
Последствием удовлетворения негаторного иска может стать судебный запрет совершения определенных действий и (или) возложение на ответчика обязанности устранения последствий совершенного им правонарушения (например, демонтаж неправомерно возведенных сооружений, вывоз неправомерно размещенных материалов, уборка мусора и т.п.). Вместе с тем речь при этом не может идти о возмещении вреда, причиненного собственнику вещи, ее ремонте, предоставлении аналогичной вещи и т.п., что характерно для деликтного, а не для негаторного иска.
67.Понятие обязательственного права и обязательства. Виды и система обязательств.
Обязательство — это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо - должник обязано совершить в пользу другого лица - кредитора определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от определенных действий, а другая сторона - кредитор имеет право требовать от должника исполнение обязанности.
Обязательственное право - подотрасль гражданского права, нормы которой непосредственно регулируют имущественный оборот, преобразуя его в форму гражданско-правового оборота.
Обязательства разделяются, или систематизируются, на различные группы (виды).
Договорные обязательства оформляют нормальные экономические взаимоотношения собственников, возникающие из их договоров (дву-или многосторонних сделок). Но гражданско-правовые обязательства возникают также из правонарушений - причинения вреда (деликта) или неосновательного обогащения, по сути, становясь в этих случаях разновидностью гражданско-правовой ответственности. За его рамками остаются обязательства, возникающие из односторонних сделок и из юридических поступков и событий.
По основаниям возникновения обязательства разделяются на три группы:
1) обязательства из договоров и иных (односторонних) сделок;
2) обязательства из недозволенных действий - правонарушений (из деликтов и из неосновательного обогащения);
3) обязательства из иных юридических фактов (решений собраний; актов публичной власти, включая судебные решения; юридических поступков; событий).
Договорные обязательства как наиболее распространенный вид обязательств подвергаются еще более детальной систематизации. Они разделяются на типы в зависимости от характера лежащих в их основе договоров:
* обязательства из договоров по передаче вещей в собственность;
* обязательства из договоров по передаче вещей в пользование;
* обязательства из договоров по производству работ;
* обязательства из договоров по оказанию услуг;
* обязательства из договоров по приобретению и использованию прав на результаты творческой деятельности и средства индивидуализации;
* обязательства из многосторонних договоров.
взаимные и встречные
взаимные - сложные двусторонние обязательства, исполняются одновременно
встречные - исполнение обязанности после того, как другая сторона исполнила обязательство
Альтернативные и факультативные
Альтернативное - должник обязан по своему выбору совершить одно из двух или нескольких обязательств. Право выбора может быть предоставлено кредитору.
Факультативное - должник обязан совершить в пользу кредитора конкретное действие, но вправе заменить его иным заранее предусмотренным исполнением, которое кредитор обязан принять.
Основные и дополнительные (акцессорные)
Основные - обязательство по основному соглашению
Акцессорное - дополнительное обязательство обслуживающее основное (обеспечение обязательств).
68.Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве.
В легальном определении обязательства, сформулированном в ст. 307 ГК, названы два участника обязательства: кредитор' и должник. Это общее наименование сторон любого обязательства.
В отдельных видах обязательств стороны имеют специальные названия: продавец и покупатель, арендатор и арендодатель, потерпевший и причинитель вреда и т.д.
Кредитор - активная сторона в обязательстве, потому что обладает правом. Он может требовать от контрагента совершения определенных действий либо воздержания от них. В обязательстве кредитор обладает правом не на вещь, а на определенное поведение должника.
Должник — это пассивный участник правоотношения в силу того, что на нем лежит обязанность, он должен совершить определенное действие для кредитора. Такую обязанность должник может принять на себя добровольно, заключив договор с кредитором, либо он должен се исполнить в силу прямого указания закона (например, при причинении вреда здоровью другого гражданина).
Множественность лиц в обязательстве.
Может возникнуть и такое обязательство, где одновременно участвуют несколько должников и несколько кредиторов.
Увеличивается число лиц, но не меняется число сторон - множественности лиц в обязательстве.
Если в обязательстве несколько кредиторов (управомоченных субъектов), то говорят об активной множественности, при наличии нескольких должников (лиц обязанных) - о пассивной множественности.
Множественность лиц может существовать с момента возникновения обязательства, либо появиться позднее.
По объему требований кредиторов и обязанностей должников обязательства со множественностью лиц делятся на несколько видов.
Долевые обязательства - в них каждый из кредиторов может требовать, а каждый должник обязан исполнить обязательство в пределах своей доли. Причем в соответствии со ст. 321 ГК действует презумпция равенства долей: доли равны, если иное не установлено нормативными актами либо не вытекает из условий обязательства.
В солидарных обязательствах иная ситуация. При наличии нескольких сокредиторов каждый из них может потребовать исполнения с единственного должника. При множественности лиц на стороне должника единственный кредитор вправе предъявить требование к любому из должников. В таких отношениях все зависит от воли кредитора: он может потребовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности либо возложить обязанность не на всех, а лишь на отдельных содолжников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не будет исполнено окончательно.
Субсидиарное обязательство. Самостоятельную разновидность обязательств с множественностью лиц составляют субсидиарные (дополнительные, акцессорные) обязательства.
Субсидиарное обязательство представляет собой такое обязательство дополнительного (субсидиарного) должника, которое он обязан исполнить в случае неисправности основного (главного) должника.
Смысл такого обязательства в том, что субсидиарный должник исполняет обязательство в той части, которая не исполнена основным должником, а кредитор, в первую очередь, требует исполнения от основного должника. По выражению Е.А. Суханова, главная особенность субсидиарных обязательств заключается в невозможности предъявления требования кредитором об исполнении полностью или в части сразу к субсидиарному должнику, минуя основного. Более того, субсидиарная обязанность вовсе не возникает при наличии возможности у кредитора удовлетворить свое требование путем зачета встречного однородного требования к основному должнику либо взыскания с него средств в бесспорном порядке.
69.Перемена лиц в обязательстве.
Под переменой лиц в обязательстве следует понимать переход прав (требований) кредитора к другому лицу или переход обязанностей должника к другому лицу.
Перемена лиц в обязательстве есть полное (универсальное) или частичное (сингулярное) правопреемство в обязательственных отношениях.
Указанные общие правила в законодательстве разделены на две неравновеликие группы:
1) переход прав кредитора к другому лицу. Эта группа норм делится на несколько групп: общие положения о переходе прав; во-вторых, нормы о переходе прав на основании закона; в-третьих, правила об уступке права - цессии.
2) положения о переводе долга.
Значение положений о перемене лиц в обязательстве заключается в том, что благодаря их применению происходит оборот гражданских прав и обязанностей, их переход от одних лиц к другим.
Основаниями перемены лиц в обязательстве могут быть разного рода юридические факты. Традиционно их в законе и доктрине разделяют на две большие группы:
во-первых, обстоятельства, которые в законе относятся к основаниям перемены лиц в обязательстве (переходом прав на основании закона);
во-вторых, соглашения, направленные на перемену лиц уступка права (цессия), перевод долга.
Кредитор, уступающий право (первоначальный кредитор), именуется цедентом.
Кредитор, которому уступается право (новый кредитор), называется цессионарием.
Объем прав, получаемых новым кредитором:
1. Общее правило: право переходит от первоначального кредитора к новому кредитору в том объеме, в котором оно существует на момент перехода. 2. Общим правилом является и то, что новый кредитор получает также права, обеспечивающие основное обязательство, в рамках которого существует право, переходящее от первоначального кредитора к новому кредитору. 3. В соответствии с общим правилом право переходит к новому кредитору на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. Так, в судебной практике отмечалось, что сама по себе уступка права не влечет изменение места исполнения обязательства.4. Указанные общие правила могут быть изменены законом или договором. 5. Особо оговаривается, что денежное обязательство может перейти к другому лицу в части, поскольку законом (и только законом) не установлено иное (к примеру, сумма долга составляет 1500 руб. и кредитор уступает право требовать 500 руб.).6. Переход права требовать частичного исполнения иного (неденежного) обязательства допустим при наличии следующих условий. - Во-первых, это возможно, если обязательство является делимым.- Во-вторых, частичная уступка допустима, если она не делает для должника исполнение его обязательства значительно более обременительным (оценочная категория). - В-третьих, эти правила применяются постольку, поскольку иное не установлено законом или договором.
2.10 Когда перемена лиц в обязательстве происходит по основаниям, предусмотренным законом, какого-либо оформления перехода права или обязанности (долга) не требуется. Если же переход права или обязанности осуществляется на основании соглашения (соответствен-но уступка права и перевод долга), то законом (ст. 389, п. 4 ст. 391 ГК) установлены специальные требования к форме соглашения: уступка требования и перевод долга, основанные на сделках, совершенных в простой письменной или нотариальной форме, должны быть совершены в соответствующей письменной форме.
Перечень случаев, когда происходит переход прав на основании закона, содержится в п. 1 ст. 387 ГК:
1) на основании универсального правопреемства в правах кредитора. 2) по решению суда о переводе прав кредитора на другое лицо, если закон предусматривает возможность такого перевода прав. 3) при исполнении обязательства поручителем или не являющимся должником залогодателем. 4) при суброгации - по общему правилу к страховщику, выплатившему страховое возмещение, переходит право требовать сумму, которую страхователь мог истребовать от должника, ответственного за наступление страхового случая.
70.Понятие и принципы исполнения обязательств. Надлежащее исполнение обязательств.
В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
Принципы:
Принцип надлежащего исполнения, т.е. обязательства должны исполняться в соответствии с требованиями закона и условиями обязательства относительно субъектов исполнения, срока и места исполнения, способа исполнения и т.д. При отсутствии таких условий и требований исполнение должно производиться в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Принцип реального исполнения (обязательства должны исполняться в натуре), т.е. должник обязан совершать именно те действия, которые составляют объект обязательства; замена предмета исполнения по общему правилу не допускается. В случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено законом или договором либо не вытекает из существа обязательства.
Принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннего изменения его условий (принцип стабильности обязательства) (ст. 310 ГК). Такой отказ и такое изменение условий допускаются только в случаях, предусмотренных законом или иными правовыми актами. Например, с соблюдением определенных правил заказчик по договору подряда вправе отказаться от исполнения договора (ст. 717 ГК).
Надлежащее исполнения обязательств:
Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.
Условиями сделки может быть предусмотрено исполнение ее сторонами, возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств, без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон, путем применения информационных технологий, определенных условиями сделки.
Основные принципы надлежащего исполнения:
Точное выполнение всех условий обязательства.
Соответствие требованиям законодательства РФ.
Соответствие требованиям других правовых условий и актов.
71.Исполнение долевых, солидарных и субсидиарных обязательств. Особенности исполнения денежных обязательств.
Долевое обязательство означает, что каждый из кредиторов вправе требовать исполнение, а каждый из должников должен исполнить обязательство в строго определенной доле. Для него характерно то, что никто из должников не отвечает за другого и никто из кредиторов не вправе получить от должников сверх своей доли. Исполнив обязательство в пределах доли, должник выбывает из правоотношения, и в этой части правоотношение прекращается. Аналогичные последствия наступают и для кредитора, которому обязательство было исполнено в объеме его доли
Солидарные обязательства. Как на стороне кредиторов, так и на стороне должников может образоваться солидарная множественность, иначе говоря, возникать солидарные обязательства. Они возникают лишь в исключительных случаях, прямо предусмотренных договором или законом, в частности, при неделимости предмета обязательства (п. 1 ст. 322 ГК РФ). Анализ действующего законодательства позволяет в наиболее общем виде определить солидарность (от лат. Solidus – полный, целый) на стороне кредиторов как управомоченность каждого их них в отношении всего предмета обязательства в целом, а на стороне должников – обязанность каждого в отношении исполнения обязательства в целом, что означает неделимость требования и неделимость долга. Солидарный порядок исполнения обязательства рассчитан в законодательстве на три случая:
- Во-первых, исполнение всегда будет солидарным, если в качестве предмета обязательства выступает неделимый предмет.- Во-вторых, солидарный порядок исполнения может предусматриваться соглашением сторон, если это не противоречит существу обязательства либо прямому указанию закона, когда обязательство является долевым или субсидиарным. - В-третьих, солидарный порядок применяется, если это прямо предусмотрено законом.
В случаях, когда в обязательстве участвуют солидарные должники, кредитор вправе требовать исполнения обязательства от всех должников совместно и от любого из них в отдельности как полностью, так и в части.
Субсидиарное обязательство. Самостоятельную разновидность обязательств с множественностью лиц составляют субсидиарные (дополнительные, акцессорные) обязательства.
Субсидиарное обязательство представляет собой такое обязательство дополнительного (субсидиарного) должника, которое он обязан исполнить в случае неисправности основного (главного)
должника. Смысл такого обязательства в том, что субсидиарный должник исполняет обязательство в той части, которая не исполнена основным должником, а кредитор, в первую очередь, требует исполнения от основного должника. По выражению Е.А. Суханова, главная особенность субсидиарных обязательств заключается в невозможности предъявления требования кредитором об исполнении полностью или в части сразу к субсидиарному должнику, минуя основного. Более того, субсидиарная обязанность вовсе не возникает при наличии возможности у кредитора удовлетворить свое требование путем зачета встречного однородного требования к основному должнику либо взыскания с него средств в бесспорном порядке.
До исполнения обязательства субсидиарный должник обязан предупредить основного должника о требовании, предъявленном ему кредитором, а если к нему предъявлен иск, – привлечь основного должника к участию в деле.
Денежные обязательства. В современном гражданском праве денежные обязательства занимают особое место, так как практически все гражданско-правовые отношения сопровождаются движением денежных средств.
Денежные обязательства являются обязательствами по переводу денежных средств, оплате работы или услуг, возмещению ущерба и т.д.
В обязательстве одна сторона, должник, обязуется передать или выплатить определенную сумму денег другой стороне, кредитору.
Одной из особенностей денежных обязательств является то, что они существуют в форме денежного долга, который подлежит исполнению в определенном размере. Денежные обязательства характеризуются также высокой степенью ликвидности, что означает возможность быстрого превращения денежного долга в денежный эквивалент. Кроме того, денежные обязательства, как правило, относятся к обязательствам с определенной суммой, что значительно упрощает их исполнение.
Исполнение денежных обязательств является важным этапом в гражданско-правовых отношениях. Оно должно быть осуществлено в соответствии с условиями договора, заключенного между сторонами. Обычно договором предусматриваются сроки и способы исполнения обязательств, а также последствия неправильного или несвоевременного исполнения. Исполнение денежных обязательств может иметь свои особенности в зависимости от типа договора. При исполнении денежных обязательств по договору аренды должник должен своевременно выплачивать арендную плату, а при исполнении денежных обязательств по договору подряда оплата должна быть произведена за выполненные работы. Также следует отметить, что в зависимости от типа денежного обязательства, его исполнение может осуществляться в различной форме. Неправильное или несвоевременное исполнение денежных обязательств может повлечь за собой ответственность сторон. Таким образом, обязательства по исполнению денежных обязательств являются важным элементом гражданско-правовых отношений. Исполнение денежных обязательств должно осуществляться в соответствии с условиями договора, а нарушение обязательств может повлечь за собой ответственность сторон.
72.Способы обеспечения исполнения обязательств. Общая характеристика.
Обеспечение исполнения обязательств (далее - обеспечение обязательств) есть использование установленных законом или договором обеспечительных мер (способов) имущественного характера, существующих в виде акцессорных (дополнительных) обязательств, стимулирующих должника к исполнению обязательства и (или) иным образом гарантирующих защиту имущественного интереса кредитора в случае неисправности должника.
Таким образом, обеспечение исполнения обязательств осуществляется различными способами:
С помощью денежной суммы (неустойка, задаток, обеспечительный платеж, независимая гарантия;
Вещей (вещи) или иного имущества (залог и удержание вещи);
Дополнительного должника (поручителя)
Иными способами, предусмотренными как законом, так и договором сторон (непоименованными законом).
Поэтому приведенный в общих положениях обязательственного права перечень способов обеспечения исполнения обязательств не является исчерпывающим. Содержащиеся в нем (прямо упомянутые ГК) способы можно отнести к специальным, тогда как способы, прямо не названные в п. 1 ст. 329 ГК, можно отнести к иным (непоименованным) способам обеспечения исполнения обязательств.
Способы обеспечения исполнения обязательств можно разделить на:
личные (неустойка, поручительство, независимая гарантия) - наряду с должником имущественную ответственность за его долг принимает на себя также и иное, третье лицо и реальные (залог, удержание вещи должника, задаток, обеспечительный платеж) - из имущества должника или иного известного лица выделяется отдельный объект, за счет которого кредитору предоставляется удовлетворение.
Акцессорные (дополнительные) и неакцессорные
Большинство указанных в законе способов (кроме независимой гарантии) являются акцессорными. Так, соглашения о неустойке, задатке, поручительстве, залоге порождают дополнительные, акцессорные обязательства, которые призваны обеспечить исполнение главных, основных обязательств.
Акцессорность обязательства означает:
недействительность основного обязательства по общему правилу должна влечь и недействительность обеспечивающего его обязательства, которое следует юридической судьбе основного, главного обязательства. Но поскольку недействительность сделки влечет юридические последствия, связанные с ее недействительностью, например, по реституции, акцессорность в такой ситуации становится относительной —дополнительное обязательство обеспечивает не исполнение основного (недействительного) обязательства, а лишь исполнение обязанностей по возврату имущества, связанных с последствиями недействительности основного обязательства. 2Недействительность акцессорного соглашения об обеспечении исполнения обязательства не влечет недействительности обеспечиваемого(основного) обязательства, поскольку дополнительное обязательство не должно влиять на юридическую судьбу главного обязательства. 3При замене кредитора в обеспечиваемом обязательстве, если иное не установлено законом или договором, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение основного обязательста (переданного права требования). 4Прекращение основного обязательства влечет прекращение обеспечивающего обязательства. Иное может предусматриваться законом или договором.
Установление любого способа обеспечения обязательства означает возможность наступления имущественных последствий. Они могут наступить только при неисправности должника (неисполнении или ненадлежащем исполнении основного обязательства).
Гражданский кодекс РФ предусматривает семь поименованных способов обеспечения исполнения обязательств: неустойку, залог, удержание вещи должника, поручительство, независимую гарантию, задаток, обеспечительный платеж.
73.Неустойка: виды и значение.
Неустойка является одним из самых популярных средств обеспечения договорных обязательств. В рыночных отношениях неустойка характеризуется восстановительной направленностью, поскольку при ее использовании кредитор всегда ориентируется на обеспечение собственных интересов.
неустойка — это денежная сумма, предусмотренная законом или договором и уплачиваемая должником в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. Наряду с термином «неустойка» используются такие понятия, как «штраф» и «пеня».
Форма: письменная, несоблюдение которой влечет недействительность соглашения о неустойке. На строгую формальность неустойки обратил внимание и ВС РФ: соглашение о неустойке должно быть облечено в письменную форму во всех случаях, независимо от формы основного обязательства.
Основания возникновения: закон или договор.
Предмет: денежная сумма. Отметим, однако, что ВС РФ сделал следующее примечание: в качестве неустойки можно указать любое имущество, определяемое родовыми признаками. Как и большинство институтов обязательственного права, своим происхождением неустойка обязана римскому праву, где она существовала в форме стимуляции, т.е. оговорки. При этом предметом неустойки могла выступать как денежная сумма, так и другая имущественная ценность.
Объект (обеспечиваемое требование): неустойка обеспечивает исполнение любых обязательств (как договорных, так и внедоговорных; как денежных, так и неденежных), в частности исполнение обязательства в надлежащий срок. Согласно позиции ВС РФ неустойкой можно обеспечить исполнение предварительного договора.
Виды неустойки: в Постановлении Пленума ВС РФ Nº 7 названы четыре вида неустойки, которые выделены по такому критерию, как «соотношение взыскания неустойки и убытков»:
1) убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой (зачетная неустойка);
2) взыскание только неустойки, но не убытков (исключительная неустойка);
3) убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка);
4) по выбору кредитора могут быть взысканы либо неустойка, либо убытки (альтернативная неустойка).
Неустойка не может быть уплачена кредитору должником предварительно, заранее, «на случай» неисполнения обязательства. Вероятно, по этой причине эффективность неустойки как обеспечительного средства справедливо ставится под сомнение. Действительно, как показывает анализ судебной практики, если должник не в состоянии уплатить основной долг по причине неплатежеспособности, то и обязательство по выплате неустойки он не сможет выполнить надлежащим образом. В результате права и обеспечиваемые интересы кредитора оказываются под сомнительной защитой.
Правила исполнения:
• требуя уплаты неустойки, кредитор освобождается от обязанности доказывать причинение ему убытков;
• кредитор не может требовать неустойку, если не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства;
• законную неустойку можно увеличить, но нельзя уменьшить
• если неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, то у суда есть право ее уменьшить при соблюдении следующих условий: если нарушитель - предприниматель, то такое уменьшение суд может сделать только по заявлению должника; если нарушитель предпринимателем не является, то подобного заявления не требуется;
• при оценке соразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства необходимо учитывать, что никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, а также то, что неправомерное пользование чужими денежными средствами не должно быть для должника более выгодным, чем условия правомерного пользования
• несоразмерность неустойки и необоснованность выгоды кредитора доказывает должник;
• заявление о применении судом положений ст. 333 ГК РФ может быть сделано ответчиком на любой стадии рассмотрения дела по правилам производства в суде первой инстанции до удаления суда в совещательную комнату
74.Залог как способ обеспечения исполнения обязательств: общие положения о залоге.
По Гонгало.
Залог – способ обеспечения обязательства, в силу которого кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя).
Значение залога в том, что обеспечение требования кредитора достигается выделением из всего имущества должника определенной части этого имущества, за счет которой будут удовлетворяться интересы данного кредитора преимущественно перед другими кредиторами. Поэтому он (залог) относится к числу наиболее эффективных способов обеспечения обязательств.
Среди наиболее важных черт залога, присущих большинству видов залога, можно отметить следующие:
права залогодержателя (право залога) есть права на чужое имущество;
право залога следует за вещью (переход прав на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу по общему правилу не прекращает залоговых отношений (см. ст. 353 ГК);
залог производен от основного обязательства. Производность залога от обеспечиваемого им обязательства проявляется в том, что обеспечение залоговое обязательство возникает постольку, поскольку существует основное обязательство. Не может возникнуть залоговое отношение, если нет и не будет основного обязательства (см. п. 1–3 ст. 341 ГК, о возможных исключениях см. п. 4 ст. 341 ГК);
залог зависим от основного обязательства. Эта зависимость четко отражена в законе. По общему правилу судьба прав залогодержателя находится в зависимости от судьбы обеспечиваемого залогом обязательства. Зависимость залога проявляется и в том, что залогом может обеспечиваться только действительное требование: если недействительно основное обязательство, то недействительно и соглашение о залоге.
Основанием возникновения права залога обычно является договор. Например, банк готов предоставить кредит, но под залог какого-либо имущества. Заключаются кредитный договор и договор о залоге. Последний и есть тот юридический факт, который порождает право залога.
Сравнительно редко залог возникает на основании закона. При этом в соответствующем законе должны быть указаны обстоятельства, при наступлении которых возникает право залога. Обычно указываются: а) юридические факты, при наличии которых автоматически, в силу закона, возникает право залога; б) предмет залога; в) обеспечиваемое залогом обязательство. Кроме названных в законе, могущем быть основанием возникновения права залога, иногда содержатся и другие указания (см. например, п. 5 ст. 488 ГК). В соответствии с п. 1 ст. 587 ГК при передаче под выплату ренты недвижимого имущества получатель ренты в обеспечение обязательства плательщика ренты приобретает право залога на это имущество.
Соглашением нельзя изменить императивные указания закона, предусматривающего в соответствующем случае возникновение залога на основании закона. Форма такого соглашения подчинена общим правилам Гражданского кодекса о форме договора залога
В силу ст. 341 ГК по общему правилу права залогодержателя в отношениях с залогодателем возникают с момента заключения договора залога. Иное может устанавливаться законом или договором.
Субъекты:
Залогодатель – лицо, предоставившее имущество в залог. Это может быть, как сам должник, так и третье лицо.
Право передачи вещи в залог принадлежит собственнику вещи. Лицо, имеющее иное вещное право, может передавать вещь в залог в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
Залогодержатель –лицо, принявшее имущество в залог.
Залог прекращается:
С прекращением обеспеченного им обязательства
Если заложенное имущество возмездно приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это предмет залога
В случае гибели заложенной вещи
В случае реализации заложенного имущества в пользу залогодержателя
В случае признания договора залога недействительным
В случае изъятия заложенного имущества
В силу закона или договора
75.Правовое регулирование отдельных видов залога.
Залог вещей в ломбарде
Залогодателями могут быть только физические лица, а залогодержателями – специализированные организации: ломбарды, осуществляющие такую деятельность в качестве предпринимательской. Ломбарды могут принимать в залог только движимое имущество, предназначенное для личного потребления. Закладываемые вещи обязательно передаются ломбарду. Ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами. Такой залог может служить обеспечением только краткосрочного кредита. Правила кредитования (соответственно правила о максимальных сроках кредитования) граждан ломбардами под залог принадлежащих гражданам вещей устанавливаются Законом о ломбардах в соответствии с ГК.
Залог товаров в обороте
Залог товаров с оставлением их у залогодателя и с предоставлением залогодателю права изменять состав и натуральную форму заложенного имущества (товарных запасов, сырья, материалов, готовой продукции и т.п.) при условии, что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге.
Предмет залога – находящееся в определенном месте, изменяющееся по составу и натуральной форме имущество общей стоимостью не меньше, чем указано в договоре залога. С целью сохранения общей стоимости товаров в обороте залогодатель обязан вести книгу записи залогов, в которую вносятся записи об условиях залога товаров и обо всех операциях, влекущих изменение состава или натуральной формы заложенных товаров, включая их переработку, на день последней операции. Заложенное имущество всегда остается у залогодателя, на котором, на нем лежат обязанности по принятию мер, необходимых для обеспечения сохранности, а залогодержателю принадлежит право проверять по документам и фактически наличие, количество, состояние и условия хранения заложенного имущества.
Залогодатель имеет право изменять состав и натуральную форму переданного в залог имущества при условии его замены иным товаром в пределах указанной в договоре общей стоимости заложенного имущества. Вследствие этого при залоге товаров в обороте невозможно индивидуализировать предмет залога. Главный признак, которому должны отвечать все передаваемые в залог товары, – их полная оборотоспособность. Право залогодателя изменять состав и натуральную форму переданного в залог имущества означает возможность распоряжения заложенным имуществом без согласия залогодержателя, но это можно ограничить.
Залог прав участников юридических лиц
1. Залог прав акционера осуществляется посредством залога принадлежащих акционеру акций этого общества, залог прав участника ООО - посредством залога принадлежащей ему доли в уставном капитале общества в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом и законами о хозяйственных обществах. Залог прав участников (учредителей) иных юридических лиц не допускается.
2. При залоге акций удостоверенные ими права осуществляет залогодатель, если иное не предусмотрено договором залога акций. Если иное не предусмотрено договором залога доли в уставном капитале ООО, до момента прекращения залога права участника общества осуществляются залогодержателем.
Залог ценных бумаг
Залог документарной ценной бумаги возникает с момента передачи ее залогодержателю, если иное не установлено законом или договором. Залог бездокументарной ценной бумаги возникает с момента внесения записи о залоге по счету, на котором учитываются права владельца бездокументарных ценных бумаг, или в случаях, установленных законом, по счету иного лица, если законом или договором не установлено, что залог возникает позднее.
2. Если залог ордерной ценной бумаги совершен посредством залогового индоссамента, правоотношения между залогодателем, залогодержателем и должником регулируются законами о ценных бумагах.
2. Залогодержатель осуществляет заложенные права от своего имени.
Залог исключительных прав.
1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий могут быть предметом залога в той мере, в какой правила ГК допускают их отчуждение.
3. К договору залога исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации применяются общие положения о залоге, а к договору залога прав по договору об отчуждении исключительных прав и по лицензионному договору применяются положения о залоге обязательственных прав.
4. По договору залога исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации залогодатель в течение срока действия этого договора без согласия залогодержателя вправе использовать такой результат интеллектуальной деятельности или такое средство индивидуализации и распоряжаться исключительным правом, НО Залогодатель не вправе отчуждать исключительное право без согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором.
76.Удержание вещи и задаток как способы обеспечения исполнения обязательств.
Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.
Удержание вещи:
Кредитор, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. Удержанием вещи могут обеспечиваться также требования хотя и не связанные с оплатой вещи или возмещением издержек на нее и других убытков, но возникшие из обязательства, стороны которого действуют как предприниматели. Кредитор может удерживать находящуюся у него вещь, несмотря на то, что после того, как эта вещь поступила во владение кредитора, права на нее приобретены третьим лицом. Правила настоящей статьи применяются, если договором не предусмотрено иное. Требования кредитора, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости в объеме и порядке, предусмотренных для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.
Задаток:
Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме.
При прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения задаток должен быть возвращен. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное.
77.Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения исполнения обязательств.
Договор поручительства - поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства. Договор поручительства может быть заключен в обеспечение обязательства, которое возникнет в будущем.
Поручительство является дополнительным (акцессорным) обязательством по отношению к основному долгу пока существует основной долг и основано на договоре.
Сторонами договора поручительства являются поручитель и кредитор.
Поручителями могут быть:
• физические лица,
• коммерческие и некоммерческие организации.
Не могут быть поручителями:
-бюджетные учреждения;
-казенные предприятия;
-филиалы и представительства.
При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно (в равных объемах)
Основанием для заключения договора поручительства является основной договор, заключенный между кредитором и должником. Предпосылкой самого поручительства служат правовые отношения между поручителем и должником, по которому поручитель выражает согласие отвечать перед кредитором за исполнение обязательства должником.
Поручительство прекращается:
-с прекращением обеспеченного им обязательства.
-если обеспеченное поручительством обязательство было изменено без согласия поручителя
- в случае перевода на другое лицо долга по обязательству,
-если кредитор отказался принять надлежащее исполнение.
-по истечении указанного в договоре поручительства срока, на который оно дано.
По независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства.
Независимая гарантия выдается в письменной форме.
Независимая гарантия, выданная банком или иным кредитным учреждением, называется банковской гарантией.
В независимой гарантии должны быть указаны: дата выдачи; принципал; бенефициар; гарант; основное обязательство; денежная сумма, подлежащая выплате; срок действия гарантии.
Главный признак независимой гарантии— ее независимость от основного обязательства, т.е. отсутствие акцессорности.
• не прекращается с прекращением основного обязательства и не изменяется с его изменением;
• не становится недействительной при недействительности основного обеспечиваемого обязательства;
• не дает гаранту права ссылаться при предъявлении к нему требований бенефициаром на возражения, которые связаны с обеспечиваемым обязательством;
• не ставит действительность обязательства гаранта перед бенефициаром в зависимость от каких-либо требований или возражений принципала, основанных на отношениях принципала с гарантом или бенефициаром;
• устанавливает, что обязательство гаранта по уплате денег должно быть исполнено даже в случае приостановки платежа гарантом, по истечении 7 дней при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара (ст. 376 ГК).
Субъекты отношений по независимой гарантии
1) гарант - это лицо, которое выдало письмен¬ный документ, содержащий обязательство выплатить денежную сумму:
• банки;
• иные кредитные организации;
• другие коммерческие организации.
2) принципал (должник);
3) бенефициар (кредитор).
Основание выдачи независимой гарантии - просьба принципала. Закон не требует заключения письменного соглашения.
Виды независимой гарантии:
• тендерные гарантии;
• гарантии исполнения;
• гарантии возврата платежа.
• отзывные;
• безотзывные.
• передаваемые;
• непередаваемые.
Независимая гарантия прекращается в случаях:
1) уплаты бенефициару суммы, на которую выдана гарантия;
2) окончанием срока, на который она выдана;
3) отказ бенефициара от своих прав по гарантии;
4) по соглашению гаранта с бенефициаром о прекращении обязательства.
78.Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательств.
1. Обеспечительный платеж представляет собой определенную денежную сумму, передаваемую одной из сторон обязательства другой стороне в обеспечение денежного обязательства, которое может возникнуть в случае нарушения обязательства стороной, осуществившей такой платеж.
К примеру, заключается договор аренды и арендодатель, опасающийся, что арендатор будет ненадлежащим образом обращаться с предметом аренды, требует внесения обеспечительного платежа - определенной суммы, которая покроет убытки арендодателя, если арендатор действительно причинит ущерб арендованному имуществу.
В счет обеспечения могут быть внесены также ценные бумаги.
2.Сфера применения: договорные обязательства, в том числе обязательства, возникающие на основании сделок, предусматривающих обязанность уплачивать деньги в зависимости от изменения цен на товары -вары, ценные бумаги и т.п. (п. 2 ст. 1062 ГК).
3.Предметом обеспечительного платежа по общему правилу являются денежные средства. Если основное (обеспечиваемое) обязательство заключается в обязанности передать акции, облигации, иные ценные бумаги или вещи, определенные родовыми признаками, то в качестве обеспечения по правилам об обеспечительном платеже могут быть переданы такие акции, облигации, иные ценные бумаги или вещи.
4.Правовое регулирование отношений об обеспечительном платеже осуществляется ст. 381.1, 381.2 ГК. Соответствующие нормы введены в ГК в 2015 г. Если в счет обеспечения обязательства вносятся ценные бумаги, то особенности обеспечительного платежа могут устанавливаться законами о ценных бумагах.
5. Обеспечительный платеж обеспечивает обязанность возместить убытки, уплатить неустойку в случае нарушения обязательства. Этим способом можно обеспечить как существующее обязательство, так и то, которое возникнет в будущем. На сумму обеспечительного платежапроценты, установленные статьей 317.1 ГК, не начисляются, если иное не предусмотрено договором.
Применительно к играм и пари (п. 2 ст. 1062 ГК) обеспечительный платеж призван обеспечивать обязанность уплатить деньги при наступлении определенных обстоятельств (изменение цены и т.д.).
6. Механизм обеспечения: если субъект, передавший обеспечительный платеж, нарушил обязательство, в результате чего возникла обязанность возместить убытки или уплатить неустойку, то сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения возникшего денежного обязательства (по уплате неустойки, возмещению убытков).
Применительно к обязательствам, указанным в п. 2 ст. 1062 ГК, сумма обеспечительного платежа засчитывается в счет той суммы, которая должна уплачиваться при наступлении определенных обстоятельств (изменение цены, процентных ставок, уровня инфляции и т.д.).
7. Если обстоятельства, дающие право оставить сумму обеспечительного платежа за собой, не наступили, то сторона, получившая соответствующую сумму, должна возвратить ее другой стороне. Те же последствия наступают при прекращении обеспечиваемого обязательства.
8. Обеспечительный платеж чем-то схож с авансом, задатком, залогом. Однако при внимательном рассмотрении очевидны существенные различия. Так, аванс и задаток передаются в счет причитающихся платежей. Обеспечительный платеж передается, когда соответствующего денежного обязательства (по возмещению убытков, уплате неустойки) еще нет и, быть может, оно не возникнет. Аванс не имеет обеспечительной функции. Задаток имеет также доказательственную (удостоверительную) функцию. Задаток обеспечивает обязательства обеих сторон, а обеспечительный платеж - только обязательство одной стороны и т.д.
Что касается залога, то, думается, залоговая природа обеспечительного платежа вполне очевидна. Однако между этими способами есть существенные различия. Так, предметом обеспечительного платежа по общему правилу могут быть только деньги, а предметом залога - любое имущество, способное переходить «из рук в руки».
79.Понятие и основания прекращения обязательств.
Обязательство существует для того, чтобы прекратиться совершением должником известного действия по исполнению обязательства; его цель изначально состоит в совершении должником в пользу кредитора надлежащего исполнения, после которого обязательство прекращается в соответствии с п. 1 ст. 408 ГК.
исполнение обязательства - обычный, заранее определенный и предполагаемый его сторонами, а потому и наиболее желательный для них способ его прекращения.
В ряде случаев наступление некоторых обстоятельств прекращает обязательство независимо от воли его сторон (например, издание государственным органом акта, делающего исполнение обязательства невозможным).
Поэтому основания прекращения обязательств разделяются на зависящие от воли сторон (например, зачет взаимных денежных требований или прощение долга) и от воли сторон не зависящие.
Некоторые основания прекращения обязательств представляют собой изменение их первоначально предполагавшегося исполнения, например, замену его предмета (отступное). Их принято называть суррогатами (заменой) исполнения, а тесная связь с исполнением обязательств делает возможным применение к ним некоторых правил об исполнении обязательств.
По своей гражданско-правовой природе основания прекращения обязательства представляют собой право прекращающие юридические факты различных видов.
Если они зависят от воли сторон обязательства, то являются сделками, которые иногда называют также способами прекращения обязательств, поскольку они используются по усмотрению их участников. К ним относятся:
* надлежащее исполнение обязательства - исполнение согласно договору или закону;
* отступное - уплата должником кредитору денежной суммы или передачи иного имущества в счет своего долга;
* зачет встречных требований - погашение одного требования другим встречным требованием, что при известных условиях допустимо не только по соглашению сторон обязательства, но и против воли кредитора (условие: встречность зачитываемых требований, их однородность, зрелость - наступление сроков исполнения по каждому);
* новация прежнего обязательства в иное - прекращает обязательство одновременно заменяя его другим, новым обязательством между теми же лицами;
* прощение долга - безвозмездное прекращение обязательства, при условии, что этим не нарушаются права других лиц
Основания прекращения обязательств, не зависящие от воли их сторон, могут быть как действиями иных лиц (в частности, органа публичной власти, принявшего административный акт, который исключает возможность исполнения обязательства, либо учредителя или участников юридического лица, принявшего решение о его ликвидации), так и событиями (например, смерть должника в обязательстве личного характера). К ним относятся:
* объективная невозможность исполнения обязательства;
* совпадение должника и кредитора в одном лице;
* ликвидация юридического лица - стороны обязательства;
* смерть гражданина - участника обязательства личного характера.
80.Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.
Гражданско-правовая ответственность – это обеспеченное государственным принуждением возложение предусмотренных законом или договором лишений имущественного характера на лицо, совершившее неправомерное действие.
Ответственность бывает договорная и внедоговорная:
Договорная ответственность наступает в случаях, когда лица связаны каким-либо обязательством (купля-продажа, подряд, аренда и т.д.) и кто-либо из участников данного обязательства не исполняет свои обязанности либо исполняет их ненадлежащим образом. Именно нарушение обязательства (договора) влечет возникновение охранительного правоотношения – гражданско-правовую ответственность.
Внедоговорная ответственность наступает при причинении вреда личности или имуществу потерпевшего противоправными действиями в случаях, когда между причинителем вреда и потерпевшим отсутствовали обязательственные отношения или хотя они и были, но причиненный вред никак не связан с этими обязательственными отношениями, например, причинение вреда в результате дорожно-транспортного происшествия. Именно обязательства из причинения вреда – наиболее распространенный случай внедоговорной ответственности
Внедоговорная ответственность наступает также при нарушении нематериальных благ. Так, могут быть изъяты и уничтожены без какой-либо компенсации материальные носители, содержащие информацию о частной жизни гражданина, полученную противоправно (п. 4 ст. 152.2 ГК).
Условия наступления гражданско-правовой ответственности:
1) противоправность поведения должника, причинителя вреда;
2) наличие отрицательных последствий в имущественной сфере кредитора, потерпевшего;
3) причинная связь между противоправным поведением должника, причинителя вреда и отрицательными имущественными последствиями;
4) вина должника, причинителя вреда.
Основной целью данного института является восстановление нарушенного положения или признание нарушенных прав потерпевшей стороны, в связи с этим можно выделить следующие основные черты:
обозначенная цель предполагает совершение действий компенсационного характера, т. е. направленных на восстановление (компенсацию) прав другого лица. Однако поскольку цель применения мер ответственности на этом не ограничивается, то приходится говорить о штрафном и конфискационном характере мер ответственности;
поскольку гражданско-правовая ответственность может возникнуть как в случае нарушения договорных обязательств имущественного характера, так и в случае причинения имущественного внедоговорного вреда, то она носит имущественный характер.
в отличие от остальных видов ответственности, в гражданско-правовых отношениях возможно возникновение обязанности возмещения вреда и при отсутствии вины причинителя вреда, т. е. обязанность может возлагаться не на лицо, непосредственно причинившее вред, а на другое (обязанное) лицо. Например, в ситуации причинения вреда имуществу несовершеннолетним лицом обязанность возмещения такого вреда возникает у его законных представителей.
81.Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность.
Для привлечения к ответственности лица, нарушившего обязательство, необходимы определенные основания. Их совокупность образует состав правонарушения.
Основаниями для привлечения к ответственности лица, нарушившего обязательство, являются: противоправность, вред, причинная связь, вина.
Противоправность поведения — поведение, которое не соответствует закону или условиям договора. Такое поведение нарушает имущественные или неимущественные права другой стороны обязательства. Противоправность — необходимое условие. Если не нарушен закон, не нарушено субъективное право гражданина или юридического лица, то не может возникнуть даже вопроса об ответственности. Противоправность может выражаться как в действиях должника (причинение вреда, продажа недоброкачественного товара), так и в бездействии (не оплачен товар, не построен объект и др.).
Противоправность поведения должника может проявляться в следующих формах:
- Нарушение договора: договор имеет силу закона для заключивших его лиц. Любое его нарушение: неисполнение ненадлежащее исполнение или односторонний отказ от исполнения рассматривается как противоправное действие.- Нарушение чужого субъективного права: нарушение права субъективности, права владения, на изобретение.- Нарушение объективного права, охраняющего интересы других лиц: посягательства на честь, достоинство, здоровье, религиозные убеждения (например, публичная клевета, оскорбление и т.д.).- Злоупотребление правом: осуществление своего субъективного права: с единственной целью – причинение другому вреда; не в соответствии с его содержанием; неосуществление своего права во вред общественным интересам.
Исключают противоправность необходимая оборона и крайняя необходимость.
Необходимая оборона представляет собой действия, направленные на защиту охраняемых законом интересов. Лицо, против которого применяется оборона, само создает обстановку для причинения ему вреда. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны является дозволенным способом охраны своего блага.
Крайняя необходимость — это исключительная ситуация, при которой лицо вынуждено для спасения одного блага пожертвовать другим. При этом приносимое в жертву благо менее ценно чем спасаемое. Внезапное появление человека на дороге приводит к ситуации, когда шофер, спасая здоровье и жизнь пешехода, причиняет вред имуществу (разбивает витрину магазина, обрывает провода и т.п.).
82.Вред как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие ущерба и убытков. Принцип полного возмещения убытков.
Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.
Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом.
В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом.Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, работниками признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору, если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ. Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении последними предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или кооператива.
Ущерб - это также неблагоприятное последствие для потерпевшего, обычно в отношении его имущественных интересов. В некоторых статьях Гражданского кодекса РФ термин употребляется в значении реального ущерба, который является составной частью убытков.
Принцип полного возмещения убытков означает направленность этой меры/формы гражданско-правовой ответственности или компенсации на возмещение убытков в обеих частях: и в части реального ущерба в имуществе, и в части упущенной выгоды. Принцип полного возмещения убытков представляет собой общее правило: содержание этого правила сводится к тому, что иное может или должно быть предусмотрено в законе или договоре. В качестве примера действия принципа полного возмещения можно привести один из правовых выводов судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации (ВС РФ): убытки, причиненные заемщику вследствие задержки страховой выплаты, обеспечивающей исполнение требований кредитора, возмещаются страховщиком в полном объеме.
83.Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности.
Условия наступления гражданско-правовой ответственности:
1) противоправность поведения должника, причинителя вреда;
2) наличие отрицательных последствий в имущественной сфере кредитора, потерпевшего;
3) причинная связь между противоправным поведением должника, причинителя вреда и отрицательными имущественными последствиями;
4) вина должника, причинителя вреда.
По общему правилу ответственность наступает при наличии четырех названных условий.
Для привлечения лица к ответственности обычно требуется установить причинную связь между противоправным поведением и неблагоприятными имущественными последствиями.
Под причинной связью понимают объективно существующую связь между двумя явлениями, одно из которых причина, а другое - следствие.
Причинная связь всегда конкретна, т.е, одно явление вызывает другое в конкретной жизненной обстановке. Следовательно, недопустимо исходить из типичных примеров; необходимо исследовать конкретную ситуацию, учесть все обстоятельства «дела».
Вопрос о наличии или об отсутствии причинной связи целесообразно решать в такой последовательности:
1) есть факт (предположим, убытки кредитора);
2) требуется установить, следствием чего он явился, т.е. найти причину. Если данный факт является следствием того, что должник не исполнил обязательство или исполнил его ненадлежащим образом, значит, есть причинная связь.
Необходимо различать обстоятельства, создающие абстрактную возможность наступления неблагоприятных имущественных последствий, и обстоятельства, порождающие реальную (конкретную) возможность умаления имущественной сферы кого-либо. Юридическое значение имеет конкретная причина, с необходимостью вызывающая следствие.
84.Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Случаи ответственности независимо от вины. Основания освобождения должника от ответственности.
В гражданском праве неприменим уголовно-правовой подход к определению вины, как к исключительно субъективному осознанию деяния или как к психическому отношению лица к содеянному, потому что:
1. субъектами гражданского права, кроме граждан, являются и юридические лица, о наличии психического отношения которых к чему-либо говорить весьма проблематично;
2. в гражданском праве в подавляющем большинстве случаев не имеют значения различные формы вины (прямой умысел, косвенный умысел, самонадеянность, небрежность). Чаще всего требуется лишь наличие вины как таковой.
Но ГП также воспроизводит градацию вины на умышленную и неосторожную, выделяя затем внутри последней обычную неосторожность и грубую небрежность. Под небрежностью здесь понимается отношение к своему поведению, повлекшему возникновение убытков, не конкретного участника оборота, а разумного и добросовестного лица. По общему правилу, компенсационная природа гражданско-правовой ответственности обусловливает равное возмещение вреда как в случае с умыслом, так и с неосторожностью.
Вот почему в гражданском праве дается объективированное определение вины.
Вина – непринятие правонарушителем определенных обязательных мер по предотвращению неблагоприятных последствий своего поведения, необходимых при той степени заботливости и ответственности, которая требовалась от него при конкретных условиях оборота.
В договорном праве стандарт вины формулируется еще более жестко — поведение лица, нарушившего обязательство, сравнивается с тем, как должен был повести себя разумный и добросовестный участник оборота, принявший на себя обязательство данного вида. В расчет при этом не берутся знания и умения среднего добросовестного участника оборота — учитываются характер обязательства, которое лежало на должнике, и условия гражданского оборота.
Установлена презумпция вины правонарушителя, который должен доказать отсутствие своей вины в правонарушении, т.е. принятие им всех мер по его предотвращению, установленных исходя из применимого стандарта поведения.
Гражданско-правовая ответственность, наступающая независимо от вины правонарушителя
Нередко вина лиц, допустивших правонарушение, отсутствует, однако далеко не всегда они подлежат освобождению от ответственности. В гражданском праве нередки случаи ответственности без вины, а точнее — независимо от ее наличия или отсутствия.
Существуют следующие отклонения от принципа виновной ответственности:
1. законом предусмотрены случаи ответственности за чужую вину (например, ответственность юридического лица за вред, причиненный по вине его работника; ответственность родителей за вред, причиненный несовершеннолетним, ответственность поручителя и т.п.); 2. иногда для наступления гражданской ответственности вообще не требуется установление вины. Так, вред, причиненный источником повышенной опасности (транспортное средство, электроэнергия высокого напряжения, сильнодействующие яды, строительная деятельность и т.п.), подлежит возмещению, если владелец источника повышенной опасности не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 3. в некоторых случаях законом предусматривается абсолютная ответственность, т.е. независимо от действия непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств). Так, воздушный перевозчик несет ответственность за все случаи причинения вреда.
Основания освобождения должника от ответственности
На практике освобождение должника от ответственности чаще всего имеет место по двум основаниям: ввиду отсутствия в его действиях вины, а также вследствие того, что неисполнение обязательства нельзя считать неправомерным. В обоих случаях создается невозможность исполнения обязательств, причем первую ситуацию именуют фактической, а вторую - юридической невозможностью исполнения.
1. Непреодолимая сила и случай. Невозможность исполнения может прежде всего вызываться такими обстоятельствами, которые закон называет непреодолимой силой; в литературе и заключаемых договорах они именуются также форс-мажором. В п. 3 ст. 401 ГК непреодолимая сила определяется как "чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство", освобождающее должника от ответственности.
Если нарушение обязательства вызвано обстоятельством непреодолимой силы, вина должника исключается, следовательно, отпадает и его ответственность за нарушение обязательства. Однако в соответствии с нормой о презумпции вины правонарушителя должник обязан доказать, во-первых, наступление обстоятельств непреодолимой силы и, во-вторых, существование причинной связи между непреодолимой силой и нарушением обязательства.
В практике органов суда к случаям непреодолимой силы относятся преимущественно разного рода стихийные явления (землетрясение, наводнение, сильный снегопад, пожар и т.д.) при условии, что они носят чрезвычайный характер и не могли быть предотвращены должником при принятии им всех возможных мер. Если по обстоятельствам дела должник мог предотвратить нарушение лежащего на нем обязательства, он отвечает за неисполнение.
1