 
        
        ИГПЗС учебный год 2023 / ИГПЗС 25.11.2010
.docxИГПЗС – 25.11.2010 – Постклассическое Римское право.
Одно из самых больших достижений античного мира – мифы
Один из главных мифов – римское право
Некоторые соответствуют действительности, некоторые нет. Чаще всего это право соответствует жанру сказки.
Источники, из которых мы черпаем знания о классическом праве:
Институции Гая
Институции Юстиниана
Дигесты Юстиниана
Всё это просто учебники. Они изложения по системе, последовательно – но это просто учебники. Они создавались для юристов студентов. В начале Дигестов уже рассматриваются основные понятия – соответственно для начинающих.
Институции – основы, основания, учебник римского права.
Различать римскую юриспруденцию как науку о праве, и само римское классическое право как совокупность действующих правовых норм.
Правильнее сказать римская юриспруденция чем римское право.
Попытка выразить в понятиях и систематизировать по критериям право. А в действительности что представляло собой римское право – можно только догадываться.
Черты – право территориальное, формализм иного рода, скорее формализм процедур чем ритуалов.
Отсутствие кодексов, отсутствие модели нормативной.
Издавались указы принципсов но они очень незначительную часть общественных отношений регулировали.
Существовали конфликты а решения конфликтов в законодательстве небыло. Нет норм определяющих преступление, наказание. Не было четкой системы норм за нарушение контракта. А как же тогда регулировались общественные отношения? Возникал конфликт, он должен быть разрешен… если возникал конфликт – схема разрешения конфликта описана в институциях Гая, если сторона считает что право нарушено – сторона обращается к претору (он как раз отвечал за общественный порядок), и претор с помощью юрист-консульта – он выделяет все факты – имеющие юридическое значение, Создаёт норму специально применительно к этому конфликту. Право носило казуистический характер. В дигестах как раз описание таких случаев и как они решались. Рецепты носят тоже конкретный характер, и не ясно применялись они к аналогичным случаям… каждый новый конфликт – создавалась новая норма, применительно к этому конфликту. Совершенно непривычная система.
Мало осталось сведений о характере юрид. Образования в древнем Риме. Однако биография Цицерона об этом рассказывает. Он решил стать юристом, был оратором в судах, был участников в политической борьбе – но на самом деле был просто юристов. Родители отправили его обучению в философскую школу в Грецию. Обучение в Греции был особенно – имело в качестве основного объекта вещей – сущность вещей, сущность явлений. Для юридического образования – нужно было разобраться в сущности мира:
- Что такое человек? (Платон – существо двуногое без перьев – Платон. (после этому ему бросили)) Аристотель – человек – это политическое животное.
(- Очевидно – право иметь дело с действием)
- что такое вина, ответственность,
- то такое общество, какое влияние оно оказывает
Философия – как жизнь и как мыслить. Казус в отношении юристов, придумали софисты (философы исповедующие философию софистов.) Поступает учиться, и договаривается что только после того как выиграет первый судебный процесс только тогда заплатит за обучение. Ни одного суда он не выиграл. Учитель подает на ученика в суд. “если я выиграю суд, то … если проиграю то… вы разберитесь что первично, договор или судебное решение”.
Философия мышление… какое отношение это имеет к праву? В дигестах юриспруденция определялась как – познание божественных и человеческих дел. Наука о справедливом и не справедливом.
Гай включил в содержание большое количество норм по поводу различных процедурных вещах. Процедурных уловках, средствам защиты права, интердиктам. Претор может запретить вступление в право собственности, запретить отнимать имущество. Гай смешал материальные нормы с нормами процессуальными. Нормы материальных прав –в четвертой книге. Именно процесс давал юридическое значение материальным нормам. Контракт – не просто договор, а договор защищенный определенным иском, если не защищался – это называлось пактом.
Такой характер права делал его гибким, и в тоже время неподдающимся познанию.
Право которое не отливалось в четкую совокупность норм. Если внимательно почитать – то перед нами не памятники права а памятники римского правового мышления.
Оно было конкретным, казуистичным, абстрактности очень мало. (Томсинов не может найти ниодной!). Отсутствовало слово право (jus – не право), были термины lex – и означали они не право, не закон а конкретную разновитность права.
Fas – нормы религиозного право.
Jus – нормы светского права (состоит из мнений юристов)
Legos – из норм принятых народным собранием, распространено на императорские конституции.
Было характерное понятие законности (пусть закон сохранится, общество погибнет и т.д.) – но это не законодательные нормы, а высказывания юристов. Сколько людей столько мнений. Римское право – совокупность мнений.
Например Гай решил заказать статуетку у Юлия. принес кусок серебра. Она принесла статуетку.
Возник долгий спор – кому отдать статуетку.
Решения:
- Решение – если возможна реституция – то собственнику материала (из глины – материала, а серебряное – нельзя вернуть).
- Подсчитать стоимость работа. Если стоимость работа больше стоимость материала – то тому кто сделал…
426 год, император Феодосий II - приняли лекс сагатарио. В учебниках говорится что в этих конституциях что судьи должны исходить из 5 юристов, а в оригинале – 9 юристов (+ Юлиан, Марциан…).
Решение большинством голосов. Папениан – 1 голос, но при равенстве голосов он имеет два голоса . 426 год, однако так важно было мнение юристов.
Модель
Всё римское право делится на
Нормы относящиеся к лицам
К вещам
И к Искам.
(8 параграф, 1 книги Институции Гая)
Лица- свободные, работы (и вольноотпущенники)
Раб – как лицо, и одновременно как вещь.
Вещи – res. Не только материальный объект, но бестелесный объект (не материальный)
Обязательственное право – входило в состав вещного права.
Действия лица тоже относились к вещным правам. Правотребование – тоже вещь. Но на практике применять было очень трудно.
[В наше время – вещь – имущество, только предмет гражданского правоотношения.]
Римляне разделяли вещи божественные, сакральные . Отделяли вещи по принадлежности лиц.
Выделяли вещи по принадлежности нескольким поколениям (здания…)
Вещные права выражались в самых различных терминах, но термина “право собственности” н не было. Право собственности обозначалось несколькими терминами:
Dominium – полное право
Proprietas - - обремененное правами третьих лиц (узуфрукт или серситутом)
Possession – право физического обладания вещи, к вещью как своей. Ничем не отличается от права собственности. И В постклассический период использовалось как право собственности.
Detention – физическое обладание вещью без намререния обладать вещью как своей.защищались эдиктом
Различия на процессуальносм уровне (исками).
Прохибиторный, индикаторный – доминиум.
Право на чужие вещи.
Сервитут
Узуфрукт – право сопряжено с пользованием плодами. В римской юриспруденции небыло право как совокупности отдельных полномочий (только в средние века появилось), однако был разработан институт пользования. Пользование плодами, пользования… всё приминительно узуфрукта.
Вещьное право – обязательственное. Как связь между людьми, оковы, которые заставляют человеа действовать в интересх другого. Формула , 4 разновидностям:
- Даю чтобы ты дал 
- Даю чтобы ты сделал 
- Делаю чтобы ты дал
- Делаю чтобы ты сделал
(квазиконтракты)
(обмен вещами). Выстраивалась система договоров. Термин контракт появился для обозначения договора – в 1 веке до нашей эры. До этого был термин конвенцио (соглашение), и термин Пака (пактум) – тоже договор не защищенный исками (в последствии получил зищау исковую.) . Деление – искусственное, пакты защищались ещё и в классический период…
Пакты не имели иковую защиту… потому что нужны доказательства, если доказательства есть, то не трудно найти основания для договорный отношений. Нужно действие о признании этих отношений.
Юристы разделили – обязательства из деликтов и из договоров.
Договора - делились на вербальные, литеральные, конценсуальные, реальные:
- Вербальные – после произнесения формул (стипуляция, договоры займа, продажи). 
В присутствии свидетелей, тот кто брал в долг – дай мне 90 цистерциев, а другой – даю тебе 90 цистерциев. (если говорил 80 – недействительно,)
- Литеральный – вступал в силу после записи в книге (очень редкий договор) 
Конценсуальные и реальные – самые распространенные.
- Коценсуальные –товарищество, найм – работы, услуг… также относился договор купли-продажи. 
- Реальные – договор займа, ссуды, хранения. 
Займ и ссуда. Различия:
Займ – 1) предмет договора только родовые признаки, только потребляемые; 2) вещь кредитора переходит в сосбственность должнику
Ссуды – 1)определены конкретными признаками (корова, буйвол, плуг), 2) собственности право не переходит к должнику
При хранении право собственности не переходит – хранитель – держатель вещи.
Обычное право часто сводится к гражданскому праву. Но часто возникал ов следствии убийства и т.д.
17 титул Эклоги написан на основе 47 книги Дигестов. Это нормы уголовного права, очень жестокие. И это не соотвествует это характеру правопорядку в риме, который предпологал защиту личности, свободы. Состязательность при рассмотрении конфликтов… но фактом остается что римское право было жестоким. В том числе и телезные наказания и смертная казнь.
Постклассическое право 3-6 век н.э. – попытки кодификации, классификации права:
- Кодекс Гермогиана – на рубеже 2-3 веков. Кодексы включали в себя конституции императоров, Синтенции Павла, институции Гая. 
- Институция – Феодосия II (1 книга - все когда либо действующие, 2 – только действующие, 3 книга – мнения юристов). 
438 год – Феодосий II создает сам кодекс – из действующих инператорский конституций, впервые в полном видео программ систематизации римского правового населения – при Юстиниане (в 527 году начинает править Византией).
Юстиниан – видимо был словянином . Учился в константинопольской юридической школе.
Материала было много – обработано более 2000 сочинений юристов. Огромный материал, было трудно применять в судах. Задачи:
- сделать более компактно. Получилось 50 книг… (примерно в 4 Тома).
- Вторая цель – создание для системы юридического образования – юридических пособий. Считал что юридическое образование должно иметь систему, как и действующее право. Систему образования выстраивал… 
Апрель 529 года – конституция о Составлении кодекса. Кодекс - Составлен через год. Текст не дошел (12 книг) – только действующие конституции. Изъяты преамбулы…
15 декабря 532 - принимает ‘Део Аукторе’. Юстиниан приказал комиссии из 16 юристов привести в порядок мнению юристов. Из 3000.000 строк – выбрать 50.000 строк. – задача. Пандектная система.
Работа рассчитывалась на много лет – но сделали за 3 года.
Институции Юстиниана – не только на основе институций Гая. Сходство большое. Включено много определений отсутствующих в Гае.
Институции утверждены раньше Дигестов.
Когда были созданы Дигесты, вернулись к кодексу.
534 – новый вариант кодекса – сборник – Codex Repetitae Praelutionis.
Позднее были созданы сборники новых конституций – получили название Новелл (частные сборники. Сокращенные и полные). Позднее были переведены. Получили название – аутентиков.
Корпус Юрис Цивилис – не верно. Оно возникло во второй половине 2 века – называлось совокупность материалось для обучения
1485 год – все книги были изданы. Институции, потом Дигесты, потом Кодекс, потом Новеллы – все это было названо корпус юлис цивились… хотя Порядок был иной!
Кодекс - институции, дигесты, повторный кодекс.
Юстиниан придал и кодексам и Дигестам – силу закона.
Запретил толковать все эти книги и вносить изменения. (в своё время при Феодосие II кодекс был извращен). Затем кодексы изучались… и на основе этого – Римское право (неверно называют рецепцией - Томсинов).
Постклассическое римское право – базировалось на экстраординарность судебном профессе. Процесс ведет один магистрат (один судья от начала до конца), претор не участвует, мнения юристов имеют меньшее значение, характерна большая роль законодательства – выдвигают конституции императоров. Рим принял миллионы варварского населения… происходит уникальная вещь – записываются в римских терминах. Используется термин – lex. Размывание юридической науки… (посессио часто используется для обозначения права собственности и т.д.). Юристы создали конструкцию права наследования…
Государство и право средневековой Франции.
- Государственный строй X-XIII веках 
- Институт королевской власти. 
- Реформы Филиппа II Августа и Людовика 9 Святого 
- Государственный строк Франции в XIV-16 веках Возникновение генеральных штатах. 
- Государственный строй в 17-18 веках. Реформы Решельё (при Людовике 13) и Людовика XIV. 
- Основные черты права средневековой Франции. Источники права. Кутюмы Бовези. 
- Кодификация королевского права при Людовике XIV (вторая половина XVII века) 
Сеньёриальная монархия… если посмотреть на институт королевской власти. Король –суверен, высший средний сеньор. Верховный феодал.
Абсолютная монархия – высшего типа монархия – предполагает, что над королем нет больше власти. Это не значит что его ничто не ограничивает, а что он верховное лицо – высший властитель.
Идти будем от конкретных фактов (с) Томсинов.
Первым королем Франции - считается отец Хлодвига – Людовик I, основатель династии Мировингов.
987 год – момент начала истории Франции. Избирается очередной король для территории Франции – Гуга Капит (капит – головной убор). Династия капитингов – самая великая династия (правила - 987- 1328 год)
Большое уважение к церкви
Монархия избирательная. Процесс превращения избирательной монархии в монархию наследственную.
Гуга капит созывает знать и предлагает избрать – Роберта. Капит умирает.
Король не пользовался большой властью, это крупный феодал просто. Власть была полновестной только в пренадлежащей ему территории (Капит – герцог Парижский).
Главная функция короля – функция арбитра. Нужен был человек разрешающий большое количество конфликтов феодалов.
В том время силу набрали арабы и совершали набеги на территорию франции, нужно было противостоять. Нужен был единый начальник – это вторая функция короля!.
