ИГПЗС учебный год 2023 / (Семинар)Всеобщая ист г-ва и права Графский
.pdfТема 9. Древний Рим |
187 |
как закона, однако остался Ç разум Великого Учителя È. Несколько приглушенным остается мнение римских и греческих философов о том, что закон и основанное на нем право следует воспринимать как изобретение ( аналогичное восприятие можно распространить на юридические формулы и аксиомы).
Юрист Марциан в книге Ç ИнституцийÈ написал: Ç... Оратор Де мосфен (в речи против Аристогена) дает такое определение: закон есть то, чему все люди должны повиноваться в силу разных основа ний, но главным образом потому, что всякий закон есть мысль (изо бретение) и дар бога, решение мудрых людей и обуздание преступле ний, совершаемых как по воле, так и помимо воли, общее соглаше ние общины, по которому следует жить находящимся в ней È. И философ стоической школы Хризипп в сочинении о законах сде лал такое обобщение: Ç Закон есть царь всех божественных и челове ческих дел; нужно, чтобы он стоял во главе как добрых, так и злых, вождем и руководителем живых существ, которые по природе при надлежат к общине, мерилом справедливого и несправедливого; за кон приказывает делать то, что должно быть совершено, и воспре щает совершать то, что не должно быть совершаемоÈ ( Д. 1.3.2).
Законотворчество у римлян оформлялось решением комиций Ñ народным собранием по куриям, центуриям или трибам. Для полной силы закона требовалось сотрудничество трех органов Ñ магистрата, народного собрания и сената.
Магистрат ( консул, диктатор, претор ), имевший право собирать народные собрания, вначале должен был подготовить письменный проект закона (rogatio legis Ñ испрошение закона). Затем народное собрание в комиции могло принять или отвергнуть проект целиком, но не обсуждать его ( постановляли, в частности, Ç как просишьÈ Ñ ubi rogas, что означало Ç даÈ; в противном случае комиций провозгла шал Ñ anticum lege Ñ Ç стою на старом законе È). Законопроект, предложенный магистратом и принятый народным собранием, нуж дался в ратификации или одобрении со стороны сената (auctoritas patrum). Принятые таким образом законы имели название leges rogatae ( испрошенные законы). К концу республиканского периода испрошенным законам противополагались законы по делегации за конодателя, которые устанавливались полководцами в завоеванных провинциях (leges datae). В самом законе, в его структурном составе различали надпись, содержание и санкцию. Надпись (prescriptio) указывала имена инициаторов закона, вид народного собрания и об стоятельства, вызвавшие издание закона, rogatio Ñ содержание зако на и sanctio Ñ санкцию как гарантию соблюдения закона. Существо вала также процедура, с помощью которой могли объявить ничтож ность действия какого либо закона.
Во время обсуждения каждого закона, плебисцита или сенату сконсульта, а также при обсуждении вариантов решения в суде при нимались во внимание суждения о том, что в данную минуту есть
188 Часть первая. История права и государства в древности и в средние века
право или что должно быть признано правом. Считалось при этом, что закон есть воплощение справедливости, а само применение принципа справедливости оправдывалось следующими соображе ниями: пополнение и видоизменение общих правил ввиду особенно стей частных случаев ( например, выигрыш процесса в отсутствие от ветчика, который к тому же был в тот момент малолетним); естест венные узы родства (cognationis ratio); доверие, например в некоторых формах кредита, с учетом аксиомы, что было бы вредно и тягостно, если бы в общежитии постоянно нарушалось доверие; ис толкование воли Ñ определение наличия в договоре ясно выражен ной воли. Разумеется, что это не все возможные поводы для раз мышлений о справедливости, поскольку жизнь богаче любых опре делений. Однажды был издан рескрипт Антонина о случае, когда ответчик не расслышал своего имени и пропустил очередь в суд и проиграл дело. Рескрипт предписывал восстановить право и зачерк нуть решение. Считалось общепринятым, что хороший магистр, пре жде всего претор, обязан в силу служебной обязанности приходить на помощь всем обойденным и обиженным ( см:. Виноградов П. Г. История юриспруденции. Курс для историков и юристов. М ,. 1911.
С. 137 153).
Особенности истории права. Законы XII таблиц. Институции Гая
Законы XII таблиц (451Ñ450 гг. до н. э .) представляют собой краткие изречения по различным вопросам правового общения и нормы, относящиеся к отправлению правосудия, семейным отноше ниям, собственности, договорным обязательствам и преступлениям. Законы были созданы и обнародованы по настойчивому требованию плебеев, грозивших покинуть город и уже предпринявших такую по пытку, удалившись в знак недовольства и угрозы из города.
Их требования сводились главным образом к уравнению их в по литических правах с патрициями. Они требовали, в частности, обес печения ауксилиума ( элементарной правовой защиты от произвола чиновных служителей при помощи создания своих сословно изби раемых чиновников Ñ магистратов) и наделения такими правами, которые бы ограничили произвол властей. Поскольку плебс состав лял большинство в народном собрании, он требовал расширения прав последнего и более демократического голосования в комициях. Другие пункты притязаний при составлении законов Ñ требования об освобождении от тягот долгового рабства, более справедливого дележа ager publicus ( общественного земельного фонда ), права всту пать в брак с представителями патрицианских родов. В 494 г. плебеи уже добились для себя права избирать своих чиновников ( плебей ских трибунов). Всего их было к этому времени 10 человек, они не
Тема 9. Древний Рим |
189 |
имели управленческой власти, но могли прибегать к праву вето (букв, Ç запрещаю )È Ñ праву запрещать исполнение любого распоря жения или даже постановления сената.
После изгнания царей, по трибунскому закону, все царские зако ны вышли из употребления. В течение полувека римские граждане пользовались обычаями и лишь некоторыми законами. В этих усло виях было решено избрать 10 человек, с тем чтобы они подготовили законы для города государства и учли требования и ожидания кон фликтующих сословий. Эти законы, записанные на медных досках, были выставлены на видном месте для более наглядного восприятия.
Упомянутым 10 мужам были даны на целый год высшие полно мочия в городе государстве для того, чтобы они могли иметь воз можность исправлять законы и толковать их, но без права апелля ции в отличие от всех остальных должностных лиц. Первые 10 таб лиц вызвали нарекания за их неполноту, и новый состав выборных 10 мужей с равным представительством от патрициев и плебеев при бавил на следующий год к старым еще две таблицы. После прибавки собрание получило название Ç Законы XII таблицÈ (Leges duodecim tabularum). Эти же законы иногда именуются Законами десяти ( му жей) (Decemviri legibus scridundi). Законы были одобрены народным собранием в 449 г.
Содержание XII таблиц можно сокращенно представить в сле дующем виде:
1.Положения о гражданском судопроизводстве ( процессе) ( табл.
1 й);
2.Процесс против несостоятельного должника (III);
3.Положения об отцовской власти (IV);
4.Опека, наследование, собственность (VÑVI);
5.Обязательства из договоров и деликтов ( правонарушения с причинением вреда (VIIÑVIII);
6.Публичное и сакральное право (ius publicum, ius sacrum), уго ловное право (IXÑX);
7.Различные дополнения к первым 10 статьям (о запрете браков между плебеями и патрициями, о том, что решения народного соб рания имеют силу закона (XIÑXII).
Наиболее характерными чертами Законов XII таблиц стали сле дующие:
¥на место произвола магистратов ставился закон. Тит Ливии на звал главным результатом этой древней бескровной политической революции Ç уравнение в свободеÈ;
¥строгий формализм правовых процедур и общения. Так, обряд манципации предполагал, помимо наличия пяти свидетелей и весов щика с металлом, еще произнесение ряда формул, при искажении которых в процессе говорения заключенная сделка считалась недей ствительной. В этом формализме есть и положительные стороны, например определенность, в том числе в деле четкого внешнего вы
190 Часть первая. История права и государства и древности и в средние века
ражения окончательного заключения сделки с перспективой боль ших удобств в доказывании юридически важных, по спорных фак тов. В слаборазвитой хозяйственной жизни и общении эта формаль ность была также средством Ç предупредить поспешность и необдуманность совершения такого рода юридических актовÈ
(И. Б. Новицкий);
¥процесс привлечения к ответственности нарушителей прав гра ждан предполагал энергичное участие заинтересованной стороны, а также в ряде случаев и должностных лиц государства. Так, в отличие от Законов вавилонского царя Хаммурапи в Законах XII таблиц был введен захват веши в обеспечение долга. Это допускалось в отноше нии того, кто приобщил животное для принесения в жертву, не уп латив за него покупной цены, либо против того, кто не представит вознаграждения за сданное ему внаем вьючное животное с тем усло вием, чтобы плата за пользование была употреблена на жертвенный пир;
¥казуистичность построения правил и норм ( по принципу: Ç ес
ли Ñ т о Ñ иначе È);
¥обязательства возникают, согласно Законам, не только из за ключенных договоренностей, но и вследствие причинения ущерба личности, здоровью, имуществу;
¥суровыми карами наказывались колдовство, убийство, воровст во и измена. Они сильно уменьшили возможности самоуправства и кровной мести. Осужденный на казнь имел право апеллировать к комициям, составной части народных собраний. Смертная казнь ожидала судью взяточника или корыстного посредника в конфликт ной ситуации. Ç Неужели ты будешь считать суровым постановление закона, карающее смертной казнью того судью или посредника, ко торые были назначены при судоговорении ( для разбирательства де ла) и были уличены в том, что приняли денежную мзду по ( этому)
делу?È (IX, 3).
После одобрения Законов едва не произошел реакционный пере ворот, но его предотвратили новый уход плебеев из Рима и оппози ция в сенате, которые привели к отставке комиссии децемвиров, от казывавшейся сложить свои полномочия.
Уже в 449 г. народные трибуны, выбиравшиеся плебеями, доби лись права на неприкосновенность, а законы, принимаемые по три бам с участием плебеев, стали признаваться. В 445 г. были разреше ны браки между патрициями и плебеями. В 444 г. вместо двух консу лов могли избираться трибуны с консулярной властью в количестве от трех до восьми человек. В 367 г. плебеи получают право на заня тие одной из двух должностей консулов, одновременно ограничива ется размер доли патрициев из общественного земельного фонда. Наконец, в 287 г. законом Гортензия решения плебейских собраний получили такую же силу закона, как и решения центуриатных собра ний. В III и II вв. противоположность патрициев и плебеев вытесня
Тема 9. Древний Рим |
191 |
ется и отчасти сменяется противоположностью сословий. Особых привилегий добиваются два сословия Ñ нобилей ( знатные патриции и богатые плебейские роды) и всадников ( торгово финансовая вер хушка и землевладельцы среднего достатка).
Законы XII таблиц пребывали в качестве действующих на протя жении многих веков. Через шесть веков их комментировал в специ альном трактате юрист Гай. Самый известный судебный оратор поздней республики Цицерон (I в. до н. э.) сообщает, что эти Законы заучивали в школах наизусть Ç как необходимую песньÈ и этому бла гоприятствовал особый ритмический строй текста Законов.
Законы XII таблиц были связаны и с предшествующим законода тельством царского периода. Полагают, что предание смерти за на рушение верности клиентским отношениям с патроном (VIII. 2), разрешение продавать сына три раза в рабство, а также право уби вать детей уродцев (IV. 1) восходят еще к установлениям первого ца ря Ñ Ромула. Почетное положение жриц Весты (V. 1) учреждено, со гласно Плутарху, царем Нумой. Квота в пять свидетелей при манци пации также возводится ко времени Ромула. Поскольку в Законах нет упоминания о плебеях, полагают, что многие правовые требова ния и процедуры составляли в то время обычное право общины пат рициев.
Республиканский период, охватывающий без малого пять столе тий, стал временем борьбы плебеев за уравнение в гражданских и политических правах (мирная политическая революция), а также по пыток уравнивания разных сословий в правах на землю ( реформы братьев Гракхов, закончившиеся трагически для инициаторов ре форм и для республиканских учреждений).
Основными событиями республиканского периода стали введе ние должности народных трибунов в 494 г ,. издание Законов XII таблиц и закон трибуна Петелия 326 г. о запрете долгового раб ства.
Цицерон, один из признанных комментаторов римских законов, оставил памятное свидетельство о высоком авторитете Законов XII таблиц в таких словах: Ç Для всякого, кто ищет основ и источни ков права, одна книжица XII таблиц весом своего авторитета и оби лием пользы воистину превосходит все библиотеки философовÈ ( Об ораторе. 1, 44, 195). Юрист Гай и через шесть веков продолжал пи сать комментарии к XII таблицам. Не столь бесспорным был автори тет тех лиц, которые эти законы применяли. Цицерон однажды за метил в адрес современных ему судей, что они лишь Ç присутствуют, следуя долгу, но молчат, избегая опасности È.
Государство для Цицерона ( оратор предпочитал называть его рес публикой Ñ Ç общим деломÈ) было достоянием всего народа, народ же не любое соединение людей, а нечто иное. Оно есть, по разъяс нению знаменитого философа, Ç соединение многих людей, связан ных между собою согласием в вопросах о праве и общностью инте
192 Часть первая. История права и государства в древности и в средние пека
ресовÈ. Истинная цель республики заключается в том, чтобы Ç люди свободно владели своей собственностью и чтобы они не подверга лись опасностиÈ. Пройдет много времени, и создатели республики в революционной Франции вновь повторят эту мысль призыв в Дек ларации прав человека и гражданина 1789 г.
Институции Гая ( ок. 160 г. н. э .) Институции представляют собой элементарное изложение цивильного права с очень ценными для нас юридико догматическими и историческими пояснениями относи тельно правоспособности и дееспособности участников правового общения и способов защиты личных и имущественных прав. Это об разец наставлений в правоведении ( от Ç институциоÈ Ñ устройство, образ действия, наставление, учение). Он предназначен для началь ного ознакомления с основными элементами римского гражданско го права и общего представления о его системе.
До сочинения Гая частное право излагалось по следующей схеме: о праве и об исках (до Законов XII таблиц и с их принятием) либо о юрисдикции, судебном разбирательстве и предписаниях преторских (в традиционном изложении преторского права). Гай вначале изла гает в своем труде вопросы правоспособности и дееспособности лиц, затем имущественных правоотношений ( вещи телесные и бестелес ные, к последним относятся и обязательства) и завершает сочинение изложением вопросов охраны прав.
Институции Гая написаны около 160 г. н. э., найдены историком Нибуром в 1861 г. в библиотеке Веронского собора в Италии в запи си I в. н. э.
Структура Институций
Институты римского частного права изложены Гаем по схеме: Çлица Ñ вещи Ñ иски È, и эта схема не встречается до него ни у од ного из древних знатоков права. Они написаны в 4 частях ( книгах комментариях), имеющих следующее фактическое содержание:
Кн. 1, ¤ 1Ñ200. О личныхправах Ñ о лицах как участниках право вого общения с их правовым статусом, о праве как власти, об основ ных способах возникновения, признания и оформления правовых норм (т. е. об источниках права).
Кн. 2, ¤ 1Ñ289. О вещах Ñ вещное право и наследственное право по завещаниям, о вещах собственных и чужих, человеческих и боже ских.
Кн. 3, ¤ 1Ñ225. Об обязательствахÑ наследование по закону, об обязательствах из договоров и деликтов, обязательствах имуществен ных, из оскорбления чести.
Кн. 4, ¤ 1Ñ187. Об исках Ñ история гражданского процесса, права на иск, перечень приемов и процедур ведения дел и зашиты в суде, о деятельности судьи и поведении сторон в суде.
Каждая книга разбита на параграфы, поэтому при цитировании указывается последовательно работа Ñ Институции, затем книга и параграф. В начале первой книги даны общие сведения о праве, о
Тема 9. Древний Рим |
193 |
различии между римским квиритским правом, составляющим особое достояние римлян, и общенародным правом, оказавшим влияние на историю всего гражданского права. Далее характеризуются отдель ные источники права Ñ законы, сенатские постановления, импера торские указы ( конституции ,) эдикты высших сановников, ответы юристов. К этому же разряду Гай относит интердикты ( декреты) Ñ торжественную формулу приказания или запрещения претора или проконсула. После этого сообщается о системе, которая положена в основу всего обсуждения гражданского права, Ñ право личное ( пер вая книга), право вещное (вторая и третья) и, наконец, иски (четвер тая книга).
В первой книге изложены следующие вопросы личного права: о правовом состоянии людей, об отпущении на волю и о тех, кого по каким либо причинам нельзя отпускать на волю; учение о власти господ над рабами, родителей над детьми, а также учение о браке, случаи невозможности заключения брака. Аренда или наем город ской недвижимости характеризуется как Çвладение от нашего имени, но нам не подвластного È. Завершает книгу обсуждение вопросов ус тановления и прекращения опеки.
Вторая книга излагает учения о разделении и подразделении ве щей, о способах приобретения телесных вещей и вещей бестелес ных, о способах приобретения вещей в собственность, затем учение о наследственном праве, которое переходит в следующую книгу.
Третья книга открывается учением о наследовании без завеща ния. Следующее за ним учение об обязательствах начинается с обсу ждения реальных контрактов, после чего автор переходит к лите ральным и консенсуальным контрактам. За общим учением об обя зательствах следуют договоры купли, найма, товарищества и договор доверенности. Завершается книга учением об обязательствах из де ликтов Ñ кражи, насилия, причинения вреда.
Четвертая книга начинается с изложения общего учения о видах исков, затем разговор идет о законных исках, о формулах, о посто янных и временных исках. Далее следует учение о возражениях ( ин тердиктах), разбираются порядок и последствия интердиктного про цесса. Книга о процессе заканчивается изложением вопросов о вы зове в суд и о поручительстве в явке на суд к сроку.
Все лица по отношению к публичной правоспособности делятся на свободных и рабов. Свободные, в свою очередь, могут быть сво боднорожденными и вольноотпущенными, причем последние под разделяются еще на три категории: полноправные граждане, латиня не и покоренные с оружием в руках. Это деление лиц отнесено к разряду высшего деления.
В отношении свободы и ее взаимосвязи с правоспособностью Гай выстраивает градацию из нескольких статусов: с наибольшей ут ратой правоспособности ( лишение свободы, утрата дееспособности по возрасту, болезни), с частичной ( изгнание, выселение, взятие в
194 Часть первая. История права и государства в древности и в средние века
плен) и малой ( изменение в семейном статусе, переход из под вла сти отца под власть мужа). В случае совершения тяжкого преступле ния гражданин мог уйти на положение латина либо перегрина (с от казом от прав гражданства).
По отношению к частной правоспособности все лица делятся на самовластных, имеющих гражданскую самостоятельность (Çв своем правеÈ), и на подчиненных чужой власти (Çв чужом праве È). К пер вым относятся лица вполне самостоятельные, свободные, а ко вто рым Ñ лица, находящиеся под опекой и попечительством. Лица вто рой разновидности подразделяются по роду власти (и тем самым ро ду зависимости), которой они подчинены, на лица в потестарной власти ( родительской и власти домовладыки), и лица под властью мужа или обязательства, оформленного обрядом манципации.
В книге о вещах Гай подразделяет все вещи на вещи божествен ного права ( они не принадлежат никому) и вещи человеческого пра ва. Последние, в свою очередь, подразделяются на вещи публичные и частные. Затем идет деление на физические, реальные и бестелес ные вещи. Телесные Ñ это вещи в собственном смысле слова, тогда как бестелесные вещи Ñ это правоотношения в той мере, в какой они служат предметом других юридических отношений, например сервитут, обязательство. В обсуждении способа приобретения вещей существенно деление на манципируемые и неманципируемые вещи; это деление свойственно только римскому праву (Гай. 11. 14 а Ñ22). Далее следует обсуждение квиритской и бонитарной собственности в связи с институтом давности.
По отзыву известного романиста XIX в. Дернбурга, Институции представляют собой труд, единственный из той самой Ç цветущей эпохи классической юриспруденции È. Он осветил своим светом тот туман, который до него окутывал историю древнего права. Ç Без это го сочинения мы не имели бы никакого понятия о многих сторонах классического права Ñ эпохи, когда сквозь железное кольцо старого права постепенно стали пробиваться новые, прежде невиданные эле менты, потребовавшие для себя признания и права на существова ние Ñ если бы не Гай, эта эпоха была бы потеряна для нас навсегда. Таков итог и крупнейшее проявление духа римского правоведения È.
Источники и основные институты римского права
По своей этимологии римские термины Ç правоÈ и Ç законÈ восхо дят к таким словам, которые означают связь ( то, что связывает). Об этом весьма красноречиво свидетельствует текст XII таблиц, где можно встретить запись о том, что в результате какого либо закон ного действия словом или символическим жестом ( со словами) уста навливается правовая связь. В ст. 3 табл. V санкционируется при вычная форма фиксации завещания, создаваемого волей завещателя.
Тема 9. Древний Рим |
195 |
ÇКак кто распорядится на случай смерти насчет своего домашнего имущества или насчет опеки, да будет правомÈ (Савельев В. А. Исто рия римского частного права. М ,. 1986. С. 25). Фраза Ç да будет пра вомÈ (ita ius esto) на протяжении последних десятилетий претерпела самые разнообразные модификации, нередко утрачивая правовой смысл, который является в ней самым существенным.
Фразу переводили в следующих вариантах: Ç да будет такÈ (Кова лев С. История Рима. 1948), Ç пусть будет это соглашение как бы за кономÈ (Новицкий И. Б. Основы римского гражданского права. 1956), Ç так пусть то и будет нерушимымÈ ( Хрестоматия по истории Древнего Рима / Под ред. А. Л. Утченко. 1962), Ç так пусть и будет правоÈ (Дождев Д. В. Римское архаическое наследственное право. 1993).
Самым фундаментальным из определений права, уясняющих способы его происхождения, является положение Модестина о том, что Ç все право сотворено договором, установлено необходимостью или закреплено обычаемÈ.
Все право делилось римскими юристами на публичное и частное (по своему общеполезному действию), на квиритское, право латинов и право народов ( по распространенности в римской общине и за ее пределами). Были также попытки дать универсальное определение права, сравнимое с необходимыми закономерными связями в при роде. Такое право получало название либо права народов ( общего всем народам, общенародного права), либо естественного права. Ци вильное право римлян по первоначальному его смыслу и назначе нию следует считать народным правом римлян (в отличие от права общенародного), а затем уже и частным ( гражданским) правом.
Слово Ç цивитасÈ означает общину, которая стала городом, вклю чающим для древнего римлянина очень многое из того, что присуще родо общинной организации: Ç законы и стены È, Ç дома и право È, Çпенаты и святыниÈ (Вергилий. Энеида. I. 264; II. 137, 293). Здесь же, по словам Горация, Ç Верность и Мир, Честь и Доблесть, Стыдли вость стариннаяÈ ( Вековая песнь. 57Ñ58). По авторитетному обоб щению Цицерона, Ç уничтожение, распад и смерть гражданской об щины как бы подобны упадку и гибели мирозданияÈ (О государстве. III. 34).
По определению Павла, слово Ç правоÈ означает то, что Ç всегда является справедливым и добрым Ñ каково естественное право È. Юрист Флориан уточнял это положение следующим образом: при рода установила между нами родство, следовательно, является пре ступлением (nefas Ñ нечестием, грехом ), когда один человек строит козни другому, например, с помощью насилия. Защита своего тела от насилия, таким образом, должна считаться правомерной. И еще одно уточнение Павла относительно права и правопонимания: право по способу возникновения есть также то место, где выносится реше ние, оно Ç везде, где претор, соблюдая величие своей высшей власти
196Часть первая. История права и государства в древности и в средние века
исоблюдая обычаи предков, установил провозглашаемые им пра ва...È (Д. 1. И).
Близко к праву примыкает и смысл слова Ç законÈ. Законы Ñ это установленные правила, принятые как обязательные, как связываю щие. Первоначально закон (lex) есть всякое правило, которое рим ский гражданин устанавливает для себя вместе с другими ( договор, завещание). Затем закон становится Ç общим предписанием È, Ç общей клятвой государстваÈ и, наконец, тем, что народ Ç приказывает и ус танавливаетÈ. Характерно, что договор иногда определялся в стиле пословичной мудрости: Ç договор Ñ это закон для двоих È, выделяя тем самым еще одно проявление связанности законом ( ср. русскую поговорку Ç уговор дороже денег È).
Впубличном праве это публичные законы Ñ законы комициат ные, плебисцитумы, эдикты, сенатусконсульты, конституции прин цепса (в трех разновидностях), а также законы, подтверждающие ка кой либо акт (выборы, торжественное обещание повиноваться царю либо впоследствии магистратам Ñ lex curiata de imperio). Сюда отно сятся требования и правила пользования алтарем, правила продажи
варенду и др.
Вчастном праве ( оно именовалось также цивильным правом, правом полноправных квиритов, гражданским частным правом) это одностороннее или многостороннее проявление воли. В последнем случае таковыми считались уставы коллегий, товариществ, регла ментация правоотношений и раздела правомочия, например, в отно шении земельного участка, условия продажи по принудительному взысканию.
Все население периода республики делилось на граждан, латинян и чужестранцев. Правоспособность римского гражданина обознача лась специальным термином. При этом различалась правоспособ ность частная и правоспособность публичная. Первая в полном объе ме означала право вступать в брак ( со всеми правовыми последст виями), заключать договоры и сделки и право обращаться в суд за защитой прав. Публичная правоспособность включала право прини мать участие во всех общественных религиозных обрядах и всех гра жданских торжествах; право пользоваться вещами, находящимися в публичном пользовании, куда входили театры, бани, общественные пастбища и др.; право на занятие свободного публичного земельного фонда; право голоса в народных собраниях и право быть избранным на государственные должности. За все эти правовые возможности гражданин нес обязанности военной службы, податную повинность, обязанности присяжного судьи и опекуна.
Вольноотпущенники (cives libertini), в отличие от полноправных граждан (cives optimo iure), имели только право голоса в народном собрании и некоторые из частных прав, главным образом имущест венные; они были поставлены в большую зависимость от своего бывшего господина ( патрона).
