
Экзамен зачет учебный год 2023 / МЛОГОС КНИГА 3 (1110-1185, 1224 ГК) 2018 Наследственное право
.pdf
A"+":< 1141 |
../. 0$")-# |
|
|
Комментарий
1. Российская система наследования по закону строится по универ-
сальному принципу разделения наследников на классы (очереди). Призвание к наследованию происходит по очередям. Термин «отсутствие наследников» означает не только отсутствие наследника в живых (или в состоянии насцитуруса) на момент открытия наследства, но и недостойность, эксгередацию либо непринятие наследства, выразившееся в бездействии или в простом отказе от наследства. Каждая последующая очередь призывается при отсутствии наследников из состава предыдущей очереди (любой из принявших наследство потомков наследодателя отстраняет братьев и сестер наследодателя; любой из принявших наследство братьев отстраняет дядей и теть и т.д.). Исключение составляет так называемая скользящая очередь
(см. комментарий к ст. 1147 ГК РФ).
По наполнению очередей и порядку призвания российская система представляет собой разновидность постсоветской системы наследования, созданной в 1996 г. Модельным ГК СНГ (ст. 1172–1179)1. Особенности постсоветской системы наследования по закону состоят
вследующем:
–круг наследников определен кровными родственниками, пережившим супругом и нетрудоспособными иждивенцами наследодателя2 (российский вариант включает еще свойственников наследодателя: отчима, мачеху, пасынка и падчерицу в качестве наследников седьмой очереди);
–внебрачные дети и дети, рожденные в браке, обладают равными наследственными правами;
1Другие европейские системы наследования по закону см.: Comparative Succession Law. Vol. II: Intestate Succession / Ed. by K.G.C. Reid, M.J. de Waal, R. Zimmermann. В дореволюционной России действовала линейная система наследования, особенностью которой являлось ограничение прав восходящих родственников. Проект ГУ планировал переход на парантельную систему, действующую в странах германской ветви континентального права (ст. 16). Правила ГК РСФСР 1922 г. и ГК РСФСР 1964 г., несмотря на серьезные различия по состоянию до 1945 г. и после 1945 г., можно назвать советской системой наследования по закону. Отличительной чертой советской системы являлось призвание к наследованию только лиц, образующих «малую семью».
Ораспространении постсоветской системы наследования по закону см.: Блинков О.Е. Круг наследников по закону и механизм их призвания к наследованию в государствах – участниках Содружества Независимых Государств и Балтии // Наследственное право. 2009. № 4.
2Нетрудоспособные иждивенцы должны отвечать ряду дополнительных призна-
ков (см. комментарии к ст. 1147,1148 ГК РФ).
269
A"+":< 1141 |
../. 0$")-# |
|
|
–дискриминация призываемых наследников по половому признаку отсутствует;
–полнородство (неполнородство) братьев и сестер не учитывается (российский вариант, кроме того, не учитывает полнородство дядей
итеть наследодателя);
–усыновленные и усыновители приравниваются к кровным родственникам абсолютным образом (усыновленные приравниваются к детям усыновителя, в том числе в отношении наследования после кровных родственников усыновителя);
–родители наследодателя призываются к наследованию в первой очереди совместно с детьми и пережившим супругом;
–разграничение на материнскую и отцовскую линию рода при призвании к наследству не производится;
–наследование внутри очереди происходит в равных долях, за исключением наследования по праву представления;
–наследование по праву представления после потомков не ограничено, после братьев и сестер, а также после дядей и теть ограничено их детьми;
–к наследованию призываются родственники до шестой степени родства включительно (в российском варианте – до пятой (кроме того, наследование предками оканчивается на прадедах и прабабках)).
Переход России на указанную систему наследования начался в 2001 г., когда к существовавшим двум очередям добавилось еще две, и завершился с принятием части третьей действующего Кодекса. Статья 6 Вводного закона к части третьей ГК РФ предоставила новым категориям наследников возможность принять ранее открывшееся наследство в течение шести месяцев начиная с 1 марта 2002 г. Федеральный закон от 14 мая 2001 г. № 51-ФЗ «О внесении изменений
идополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР», дополнивший круг наследников дядями, тетями, бабушками и дедушками, племянниками и племянницами (в порядке представления), а также двоюродными братьями и сестрами (в порядке представления), такого права не предоставлял. Судебная практика избрала либеральный подход и предоставила возможность принимать наследство в тече-
ние льготного срока всем новым наследникам, включая тех, которые были включены в ст. 532 ГК РСФСР в 2001 г. (Определение ВС РФ от 27 июня 2003 г. № 5-В03-59).
Наследование по закону происходит, если нет завещания, в случае его недействительности, в отношении незавещанной части наследства
ипри отсутствии наследников по завещанию в широком понимании этого выражения.
270

A"+":< 1141 |
../. 0$")-# |
|
|
Пункт 28 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 предусматривает, что отношения, влекущие призвание к наследованию по закону, подтверждаются документами, выданными в установленном порядке. В зависимости от обстоятельств, подлежащих установлению, такими документами являются документы, выдаваемые органами ЗАГС, документы органов МСЭ, судебные акты об установлении фактов, имеющих юридическое значение (см., например: Определение КГД ВС РФ от 9 сентября 2008 г. № 78-В08-12), документы иностранных юрисдикционных органов и проч. Справки с места работы не имеют доказательственной силы при установлении родственных или супружеских отношений, но могут подтверждать или опровергать факты иждивения. Статья 72 Основ законодательства РФ о нотариате предусматривает, что, «если один или несколько наследников по закону лишены возможности представить доказательства отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию, они могут быть включены в свидетельство о праве на наследство с согласия всех остальных наследников, принявших наследство и представивших такие доказательства».
2.Принцип равных долей. Комментируемый пункт закрепляет традиционное для российского наследственного права положение
отом, что наследники призываемой очереди наследуют в равных идеальных долях (per capita)1. Исключением из правила равенства является наследование по праву представления. Замещающие потомки (например, внуки и внучки наследодателя) заступают на место своего умершего до открытия наследства (или одновременно с наследодателем) предка (сына или дочери наследодателя) и призываются к наследованию в пределах причитавшейся ему доли. В итоге наследственные доли распределяются по ответвлениям рода (per stirpes). Например, к наследству призываются дочь наследодателя и два внука умершего до открытия наследства (или одновременно) сына наследодателя. Размер наследственных долей будет соответственно: половина дочери и по одной четверти внукам. Аналогичное
1Одной из причин призвания супруга к наследованию является обеспечение сохра-
нения прежнего уклада жизни. Плодовитость наследодателей может серьезно разниться. Поэтому в зарубежных правопорядках нередким исключением из правила о равенстве долей является доля пережившего супруга. Ее размер может варьироваться в зависимости от ряда факторов (количество призываемых детей, призвание совместно с родителями наследодателя, отказ от реализации прав, предоставленных режимом супружеской собственности). Для российской политики права вопрос вызывает еще большую актуальность в связи с одновременным призванием к наследованию супруга, детей и родителей наследодателя.
271

A"+":< 1142 |
../. 0$")-# |
|
|
правило будет действовать во всех остальных случаях наследования по праву представления1.
Прижизненные подарки, сделанные наследодателем в пользу наследников, при расчете наследственных долей не учитываются. Правило о выделе, существовавшее в дореволюционном праве (ст. 994 Свода законов, ст. 217–227 Проекта ГУ) и сохраняющееся во многих зарубежных странах, имеет под собой следующее обоснование. Если наследнику, например старшему сыну, для начала собственного дела или покупки жилья предоставляются средства, то после открытия наследства это учитывается в счет его наследственной доли. Выдел мог сопровождаться соглашением об отказе от будущих наследственных прав. Советское наследственное право, движимое намерением облегчить преемство, несмотря на предложения доктрины, от рассматриваемой конструкции отказалось2. Наследодатель, даря имущество кому-либо из своих близких, склонен учесть это при составлении завещания. Однако в России чаще всего завещаний не составляют.
Существовавшее в период действия ГК РСФСР 1922 г. (ст. 421) и ГК РСФСР 1964 г. (ст. 533) исключение из принципа равенства долей в отношении предметов домашней обстановки и обихода ушло в прошлое (см. комментарий к ст. 1169 ГК РФ).
Статья 1142. Наследники первой очереди
1.Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг
иродители наследодателя.
2.Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.
Комментарий
1. Первая очередь. Дети, супруг и родители, как (в большинстве случаев) самые близкие наследодателю лица, образуют первую очередь наследников по закону.
1В некоторых странах внуки из разных ответвлений рода призываются в равных долях. Это правило, возможно, более соответствует доктрине предполагаемой воли, а возможно, и нет, если рассуждать, что наследодатель воспринимает семьи своих детей как отдельные единицы, независимо от их численности. С другой стороны, события, происходящие в одном ответвлении рода, не должны оказывать влияние на наследственные права другого ответвления. См. подробнее: Reid K.G.C., Waal M.J. de, Zimmermann R. Intestate Succession in Historical and Comparative Perspective // Comparative Succession Law. Vol. II: Intestate Succession / Ed. by K.G.C. Reid, M.J. de Waal, R. Zimmermann. P. 452, 467.
2Серебровский В.И. Указ. соч. С. 132.
272
A"+":< 1142 |
../. 0$")-# |
|
|
1.1. Детьми наследодателя считаются граждане, материнство (отцовство) наследодателя в отношении которых установлено в предусмотренном законом порядке. Это означает запись наследодателя родителем ребенка в книге государственной регистрации актов гражданского состояния. На сегодняшний день рождение ребенка в браке и вне брака родителей для целей наследственного преемства значения не имеет.
Порядок установления происхождения регулируется семейным законодательством и законодательством об актах гражданского состояния (ст. 47–52 СК РФ; ст. 14–23 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»; постановление Пленума ВС РФ от 16 мая 2017 г. № 16 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей»).
В отношении внесения записи о матери ребенка действует инквизиционный подход, т.е. требуется представление документов из медицинской организации или иных предусмотренных законом доказательств происхождения ребенка. В ситуации суррогатного материнства российский закон исходит из приоритетного права суррогатной матери оставить ребенка за собой (п. 4 ст. 51 СК РФ). Вместе с тем п. 31 Постановления Пленума ВС РФ от 16 мая 2017 г. № 16 позволяет потенциальным родителям в отдельных случаях требовать признания себя родителями ребенка. В отношении внесения записи об отце ребенка семейное право использует презумптивный подход, т.е. в зависимости от обстоятельств достаточно факта заключения брака с матерью ребенка или признания отцовства. Запись о родителях ребенка может быть опровергнута в судебном порядке, в том числе после смерти лица, записанного отцом (матерью) ребенка. Биологическое родство не во всех случаях оказывается определяющим (п. 27, 29, 30–32 Постановления Пленума ВС РФ от 16 мая 2017 г. № 16). Оспаривание записи об отцовстве (материнстве) наследодателя, инициированное биологическим отцом (матерью) ребенка после открытия наследства, формально разрывает наследственную связь. Однако доктрина предполагаемой воли наследодателя по-
зволяет предотвратить аннулирование наследственных прав ребенка (если умерший был близок с ребенком, самостоятельно запись не оспаривал и ошибочно полагал, что порядок распределения наследства по закону в корректировке путем составления завещания не нуждается).
Детальный анализ предусмотренных законодательством процедур установления происхождения детей находится за пределами нашей
273

A"+":< 1142 |
../. 0$")-# |
|
|
компетенции1. Вопросы происхождения детей в отношениях, усложненных иностранным элементом, освещены в комментарии к ст. 1224 ГК РФ.
Для наследственного права актуальна проблема возможности посмертного установления отцовства (материнства). В судебной практике распространены споры об установлении отцовства умершего гражданина. В случае смерти лица, признававшего себя отцом ребенка, факт признания отцовства в отношении детей, родившихся начиная с 1 марта 1996 г., можно устанавливать независимо от условия нахождения ребенка на иждивении умершего. Факт признания отцовства в отношении детей, родившихся до 1 октября 1968 г., можно устанавливать посмертно при условии нахождения ребенка на иждивении предполагаемого отца на момент его смерти либо ранее. В отношении лиц, родившихся с 1 октября 1968 г. и до 1 марта 1996 г., установление факта признания отцовства не производится. Независимо от даты рождения допускается посмертное установление факта отцовства с доказыванием происхождения соответственно по правилам ст. 49 СК РФ (для лиц, родившихся с 1 марта 1996 г.) либо ст. 48 Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР (для лиц, родившихся с 1 октября 1968 г. и до 1 марта 1996 г.). Факт отцовства и факт признания отцовства устанавливаются судом в порядке особого производства, если нет спора о праве (включая спор о праве на наследство). В ином случае требование рассматривается в порядке искового производства.
Момент установления отцовства (материнства) для отечественного наследственного права безразличен. Логика в этом подходе есть. Запись в актовой книге является формальностью. Отношения наследодателя со своим биологическим ребенком могут ничем не отличаться от «зарегистрированных». Однако в отдельных случаях посмертное установление происхождения представляет собой погоню за наследством, идущую вразрез с доктриной предполагаемой воли. В мировой практике встречаются примеры регулирования, когда лицо, чье родство установлено судом после смерти наследодателя, не попадает в круг наследников по закону2. Подозрительнее всего выглядит ситуация, когда
умерший не был знаком со своим биологическим ребенком и препятст-
1См. об этом: Настольная книга нотариуса: В 4 т. Т. 3: Семейное и наследственное право в нотариальной практике / Под ред. И.Г. Медведева. 3-е изд., перераб. и доп. С. 198–200 (автор третьего тома – Т.И. Зайцева).
2Cámara Lapuente S. 5. Intestate Succession in Spain // Comparative Succession Law. Vol. II: Intestate Succession / Ed. by K.G.C. Reid, M.J. de Waal, R. Zimmermann. P. 103; Wendehorst Chr. 7. Intestate Succession in Austria // Ibid. P. 169.
274

A"+":< 1142 |
../. 0$")-# |
|
|
вия для инициирования процедуры установления происхождения при жизни отсутствовали. Второй, пограничный, случай дошел до ВС РФ (Определение КДС ВС РФ от 19 ноября 2013 г. № 66-КГ13-8). У умершего остались супруга и дочь, рожденная в браке. Они и приняли наследство. Затем судом по заявлению, рассмотренному в порядке особого производства, был установлен факт признания отцовства наследодателя в отношении малолетней дочери заявительницы. Далее последовало внесение записи об отцовстве в актовую книгу, заявление о принятии наследства и инициирование процесса о восстановлении срока на принятие наследства. Суд апелляционной инстанции, отказывая в восстановлении срока, сослался в том числе на недобросовестность (в деле об установлении факта признания отцовства мать заявляла об отсутствии наследственных притязаний). ВС РФ отменил апелляционное определение, предложив проверять уважительность причин пропуска срока применительно к фигуре малолетнего, а не законного представителя. По поводу аргумента о недобросовестности судебная коллегия отдельно не высказалась1.
Насцитурусы наследуют наравне с детьми, находящимися в живых на момент открытия наследства (см. комментарии к ст. 1116, 1166
ГК РФ).
Усыновленные в правах наследования приравниваются к детям наследодателя (см. комментарий к ст. 1147 ГК РФ).
1.2. Супругом является лицо, с которым наследодатель на момент открытия наследства состоял в зарегистрированном браке.
В случае, предусмотренном п. 7 ст. 169 СК РФ, имеет силу брак, совершенный по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны.
Браки, заключенные за пределами России, признаются действительными по правилам ст. 158 СК РФ2.
1Если принять нашу точку зрения относительно выбора доктрины, довод о недобросовестности заслуживал более внимательного отношения. Возможно, исходя из фактических обстоятельств, суд смог бы установить, что наследодатель был бы сильно удивлен, узнав, что две его квартиры, три автомобиля с прицепами, вклад и право аренды подлежат разделу на троих. В одном из дел доказывание факта признания отцовства строилось в том числе на обращении «дочь» в завещании. При этом установление происхождения позволило вновь появившейся дочери поучаствовать в распределении и незавещанной части, а также заявить об обязательной доле, что, скорее всего, не укладывалось в планы завещателя, специально оставившего ей квартиру.
2Однополые браки не признаются в России, как противоречащие публичному порядку. С точки зрения призвания к наследованию применение этого подхода в отношении иностранных граждан представляется сомнительным, поскольку на момент открытия наследства самих отношений, способных навредить, уже нет.
275

A"+":< 1142 |
../. 0$")-# |
|
|
Согласно п. 2 ст. 10 СК РФ права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Подача заявления о вступлении в брак, предшествовавшая смерти, не является обстоятельством, дающим право на призвание к наследованию (Определение КС РФ от 29 сентября 2016 г. № 2080-О).
Сожители по российскому праву не наследуют друг после друга. Государство не желает потворствовать незарегистрированным бракам и тратить силы юрисдикционных органов на установление обстоятельств личной жизни наследодателя1. Исключением является случай установления фактических брачных отношений до 9 июля 1944 г., сопровождающийся продолжением отношений до смерти одного из супругов и отсутствием факта заключения брака с третьими лицами в период сожительства2. У сожителей остается шанс призваться к наследованию по закону лишь в качестве нетрудоспособных иждивенцев наследодателя (см. комментарий к ст. 1148 ГК РФ).
Супруг утрачивает наследственные права с момента расторжения брака. Согласно п. 1 ст. 25 СК РФ брак, расторгаемый в органах записи актов гражданского состояния, прекращается со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде – со дня вступления решения суда в законную силу3. Пункт 28 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9 разъясняет, что если наследство открылось в день вступления судебного акта в силу, то супруг призывается к наследованию по закону. Ориентированность законодателя на формальный критерий использовала Хачпанян Н.С., которая пыталась добиться признания права наследника по закону в связи с тем, что решение суда о расторжении брака не вступило в силу на момент открытия наследства (Определение КГД ВС РФ от 29 сентября 2015 г. № 5-КГ15-84).
Ряд зарубежных законодательств исходит из того, что в момент начала бракоразводного процесса супруги перестали быть близки друг
1Доктрина предполагаемого волеизъявления законодателем игнорируется. В некоторых странах выработаны критерия призвания сожителя к наследованию (наличие общих детей, длительное совместное проживание, отсутствие зарегистрированного брака).
2Анализ Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. и практики его применения см.: Зайцева Т.И. Судебная практика по наследственным делам. М., 2007. Установление факта нахождения в фактических брачных отношениях может быть также использовано для установления происхождения детей и привлечения их к наследованию. См.: Никитюк П.С. Указ. соч. С. 66.
3Брак, расторгнутый в судебном порядке до 1 мая 1996 г., считается прекращенным со дня государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов гражданского состояния (п. 3 ст. 169 СК РФ).
276

A"+":< 1142 |
../. 0$")-# |
|
|
другу и, исходя из доктрины предполагаемой воли, утрачивают наследственные права. Также в отдельных юрисдикциях можно обнаружить правило, сходное по идеологии с п. 4 ст. 38 СК РФ, о том, что в случае фактического прекращения брачных отношений переживший супруг утрачивает право наследования по закону1. Модельный ГК СНГ предлагал учитывать указанные факторы при решении вопроса о призвании к наследованию пережившего супруга (п. 2 ст. 1181). ГК РФ остался верен строгости формального критерия.
Признание брака недействительным, возможное в том числе после смерти одного из супругов, влечет аннулирование наследственных прав. Закон и судебная практика не делают оговорки о сохранении наследственных прав добросовестного супруга, что, например, в ситуации двоеженства кажется справедливым (п. 28 Постановления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. № 9).
1.3. Родители призываются к наследованию совместно с детьми, что отличает постсоветскую систему наследования по закону от законодательств стран, входящих в Европейский Союз, и наследственного права Североамериканских Штатов. В отечественном праве включение родителей наследодателя в первую очередь наследников началось в 1945 г. с изданием Указа Президиума Верховного Совета
СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию», когда туда были отнесены нетрудоспособные родители (трудоспособные родители образовали вторую очередь), и завершилось с принятием ГК РСФСР 1964 г.2 В послевоенные годы это было оправданно с точки зрения предотвращения массовой выморочности наследств и поддержки нуждающихся (до 1945 г. родители к наследованию не призывались, а война унесла много молодых жизней)3. Доля родителя, умершего до открытия наследства, не прирастает к доле пе-
1Cámara Lapuente S. 5. Intestate Succession in Spain // Comparative Succession Law. Vol. II: Intestate Succession / Ed. by K.G.C. Reid, M.J. de Waal, R. Zimmermann. P. 110.
2Распределение оставшегося имущества в пользу в том числе восходящих умершего, допускаемое Декретом ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования», с изрядной долей условностью можно считать зарождением социалистического наследственного права. См. об этом: Новицкая Т.Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года. М., 2012. С. 21–30.
3С позиции наследодателя, имеющего потомков, распределение наследства, в том числе в пользу родителей, означает вероятность «ухода» части имущества в боковую линию рода. На сегодняшний день призвание родителей в равных долях с остальными наследниками первой очереди, противоречащее доктрине предполагаемой воли, на практике порождает конфликт между родителями, пережившим супругом и потомками наследодателя. Критику включения родителей в состав наследников первой очереди, построенную на схожей аргументации, можно обнаружить и в советской юридической литературе. См.: Никитюк П.С. Указ. соч. С. 75–76.
277

A"+":< 1142 |
../. 0$")-# |
|
|
режившего родителя, а распределяется между всеми призываемыми наследниками по закону.
Родители, лишенные родительских прав, не наследуют по закону после своих детей (см. комментарий к ст. 1117 ГК РФ).
2.Замещение детей, умерших раньше наследодателя или одновре-
менно с ним. При наследовании по закону, если на момент открытия наследства нет в живых детей наследодателя, на их место заступают их дети (внуки наследодателя) и т.д. независимо от степени родства (правнуки, праправнуки). Внутри ответвления рода действует тот же принцип. Например, если на момент открытия наследства не было
вживых единственного сына наследника и одного из его двух внуков, оставившего правнука, то к наследству призываются второй внук и правнук, заступающий на место своего умершего отца. Это правило наследования по ответвлениям рода, именуемое еще поколенным разделом, является традиционным для наследственного права. Право представления предусматривалось Сводом законов Российской империи для нисходящей и всех боковых линий наследников (ст. 1123–1125). Проект ГУ предлагал переход на парантельную систему с присущим ей правилом замещения (ст. 16, 17 Проекта ГУ). ГК РСФСР 1922 г. изначально не признавал наследования по праву представления: дети, внуки и правнуки наследодателя призывались к наследованию совместно (ст. 418). В 1945 г. были образованы три очереди наследников; внуки и правнуки наследодателя были выведены из состава первой очереди и стали наследниками по праву представления, замещающими своих родителей, умерших до открытия наследства. ГК РСФСР 1964 г. установил две очереди наследования и сохранил правило о том, что умерших к моменту открытия наследства детей наследодателя замещают их дети или внуки (внуки и правнуки наследодателя). Наконец, действующий Кодекс установил, что замещение наследников по закону происходит как в случае более ранней, так и в случае одновременной с наследодателем смерти1, и снял ограничение замещающих наследников для наследников первой очереди (гипотетически может быть призван и праправнук
наследодателя). Дополнительно законодатель определил, что замещение не происходит, если ранее умерший наследник был лишен права на наследство в завещании или считался бы недостойным на-
следником (см. комментарий к ст. 1146 ГК РФ).
1Этот подход существовал в советской доктрине и судебной практике. См.: Ники-
тюк П.С. Указ. соч. С. 77.
278