
- •163 Гк).Все сделки юридических лиц между собой и с гражданами должны совершаться в
- •1. Сделка может быть признана недействительной только по основаниям, установленным законом.
- •2 Ст. 15 Гражданского кодекса) и упущенную выгоду (т. Е. Неполученные доходы, которые лицо,
- •3 Ст. 744 гк подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, если по независящим от него
- •4) Из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения
- •453 Гк). В случае расторжения договора обязательства считаются прекращенными с момента
- •453 Гк). Целью этого правила, как следует из его формулировки, является урегулирование
- •3) Оплатить товарМожет быть предусмотрена обязанность продавца или покупателя страховать
- •495 Гк рф) и предприятии-изготовителе (ст. 9-10 Закона рф «о защите прав потребителей») и
- •572 Гк рф).Договор дарения регулируется нормами гк рф (ст. 572-582), а также рядом других
- •30 Июня 1997 г. «о порядке формирования и исполнения резерва на возможные потери по
- •702).Договор подряда можно охарактеризовать как консенсуальный, двухсторонний, возмездный.
- •32 Учебника.Сходство договора подряда, в котором подрядчикомвыступаетгражданин, трудового
- •1 Ст. 834 Гражданского Кодекса по договору банковского вклада (депозита) одна сторона (банк),
- •1 Ст. 626 гк рф)Данный договор является консенсуальным, взаимным, возмездным.
- •572 Гк рф).Договор дарения регулируется нормами гк рф (ст. 572-582), а также рядом других
- •1410 Гк, владелец источника повышенной опасности не отвечает за причинённый вред, если
- •Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения:
- •Гражданское право (особенная часть)
1. Сделка может быть признана недействительной только по основаниям, установленным законом.
Общее основание недействительности сделки - несоответствие сделки требованиям закона или
иных правовых актов (ст. 168 ГК). По данному основанию признаются недействительными те
незаконные сделки, которые не подпадают по действие иных норм об основаниях
недействительности сделок.Специальные основания делятся на 4 группы: . нарушение требований
о содержании сделки; . совершение сделки лицом, не способным к ее совершению; . нарушение
формы сделки или требования о ее государственной регистрации; . несоответствие
волеизъявления подлинной воле сторон.2. Нарушающими требования о содержании сделки
являются сделки, совершенные с целью, заведомо противной основам правопорядка и
нравственности (ст. 169 ГК). Такие сделки признаются ничтожными в силу того, что
лицо умышленно нарушает публичный правопорядок. Для их участников предусмотрены жесткие
конфискационные санкции.3. Сделки, совершенные лицами, не способными к их совершению,
делятся на сделки, совершенные недееспособными или не полностью дееспособными гражданами,
и сделки юридических лиц, превышающие их правоспособность.К первой группе относятся:
сделки, совершенные недееспособными гражданами (ст. 171 ГК);сделки малолетних (ст. 172 ГК);
сделки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 175 ГК);сделки граждан, ограниченных
судом в дееспособности (ст. 176 ГК);сделки граждан, не способных понимать значение своих
действий или руководить ими (ст. 177 ГК).К недействительным сделкам, связанным с
превышением правоспособности юридического лица, относятся сделки юридических лиц,
выходящие за пределы их правоспособности, и сделки юридических лиц, не имеющих лицензии
на занятие соответствующей деятельностью (последнее в силу ст. 23 ГК относится и к
индивидуальным предпринимателям).4. Несоблюдение квалифицированной письменной,
нотариальной формы сделки или требования о ее государственной регистрации влечет
недействительность сделки (ст. 162, 165 ГК). Несоблюдение простой письменной формы сделки
лишает стороны возможности ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские
показания, но не влечет недействительности сделки.Письменная форма считается
квалифицированной, когда ее несоблюдение в соответствии с законом влечет недействительность
сделки (см., например, ст. 162, 331 ГК и др.).Однако суд может признать действительной сделку,
требующую нотариального удостоверения или государственной регистрации, если одна из сторон
начала ее исполнение, а другая уклоняется от нотариального удостоверения или государственной
регистрации (п. 2 ст. 165 ГК).5. Недействительными на основании несоответствия волеизъявления
подлинной воле сторон являются:“ мнимые и притворные сделки (ст. 170 ГК);сделки,
совершенные без учета существующих ограничений полномочий лица (ст. 174 ГК);
сделки, совершенные под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК);сделки, совершенные под влиянием
обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой
стороной или при стечении тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК).Мнимой считается сделка,
совершенная без намерения породить соответствующие ей правовые последствия, а притворной –
сделка, прикрывающая другую сделку.6. Правовые последствия недействительности сделок.
Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые
связаны с ее недействительностью. Главное последствие недействительности сделки –
недопустимость ее исполнения.
№18. Срок - это момент или период времени, наступление или истечение которого влечет
возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
По степени определенности сроки делятся на:императивные, которые не могут быть изменены по
соглашению сторон (например, исковая давность), идиспозитивные, которые устанавливаются по
соглашению сторон (например, срок исполнения обязательства).По правовым последствиям,
которые порождает наступление или истечение сроков, последние делятся на:
правоустановительные,правоизменяющие,правопрекращающие.Выделяют сроки абсолютно
определенные, относительно определенные и неопределенные. Абсолютно определенные сроки
устанавливаются указанием на какой- либо период времени либо календарную дату.
Относительно определенные сроки устанавливаются менее точно (например, указанием на
примерный период времени, событие, которое должно произойти, либо определение срока
оценочными понятиями "немедленно", "в разумный срок" и т. п.).Неопределенные сроки имеют
место тогда, когда, несмотря на предполагаемую срочность обязательства, срок вообще не
устанавливается (например, бессрочная аренда имущества).Исчисление сроков.
Началом течения срока является следующий день после календарной даты или наступления
события, которым определено его начало. Срок, исчисляемый годами, истекает в
соответствующие месяц и число последнего года срока.Срок, исчисляемый месяцами, истекает в
соответствующее число последнего месяца срока. При этом, если последний месяц срока не имеет
соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца. Эти правила
применяются и к срокам, исчисляемым в полугодиях или кварталах.Срок, определяемый в
полмесяца, исчисляется в днях и равен 15 дням. Срок, исчисляемый в неделях, истекает в
соответствующий день последней недели срока.Если последний день срока выпадает на
нерабочий день, то д^ем скончания срока считается первый следующий за ним рабочий день.
Действие, для выполнения которого установлен срок, может быть выполнено до 24 часов
последнего дня срока, за исключением случаев выполнения таких действий в определенных
организациях - срок исполнения в этом случае истекает в тот час, когда в организации в
соответствии с установленными правилами прекращаются соответствующие операции.
Письменные заявления и извещения, сданные в организациях связи до 24 часов последнего дня
срока, считаются сделанными в срок.В соответствии со ст.195 ГК, исковой давностью признается
срок для защиты права (охраняемого законом интереса) по иску лица, право которого нарушено.
Исковая давность придает устойчивость гражданскому обороту, позволяет его участникам
планомерно и эффективно осуществлять свою деятельность, способствует всестороннему и
объективному разрешению гражданско-правовых споров.Общий срок исковой давности
установлен ст.196 ГК и составляет три года.Для отдельных видов требований законом могут быть
установлены специальные сроки исковой давности, сокращенные или удлиненные. Например, в
соответствии с п.1 ст.725 ГК, по требованиям, предъявляемым в связи с ненадлежащим качеством
работы, выполненной по договору подряда устанавливается сокращенный срок исковой давности,
составляющий один год.В соответствии со ст.198 ГК, сроки исковой давности и порядок их
исчисления не могут быть изменены соглашением сторон, таким образом нормы ГЗ носят
императивный характер.В соответствии с п.2 ст.199 ГК, исковая давность применяется судом
только по заявлению ответчика в споре, сделанному до вынесения судебного решения.
На ряд требований исковая давность не распространяется, что обусловлено необходимостью
усиленной гражданско-правовой защиты некот. благ, неисчерпывающий перечень таких
требований (без исковой давности) приведен в ст.208 ГК. В частности, исковая давность не
распространяется на требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов. Кроме того, исковая
давность не применяется в случае оспаривания правомерности издания правового акта.
По общему правилу, сформулированному в п.1 ст.200 ГК, течение срока исковой давности
начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. В
оспоримых сделках (совершенных под влиянием насилия или угрозы) течение срока исковой
давности начинается с момента прекращения насилия или угрозы. Если требование о защите
нарушенного права заявляет не сам его носитель (а, например, прокурор или общественное
объединение, действующие в защиту гражданина), течение исковой давности считается
начавшимся с момента, когда сам носитель права узнал или должен был узнать о нарушении
своего субъективного ГП.В соответствии со ст. 206 ГК, должник (иное обязанное лицо),
исполнившее обязанность уже по истечении срока исковой давности, не вправе требовать
исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения указанное лицо и не знало об истечении срока
исковой давности. В связи с указанным правилом И.Б. Новицкий полагал, что субъективное ГП
после истечения срока исковой давности пользуется ослабленной защитой. Д.М. Генкин писал,
что истечение срока исковой давности погашает право на иск в материальном, но не в
процессуальном праве. В.П. Грибанов, опираясь на норму ст.206 ГК, утверждает, что юридическое
значение давностный срок принимает лишь при судебном рассмотрении иска. Ю.К. Толстой
полагает, что в случае невозможности принудительного осуществления субъективного ГП (в
частности, в связи с истечением срока исковой давности) само право исчезает, а право на стороне
лица, пропустившего срок исковой давности, не отдавать полученное по обязательству после
истечения срока исковой давности возникает благодаря сложному юридическому составу (так
называемая "реанимация права").
№20. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. Вопросы ПС и других
вещных прав на ЖП рассмотрены в главе 18 ГК (ст.260-287). Нормы 18 главы регулируют
отношения, связанные исключительно с объектами недвижимости в такой сфере, как
удовлетворение жилищных потребностей граждан, но это не исключает из данных отношений
юридические лица, иные субъекты права собственности. В этих отношениях наряду с гражданами
участвуют коммерческие и некоммерческие организации, РФ, субъекты РФ, МО, а также
иностранные государства и международные организации. К самостоятельным объектам жилища
относятся: непроходная, изолированная жилая комната; квартира; одноквартирный или
многоквартирный жилой дом. Из этого перечня следует выделить единую, цельную, но делимую
вещь - жилой дом (одноквартирный или многоквартирный), остальные объекты - лишь части его
(комната, квартира), составляющие единое целое. Жилым домом признается индивидуально
-определенное здание, фундаментально связанное с землей, в котором вся или не менее половины
полезной площади занята жилыми помещениями, конструктивно предназначенными для
постоянного проживания граждан. Обобщающим понятием объекта ПС и других вещных прав в
сфере удовлетворения жилищных потребностей граждан выбрано понятие "жилое помещение"
вообще, а не жилой дом. Собственник осуществляет права владения, пользования и распоряжения
принадлежащим ему ЖП в соответствии с его назначением. ЖП предназначены для проживания
граждан. Гражданин - собственник ЖП может использовать его для личного проживания и
проживания членов его семьи. ЖП могут сдаваться их собственниками для проживания на
основании договора. Собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с принадлежащим
ему помещением, занимаемым под квартиру, принадлежит также доля в ПС на общее имущество
дома. Собственник квартиры не вправе отчуждать свою долю в ПС на ОИ жилого дома, а также
совершать иные действия, влекущие передачу этой доли отдельно от права собственности на
квартиру. ЖП и вещные права на них подлежат государственной регистрации, равно как
обременения на них и сделки с названными объектами. Правоустанавливающими документами на
жилые помещения могут быть акты ГО и акты ОМСУ, судебные решения, договоры и иные
сделки. Лицо, не оформившее в органах ГР право соответственно на жилой дом, квартиру,
комнату, не признается правообладателем. Правообладание названными объектами возникает с
момента ГР. В число вещных прав на эти объекты недвижимости входят также надлежаще
оформленные право хозяйственного ведения и право оперативного управления, осуществляемые Г
и М ЮЛ. Нахождение жилого помещения всего лишь на балансе субъекта вещного права не
служит основанием для признания его правообладателем. В общей совместной собственности
супругов не имеет значения, на имя какого из супругов зарегистрировано ЖП (ст.34 СК). Семья
составляет устойчивую общность лиц, совместно пользующихся ЖП по различным правовым
основаниям. Общая собственность членов семьи на жилое помещение остается многосубъектной.
Право пользования занимаемым жилым помещением у членов семьи возникает не из договора с
собственником, а исключительно на основе доверительных семейных связей с собственником
(сособственниками) ЖП. Закон конкретизируя правовые возможности собственника, указывает, в
частности, на возможность в этом случае переходить из одной формы собственности в другую,
сдавать внаем, аренду, отдавать в залог, продавать, видоизменять, перестраивать или сносить,
совершать иные действия, если при этом не нарушаются нормы права, жилищные, иные права и
свободы других граждан, общественные интересы. Принудительное изъятие имущества у любого
собственника не допускается, кроме случаев, названных в законе. Особенности распоряжения
ведомственным жилищным фондом, является то, что им распоряжаются правопреемники
государственных и муниципальных предприятий, которым ЖД передаются в ХВ или ОУ,
перешедших в результате их приватизации в иную форму собственности, либо ОМСУ.
Размещение в жилых домах промышленных производств не допускается. Размещение
собственником в принадлежащем ему ЖП предприятий, учреждений, организаций допускается
только после перевода такого помещения в нежилое. Перевод ЖП в нежилые производится в
порядке, определяемом жилищным законодательством: 1) если жилье непригодно к постоянному
проживанию, а такие дефекты не могут быть устранены или их устранение экономически
нецелесообразно; 2) если жилое помещение находится в аварийном состоянии или под влиянием
факторов, особо опасных для жизни и здоровья людей; 3) если жилой дом подлежит сносу или
переносу на другой земельный участок - на период до фактического сноса или переноса, начиная с
освобождения жилого дома от проживающих в нем граждан. Собственники квартир для
обеспечения эксплуатации многоквартирного дома, пользования квартирами и их общим
имуществом могут образовывать товарищества собственников квартир (жилья). Товарищество
собственников жилья является некоммерческой организацией, создаваемой и действующей в
соответствии с законом о товариществах собственников жилья. Если собственник ЖП использует
его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно
обращается с жильем, допуская его разрушение, ОМСУ может предупредить собственника о
необходимости устранить нарушения, а также назначить собственнику соразмерный срок для
ремонта помещения. Если собственник после предупреждения продолжает нарушать права и
интересы соседей или использовать жилое помещение не по назначению, суд по иску ОМСУ
может принять решение о продаже с публичных торгов такого ЖП с выплатой собственнику
вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.
№22. Обязательство (obligatio) – правовые основы, в силу которых мы принуждаемся что-нибудь
исполнить согласно законам нашего государства (институции Юстиниана).Сущность
обязательства состоит не в том, чтобы сделать нашим какую-либо вещь или сервитут, а в том,
чтобы он нам что-нибудь дал, сделал или предоставил (определениеюриста Павла).
Обязательство – правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано выполнить что-
либо в пользу другого лица (кредитора). Как отношения, рассчитанные на будущее время
(действие должника на момент установления обязательства еще не совершено), обязательство по
своей природе – отношение, основанное на доверии (кредитное). Это отношение с самого начала
рассчитано на прекращение, обычно путем исполнения, этим оно отличается от права
собственности.Стороны обязательства:– кредитор (creditor) – лицо, имеющее право требовать.
Кредитор может быть единым физическим или юридическим лицом. Кредиторов может быть
несколько;– должник (debitor) – лицо, обязанное исполнить требование. Главная характеристика
должника – истребование против его воли. Должников может быть несколько.
Содержание обязательства предполагает обязанность должника совершить действие,
направленное на достижение цели обязательства и право кредитора требовать совершения этого
действия (поведения должника).Согласно Павлу содержание обязательства составляет 3 элемента:
– dare (дать), т. е. передача права собственности;– facere (сделать) – совершение как
положительных действий, так и несовершение действий;– praestare (предоставить) – оказание
личной услуги либо принятие ответственности за другого.В праве Юстиниана содержание
обязательства выражается словом solvere (разведать).Исполнение обязательств должно быть:
– возможным – находиться в человеческих пределах сил;– дозволенным – не запрещаться законом
или нравом;– нравственным – соответствовать не только частным интересам лица, но и не
противоречить интересам общества, выраженным в морали;– количественно и качественно
определенным, поддаваться материальному выражению. Действия, направленные на прекращение
обязательства, должны были составлять интерес для кредитора. С широким распространением в
Риме договора стипуляции требование личного интереса так и сохранялось до конца. В более
развитых формах обязательств это требование было смягчено (например, признавался имеющим
юридическую силу договор поручения, заключавшийся не в интересах лица, дающего поручение,
а в интересах третьего лица).Предмет обязательства – то, что должно быть предоставлено в силу
обязательства. Предметом может быть индивидуально определенная вещь и вещь, определенная
родовыми признаками, в соответствии с чем определяется риск и прекращение обязательств.
Обязательство предполагает исполнение имущественного характера, хотя по своей юридической
природе обязательство есть вещь бестелесная, оно направлено к удовлетворению потребности в
материальных вещах – предметах или услугах; не может считаться обязательством требование в
отношении вещей бестелесных, не предполагающих материальной реализации или вообще
неопределенных.
№23. Исполнение обязательств, выражающееся в совершении или в воздержании от действий,
составляющих предмет обязательства, базируется на ряде принципов. Так, согласно принципу
надлежащего исполнения обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии
с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при их отсутствии – в
соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. В
соответствии с нормами ГК надлежащим признается исполнение обязательства надлежащему
лицу (ст. 312 ГК), в день или период времени, предусмотренный обязательством (срок) (ст. 314
ГК), и в установленном месте (ст. 316 ГК). При этом под сроком исполнения обязательства
понимается наступление определенного срока, когда обязательство должно быть выполнено.
Сроки исполнения могут быть общие (на весь период действия длящегося договора) и частные
(для исполнения отдельных обязанностей). От сроков исполнения договора или отдельных
договорных обязанностей следует отличать срок действия договора. Например, договор поставки
заключается на пятилетний срок или на год, хотя это срок действия договора, но не срок его
исполнения. Место исполнения обязательств – это место, установленное законом, договором, либо
вытекающее из обычаев делового оборота, где обязанная сторона должна совершить действие,
составляющее предмет обязательства. Также важным требованием надлежащего исполнения
обязательства является оговоренный сторонами или предусмотренный законом порядок
совершения должником действий по исполнению обязательства, т. е. способ исполнения
обязательства.Принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства
предусматривает, что односторонний отказ, как и одностороннее изменение условий обязательства,
по общему правилу, не допускается. Исключения возможны преимущественно в
сфере предпринимательской деятельности (ст. 310 ГК).Принцип реального исполнения
обязательств означает, что уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего
исполнения обязательства, как правило, не освобождают должника от исполнения обязательства в
натуре (п. 1 ст. 396 ГК).Наряду с перечисленными принципами ГК содержит целый ряд других
важных норм: о возможности исполнения обязательства по частям (ст. 311 ГК); об исполнении
обязательств третьим лицом (ст. 313 ГК), что широко применяется, к примеру, в кооперированных
поставках продукции машиностроения и в строительном подряде; о досрочном исполнении
обязательств (ст. 315 ГК); об исполнении обязательства внесением долга в депозит (ст. 327 ГК) и о
встречном исполнении обязательств (ст. 328 ГК). Несомненный практический интерес
представляет норма ст. 319 ГК об очередности погашения требований по денежному
обязательству. Сумма произведенного должником платежа, недостаточная для исполнения
денежного обязательства полностью, при отсутствии иного соглашения погашает прежде всего
издержки кредитора по получению исполнения, затем – проценты и лишь в оставшейся части –
основную сумму долга.
№ 24,25,26. Способы обеспечения исполнения обязательств. Так как наличие между сторонами
обязательственных правоотношений само по себе еще не гарантирует их надлежащее исполнение,
законом установлены различные способы обеспечения исполнения обязательств. Эти способы
представляют собой предусмотренные законом или договором специальные мерыимущественного
характера, стимулирующие надлежащее исполнение обязательства. Согласно ГК к числу таких
мер относятся неустойка (ст. 330–333), залог (ст. 334–258), удержание имущества должника (ст.
359–360), поручительство (ст. 361–367), банковская гарантия (ст. 368–379) и задаток (380–381).
Неустойка. Это определенная законом (законная неустойка) или договором (договорная
неустойка) денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательства, например при просрочке исполнения. Кредиторы
охотно прибегают к данному способу обеспечения, поскольку при взимании неустойки они не
обязаны доказывать причинение им убытков. Формами неустойки в гражданском праве
признаются штраф (обычно устанавливаемый за грубые нарушения обязательств, например за
поставку недоброкачественной или некомплектной продукции) и пеня. Последняя форма
неустойки применяется при длящихся нарушениях – просрочке сдачи строительного объекта,
оплаты аренды имущества и в других подобных случаях.Залог. Это один из самых надежных
способов обеспечения исполнения обязательств. В силу залога, возникающего по договору или на
основе закона, кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право
в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости
заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому
принадлежит это имущество (залогодателя). Изъятия из данного правила составляют случаи
ликвидации юридического лица по решению суда, когда требования залоговых кредиторов могут
быть удовлетворены хотя и за счет имущества должника, но лишь в третью очередь. В случае
утраты или повреждения застрахованного предмета залога залогодержатель также имеет право на
преимущественное удовлетворение своих требований из страхового возмещения. Предметом
залога может быть любое имущество, в том числе вещи и имущественные права, кроме
имущества, изъятого из оборота, а также требований, неразрывно связанных с личностью
кредитора, в частности требований об алиментах или о возмещении вреда, причиненного жизни
или здоровью гражданина.Залоговые операции вправе осуществлять ломбарды, имеющие
лицензию на этот вид предпринимательской деятельности. Ломбарды принимают от граждан в
залог движимое имущество, предназначенное для личного потребления, в обеспечение
краткосрочных кредитов. Договор о залоге вещей в ломбарде оформляется выдачей ломбардом
залогового билета. Поручительство. За последние годы этот способ обеспечения исполнения
обязательства претерпел значительные изменения. Согласно ст. 361 ГК по договору
поручительства поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение
последним его обязательства полностью или в части. При неисполнении или ненадлежащем
исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник, по
общему правилу, отвечают перед кредитором солидарно (п. 1 ст. 363 ГК).Банковская гарантия.
Это неизвестный ранее отечественному законодательству способ обеспечения исполнения
обязательств, который приобрел особое значение в условиях рынка. В силу банковской гарантии
банк, иная кредитная или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица
(принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в
соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении
бенефициаром письменного требования о ее уплате (ст. 368 ГК). За выдачу банковской гарантии
принципал уплачивает гаранту вознаграждение. Кроме того, предусмотренное гарантией
обязательство гаранта перед бенефициаром не зависит в отношениях между ними от основного
обязательства, в обеспечение исполнения которого была выдана гарантия. Два последних
обстоятельства (платность гарантии и независимость обязательства гаранта от основного
обязательства) объясняют своеобразие взаимоотношений гаранта с бенефициаром. По получении
требования бенефициара гарант должен без промедления уведомить об этом принципала и
рассмотреть приложенные к требованию документы. Решив отказать в удовлетворении
требования, гарант обязан немедленно уведомить об этом бенефициара.При обоснованности
требования бенефициара гарант должен его удовлетворить. Однако, если гаранту до
удовлетворения указанного требования станет известно, что основное обязательство,
обеспеченное банковской гарантией, полностью или в части уже исполнено, прекратилось по
иным основаниям либо недействительно, он должен немедленно сообщить об этом бенефициару и
принципалу. Полученное гарантом после такого уведомления повторное требование бенефициара
подлежит удовлетворению гарантом (п. 2 ст. 376 ГК).Задаток. Согласно п. 1 ст. 380 ГК задатком
признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения
договора и в обеспечение его исполнения. Соглашение о задатке независимо от суммы задатка
должно быть совершено в письменной форме (п. 2 ст. 380 ГК), в связи с этим задаток
одновременно служит и доказательством заключения договора, и средством обеспечения его
исполнения. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у
другой стороны. В противном случае сторона, получившая задаток, возвращает другой стороне
двойную сумму задатка.
№27. Понятие гражданско-правовой ответственности. Вопрос о понятии гражданско-правовой
ответственности в юридической литературе является спорным. Одна группа ученых-цивилистов
рассматривает это понятие как вид социальной ответственности, выделяя в качестве ее
существенных признаков такие, которые бы позволили отделить ее от других видов социальной
ответственности: моральной, экономической и т. п. Как правило, мнение этих ученых (В. П.
Грибанов, Б. И. Пугинский, О. С. Иоффе и другие известные цивилисты) основывается на том, что
гражданско-правовая ответственность представляет собой форму государственного принуждения.
Так, О. С. Иоффе отмечал, что ответственность – это санкция за правонарушение. Но при этом под
санкцией не всегда подразумевается ответственность. Ответственность, по его мнению, это не
просто санкция за правонарушение, а такая санкция, которая влечет определенные лишения
имущественного или личного характера. Иоффе также утверждал, что гражданско-правовая
ответственность есть санкция за правонарушение, вызывающая для нарушителя отрицательные
последствия в виде лишения субъективных гражданских прав либо возложения новых или
дополнительных гражданско-правовых обязанностей. Другие ученые (М. И. Брагинский, Ю. К.
Толстой, А. П. Сергеев, И. А. Зе-нин и др.) рассматривают гражданско-правовую ответственность
в достаточно узком смысле с позиции ответственности за нарушение различных обязательств. В
работах названных авторов гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательства
представляет собой наступление невыгодных имущественных последствий для неисправного
должника. При этом, по их мнению, существуют две формы ответственности за нарушение
обязательства: возмещение причиненных убытков и уплата неустойки. Однако каким бы ни было
мнение ученых о понятии гражданско-правовой ответственности, она, бесспорно, обладает
специфическими чертами, позволяющими отграничивать ее от других видов
ответственности. В качестве основных черт (признаков) гражданско-правовой ответственности
в юридической литературе, в частности, выделяются такие ее признаки, как:
а) государственное принуждение, выражающееся в том, что меры ответственности
устанавливаются в правовых нормах, реализация которых обеспечивается принудительной силой
государства;б) имущественный характер, выражающийся в том, что применение гражданско-
правовой ответственности всегда связано с возмещением убытков, взысканием причиненного
ущерба, уплатой неустоек (штрафов, пеней). При этом даже при причинении вреда личности, а не
имуществу субъекта гражданского права применение гражданско-правовой ответственности будет
означать присуждение потерпевшему денежной компенсации в форме возмещения убытков,
морального вреда, взыскания упущенной выгоды;в) ответственность правонарушителя перед
потерпевшим, которая представляет собой неблагоприятные последствия на стороне
правонарушителя (должника);г) соответствие размера ответственности размеру причиненного
вреда или убытков - здесь речь идет о пределах гражданско-правовой ответственности, главным
образом заключающейся в компенсационном характере;д) применение равных по объему мер
ответственности к различным участникам гражданского оборота за однотипные
правонарушения - эта особенность следует из принципа, закрепленного в ст. 1 Гражданского кодекса
о равенстве участников гражданского оборота.Состав гражданского
правонарушения. Привлечение к гражданско-правовой ответственности возможно лишь при
наличии условий, предусмотренных законом, которые в своей совокупности образуют состав
гражданского правонарушения. Такими условиями, в частности, являются:1) противоправное
поведение - действие или бездействие, не соответствующее требованиям нормативных правовых
актов, договора (например, выражающиеся в причинении вреда личности или имуществу другого
лица, нарушении условий договора);2) негативные последствия. В гражданском праве они
обозначаются тремя понятиями:– убытки, под которыми принято понимать реальный ущерб (т. е.
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права, а также утрата или повреждение имущества этого лица – п.