Добавил:
Меня зовут Катунин Виктор, на данный момент являюсь абитуриентом в СГЭУ, пытаюсь рассортировать все файлы СГЭУ, преобразовать, улучшить и добавить что-то от себя Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Правоведение / Теория / правоведение для неюридических специальностей.docx
Скачиваний:
47
Добавлен:
03.08.2023
Размер:
344.21 Кб
Скачать

Тема 5. Основы гражданского права. Субъекты гражданского права. Обязательства. Право собственности. Наследственное право.

Понятие гражданского права.

   Термин «гражданское право» возник очень давно и происходит от лат. jus civile — «право гражданское», право римских граждан, хотя со времен Древнего Рима смысл, вкладываемый в

это выражение, во многом изменился.

   Гражданское право — отрасль права, регулирующая имущественные отношения между различными лицами (гражданами и юридическими лицами), которые являются равными участниками гражданско-правовых отношений. Каждое лицо, для того чтобы вступать в такие отношения, должно иметь некоторый объем имущества, которым оно может распоряжаться по собственному усмотрению. Государство в эти отношения может вступать лишь в ипостаси участника, равного гражданам и

юридическим лицам. 

   Гражданский кодекс РФ конкретизирует особенности частноправовых отношений, устанавливая в ст. 1 ГК РФ следующие принципы:

   1) невмешательство государства в гражданско-правовые отношения либо минимальное вмешательство (например, для защиты от произвола монополий, для охраны окружающей среды);

   2) инициатива и диспозитивность участников, которые приобретают и осуществляют свои права своей волей и в своих интересах. Инициатива и диспозитивность означают свободу распоряжения своим имуществом, свободу в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора. Лицо само решает, как распорядиться своим имуществом, заключать ли ему договор, с кем, на какую сумму и т. д.;

   3) самостоятельная ответственность, которая вытекает из предыдущего принципа;

   4) судебная защита своих прав, что гарантирует независимость и равенство участников гражданско-правовых отношений. Для того чтобы отличить гражданское право от других отраслей права, необходимо определить сферу общественных отношений, регулируемую им, и обозначить метод воздействия на данные общественные отношения. 

   Предмет гражданского права — это общественные отношения, регулируемые гражданским правом. Основное место среди них занимают имущественные отношения, выступающие в товарно-денежной форме и связанные с обладанием и распоряжением имуществом. Под имуществом в гражданском праве понимаются не только вещи, деньги, ценные бумаги, но и имущественные права (например, вклад в

банке есть не что иное, как право требования).

   Имущественные отношения всегда возникают и существуют либо в связи с нахождением имущества у определенного лица (вещные отношения), либо в связи с переходом имущества от одного лица к другому (обязательственные отношения) и соответственно этому делятся на две группы:

   1) вещные отношения. Они опосредуют право на вещь в статике, т. е. связаны с принадлежностью, обладанием тем или иным имуществом, по поводу которого не был заключен договор. Обладатель вещи относится к ней как к своей, т. е. владеет, пользуется, распоряжается имуществом самостоятельно, а также несет бремя заботы, ухода за имуществом. С другой стороны, обладатель вещи имеет право устранять вмешательство всех других лиц в его имущественную деятельность, т. е. имеет абсолютную защиту, защищая свое вещное право против всех и каждого, в том числе против государства. Вещные отношения, регулируемые гражданским правом, существуют в виде отношений собственности, а также в виде отношений владения, пользования и распоряжения чужим имуществом (хозяйственное ведение, оперативное управление, право сервитутного типа, пожизненное наследуемое владение земельным

участком и др.);

   2) обязательственные отношения. С помощью них опосредуется право на вещь в динамике, т. е. они связаны с переходом имущественных благ от одних лиц к другим, реализуют процесс обмена объектов гражданских прав. Обязательственные отношения могут возникать из разных оснований, важнейшими из которых являются договор, а также односторонняя сделка. Обязательства могут возникать также из

причинения вреда одним лицом другому, из неосновательного обогащения.

   Личные неимущественные отношения — это такие отношения, предметом которых являются нематериальные блага (честь, достоинство, имя, авторство на произведение литературы, искусства,

на изобретение, торговый знак и т. п.), а также те отношения, которые неотделимы от личности. Так, автором произведения может считаться только лицо, его написавшее. 

Личные неимущественные отношения могут быть подразделены на:

   1) непосредственно связанные с имущественными, т. е. такие отношения, вступление в которые может повлечь имущественные последствия для субъекта данных отношений. К ним относятся отношения по поводу авторства на произведение литературы, искусства, на изобретение и т. п. Так, осуществление авторского права связано с получением вознаграждения за опубликование произведения;

   2) чисто личностные, такие, как отношения, возникающие по поводу защиты чести и достоинства, личного изображения, неприкосновенности частной жизни, переписки и т. п.

Гражданское право регулирует данные отношения потому, что они, будучи похожими на вещные отношения, наилучшим образом защищаются именно с помощью гражданско-правовых средств. Кроме того, в некоторых случаях при нарушении данных отношений возможно наступление невыгодных имущественных последствий для их участников.

Метод правового регулирования гражданско-правовых отношений — совокупность средств, способов, приемов, с помощью которых гражданское право воздействует на регулируемые им отношения. Именно метод правового регулирования является основанием выделения отраслей права.

    Метод конкретной отрасли права во многом определяется соотношением данных средств регулирования. Метод гражданского права в основном определяется как диспозитивный, т. е. такой метод, в котором подавляющую роль играют средства дозволения, причем чаще всего гражданское право не предоставляет выбор из заранее определенных законом вариантов поведения, а предлагает участникам самим выработать свои варианты, т. е. стимулирует их самостоятельность и инициативу. Однако неверным было бы думать, что гражданское право обходится без предписаний и запретов, которые устанавливаются для обеспечения свободы имущественного оборота, равенства участников, защиты от злоупотреблений гражданскими правами.

   Метод гражданского права отличают следующие особенности.

1. Гражданское право признает юридическое равенство участников гражданско-правовых отношений, благодаря чему обеспечиваются независимость субъектов, отсутствие между ними отношений

власти и подчинения.

2. Позитивное право регулирует поведение субъектов в основном с помощью приема правонаделения, поэтому субъекты гражданского права приобретают и осуществляют свои права самостоятельно, по собственному усмотрению, на основе акта волеизъявления.

3. Конфликты между сторонами разрешаются на основе личной договоренности или судом, но не органами, связанными с одной из сторон административными и иными отношениями.

4. Гражданско-правовая ответственность в основном носит имущественный и компенсационный характер.

Граждане как субъекты гражданского права

   Субъектами гражданских правоотношений могут быть только лица, обладающие гражданской правосубъектностью, а именно:

1) граждане;

2) юридические лица;

3) государственные и муниципальные образования.

   Гражданская правосубъектность — это право общего типа, установленное и гарантированное государством и предоставляющее лицу возможность быть участником гражданских правоотношений.

   Составляющими гражданской правосубъектности любой категории лиц (граждан, юридических лиц) являются гражданская правоспособность и гражданская дееспособность (однако содержание правоспособности и дееспособности различных категорий лиц неодинаково).

   Гражданская правоспособность граждан (физических лиц) — это способность иметь гражданские права и нести обязанности, т. е. быть субъектом этих прав и обязанностей.

   Смысл категории правоспособности заключается в том, что только при ее наличии возможно возникновение конкретных прав и обязанностей. Другими словами, при отсутствии правоспособности лицо даже теоретически не сможет иметь права и обязанности и никакое другое лицо не сможет своими действиями помочь ему осуществить эти права. Правоспособность означает абстрактную, теоретическую возможность иметь имущественные (гражданские) права и обязанности, она есть база для возникновения других конкретных прав т.е. это «право иметь права».

   В Российской Федерации гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. Она возникает в момент рождения гражданина и прекращается с его смертью.

Статья 18 ГК РФ определяет примерный перечень прав, составляющих содержание гражданской правоспособности, которые могут иметь граждане: иметь имущество на праве собственности;

наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной не запрещенной законом деятельностью; совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах и т. д. Важно отметить, что это открытый перечень прав, которыми может обладать

гражданин, так как в общем-то лицо может иметь любые гражданские права и обязанности, не запрещенные законом и не противоречащие общим началам и смыслу гражданского законодательства.

Отсюда следует, что гражданская правоспособность имеет и пределы, которые определяются прямым указанием закона или смыслом и принципами гражданского законодательства.

   ГК определяет, что гражданская правоспособность признается в равной мере за всеми гражданами. Это означает, что в Российской Федерации никто не имеет никаких привилегий и преимуществ в способности обладать правами вне зависимости от происхождения, социального или имущественного положения, национальной принадлежности, языка, пола, убеждений и т. п. Однако это не исключает наличие некоторых отличий в объеме прав и обязанностей, которыми может обладать гражданин, установленных законом для отдельных категорий граждан (несовершеннолетние, психически больные). Так, лицо, не достигшее 16 лет, не может быть членом кооператива. Правоспособность гражданина возникает в момент рождения, причем не имеет значения то, насколько жизнеспособным является ребенок. В любом случае он обладает гражданской правоспособностью. 

   Не имеет никакой юридической силы полный или частичный отказ гражданина от правоспособности. Известны случаи, когда интересы еще не родившегося ребенка защищаются гражданским правом. Так, наследниками могут быть дети наследодателя, родившиеся после его смерти. Однако это не означает,

что эмбрион обладает правоспособностью, имеет возможность обладать гражданскими правами, так как до его рождения никто за него не сможет вступить в наследство, а, значит, у него не возникнет

право собственности на наследуемое имущество.

   Дееспособность граждан (физических лиц) — это способность гражданина своими осознанными действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности

и исполнять их.

   Смысл категории дееспособности заключается в том, что только при ее наличии лицо сможет активно участвовать в имущественном обороте, лично без чьего-либо согласия заключая договоры, выдавая  доверенности и т. д. Наличие дееспособности также означает наличие деликтоспособности, т. е. способности самому нести ответственность за неправомерные действия.

   Никто не может быть ограничен в дееспособности иначе как в случаях и в порядке, установленных законом. Недействителен полный или частичный отказ гражданина от дееспособности, за

исключением случаев, когда такие сделки прямо допускаются законом.

Виды дееспособности. Закон устанавливает следующие их виды:

1) полная дееспособность;

2) частичная дееспособность;

3) неполная дееспособность;

4) ограниченная дееспособность.

   Кроме того, гражданин может быть недееспособным в случае:

а) если он не достиг 6 лет;

б) если он признан недееспособным судом по причине психического расстройства.

   Полная дееспособность, т. е. способность своими осознанными действиями приобретать и осуществлять любые не запрещенные законом права и принимать и исполнять любые не запрещенные законом обязанности, возникает при достижении лицом 18-летнего возраста.

   Закон предусматривает два исключения из этого правила.

1. Гражданин приобретает полную дееспособность до достижения им 18-летнего возраста в случае вступления в брак. Местные органы власти при наличии уважительных причин могут снизить брачный возраст на два года и более. Приобретенная в результате брака дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до 18 лет.

2. Гражданин приобретает полную дееспособность в случае эмансипации, т. е. объявления несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью дееспособным, если:

а) он работает по трудовому договору (контракту) или с согласия родителей, усыновителей, попечителей занимается предпринимательской деятельностью;

б) эмансипация производится по решению органа опеки и попечительства — с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия — по решению суда.

   Частичной дееспособностью обладают малолетние в возрасте от 6 до 14 лет.

   Частичная дееспособность означает, что гражданин может приобретать, осуществлять своими действиями не любые, а только некоторые права и обязанности указанные в законе. Все остальные сделки за несовершеннолетних могут совершать только их родители, усыновители, опекуны.

   Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе совершать:

1) мелкие бытовые сделки (например, покупка тетрадей, хлеба, молока и т. п.);

2) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации (например, принятие некрупного подарка и т. п.);

3) сделки по распоряжению средствами, предоставленными родителями (усыновителями, опекунами) для определенной цели или для свободного распоряжения.

   Имущественную ответственность по всем сделкам малолетнего за причиненный им вред несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено

не по их вине.

   Неполной дееспособностью обладают несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет.

   Лица указанной категории вправе:

1) самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией, иными доходами;

2) осуществлять авторские и изобретательские права (например, заключать авторские договоры, подавать заявку на патент и т. п.);

3) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться таким вкладом. Если вклад внесен на имя несовершеннолетнего другим лицом, то распоряжаться им несовершеннолетний сможет только с письменного согласия родителей, усыновителей, попечителей;

4) с 16 лет несовершеннолетний вправе быть членом кооператива;

5) кроме того, несовершеннолетний может совершать все сделки, предусмотренные для малолетнего.

Остальные сделки несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет совершает сам, но с письменного согласия своих законных представителей (родителей, усыновителей, попечителя).

   Ограниченная дееспособность состоит в лишении гражданина права совершать сделки (за исключением мелких бытовых), а также права получать и распоряжаться заработком и иными доходами. 

   Различают две разновидности ограничений дееспособности.

1. Ограниченная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. При наличии достаточных оснований суд по ходатайству законных представителей может ограничить или

лишить несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться заработком, стипендией, другими доходами: так бывает, когда неправильные действия несовершеннолетнего вредят его развитию и воспитанию (например, при пристрастии к спиртным напиткам и т. п.).

2. Ограниченная дееспособность лиц, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами. Устанавливается судом в случае, если такое злоупотребление ставит семью в тяжелое материальное положение. Все сделки, кроме мелких бытовых, такой гражданин может совершать только с согласия попечителя. Однако он во всех случаях самостоятельно несет полную имущественную ответственность.

   Полностью недееспособными признаются:

а) малолетние в возрасте до шести лет;

б) лица, признанные недееспособными в судебном порядке в случае, когда они вследствие психического расстройства не могут понимать значение своих действий или руководить ими.

   Сам факт наличия у лица психического расстройства, будучи даже подтвержденным заключением психиатрического лечебного учреждения, не влечет автоматической недееспособности.

Для этого необходимо вступившее в силу решение суда. Сделки за полностью недееспособных заключаются их опекунами от имени подопечных.

Юридические лица: понятие и виды

   Сама же конструкция самостоятельного лица позволяет сконцентрировать значительный капитал в одних руках, сделать более простым и удобным деловой оборот, а также уменьшить ответственность тех лиц, которые реально стоят за спиной юридического лица, т. е. тех, кто участвует в нем своим имуществом.

   Юридическим лицом признается организация, которая имеет отраженное на самостоятельном балансе или в смете обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом,

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

   Можно выделить следующие признаки юридического лица.

1. Юридическое лицо — это организация. Признак организационного единства предполагает не простую совокупность людей, а и наличие устойчивых существенных связей между ними, структурную и функциональную дифференциацию, определенную иерархию, разделение труда. При этом, как правило, определяющее значение для юридического лица имеют не конкретные личности участников, а указанные связи. Это требование воплощается в четкой внутренней структуре организации, наличии органов управления, структурных подразделений, которые в единстве позволяют решать задачи юридического лица. Организационное единство документально закреплено в уставе, учредительном договоре, где определяются наименование юридического лица, порядок управления деятельностью юридического

лица, состав и компетенция органов управления и т. д.

2. Наличие обособленного имущества. Данный признак означает следующее:

а) юридическое лицо обладает имуществом, которое принадлежит ему на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления. Таким образом, исключается возможность

создания и функционирования юридических лиц на основе заемных средств, имущества, полученного только по договору аренды или имущественного найма. Принадлежность имущества организации на праве собственности означает, что участники (учредители) этого юридического лица, как правило, уже не имеют права собственности на данное имущество, а обладают в отношении юридического лица лишь правами требования обязательственного характера (например, право требования выплаты дивидендов, управления юридическим лицом, выплаты ликвидационной квоты и т. д.); 

б) имущество юридического лица должно быть отражено на балансе или в смете;

в) законом определяется минимальный размер обособленного имущества — минимальный уставный капитал. Юридическое лицо должно иметь имущество, свободное от долгов (чистые активы), и его количество не может быть меньше указанного в учредительных документах (т. е. уставного капитала). Таким образом, уставный капитал представляет собой минимальный размер имущества юридического лица, гарантирующего интересы его кредиторов. Если же юридическое лицо не может обеспечить уровень чистых активов, соответствующий определенному в законе, оно подлежит ликвидации. Уставный капитал

составляется из стоимости вкладов его участников и является собственностью юридического лица;

г) внешняя форма имущественной самостоятельности — наличие расчетного счета, который представляет собой как бы окошко во внешний мир.

3. Способность отвечать по обязательствам своим имуществом.

По общему правилу юридические лица отвечают по своим обязательствам всем принадлежащим им имуществом. Обратная сторона этого правила: участники (учредители) юридического лица не отвечают по его долгам своим имуществом. Только в порядке исключения можно возложить бремя имущественной

ответственности на собственность участников (например, в полных товариществах).

4. Способность выступать в имущественном обороте от своего имени. Юридическое лицо, выступая в имущественном обороте, обладает фирменным наименованием, закрепленным в учредительных документах. Заключая сделки, юридическое лицо приобретает права и обязанности для себя, а не для участников или структурных подразделений. Это отличает его от представительств и филиалов, которые, не являясь по общему правилу юридическими лицами, действуют по доверенности создавших их юридических лиц и, заключая договоры, приобретают права и обязанности для юридического лица.

5. Возможность предъявлять иски и выступать в качестве ответчика в суде. 

Виды юридических лиц.      

   Классификация юридических лиц может происходить по нескольким критериям.

1. По характеру деятельности юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие:

а) коммерческими являются организации, в качестве основной цели своей деятельности преследующие извлечение прибыли, а также распределяющие прибыль между участниками. К таким относятся хозяйственные общества и товарищества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия;

б) некоммерческими являются организации, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели и не распределяющие полученную прибыль между участниками. Это потребительские кооперативы, общественные или религиозные организации, финансируемые собственником учреждения, благотворительные и иные фонды и др. Перечень некоммерческих организаций, приведенный в ГК, является открытым. Некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы.

2. По видам прав учредителей (участников) в отношении юридических лиц или их имущества различают:

а) юридические лица, в отношении которых их участники имеют обязательственные права (хозяйственные общества и товарищества, производственные и потребительские кооперативы).

Собственником передаваемого имущества становится сама организация;

б) юридические лица, на имущество которых учредители имеют право собственности или иное вещное право. Так, государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также финансируемые собственником учреждения владеют имуществом на праве хозяйственного ведения или оперативного управления;

в) юридические лица, в отношении которых их участники не имеют никаких имущественных прав (общественные и религиозные организации (объединения);- благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

3. По организационно-правовой форме коммерческие юридические лица могут быть разделены на:

а) хозяйственные товарищества, представляющие собой прежде всего объединение лиц и поэтому предполагающие личное участие членов товарищества в его делах и лично-доверительные

отношения между участниками;

б) хозяйственные общества, представляющие собой объединения капиталов и поэтому не предполагающие личного участия членов общества в его делах;

в) унитарное предприятие;

г) производственный кооператив.

Общее положение об обязательствах.

Обязательство – это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Обязательства представляют собой типичные относительные правоотношения, так как лицу в данной ситуации противостоит не определенный круг лиц, а конкретный субъект – контрагент в обязательстве. Предмет обязательств чаще всего составляют реальные, конкретные действия: оказание услуг, передача имущества и т.д. Сущность обязательства состоит  в обязании конкретного лица к определенному поведению. Существуют следующие виды обязательств: регулятивные и охранительные, взаимные, главные и дополнительные (акцессорные), регрессные, а также обязательства личного характера.

Регулятивные – это те обязательства, которые  возникают из правомерных действий, а охранительные -  возникающие из факторов правонарушений и направленные на восстановление имущественного состояния потерпевшего.

Обязательства являются взаимными, когда у каждой стороны есть определенные права и обязанности, и односторонние, когда у одной стороны есть только права, а у другой обязанности,

Акцессорными считаются такие обязательства, которые существуют для обеспечения главных, т.е. теряют без них смысл, а потому следуют их судьбе, например, прекращаются при прекращении главного обязательства.

Регрессными являются такие обязательства, которые возникают в результате исполнения основного обязательства за третье лицо. Так, юридическое лицо выплачивает сумму ущерба пешеходу, сбитому водителем, состоящим с организацией в трудовых отношениях. Однако, в свою очередь, возникает регрессное обязательство работника возместить организации убытки;

Обязательства личного характера – это обязательства, которые тесно связаны с личностью кредитора или должника, а потому не допускают правопреемства (например, обязательств по написанию научной работы).

Субъектами обязательств являются должник и кредитор. В реальной действительности возможны отклонения от классической конструкции обязательства, в котором участвуют один кредитор и один должник. Допускается множественность лиц на любой стороне обязательства. Так  законом может  быть предусмотрена солидарная обязанность (когда кредитор может потребовать исполнения от любого из солидарных должников в  полном  объеме или в части) и солидарное требование (когда любой из кредиторов вправе предъявить к должнику требования в полном объеме). При  субсидиарных обязательствах участвует третье лицо, вступающее в правоотношения при неисполнении обязанности основным должником. Существующая долевая обязанность – это все случаи множественности лиц  на любой из сторон обязательства, когда законом не предусмотрены солидарное или субсидиарное обязательства или требования. В данном случае каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а каждый из должников обязан исполнить обязательства в равной доле с другими.

 Зачастую встречающиеся обязательства с участием третьих лиц, которые разграничивают между собой на несколько видов. Так выделяется обязательство в пользу третьего лица – обязательство, в котором контрагенты создают право для третьего лица. Третье лицо, обладая правом, может осуществить его самостоятельно. Если третье лицо откажется от осуществления этого права, первоначальный кредитор по общему правилу может осуществить его сам.  Существуют обязательства с исполнением третьему лицу. В данном случае третье лицо не приобретает право требования исполнения обязательства от должника, однако такое исполнение, будучи надлежащим, прекращает обязательство между должником и кредитором. Различают также обязательство с возложением исполнения его на третье лицо. Иногда кредитору безразлично, кто исполнит ему обязательство (например, уплатит деньги). В этом случае должник может переложить исполнение обязательства на третье лицо, а кредитор будет обязан принять такое исполнение. В некоторых случаях третье лицо может исполнить обязательство по собственной инициативе. 

Исполнение обязательств – это и есть совершение тех действий (либо воздержание от  действий), которые должник обязан совершить в пользу кредитора. Исполнение обязательств основывается на некоторых принципах, среди которых выделяют:

Принцип надлежащего исполнения, т.е. исполнения в соответствии с условиями обязательства, требованиями закона, а при отсутствии таких условий или требований  - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Принцип экономичного исполнения, т.е. исполнения наиболее целесообразным, рациональным способом. Сейчас этот принцип в законодательстве не закреплен, но вытекает из обычаев делового оборота.

Принцип реального исполнения. В том случае, если должник приступил к исполнению обязательств, но исполнил его ненадлежащим образом, уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре, конечно, если кредитор не согласится на замену исполнения обязательства денежным возмещением. Но если должник и не приступал к исполнению обязательства (что чаще говорит о невозможности его исполнения), возмещение убытков и уплата неустойки освобождают его от исполнения обязательства в натуре.

Принцип недопустимости одностороннего отказа от обязательства. Только в обязательствах, связанных с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности, допускается односторонний отказ в случае, если это было предусмотрено условиями договора. Односторонний отказ допускается и в случаях, предусмотренных законом. Так, кредитор может отказаться от принятия исполнения обязательства в случае, если оно в силу просрочки исполнения утратило для него интерес.

Для того чтобы обязательство считалось исполненным надлежащим образом, необходимо выполнение определенных условий. 

 Обычно обязательство исполняется самим должником. Однако в обязательствах, не носящих личного характера, допускается их исполнение третьим лицом по поручению должника. Важно, что обязанным лицом остается все равно должник:  он будет платить неустойку за ненадлежащее исполнение и т.п. Кроме того, кредитор может предложить должнику исполнить  обязательство третьему лицу.

 Если в обязательстве был определен срок исполнения, оно должно быть исполнено точно к этому сроку. Досрочное исполнение обычных обязательств допускается тогда, когда это не запрещено законом, условиями обязательства, существом обязательства (например, кредитора не удовлетворит возврат вещи, отданной на хранение, раньше истечения срока хранения). В случае просрочки исполнения обязательства должник должен возместить убытки, причиненные просрочкой. Кроме того, с момента просрочки на должника переходит риск случайно наступившей во время просрочки невозможности исполнения.

Еще одним условием является место исполнения обязательств, котрое определяется законом, договором, обычаями делового оборота, существом обязательства. Если же место исполнения обязательства не может быть определено, действует общее правило, предусматривающее, что обязательства должны быть исполнены в месте жительства должника, исполнение денежного обязательства должника происходит в месте жительства кредитора, а обязательства  передать недвижимое имущество – в месте нахождения имущества.

 Условием, при котором обязательство считается  исполненным, является то, что взаимные договорные обязательства по общему правилу должны исполниться одновременно, например, передача купленной вещи и уплата покупной цены.

Стоит отметить, что кредитор вправе не принимать исполнение обязательства по частям, если иное не вытекает из закона, договора, обычаев делового оборота или существа обязательства.

Способы обеспечения исполнения обязательства -  это предусмотренные законодательством или договором специальные правовые средства имущественного характера, стимулирующие должника к надлежащему исполнению обязательства путем установления дополнительных гарантий удовлетворения требований (интересов) кредитора.

Во-первых, способы обеспечения исполнения договора должны быть  предусмотрены законом или договором.

Во-вторых, они применяются, как правило, лишь по инициативе сторон договора. Договор, таким образом, служит юридическим фактом, «запускающим» данные правовые средства.

В-третьих, данные способы носят исключительно имущественный характер.

В-четвертых, они направлены на побуждение должника к исполнению своего долга.

В-пятых, они носят дополнительный характер по отношению к основному обязательству, которое они обеспечивают. Это проявляется в том, что они следуют судьбе основного  обязательства (передаются и прекращаются вместе с ним).

В законодательстве предусмотрены различные способы обеспечения исполнения договора. Перечислим их.

  1. Неустойка (штраф, пеня). Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договора. Штраф и пеня являются разновидностями неустойки. Штраф обычно представляет собой сумму, размер которой заранее определен и взыскивается однократно, а пеня – определенный процент от суммы долга, установленный на случай просрочки его исполнения и подлежащий периодической.

  1. Залог. Суть залога заключается в обособлении имущества должника (называемого залогодателем), обычно переходящего во владение кредитора (называемого залогодержателем), для обеспечения первоочередного удовлетворения его требований.

Однако при нарушении обязательства должником кредитор вовсе не становится собственником заложенного имущества. Он вправе лишь требовать его реализации (обычно продажи с публичных торгов), с тем чтобы за счет вырученных от продажи сумм удовлетворить свои требования преимущественно перед другими кредиторами.

  1. Удержание. Имущество должника может находиться у кредитора не только в качестве предмета залога, но и по другому основанию, например, на основании договора о выполнении работ, об оказании услуг. В том случае, если должник не исполняет обязанности  по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных с нею издержек и других убытков, кредитор в соответствии с ГК РФ имеет право удерживать такую вещь до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено. Если должник, тем не менее, упорствует в своем нежелании исполнить обязательство, требования кредитора могут быть удовлетворены в порядке, предусмотренном для удовлетворения требований, обеспеченных залогом.

  1. Поручительство. Кредитор может поверить не только вещи, как в случае с залогом, но и обещанию лица, в платежеспособности которого он уверен. Как правило, такое обещание дается в форме поручительства. По договору поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства кредитор получает возможность предъявить свои требования как первоначальному должнику, так и поручителю.

  1. Задаток. В большинстве обязательств одна из сторон должна уплатить другой стороне определенную сумму денег, т.е. обязана произвести платеж. Однако части платежа можно придать другой правовой режим, превратив ее в задаток.

Законодательством предусмотрены и другие способы обеспечения исполнения договора, например банковская гарантия и др. Кроме того, не следует забывать, что стороны в договоре могут  предусмотреть способ обеспечения обязательства, неизвестный законодательству.

Законодательством предусмотрена также ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Данному вопросу посвящена глава 25 «Ответственность за нарушение обязательств». В соответствии с ней могут примеянться принудительные меры с учетом правил, закрепленных в ст. 10-16 ГК РФ.

      Гражданским Кодексом РФ рассмотрены также способы прекращения обязательств: 

  1. Обязательство может быть прекращено посредством его надлежащего исполнения  (ст. 408 ГК).

  1. Обязательство прекращается путем взаимного зачета кредитором или должником встречного однородного требования (ст. 410 ГК). 

  1. Прекращение обязательств  при совпадении должника и кредитора в одном лице (ст. 413 ГК).

  1. Прекращение обязательств из-за невозможности его исполнения по причинам, за которые должник не несет ответственности (ст.416 ГК). 

  1. Прекращение обязательства из-за смерти гражданина или прекращения юридического лица (статьи 418 и 419 ГК). 

  1. Прекращение обязательства на основании акта государственного органа (ст. 417 ГК). 

Приведенный перечень оснований прекращения обязательств не исчерпывающий. Отдельные договорные обязательства могут  прекращаться и по другим основаниям, предусмотренным законом. 

Понятие и содержание права собственности.

Право собственности — это один из ведущих институтов граждан­ского права. Значимость его обусловливается тем, что все имуществен­ные отношения фактически основываются на праве собственности. Праву собственности отведено значительное место в системе граждан­ского законодательства. Ему посвящен раздел II ГК (гл. 13-20) и ряд других нормативных актов.

Собственность является одновременно и экономической, и право­вой категорией. Собственность как экономическая категория — это общественные отношения, складывающиеся между людьми по поводу обладания средствами производства и предметами потребления. Бу­дучи урегулированы правовыми нормами, т. е. представлены в виде юридических прав и обязанностей участников этих отношений, эконо­мические отношения собственности приобретают характер правовых отношений, выступая как право собственности.

Право собственности, как правило, является вещным правом, т. е. его объектами в большинстве случаев выступают вещи, имущество. Гражданский кодекс под имуществом понимает как материальные вещи, так и нематериальные права. Так, предметом залога, за некото­рыми исключениями, выступает любое имущество, в том числе права или требования. Предприятие как имущественный комплекс включа­ет в себя не только собственно вещи, например здания, сооружения, оборудование, но и имущественные права.

Субъектами права собственности в России в соответствии со ст. 212 ГК являются граждане, негосударственные юридические лица, Рос­сийская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования. Го­сударственные юридические лица не обладают правом собственности на закрепленное за ними имущество. Оно принадлежит им на правах хозяйственного ведения или оперативного управления.

Общие положения, касающиеся содержания права собственности, закреплены в ст. 209 ГК. Согласно этой статье, содержание права соб­ственности складывается из трех правомочий собственника: владения, пользования и распоряжения объектами собственности.

Владение — это основанная на законе возможность иметь у себя имущество, фактически обладать им, содержать в своем доме, в своем хозяйстве. Изначально право владения принадлежит собственнику, однако с разрешения или согласия собственника право владения мо­жет принадлежать и несобственнику (так называемое «законное вла­дение»). Например, взятым в аренду помещением владеет арендатор — лицо, не являющееся его собственником.

Пользование — это основанная на законе возможность эксплуата­ции, хозяйственного или иного использования имущества путем из­влечения его полезных свойств. Предпосылкой пользования является владение, поскольку, лишившись владения, собственник теряет воз­можность использования объектов собственности. Право пользова­ния, как и право владения, может принадлежать и несобственнику. При этом законным пользователем является лицо, получившее на это согласие или разрешение собственника.

Законодательство (ст. 34 Конституции РФ и ст. 2 ГК) разрешает собственнику использовать имущество и другие объекты своей соб­ственности в предпринимательских целях, т. е. для осуществления деятельности, преследующей цели получения прибыли. Единствен­ное требование — чтобы эта деятельность осуществлялась в соответ­ствии с законодательством и в установленном законом порядке. При осуществлении гражданином предпринимательской деятельности без образования юридического лица он остается собственником свое­го имущества и отвечает по обязательствам, возникающим в том чис­ле из предпринимательской деятельности всем своим имуществом. Иначе складываются отношения собственности, если гражданин или юридическое лицо передают часть своего имущества в качестве вкла­да в хозяйственное товарищество или общество. В этих случаях пра­во собственности на переданное имущество переходит к коммерче­ской организации, прежний собственник его утрачивает.

Распоряжение — это возможность определения и изменения юри­дической судьбы имущества путем совершения всевозможных сде­лок с ним: отчуждения по договору, передачи по наследству, уничто­жения и т. д.

Право распоряжения в полном объеме, допускаемом законом, при­надлежит только собственнику, который может различными способами распорядиться объектом своей собственности: продать, пода­рить, обменять, сдать в наем, передать в безвозмездное пользование и т. д. Несобственнику могут принадлежать лишь отдельные право­мочия по распоряжению имуществом, объем которых устанавливает­ся либо в законе, либо по договору с собственником, т. е. определяет­ся волей собственника. 

Поскольку закон предоставляет собственнику право передать дру­гим лицам свои права владения, пользования и распоряжения иму­ществом, оставаясь при этом собственником (п. 2 ст. 209 ГК), Граждан­ский кодекс ввел такое понятие, как доверительное управление имуществом (п. 4 ст. 209 ГК). Доверительное управление не влечет перехода к доверительному управляющему права собственности на переданное имущество. Управляющий использует имущество, не становясь его собственником и не в своих интересах, а в интересах соб­ственника. При этом управляющий владеет, пользуется и даже распо­ряжается имуществом, в том числе участвует в имущественном оборо-те от своего имени, но не в своих интересах.

Как и любые юридические права, права пользования и распоряже­ния объектами собственности даже для собственника не являются безграничными. Они существуют в рамках закона и должны осуще­ствляться с соблюдением его требований. 

Собственнику принадлежат, с одной стороны, «блага» обладания имуществом и получения доходов от его использования, с другой — «бремя» несения связанных с этим расходов, издержек и риска (охра­на, ремонт, поддержание в надлежащем состоянии и т. д.) — ст. 210 ГК. Законом или договором это «бремя» или его часть могут быть возло­жены на иное лицо (например, охрана имущества — на специально на­нятых лиц или организацию, управление имуществом банкрота — на конкурсного управляющего и т. д.).

Другой важной обязанностью собственника по содержанию имуще­ства является уплата налогов, в том числе на имущество.

Собственник несет риск случайной гибели или порчи своего имуще­ства, т. е. несет убытки от утраты или повреждения имущества, проис­шедшие не по вине конкретного лица (физического или юридическо­го), если иное не предусмотрено законом или договором (ст. 211 ГК). Исходя из этого, закон устанавливает, что с момента перехода к приоб­ретателю права собственности на имущества к нему переходит и риск случайной гибели или порчи вещи, если иное не предусмотрено зако­ном или договором.

В соответствии со ст. 223 ГК право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное не уста­новлено законом или договором. Когда договор об отчуждении иму­щества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя, как правило, возникает с момента регистрации. Пе­редачей признается вручение вещи приобретателю, т. е. фактическое поступление ее во владение приобретателя или указанного им лица, а также сдача перевозчику для отправки приобретателю вещей, отчуж­даемых без обязательства доставки (ст. 224 ГК).

Формы собственности в Российской Федерации

В России существуют частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности (ст. 212 ГК).

Субъектами частной собственности (ст. 213 ГК) могут быть граж­дане и негосударственные юридические лица (хозяйственные товари­щества и общества, кооперативы и другие негосударственные юридические лица). Государственные юридические лица, функциони­рующие на базе государственной и муниципальной собственности, субъектами права собственности на закрепленное за ними имущество не являются — они имеют имущество на правах хозяйственного веде­ния или оперативного управления.

В собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество, за исключением того, которое находится в ис­ключительной собственности государства и изъято из оборота (не­дра земли, некоторые категории земель, леса, воды и др.), а также объектов, в силу закона не подлежащих приватизации (предприятия оборонного значения, государственные вузы, памятники истории и культуры, являющиеся общенациональным достоянием, и некоторые другие).

Законодательством предусмотрены отдельные виды имущества, которые по соображениям общественной безопасности или в соответ­ствии с международными договорами вообще не могут быть объекта­ми собственности граждан (большинство видов вооружений, нарко­тики и яды и др.).

Основания приобретения права собственности.

Основаниями приобретения права собственности являются те юридические факты, с которыми закон связывает возникновение этого права. Для приобретения права собственности необходимо существо­вание вещи (имущества), которая может быть собственностью данно­го лица, выражение его воли иметь в собственности эту вещь и другие предусмотренные законом обстоятельства.

Способы возникновения права собственности принято разделять на первоначальные и производные. Первоначальные способы характе­ризуются тем, что право собственности возникает (устанавливается) либо впервые, либо независимо от воли прежнего собственника.

Наиболее распространенным первоначальным способом возникно­вения права собственности является изготовление (создание) вещи, имущества. К первоначальным способам приобретения права соб­ственности относится переход в собственность находки, клада, бесхо­зяйного имущества.

Производными признаются такие основания возникновения права собственности, которые связаны с переходом вещи (имущества) из соб­ственности одного субъекта к другому. Таким образом, как правило, эти основания возникновения права собственности связаны с правопреем­ством. В большинстве случаев переход права собственности основыва­ется на волеизъявлении предшествующего собственника и приобрета­теля и является результатом договора либо односторонней сделки. Таким путем имущество переходит к приобретателю по договорам куп­ли-продажи, дарения, на основе завещания в порядке наследования и т. п. В некоторых случаях приобретение права собственности не зависит от воли предшествующего собственника, а иногда происходит и вопре­ки его воле (в случаях и в порядке, установленном законом). Таковыми являются выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей по решению суда, выкуп домашних животных при ненадлежащем обра­щении с ними, реквизиция, конфискация имущества.

Основаниями прекращения права собственности.

Основаниями прекращения права собственности являются юридические факты (действия или события), влекущие за собой прекращение права собственности. Прекращению права собственности посвящена гл. 15 ГК.

Основания прекращение права собственности, предусмотренный ст. 235 ГК, можно подразделить на следующие виды:

  1. прекращение права собственности по воле собственника путем передачи этого права другому лицу или лицам; прекращение права собственности в результате событий; 

  1. прекращение права собственности вследствие принудительного изъятия у собственника имущества по основаниям, предусмот­ренным законодательством.

Наиболее распространенным основанием прекращения права co6ственности является его переход к другим лицам по воле собственнике Чаще всего это происходит на основе договора, связанного с отчуждением имущества (договор купли-продажи, поставки, контрактации сельскохозяйственной продукции, мены, дарения). В зависимости от вида договора переход права собственности осуществляется на возмездной или безвозмездной основе.

Прекращение права собственности по воле собственника возможен также путем отказа от права собственности. В соответствии со ст. 23 ГК гражданин или юридическое лицо может отказаться от права собственности на принадлежащее ему имущество, объявив об этом ли£ совершив другие действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, пользования, распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-либо права на это имущество. Так, брошенные собственником движимые вещи становятся бесхозяйными (ст. 25 ГК) и могут быть обращены в собственность других лиц в порядок установленном ст. 226 ГК. Однако отказ от права собственности не влечет прекращения прав и обязанностей собственника до приобретения права собственности на это имущество другим лицом.

Прекращение права собственности может быть результатом событий, являющихся юридическими фактами, т. е. порождающих правовые последствия. Право собственности прекращается в связи со смертью собственника, при этом имущество может перейти к наслед­никам по закону или по завещанию. При отсутствии таковых имуще­ство умершего становится бесхозяйным и его судьба регламентиру­ется ст. 225 ГК. Право собственности прекращается в результате гибели или уничтожения имущества вследствие стихийных бедствий, пожаров, аварий и других непредвиденных обстоятельств. Уничтоже­ние имущества возможно и по воле собственника, если оно пришло в негодность либо не нужно собственнику. Собственнику предоставле­но право уничтожить свое имущество, однако только таким способом, который не представляет опасности для других лиц, не противоречит нормам права, нравственности, правилам общежития. Основанием прекращения права собственности является уничтожение имущества по предписанию компетентных государственных органов. Например, уничтожению подлежат недоброкачественные товары, представля­ющие опасность для жизни и здоровья потребителей, недоброкаче­ственные спиртные напитки и т. д.

Статья 235 ГК предусматривает ряд случаев, когда право собственности прекращается помимо воли или вопреки воле собственника путем принудительного изъятия имущества у собственника. Таковыми являются: 

  1. обращение взыскания на имущество по обязательствам;

  1. отчуждение имущества, которое в силу закона не может принад­лежать данному лицу;

  1. отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка;

  1. выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, до­машних животных;

  1. реквизиция;

  1. конфискация.

Имущество может быть изъято у собственника для погашения невыполненных им обязательств (денежных, имущественных и др.). Изъятия имущества допускается в строгом соответствии с законодательством i основании решения суда, если иной порядок обращения взыскания на имущество не предусмотрен законом или договором (ст. 237 ГК). 

В соответствии со ст. 238 ГК должно быть прекращено право собственности на имущество, которое не может принадлежать лицу. Если в собственности лица по основаниям, допускаемым законом, оказалось такое имущество, оно должно быть отчуждено собственни­ком в течение года с момента возникновения права собственности на имущество, если законом не установлен иной срок. В противном слу­чае это имущество по решению суда, вынесенному по заявлению го­сударственного органа или органа местного самоуправления, подле­жит принудительной продаже с передачей вырученной суммы бывшему собственнику либо передаче в государственную или муни­ципальную собственность с возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом. При этом вычитаются расходы по отчуждению имущества.

В случаях, когда изъятие земельного участка по предусмотренным в законе основаниям невозможно без прекращения права собственнос­ти на здания, сооружения или другое недвижимое имущество, находя­щееся на нем, это имущество может быть изъято у собственника путем выкупа государством или продажи с публичных торгов. Порядок вы­купа регулируется гл. 17 Гражданского кодекса (ст. 239 ГК).'

В соответствии со ст. 240 ГК допускается выкуп государством или продажа с публичных торгов культурных ценностей, бесхозяйственно содержимых собственником, что грозит утратой ими своего назначе­ния. Изъятие ценностей происходит по решению суда с возмещением собственнику их стоимости в размере, установленном соглашением сторон, а в случае спора — судом.

Статьей 241 ГК закреплена возможность выкупа у собственника домашних животных в случаях, когда собственник обращается с ними в явном противоречии с действующими правилами и приняты­ми в обществе нормами гуманного отношения к животным. Изъятие животных путем выкупа производится судом по иску лица, предъявив­шего соответствующее требование. Цена определяется соглашением сторон, а в случае спора — судом. Надо полагать, что иск может быть предъявлен любым физическим или юридическим лицом, которое, ру­ководствуясь гуманными соображениями, желает приобрести живот­ное в собственность, избавив его от жестокого обращения.

Статья 242 ГК предусматривает такой способ прекращения права собственности, как реквизиция, т. е. изъятие у собственника в установленном законом порядке имущества с выплатой его стоимости при чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедствия, аварии, эпиде­мии и т. д.) в интересах общества по решению государственных органов. Право собственности прекращается вследствие конфискации иму­щества (ст. 243 ГК). Конфискация — это безвозмездное изъятие у соб­ственника имущества в качестве санкции за совершенное преступле­ние или правонарушение. Конфискация имущества осуществляется только в случаях, предусмотренных законом, по решению суда. В не­которых случаях конфискация может быть произведена в администра­тивном порядке. При этом решение о конфискации, принятое в административном порядке, может быть обжаловано в суде.

Защита права собственности.

Защита права собственности осуществляется различными отраслями российского права, каждая из которых защищает собственность сущими ей методами и средствами. Уголовно-правовая защита предполагает уголовное наказание за посягательства на собствен­ность, заключающееся в воздействии на личность преступника: в ли­шении или ограничении его прав и свобод (лишение свободы, права занимать определенные должности или заниматься определенной де­ятельностью и т. д.).

   Административно-правовая защита состоит в привлечении винов­ного в посягательстве на собственность органами исполнительной власти к административной ответственности — в большинстве случаев ответственность заключается в наложении штрафа. 

   Гражданско-правовая защита права собственности носит имуще­ственный характер и преследует цель восстановления нарушенных прав собственника. Она применяется и в тех случаях, когда совершено преступление, посягающее на собственность — восстановление нару­шенного права собственности осуществляется в соответствии с норма­ми гражданского    права.

   Гражданско-правовая защита права собственности регламентирует­ся гл. 20 ГК. В соответствии с ее нормами защищаются все формы соб­ственности. Причем на требования собственника, а также законного ельца об устранении любых нарушений его прав не распространяются сроки исковой давности (ст. 208 ГК). Это значит, что защита прав собственников не ограничена какими-либо сроками.

В науке гражданского права принято выделять два вида исков о защите права собственности: обязательственно-правовые и вещно-правовые. Обязательственно-правовые иски предъявляются собственником к нарушителю его права, с которым собственник состоит в правовых от­ношениях. То есть нарушение права собственности вызвано невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательства (продавец уклоняется от передачи вещи покупателю, покупатель не оплачивает товару поставленный поставщиком, заемщик не возвращает долг и т. д.). Вещно-правовые — это иски собственника к нарушителю его права, с кото­рым собственник не состоял и не состоит в правовых отношениях по поводу объекта права собственности. То есть эти иски не вытекают иай какого-либо правового отношения собственника с нарушителем.

Соседние файлы в папке Теория