Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Учебный год 22-23 / Konspekt_uchebnika_GP_2_kurs.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
15.12.2022
Размер:
7.69 Mб
Скачать

Глава 9. Определение собственности.(скловскииий)!!!

Скловский вообще против определений и дефиниций. О собственности поэтому можно сказать лишь то, что это наиболее полное, неограниченное право, право вообще, тогда все другие вещные права образуются ограничением права собственности. Но если ограничение достигается определениями, то наиболее неограниченное право наименее определенно. Его сила именно в отсутствии определений, в возможностях, в способности в качестве правового первоначала развернуться в любом направлении и наполниться любым содержанием.

Характеристика ПС:

1. Исключительность характеризует самую суть собственности. В интересах оборота - установление безусловной исключительности, избавляющей стороны от сомнений по поводу полноты и окончательности возникающих у них прав на вещи.

2. Абсолютный характер права собственности означает, что это право защищается в отношении всех иных лиц, которые должны воздерживаться от любых нарушений этого права

3. Эластичность собственности - означает восстановление права собственности в полном объеме после отпадения любых ограничений собственности (залога, ареста и др.)

4. Бессрочность собственности. Бессрочность, конечно, никак не связана с вещами, а отражает именно качества лица. Внешним признаком свободы лица является отсутствие преград и во времени, и в пространстве. Лицо признается свободным, суверенным повсеместно и всегда. Поэтому и воплощенная в вещи свобода лица, т.е. собственность, действует без границ во времени и в пространстве (прекращается только в случае смерти лица).

Иногда возможность ограничений собственности прямо упоминается в легальных дефинициях собственности. Такое указание необходимо, так как собственность является по существу правом неограниченным, полным.

Способы ограничения ПС:

1) Техническое ограничение - это прямое изъятие из права собственности конкретных возможностей, ущемление полноты права собственности

2) Общегосударственные, режимные ограничения - предполагают ограничения прав лица, его свободы (запрет на исковую защиту, ограничение свободы передвижения)

3) Экономические ограничения - приводят к свертыванию товарного обмена, переходу к различным формам прямого принуждения в сфере производства.

Выводы, которые можно сделать из дефиниции ПС как полного права:

1. собственников не может быть более одного, так как в противном случае имеющееся у них право не могло бы быть наиболее полным из всех существующих прав на ту же вещь.

2. любое имеющееся право на вещь может и должно быть соотнесено с правами на ту же вещь иных лиц. Следовательно, таких прав может быть достаточно много, а стало быть, все они, кроме самой собственности, неисключительны. Все эти права находятся в известной иерархии по отношению к праву собственности, которое выступает как высшее. Соответственно, любое право на вещь имеет свое основание в воле собственника. Само по себе выявление природы права на вещь состоит в выявлении отношений субъекта этого права с собственником.

3. утрата права собственником разрушает всю иерархию прав на вещь; все эти права также утрачивают основания. Необходимо установление права собственности, а затем всех производных от него прав вновь (поэтому важен механизм правопреемства).

Следовательно, никакое частное право на вещь невозможно без соотнесения с правом собственности и тем самым невозможно вне личных отношений с собственником. Поэтому и является ошибочным тезис о возможности вещных отношений с собственником обладателя какого-либо права на вещь (законного владельца). Отсюда видна абсурдность теории вещного права владения, выводимой некоторыми цивилистами из неверно читаемой нормы ст. 305 ГК.

Продолжением данного вывода является то, что наделение незаконного владельца каким угодно правом на вещь вопреки воле собственника невозможно. В известных случаях незаконный владелец приобретает право собственности на вещь, но исключительно в силу указания закона.

Проблема доверительной и расщепленной собственности

Согласно п. 4 ст. 209 ГК собственник вправе передать свое имущество в доверительное управление другому лицу, что не влечет перехода к доверительному управляющему права собственности на переданное ему имущество (п. 1 ст. 1012 ГК).

Институт доверительного управления, предусмотренный ГК, не имеет ничего общего с институтом "доверительной собственности" (траста). При доверительном управлении управляющий использует чужое имущество, не становясь его собственником и не в своих интересах, а в интересах собственника или иных выгодоприобретателей (ст. 1012 ГК). Доверительное управление имуществом - институт обязательственного, а не вещного права.

В трасте учредитель траста - собственник (settlor) наделяет своими правами управляющего (trustee), который, выступая в имущественном обороте в роли собственника, должен отдавать полученный доход выгодоприобретателю (beneficiary), действуя не в своих, а в его интересах.

Каждый из названных лиц обладает правом собственности:

 управляющий - по общему праву (common law)

o Имеет право управления и распоряжения переданным в траст имуществом, включая возможность его отчуждения

 выгодоприобретатель (бенефициар) - по праву справедливости (law of equity)

o Приобретает право на получение доходов от управления таким имуществом

 Учредитель, оставаясь собственником, имеет право на его изменение или отмену; за управляющим признается;

То есть ни один из участников отношений траста не является полным собственником в европейском понимании. Право собственности как бы расщепляется между несколькими субъектами.

В действительности же "расщепление" состоит в том, что траст оформляет разные права нескольких лиц на одну и ту же вещь по общему праву и по праву справедливости. При этом надо иметь в виду, что в англо-американской правовой системе отсутствует привычная для европейского права категория единого, "полного" права собственности на вещи. Здесь отсутствуют понятия и различия вещных и обязательственных прав, а права собственности (т.е. имущественные права в европейском понимании) можно иметь в отношении любых видов имущества, в том числе других имущественных (обязательственных) прав и результатов творческой деятельности. Траст же с этой точки зрения не столько "расщепляет", сколько "соединяет" различные по юридической природе правомочия.

В отличие от этого одним из основных постулатов европейского континентального правопорядка является невозможность установления двух прав собственности на одно и то же имущество. Право собственности в его континентальном, в том числе российском, понимании невозможно "расщепить": оно либо полностью сохраняется за собственником, либо полностью утрачивается им.

 Поэтому наделение собственником других лиц частью или даже всеми своими правомочиями представляет собой способ осуществления правомочий собственника, а не способ отчуждения принадлежащих ему прав или имущества.

В практическом же плане заимствование института траста в отсутствие права справедливости и выработанной многовековой практикой системы прецедентов привело бы к полной бесконтрольности управляющего в его отношениях с собственником - учредителем траста, в том числе выступающим в роли выгодоприобретателя.

Вместе с тем неудачные попытки ввести в отечественный правопорядок институт траста стали лишь одним из постоянно предлагающихся путей закрепления в нем в той или иной форме конструкции расщепленной собственности.

 В советский период они были связаны главным образом с "радикальными" предложениями считать государственные предприятия собственниками закрепленного за ними имущества, одновременно сохраняя на него в том или ином отношении и право собственности государства.

 В настоящее время идею расщепленной собственности иногда пытаются использовать для объяснения института доверительного управления (несмотря на то что он даже терминологически не использует категорию доверительной собственности).

Право владения:

Суханов(интересная логическая цепочка): Право владения прямо упоминается законом в ст. 209 ГК в составе права собственности. Но означает ли это, что такое право существует?

Понятно, что, если бы такое право на самом деле было, оно не могло бы являться правом относительным (обязательственным), так как собственник не имеет никаких обязательств по поводу своей вещи. Поэтому обычно говорят о праве владения как вещном.

При этом вещное право владения определяется его сторонниками как вещное, потому что в силу ст. 305 ГК оно защищается от любого лица. Между тем вещное право должно положительно быть указано в законе под своим именем, но главное - должно быть раскрыто его содержание в силу прямого предписания ст. 216 ГК РФ. Однако право владения только упоминается в ст. 209 ГК РФ, описывающей право собственности.

Кроме того, любое вещное право, не совпадающее с собственностью (которая выступает как право полное, неограниченное), имеет свойства ограниченного права на чужую вещь. Понятно, однако, что собственник не может обладать вещным правом на собственную вещь, ведь она для него не чужая (я здесь не обсуждаю неизвестных нашему праву условных конструкций типа германского залога на собственную вещь). Поэтому можно уверенно сказать, что в рамках российского ГК собственник не имеет ограниченного вещного права на свою вещь. Следовательно, указанное в ст. 209 ГК право владения не может быть описанием ограниченного вещного права по той причине, что собственник - а только о нем и идет речь в этой норме - не может иметь такого права в принципе.

Кстати, известная позиция Г.Ф. Шершеневича, находящего в русском праве право владения, следуя скорее германским юристам, была основана на том, что он непременно увязывал владение с отношением владельца к вещи как к собственной (cum animo domini)

Критикуя этот подход, И.Н. Трепицын справедливо отмечал, что он ошибается: русское право в ряде норм прямо относило к владельцам и тех лиц, которые владеют для другого (в понятиях классического права это обычно - держание), - нанимателей, хранителей и т.д. <1>. Это наблюдение И.Н. Трепицына сохраняет силу и для действующего российского законодательства, не требующего от владельцев отношения к вещи как к своей, а также не обращающего внимания на наличие или отсутствие интереса в вещи. В действующем законе, поскольку упоминается (а скорее - подразумевается) владение, остается одно только внешнее физическое господство как достаточный признак владения.

Что такое владение: право или факт? почему мы защищаем владение?

Савиньи (князь права): деликатная теория: Это конечно факт, не право; но есть юридическое значение - правом защищается. Владение защищается только тогда когда нарушение его представляет насилие над владельцем.

Савиньи ставит вопрос о владении не как о следствии какого-либо права, а как о самостоятельной предпосылке прав (ius possessionis) и пытается определить юридические явления, которые имеют владение своей предпосылкой. Такими следствиями владения выступают, по его мнению, лишь приобретательная давность и интердиктная защита (S. 33 - 38), а эти явления не требуют наличия права (S. 38 - 43), следовательно, владение также остается "пустым фактом" (ein blobes Factum - S. 43). Юридические следствия этого факта - ius possessionis (которое отныне следует отличать от самого владения как фактического явления) - только и создают правовой элемент во владении, которое оказывается "двойственным отношением - фактом и правом одновременно"

Иеринг: если ЗАЩИЩАЕТСЯ, то это не просто факт, а что-то юридическое; форпост собственности

Владельцами являются как правило собственнику - мы должны следовать мерно правилу. И поэтому способ защиты. Упрошенный во благо собственников создан ,поэтому владение должно защищаться только там где возможно право собственности

(Эту позицию разделил Хвостов: Это право, но с узким объемом полномочий (право на защиту)

Критика этого положения Покровским: почему тогда защита направляется даже против собственника ? Правило о том что не может быть владения без собственности противоречит праву : нельзя установить пс на отдельные квартиры ,но возможно защищаемое владение.таким образом основные идеи владения не заключаются в охране пс

Теория гражданского мира-эндеманн:

Владение защищается в пользу мира . "Охрану получает все , что гарантирует общественное спокойствие и прежде всего фактический порядок отношений"( Покровский:авторы ггу исходили из этой концепции)

Покровский:но эта теория односторонне оттеняет полицейскую сторону

Принцип покровского:

Как и в уголовном праве-человек не должен воспринимается как преступник пока государство не установит так и в частном праве фактическое господство лица должно быть неприкосновенным

В отличие от Савиньи

владельческая защита: нужно доказать только то, что вещь была у меня (а на каком основании никого не волнует)

теория и начинается с этого раздела – у немцев «владение достигается ФАКТИЧЕСКИМ господством над вещью»)

«тот, у кого есть титул, может предъявить, если хочет – Я не обязан ничего доказывать»

Покровский: Защиты может требовать и владелец явно неправомерный, потому что это проявление КУЛЬТУРНОГО законодательства; владение неприкосновенно и потому, что за ним стоит человеческая личность

! т.е. институт владения – это фактическое господство над вещью, кот. право защищает

Критерии владения :

1. Внешний : иеринг,пининский,Гримм

В случае внутреннего критерия невозможна была бы защита малолетних,психов

2. Внешний и внутренний(corpus possidendi ,animus possidendi): мейер,морошкина

Их аргументы: нет владения если спящему подложить что-то

Расширение защиты владения:

1)Сначала в римском праве защита представлялась только тем, кто владел для себя. Однако это неудобно для оборота вследствие чего произошло расширение защиты - например залогодержатель мог защищаться уже сам . Позже в ггу уже совсем объявили возможность владельческой защиты всем !! Держателям за некоторыми исключениями (уборщица)

2) но в римском праве был принцип что нельзя одновременно владеть одной вещью двум людям. Из-за неудобства от этого принципа начали отказываться и ггу признало как хозяина так и владельца владельцами

Право владения не выделяется в российском праве. Оно традиционно рассматривается лишь в качестве правомочия (составной части) определенных вещных и обязательственных прав. При этом:

Субъекты обязательственных прав (арендаторы, хранители) признаны законными (титульными) владельцам, обладающими вещно-правовой (владельческой) защитой против третьих лиц.

⇒ При нарушении же условий договора контрагентом владение должно защищаться обязательственно-правовыми, а не вещными исками (ст. 398 ГК).

Также действуют право о защите фактического владения (п. 2 ст. 234 ГК), что однако, не превращает его в самостоятельное вещное право.

В концепции указывается на следующие недостатки этой защиты и предусматриваются следующие варианты решения:

1) Истец по иску, предусмотренному п.2 ст.234 ГК, должен доказывать добросовестность владения и другие факты, указанные в ст.234 ГК, что существенно затрудняет защиту и лишает ее той оперативности, которая нужна для защиты от самоуправства;

2) Эта защита невозможна против собственника и законного владельца, что по существу лишает ее смысла, а кроме того, означает совершенно непонятное поощрение самоуправства собственника;

3) Эта защита не может быть использована ни собственником, ни законным владельцем для собственной защиты от самоуправства

Вывод: владение в российском праве представляет собой либо фактическое (не юридическое) состояние, либо элемент (правомочие) других (обязательственных или вещных) прав, но не особое, самостоятельное вещное право.

Приобретение и прекращение права собственности

  1. Общие положения по учебнику и лекции Суханова

  2. Скловский, две лекции

Приобретение права собственности

Основания возникновения права собственности (или по-другому называют традиционно «титулами») – т.е. юридические факты.

Что такое титул? Право собственности, право аренды, ещё какое-то право и т.д. (титулы не обязательно вещные, они могут быть и обязательственные).

В отличие от них выделяется категория «способов приобретения права собственности», которые являются уже правоотношениями, которые возникают на основе юридических фактов.

Т.о., титулы - это юридические факты, а способы – это правоотношения.

Способы возникновения права собственности (со времён римского права)

  1. Первоначальные – это те способы, при которых право собственности возникает независимо от каких бы то ни было прав предшествующего владельца.

  2. Производные - это способы приобретения права собственности по воле предшествующего владельца.

Первоначальные. Может быть ситуации когда первоначального владельца вообще нет – вещь создаётся заново или вещь бесхозяйная, собственника не имеет вообще или когда воля собственника не важна (конфискация, национализация, например). Вещь приобретается юридически чистой, свободной от каких-либо обременений или ограничений

А) создание новой вещи - в том числе путём переработки (если по договору строительного подряда, то заказчик)

Б) захват вещи, не имевшей собственника – бесхозяйное имущество (occupatio), сбор общедоступных вещей.

В бесхозяйное имущество входят – находка, приблудные животные, клад, выброшенные собственником вещи.

Зачастую действуют общие нормы – имуществом, не имеющим собственника можно завладеть, но с соблюдением определённой процедуры. Например, находка – сначала доставить в орган местной власти или полицию, а если не обнаружится хозяин, то через определённое время может стать собственником.

Производные. Здесь имеет место правопреемство между правом предшествующего владельца и правом владельца последующего. И здесь возникает и вступает в силу очень важный принцип, известный со времён римского права. «Никто не может передать другому больше прав, чем имеет сам» (Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet).Так, все обременения переходят с договором. Есть ситуации, когда эти обременения отпадают, например, при продаже вещи с публичных торгов, но тогда надо говорить о первоначальном способе приобретения.

А) Договоры об отчуждении вещей.

Б) наследование для граждан и реорганизация для юр лиц – универсальное правопреемство (СУКЦЕССИЯ)

Другое деление способов приобретения:

  1. Общие – общегражданские – это способы, которые используют для приобретения вещей в собственность любые субъекты гражданского оборота (и граждане и юл, и гос-во и другие публично-правовые образования)

  2. Специальные - доступны только некоторым субъектам. Только публично-правовым субъектам – конфискация, реквизиция, национализация, сбор налогов и пошлин. Только гражданам и юридическим лицам – приватизация, п.4 ст 218 ГК - полная выплата пая членом кооператива. Причем не зависимо от регистрации. В данном случае регистрация выступает в качестве правоподтверждающего, а не правоустанавливающего факта. Это далеко не безобидно, т.к. кооператив престаёт быть собственником, возникают проблемы.

  • Особые случаи: прежде всего самовольное строительство – по общему праву это правонарушение и должно сноситься за счёт застройщика. Но часто сносить рука не поднимается, а признать объектом права собственности нельзя, т.к. документов нет, а там что-то не так может быть построено, что опасно для людей. Это Россия. Выход п3 ст 222 ГК, Постановление Пленума ВАС «О самовольном строительстве»

Право собственности на самовольную постройку может быть признано судом за лицом, в собственности которого находится земельный участок, где осуществлена постройка, но лицо, за которым признано право собственности на постройку, возмещает застройщику расходы на постройку в размере, определенном судом.

Право собственности на самовольную постройку не может быть признано, если сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц либо создает угрозу жизни и здоровью граждан. Значит, документацию, пока идёт судебный процесс, получить надо.

  • Приобретательная давность (ст 234 ГК). Речь идёт о бесхозяйных недвижимостях. Общий режим бесхозяйных недвижимых вещей предусмотрен ст 225 ГК. В нормальном правопорядке это исключительный случай, т.к. есть реестр.

А у нас реестр на 7 лет позже права собственности ввели. Поэтому непонятно кто собственник. Появилось громадное имущество всех советских профсоюзов(т.к. до развала они не были разделены, т.е. существовали как единое целое, но не были юридическим лицом, но формально это был единый собственник имущества профсоюзного. Что-то подобное в РПЦ.) С ужасом ВАС ждал волны споров по профсоюзному имуществу. Но её удалось преодолеть за счёт давно известного института приобретательной давности. Засчитали и фактический срок владения и пользования, когда вводили ГК. Это записано в законе о введении в действие первой части ГК.

Приобретательная давность (ст 234 ГК) – в СССР не было, т.к. ставилось на учёт и через год в госсобственность переходит.

ПД значит, что лицо без какого-либо титула, но добросовестно и непрерывно владеет вещью (движимое – 5 лет, недвижимое – 15 лет) по истечении этого срока становится его собственником.

Иеринг писал: «Время возводит владение в право» - это один из способов придания фактическому владению юридического значения. (Владение не право, а факт, мы про это говорили).

*Изъятие из приобретательной давности. П2 Ст214 ГК – запись «Земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц либо муниципальных образований, являются государственной собственностью.» Это немного расходится с земельным законодательством, но принцип такой, что бесхозяйной земли у нас быть не может.

Приобретение права собственности по договору - оно принципиально разное для движимых и недвижимых вещей. Для движимых вещей есть минимум 2 системы в разных правопорядках

А) От римского права – traditio – передача вещи, право собственности возникает в момент физической передачи вещи из рук в руки. В Германии это закреплено для движимых вещей

Б) Консенсуальная система - право собственности считается перешедшим к приобретателю вещи в момент заключения договора

У нас сейчас тоже система traditio, но она диспозитивно закреплена ст 223 ГК. Право собственности на движимую вещь переходит в момент передачи вещи, если иное не установлено договором. Т.е. в договоре можем усмотреть как хотим (например, в момент полной оплаты, момент заключения договора, наступления какого-либо условия, если не договоримся, то traditio). Но traditio в современном обороте это не только передача вещи из рук в руки, это сдача вещи транспортной организации для доставки, например, в другой город, передача документов на вещь – коносамент, накладной на грузи тд.

Если бы не было недвижимости, то могли бы либеральнее.

Во Франции право собственности переходит в момент заключения договора. Право собственности на вещь переходит на основании договора и приобретатель получает это право собственности с момента совершения сделки, договора. А только в отношении вещей, определённых родовыми признаками с момента их передачи. Т.к. объектом права собственности ( и любого вещного права) может быть только индивидуально-определённая вещь. Также во Франции регистрируются сделки, а не переход права (это называется транскрипционно-инскрипционная система).

Для недвижимости с момента внесения записи в реестр, п.2 ст. 8 прим.

Возникает громадная проблема. Между заключением договора купли-продажи и моментом регистрации в реестре проходит некоторое время. Оно может достигать нескольких месяцев. Какое правовое положение в этот период? Право собственности не перешло, а что же это значит? Что отчуждатель может передумать. По-хорошему отчуждатель связан, но только в отношении контрагента. Для третьих лиц он всё равно собственник, потому что третьи лица ориентируются на запись в реестре.

Если нарушил эту связь в отношении контрагента, то должен возместить убытки. Ничего кроме убытков и неустойки пока не придумали. И никто не придумал. Такая ситуация может возникнуть и в отношении движимой вещи.(398 ст ГК)

Вещный договор

Немцы, следуя пандектным традициям римского права, немножко иначе регулируют переход вещи на недвижимость и на движимость, кстати сказать тоже. Дело в том, что ещё в римском праве столкнулись с тем, что традиция заменила собой манципацию, но она касается только тех вещей, которые есть в наличии. А если вещи в наличии нету? А оборот уже давно сказал, что необходимо допустить торговлю будущими вещами. Т.е. объектом купли-продажи может быть не только вещь, которая имеется сейчас в наличии, в руках, но это может быть и вещь, которая даже ещё не изготовлена. Нужно допустить договоры о передаче будущей вещи.

От системы традицио мы начали отходить. И сказали, что система традицио действует как диспозитивное право, от которого стороны вправе отказаться.

Немцы пошли по иному пути. Они сказали: «Да, сначала мы заключаем с вами договор купли-продажи вещи , а потом я вам эту вещь приношу, или вы ко мне приходите, чтобы её забрать. Я вам её передаю – это моё волеизъявления, а вы её принимаете - это тоже волеизъявление, причём это два совпадающих встречных волеизъявления, значит ещё одна сделка, ещё один договор. Помимо того, что мы с вами изначально подписали договор купли-продажи или там в другой форме его заключили, мы ещё, исполняя его, акт передачи – это фактически тоже договор. Я соглашаюсь, после того как договор заключили , его исполнить – вам вещь отдать, вы соглашаетесь её принять. Это же тоже договор. Второй уже договор, а после него следует акт передачи вещи фактический».

Удвоение воли – об этом писал Трепицын и Скловский.

Этот второй вещный договор они рассматривают как абстрактный, не зависящий от первого договора купли-продажи. Это абстрактный договор, и чтобы подчеркнуть его независимость от первого договора они даже нормы о нём разместили в вещном праве, а не в обязательственном. Вещный договор по немецким взглядам институт вещного, а не обязательственного права.

Смысл такой: Если дальше основной договор – договор купли-продажи, этот консенсуальный кто-нибудь оспорит по любым мотивам, как заключённый под влиянием заблуждения, обмана и т.д., то это будет означать недействительность только первого договора - купли-продажи, но это никак не скажется на действительности второго, вещного договора . А стало быть, исполнив вещный договор и получив вещь, я уже 100% уверен, что у меня её никто не отберёт. Я стал собственником, её невозможно отобрать под видом реституции, сославшись на недействительность сделки. Вещный договор действителен всегда, потому что он абстрактный, по немецкому праву, абстрактный значит не имеет значения, какое основание лежало в заключении. Это прочность оборота.

Такая же конструкция и при недвижимости. Только при недвижимости сначала заключается письменный договор, потом вещный договор (для движимости вещный договор Einigungs, Auflassung – для недвижимости) и внесение в реестр.

Auflassung выглядит в виде того, что одна сторона подает заявление на регистрацию, а другая сторона с этим соглашается. И значит, его опять оспорить невозможно, потому что он абстрактный.

Поэтому действует принцип абстрактности. Он объясняет разрыв вещного договора и обязательственного. Смысл разрыва – обязательственный договор можно оспорить, а вещный нельзя, потому что он абстрактный, что гарантирует приобретателю переход права собственности.

Конструкция очень интересная, в практике она работает только у немцев.

Прекращение права собственности.

ГК регулирует прекращение права собственности в общем виде – 235 статья ГК(9 случаев):

А) По воле самого собственника

Чаще всего отказ от права собственности. Добровольное исполнение.

Б) принудительное прекращение – только в случаях, предусмотренных п2 ст 235 ГК, реквизиция, конфискация

С КОМПЕНСАЦИЕЙ:

1) при отчуждении имущества, которое не может принадлежать данному лицу в силу запрета, имеющегося в законе (вещи, изъятые из оборота или ограниченные в обороте);

2) при отчуждении недвижимости (зданий, строений и т.п.) в связи с изъятием земельного участка;

3) при выкупе бесхозяйственно содержимых культурных ценностей;

4) при выкупе домашних животных в случаях ненадлежащего обращения с ними;

5) при реквизиции имущества;

6) при выплате компенсации участнику долевой собственности взамен причитающейся ему части общего имущества при ее несоразмерности выделяемой доле;

7) при приобретении права собственности на недвижимость по решению суда в случаях невозможности сноса здания или сооружения, находящихся на чужом земельном участке;

8) при выкупе земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с решением суда;

9) при изъятии у собственника земельного участка, используемого им с грубым нарушением предписаний законодательства;

10) при продаже с публичных торгов по решению суда бесхозяйственно содержимого жилого помещения;

11) при национализации имущества собственников в силу принятия специального закона.

БЕЗ КОМПЕНСАЦИИ:

1) обращение взыскания на имущество собственника по его обязательствам (поскольку ст. ст. 24, 56 и 126 ГК допускают обращение взыскания кредиторов на имущество собственников-должников);

2) конфискация имущества собственника в соответствии со ст. 243 ГК. Как санкция за правонарушение

Скловский, видеолекция «Приобретение права собственности»

Право собственности приобретается тремя разными способами: первоначальный (никаких прав и ограничений нет, вещь создается впервые), производный (вещь передается, со всеми ограничениями и обременениями) и приобретательная давность (находится между двумя, больше тяготеет к первоначальному; передается, например, при недействительной сделке).

Роль сделки в первоначальном приобретении

Создать недвижимость без договора никак невозможно (строительный подряд, проектирование). Почему возникает проблема? Наш правопорядок не такой, как другие. У нас происходит разделение объекта недвижимости на земельный участок и строение на нем. Традиционно же объект недвижимости – земельный участок, а все остальное относится к участку.

Сделки по соединению и разделению – тоже актуальные вопросы, ведь буквально соединение – не первоначальный способ.

Строительство включает несколько разных договоров (иногда одновременно: Постановление Пленума ВАС №54 2011 О купле продаже будущей вещи: долевое участие в строительстве, подряд, купля-продажа, простое товарищество, смешанный договор простого товарищества с другими договорами). Общий подход требует сформулировать вопрос: Какова судьба построенного объекта при недействительности сделки? 1) юристы повсюду признают сделки недействительными, 2) недействительность уничтожает вещь. То есть по идее следует считать, что по недействительным сделкам право собственности не возникает. Мы видим, что правило, которое действует для производных способов, распространяется на первоначальные способы. Кто тогда собственник вещи? Подрядчик – никогда ни на каком этапе строительства. Заказчик – объект принадлежит тому, для кого построен, из договора судьба строения при недействительности не ясна, договор как таковой уничтожает только обязательства по договору (заплатить, выполнить обязательство).

Договор простого товарищества

Единственный договор, который направлен на создание права собственности. Право собственности при этом будет общим. Этот договор не создает никаких обязательств, даже по строительству (то есть один участник не может потребовать у другого строить, если один не принимает участие в строительстве, то право собственности все равно возникает). У нас вообще сложное дело с товариществом: часто под него подстраивают иные обязательственные отношения, его используют для того, чтобы создать именно общую собственность, при этом многие товарищи ничего для этого не делают. Неправильный, на мой взгляд, подход считать товарищество не смешанным договором. Надо исходить из того, что суды признают смешанным (потому что чистого почти нет). Иск из товарищества – создается неправильным его течением, а не последствиями. Что если договор будет признан недействительным? Для товарищества это принципиальный вопрос, так как создание права собственности – это сущность договора, поэтому в результате недействительности права собственности не возникнет. Постановление №54 дает ориентиры разрешения ситуации: объект будет принадлежать тому, кому принадлежит земельный участок. Недействительность товарищества не порождает реституции, поэтому чтобы рассчитаться товарищам следует применять реституционные требования.

Производные способы

Интересными являются случаи «вторжения германского права в право России». У нас написано: при производном приобретении основаниями появления права собственности являются поименованные договоры (так как для участников договора важно, чтобы договор имел отчуждательный эффект). На самом деле странно, что Скловский делает вывод, что поэтому договор должен быть поименованным; по-моему если договор будет иметь отчуждательный эффект, неважно, поименован он или нет, то он тоже будет основанием; другое дело, что трудно придумать еще, кроме купли-продажи, мены, дарения, договора о внесении средств в уставный капитал на условиях собственности, договора долевого участия в строительстве и иные договоры.

У нас еще есть норма о моменте возникновения права собственности по договору: в момент передачи вещи, если иное не установлено в законе или договоре. А что еще может быть указано в законе или договоре? Кроме передачи, может быть платеж, 1 января (для налоговых целей) и тд. Что общего у этих способов? Это юридические факты. По идее норму о моменте перехода нужно понимать иначе: право собственности перейдет в один из тех фактов, что указаны в договоре. Если стороны не указали иного факта, то имеют ввиду передачу вещи, тоже факт (мне кажется, тут проявляется загон Скловского по поводу распорядительных сделок. А вообще Пугинский бы наругал его за то, что он словоблудит). Также смысл нормы в том, что стороны не могут не указать никакого факта перехода права собственности. Это правильно исходит из требования, правопорядка, всех участников оборота, которые должны понимать, кто когда должен стать собственником. ТАКИМ ОБРАЗОМ, переход права собственности, который называют договором, на самом деле, сложный юридический состав, который включает в себя договор и тот факт, который указан в этом договоре (как минимум, два факта). Что если в самом договоре прописано, что с договором передается право собственности? Договор – это и соглашение, и факт. В данном случае идея состава все равно сохраняется.

Что является предметом регистрации права собственности при отчуждении недвижимости? Сейчас сделки не регистрируются, но когда была лекция (конец 2013), Скловский сказал, что нормы надо изменить так: регистрации подлежит юридический состав, элементом которого являются договор и тот факт перехода, который обозначен в договоре. Если какого-нибудь элемента нет – должны отказывать.

Скловский «Приобретательная давность»

Это третий элемент приобретения права собственности помимо первоначального и производного способов. Приобретательная давность не совместима с действительными сделками.

Ст.234: лицо, которое открыто добросовестно непрерывно владеет в течение 5/15 лет, становится собственником.

1. Энгельман: в давности (и исковой, и приобретательной) нет никакого поощрения и справедливости. Скорее это наоборот несправедливость, которая нужна лишь для оборота, это несправедливо, но рационально.

Основания механизма объяснения такой «несправедливости» заложены в конструкции виндикации. Собственник в праве истребовать имущество, но добросовестный приобретатель (осмотрительное поведение, стандарт добросовестности) отбивается от такого иска.

Зачем вообще срок? Это выражает уважение к праву собственности (для нас это странно звучит, конечно).

223: Моментальное приобретение права собственности – это новелла. Это один и тот же состав приобретательной давности, просто здесь не нужно, чтобы прошел срок. По сути норма 224 мертвая, так как всегда можно сослаться на моментальную. Корректно ли говорить приобретательная давность? Никакой давности же не было. Но Скловкий согласен в немцами, которые говорят «Моментальная приобретательная давность».

Тут у собственника сохраняется возможность отобрать вещь даже у добросовестного приобретателя по виндикации.

Приобретательная давность – это для недействительных сделок. Добросовестность при этом должна соблюдаться в двух моментах: заключение и исполнение сделки (в момент регистрации это не требуется). Это все рассчитывается по стандарту добросовестности. Добросовестность создается только в отношении наличия у отчуждателя права на отчуждение (то есть, например, недострой или плохое качество не имеет здесь значения).

Передаются ли ограничения, обременения права с приобретательной давностью? Действовало правило, что нет, так как сделка недействительна (логическое обоснование). Но практическое обоснование должно состоять в том, что обременения, ограничения должны сохраняться при моментальной давности (ведь если мы придем и скажем, что обременений нет, то сами признаем, что сделка недействительна и мы себя ведем недобросовестно). Также такое обоснование: если я вижу при заключении договора, что существует ограничение, то я фиксирую это в цене. Следовательно, мы добросоветсно учитываем эти ограничения уже при заключении договора. Но если есть что-то, о чем умолчали и не могли узнать, то по недействительной сделки такие ограничения не переходят.

Скловский изучал реестр. Вывод: обременения и ограничения действуют.

Но вообще норма очень слабая, приходится додумывать.

Общая собственность(Глава 16 ГК, ст.244-259). Конспект

Учебник

По программе: Тема 15. Право общей собственности

Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей собственности. Виды права общей собственности.

Понятие и содержание права общей долевой собственности. Юридическая природа доли участника отношений общей долевой собственности (сособственника). Особенности осуществления права общей долевой собственности. Отчуждение доли сособственником, преимущественное право покупки его доли. Выдел доли сособственником. Раздел общего имущества. Прекращение общей долевой собственности.

Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения, осуществления и прекращения права общей совместной собственности. Право общей совместной собственности супругов. Право общей совместной собственности участников крестьянского (фермерского) хозяйства.

1) Понятие права общей собственности(далее —ПОС или ОС). Отношения ПОС характеризуются множественностью субъектов на конкретный объект. Этот объект не делится между собственниками, а принадлежит им всем одновременно. В случае фактического раздела(возможен только для делимой вещи) ОС на объект прекращается, т.е. делится не сама вещь(и даже не её идеальная часть), а право. Каждый сособственник при этом получает право на совладение, сопользование и сораспоряжение —на часть единого права.

ПОС — вещное право нескольких лиц сообща или совместно и по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей им единой вещью (п. 1 ст. 244 ГК).

Субъекты ПОС — ФЛ, ЮЛ, ППО в любых сочетаниях. Полнотой права на вещь не обладает ни один субъект в отдельности. Они ограничены правами других участников и осуществляют свои правомочия сообща. Взаимоотношения сособственников и есть предмет ПОС.

Характеристика и правовая природа отношений ПОС. Относительные, обязательственные правоотношения, для выражения общей воли необходимы соглашения(напр., о порядке пользования или распоряжения). ++ иногда возникают вещные(????): при преимущественном праве покупки(Посм. ст.250 ГК Участник общей долевой собственности имеет преимущественное право покупки доли по цене, за которую она продается, кроме случаев продажи с торгов или продажи зем.участка, на котором расположено здании или сооружение). Но смысл отношений общей собственности именно в совместном осуществлении прав, таким образом, отношения ПОС —особая разновидность обязательственных отношений, по своей юридической природе близкая к обязательственным отношениям по совместной деятельности(договор простого товарищетсва).

(NB) Объектом ПОС, как и любого вещного права, м.б. только индивидуально-определенная вещь.

2) Основания возникновения общей собственности (п.4 ст.244 ГК)

а-в случае поступления в собственность двух или более лиц (напр., по договору купли-продажи, т.е. не м.б. установлена самим собственником(!!!)путем отчуждения доли—напр.,продажа изолированной комнаты собственником квартиры незаконна) неделимых(по природе{не м.б. разделено без изменения его назначения}, либо в силу указания закона) вещей.

б-На делимое имущество — в случаях, предусмотренных законом или договором.

3) Виды права общей собственности(п.2 ст.244):

— долевая - с определением долей. Доля в праве выражается в дробях, процентах.

— совместная - без определения долей.Никто доли не знает, может появиться только после прекращения ПОС. Возможна лишь в качестве исключения(если прямо предусмотрена законом), т.к. особые, лично-доверительные отношения(супруги, КФХ). Право общей совместной собственности по соглашению сособственников можно заменить долевой(п.5 ст.244)

4) Понятие и содержание права общей долевой собственности(ПОДС)

Право общей долевой собственности является правом двух и более лиц сообща (в определенных долях) по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей им единой вещью.

Размер доли м.б. определен законом(напр., при наследовании по закону) или соглашением участником ПОДС. Нет указания закона, не установлено соглашением —доли считаются равными(п.1 ст.245 ГК, но п.3 этой же ст. — при производстве участником ПОДС неотделимых улучшений(напр., замена крыши. Отделимые могут войти в ОДС лишь по соглашению участников) имеет право на приращение своей доли).

5) Юридическая природа доли участника отношений ОДС (сособственника). Отчуждение доли сособственником, преимущественное право покупки его доли.

  1. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников(п.1 Ст.246).

  1. Но(п.2 ст.246) участник ПОДС вправе распоряжаться (в т.ч. отчуждать) своей долей как самостоятельным объектом права с соблюдением права преимущественной покупки(ст.250 ГК).

  1. Преимущественное право покупки(ППП). Продавец должен уведомить всех участников ПОДС(а в случае зем. участков с/х назначения еще и субъект РФ или муницип.образование) о намерении продать с указанием цены и иных условий, у сособственников есть 1 месяц(10 дней для движимых вещей), чтобы выкупить доли на этих условиях. При нарушении исковая давность — 3 месяца, истец требует перевода прав и обязанностей покупателя на себя. ППП только для купли-продажи и мены с третьим лицом (но не распространяется на дарение, ренту и всё прочее).

  1. Кредитор участника ПОДС в субсидиарном порядке может потребовать выдела доли, продажи её другим участникам(при их возражении или невозможности выдела в натуре), если не согласны, продать с торгов(Ст.255 ГК).

  1. Доля переходит с момента заключения договора(если требуется гос. регистрация, с момента таковой)

6) Особенности осуществления права общей долевой собственности.

  1. реализация только по единогласному решению всех сособственников(в случае земел. участка с/х назначения решение принимают не менее 20% участников большинством, обладающим более 50% от общего числа долей, которыми обладают присутствующие), иначе по решению суда.

  • каждый долевой сособственник имеет право на предоставление ему части части имущества соразмерно его доле, при невозможности — требовать компенсации. Реальная доля — фактически предоставленная в пользование часть имущества, идеальная доля —не доля в натуре. Плоды, продукция и доходы распределяются соразмерно долям, если иное не установлено соглашением.

  • каждый участник ПОДС обязан нести расходы соразмерно своей доле(налоги, издержки по содержанию).

7) Выдел доли сособственником. Раздел общего имущества. Прекращение общей долевой собственности.

Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между её участниками по соглашению между ними(п.1 ст. 252 ГК) При разделе общая собственность прекращается.

Каждый участник ПОДС вправе потребовать выдела своей доли. Способы и условия выдела или раздела определяются соглашением или судом. Выдел д.б. в натуре(если возможен, при недостаточности — денежная компенсация). Вместо выдела компенсация только при согласии сособственника, 2 исключения (согласие не требуется): вещь неделима(передается судом в собственность имеющего существенный интерес, тот выплачивает компенсацию), доля незначительна и не м.б. реально выделена.

—При выделении «земельной доли» закон устанавливает требования к местоположению, размеру, выплате компенсации оставшимся сособственникам, если цена единицы оставшегося участка уменьшилась.

NB!! Все эти правила практически неприменимы к общей долевой собственности в многоквартирном доме, паевых инвестиционных фондах и общих фондах банковского управления.

8) Право общей совместной собственности граждан(ПОСС). Особенности возникновения, осуществления и прекращения ПОСС. ПОСС возникает лишь в случае исключений, предусмотренных законом. ПОСС не предполагает определение долей. Участники ПОСС сообща владеют и пользуются общим имуществом, иное м.б. предусмотрено соглашением(п.1 ст.253). При распоряжении кем-либо из участников имуществом, находящимся в СС, согласие всех участников презюмируется(п.2 ст.253), т.к. это предполагает лично-доверительный характер отношений сособственников. Осправивание сделок с таким имуществом допускается лишь в случае недобросовестности контрагента.

Отчуждение «долей» в конструкции ПОСС объективно невозможно ввиду того же лично-доверительного характера.

Раздел или выдел осуществляются после предварительного определения долей. Доли при этом признаются равными, однако законом установлены многочисленные исключения(напр., в семейном законодательстве). Основания и порядок раздела или выдела совпадают с таковыми при ПОДС. Денежная компенсация при этом используется более широко. Так, в случае КФХ(крестьянское (фермерское) хозяйство) денежная компенсация является единственным вариантом при выделе.

9) Право общей совместной собственности супругов.(ПОСС супругов)

ПОСС супругов возникает только при зарегистрированном браке! Законом установлена презумпция совместного характера супружеского имущества независимо от того, кем оно приобретено, на чьё имя оформлено и т.д(п.1 ст.256 ГК). Другой режим(долевая, совместная, раздельная в любых сочетаниях) м.б. установлен брачным договором.

Не относятся к ОСС супругов(а являются раздельной собственностью) имущество одного из супругов : 1) принадлежавшее до вступления в брак, 2) во время брака полученное в дар или наследство 3) вещи индивидуального пользования(кроме предметов роскоши). Оно может стать совместной собственностью, если др. супругом сделаны вложения, существенно увеличившие стоимость имущества. Кредиторы могут обратить взыскание:

-по общим обязательствам для супругов

  • по обязательству 1 из супругов, если докажут: доходы по этому обязательству пошли на нужды семьи, либо на приобретение общего имущества

  • в субсидиарном порядке потребовать раздела имущества и обратить взыскание уже на собственность 1-го супруга, полученную в результате раздела

Если в брачном договоре установлен иной режим, супруг при заключении сделок с контрагентами обязан уведомлять своих кредиторов об этом факте, иначе отвечают как при ОСС.

Прекращение ОСС супругов:

  • при расторжении брака, признании его недействительным

  1. при смерти 1-го из супругов

  • при преобразовании в долевую собственность

Применяются правила о разделе ОДС.

10) Право общей совместной собственности членов крестьянского(фермерского) хозяйства. (ПОСС КФХ)

КФХ подлежит государственной регистрации и с этого момента считается созданным. В ОСС членов КФХ находятся земельный участок, насаждения, постройки, сооружения, скот, птица и пр. Плоды, продукция, доходы —общее имущество, используются по соглашению. Имущество непроизводственного характера (дом, предметы обстановки и др.) является объектом общей долевой или раздельной собственности. В рамках КФХ могут существовать и следующие режимы собственности:

  1. общее имущество всех участников, в т.ч. супругов

  1. общее имущество супругов, состоящих в КФХ

  1. личное имущество каждого, в т.ч. супругов

Владение, пользование и порядок распоряжения общим имуществом определяются соглашением. Распоряжение обычно в интересах всего хозяйства осуществляет глава. Презюмируется, что он совершает сделки в общих интересах, в таких сделках кредиторы могут обратить взыскание на общее имущество. По отдельности члены КФХ отвечают своим личным имуществом и потенциальной долей в ПОСС КФХ.

Выдел в ПОСС КФХ невозможен с целью их сохранения, поэтому единственный вариант при выходе из КФХ — денежная компенсация, соразмерная доле. При разделе ПОСС КФХ прекращается.

———————————————

Доп. лит-ра.

ОБЩАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В СОВЕТСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ. М.В. ЗИМЕЛЕВА

Общая собственность — право собственности, которое принадлежит нескольким лицам по долям(!!!Achtung! Здесь и далее под общей собственностью Зимелева понимает только общую долевую собственность). «Общая собственность» и «общественная»(социалистическая) не совпадают. Ключевой признак общей собственности(далее ОС) —множественность субъектов - встречается часто в обязательственных правоотношениях, для абсолютных создает много сложностей. В случае ОС носители лишены той полноты и исключительности, которыми обладают единоличные собственники, т.к. ограничены другими участниками ОС.

Доля - при ОС характерно дробление права на доли. Не обособляется в натуре, реальное выражение доли — конец ОС. Доли определяются: законом, участниками, 3-ми лицами(наследодателем), судом.

Римские юристы о долевой собственности. Ульпиан: « все сособственники обладают долями больше мысленно, а не физически». Отсюда в доктрине «идеальная доля», т.е. не выделенная физически, но термин нельзя употреблять, т.к. дает основание полагать, что существует ОС в реальных долях.

Конструкция ОС. 3 позиции:

  1. При ОС деление общей вещи на мелкие идеальные части, эта идеальная доля вещи —обособленный объект права, на который можно иметь право собственности (Сторонник Мейер, но отмечал, что нельзя указать какая именно часть вещи принадлежит сособственнику в этом случае)

  2. При ОС вообще никакого деления не происходит. Каждый имеет право на всю вещь, стесненное конкурирующими правами сособственников.

  3. Отказываются характеризовать ОС через объект. Деление должно быть направлено либо на содержание права собственности, либо на стоимость вещи.

+Зимелева: говоря о доле, имеем в виду долю в праве.

Совместная собственность(!Внимание! Зимелева называет ее просто совместной собственностью, тогда как в терминологии ГК и современной доктрины у нас «общая совместная собственность», в тексте конспекта будет использоваться её терминология, т.е. общая долевая собственность по ГК у нее просто общая собственность, а общая совместная собственность — у нее совместная собственность). Множественность субъектов характерна не только для общей собственности. Напр., общее имущество супругов или колхозного двора. Здесь права участников не дифференцируются до раздела, а потому принадлежат им совместно. Здесь, при совместной собственности (в дорев. литре «совокупная собственность»)не допускается свободная смена сособственников, т.к. она основана на связи между участниками, носящей личный характер. Раздел совместной собственности допускается только при распаде лежащей в ее основе личной связи; выдел обозначает выход из этой связи и в ряде случаев ограничен.

Происхождение и роль института совместной собственности. Нередко долевую общую собственность называют общей собственностью римского типа, а совместную — общей собственностью германского типа. Германисты утверждают, что "собственность соединенной руки" ведет свое начало из древнегерманского семейного права, где ее старейшим проявлением была домовая общность прямых наследников после смерти главы семьи. Однако еще в Риме существовала «братская общность», не только для братьев, отдельные участники могли распоряжаться вещью в целом, т.к. общий имущественный интерес. У нас в ПСГ — «обчий живот».

Основания возникновения общей собственности в советском гражданско-правовом обороте.

1— Наследование. Недолговечная ОС, неизбежен раздел

2—Общее имущество супругов (Зимелева говорит, что в строгом смысле, да и в смысле советского ГК, это, конечно, совместное, а не общее имущество ). Не может прекратиться до расторжения брака, ПОС не м.б. уступлено 3-му лицу. Участники только сами супруги.

3— Участие в приобретении или в создании объекта общей собственности. Пример с совместной постройкой жилого дома. Если нет договора(напр., товарищества), участие признают суды по фактическим обстоятельствам.

4- Общая собственность при договоре товарищества. Служит совместному удовлетворению тех или иных потребительских или культурных нужд путем создания общего имущества, обслуживающего эти нужды. При ликвидации предметы, внесенные в общ.пользование, подлежат возврату, а общее имущество разделу. При досрочном отказе в участии товарища он может претендовать только на денежную компенсацию. Если не оговаривается в договоре, то правильнее считать, что договор товарищества прекращен с момента создания вещи и приобретения на нее общей собственности.

5- Отчуждение доли единоличным собственником и совместное приобретение вещи. Здесь, помимо купли-продажи имеется еще соглашение(между покупателями, иногда подразумеваемое) об установлении общей собственности. Происходит своеобразная модификация права собственности, из единоличного превращается в общее.

+6. Случайные происшествия(смешение, соединения вещей).

Дальше очень много про участников и объекты(там она пишет, что на гос.имущество невозможна общая собственность, выделяет смешанный колхозно-государственный тип, про объекты - только то, что в личной собственности и прочий бред), но все морально устарело и сейчас регулируется по другому(см. конспект учебника и ГК)

Сфера применения общей собственности в частнособственнических правовых системах.

-Древний Рим. Общий раб играл роль как бы двух рабов. Если один отпускал раба, другой получал его долю по праву приращения. Отсюда делались заключения о природе права каждого сособственника как права полного господства над вещью, ограниченного в своем осуществлении лишь наличием аналогичных прав других сособственников и расширяющегося при отпадении этих последних.

-Общая собственность при феодализме и в эпоху зарождения капитализма. Институт общей собственности находил себе широкое применение в области ремесла и торговли, сперва в форме совместной собственности, затем в форме долевой общей собственности. Первой формой товарищества, имущество которого строилось по долевому принципу, было морское товарищество (Rederei), образовывавшееся на основе владения общим торговым судном, или в котором доли определялись соразмерно вкладам.

  • Общая собственность в капиталистическом обществе. Областью, в которой общая собственность в капиталистических условиях еще имеет некоторое распространение, является владение недвижимостями.

Буржуазные юристы об общей собственности. По мнению Зимелевой относятся к ней отрицательно, т.к. отступление от принципов индивидуализма, мешает развитию оборота.

Пользование и управление общей вещью. Общая собственность как таковая не представляет собой какого-то особого вещного права; она является осложнением права собственности, заключающимся в том, что это право принадлежит нескольким лицам. Поэтому достаточно проанализировать право каждого отдельного сособственника.

В римском праве плоды, доходы — соразмерно доле каждому, пользовался же вещью каждый полностью. Управление общей вещью было ограничено принадлежавшим каждому сособственнику правом воспрепятствования (jus prohibendi, при помощи соответствующего иска или самоуправства) в отношении каких-либо изменений или переделок общей вещи. Все действия по управлению требовали согласия всех сособственников.

В средневековье — действия в отношении общей вещи могут производиться при совместной собственности согласно общей воле, определяемой иногда по большинству голосов. Во многих случая общим имуществом управлял глава, выражал общую волю. Отсюда получило развитие представительство(развито в Германии, во Франции нельзя, но управителя может назначить суд).

ГГУ о правомочиях сособственников. (нормы старые, Зимелева писала в 1941 году ) Отдельный сособственник вправе принимать, не спрашивая согласия остальных, меры, необходимые для поддержания общей вещи в сохранности. Порядок управления устанавливается решением большинства, определяемого по размеру долей, недействительно, если лишает сособственника выгод. В ГК 1922 года также достаточно большинства.

(у нас ст.247 ГК говорит, что владение и пользование осуществляется по соглашению всех участников, если нет — то судом)

Распоряжение общей вещью.

Участники общей собственности долевого типа не составляют не только юридического лица, но и вообще какого-либо объединения. Нельзя поэтому исходить из предположения о наличии у них какой-либо единой общей воли, а следует признать, что распоряжение общей вещью представляет результат волеизъявлений, делаемых каждым из них в отдельности. Все проще с совместной собственностью, где был разработан принцип «соединенной руки», где достаточно одного акта(напр., главы) для распоряжения. В ГГУ долевой собственностью могут распоряжаться лишь сообща. В ГК 22 года —достаточно большинства, но практика требует решения всех сособственников(У нас сейчас ст.246 ГК — распоряжение вещью по решению ВСЕХ, один может распорядится своей долей при соблюдении права преимущественной покупки; далее по тексту распоряжение общим имуществом супругов по советскому праву расписывать не буду).

Распределение расходов, связанных с общей вещью (Каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению — ст.249 нашего ГК) Практика во времена Зимелевой говорила о солидарной отвественности сособственников по отношению к кредитору по этим самым расходам. Расходы по сохранению или улучшению общей вещи. 2 ключевых вопроса: 1) каковы правомочия одного или нескольких сособственников производить по собственной инициативе действия для сохранения, ремонта или улучшения общей вещи? — целесообразны, если не отражаются на правах и интересах других сособственников

2) можно ли обязать к участию в несении расходов сособственника или сособственников, протестовавших против совершения тех действий, которыми эти расходы вызваны?

Зависит от конкретной ситуации. Напр., -если иначе вещь погибнет и расходы целесообразны, то да. -если произведено улучшение, но нет интереса у других сособственников, то нет. Если кто-то не может, но большинство решило, то пусть большинство и платит, а с него брать ничего не надо.

Французская доктрина выработала положение, что освободиться от обязанности участвовать в расходах, необходимых для поддержания общей вещи, можно только путем отказа от прав на нее, то же в Итальянском ГУ, Зимелева резко против.

Природа обязательственных отношений между сособственниками. Обязательство, обосновывающее взаимные права и обязанности сособственников по несению расходов, связанных с общим имуществом, имеет своеобразную природу.В немецкой юридической литературе возникло учение о специальном виде обязательств - об обязательствах, возникающих из общности прав. Пленум РСФСР применял по аналогии нормы о товариществе.

Распоряжение долей

Свобода распоряжения долей. Затруднения не возникают в отношении распоряжения именно долей. Свобода распоряжения долей является одним из наиболее характерных признаков общей собственности в противопоставлении ее совместной собственности. В римском и немецком праве полная свобода распоряжения. Во французском свобода распоряжения может зависеть от результатов раздела(напр., уступка прав в отношении определенного предмета, входящего в наследственную массу, может оказаться недействительной в случае, если при разделе этот предмет не достанется тому сособственнику, который им распорядился).Долю можно заложить. При совместной собственности доли нет и соотвественно распоряжения тоже.

Право преимущественной покупки. Существуют 2 варианта ППП: 1) Чисто обязательственное действие(тогда в случае нарушения вещь вернуть невозможно и имеетсялишь иск к продавцу ) 2) С вещным действием, т.е. перевод прав и обязанностей покупателя на сособственника.

История права преимущественной покупки. Римское право классического периода не знало каких-либо специально установленных прав преимущественной покупки доли с вещным действием. Им допускались соглашения, в силу которых на собственника возлагалась обязанность не продавать вещь никому, кроме управомоченного этим соглашением лица . Право последнего на преимущественную покупку носило в данном случае обязательственный характер, и единственной санкцией в случае его нарушения являлась уплата неустойки.

Права выкупа(т.е. преимущественные права покупки с вещным действием) широко развились уже в феодальную эпоху, причем связаны были не только с общей собственностью, а напр. с земельными участками вассалов. В современном законодательстве права выкупа практически отменены ввиду их проблем для оборота, сохранилось лишь право выкупа на долю(в основном, для наследников).

Зимелева предлагает отказаться от права выкупа в случае общей(долевой) собственности и оставить лишь преимущественное право покупки с обязательственным эффектом.

Раздел общей собственности.

Раздел и выдел. Раздел может быть осуществлен несколькими способами. Общая вещь может быть физически разделена на части, пропорциональные долям участников общей собственности, которые распределяются между всеми. Вещь может быть продана с тем, что в раздел поступает вырученная сумма. Вещь может быть оставлена у одного или нескольких из прежних сособственников с обязательством выплатить остальным денежную сумму, соответствующую их долям, или предоставить им какую-либо компенсацию. Возможны даже выдача или вычет денежных приплат или удержаний для приведения, чтобы совпала стоимость выданных ему вещей с его долевым правом на общее имущество. Для разных систем характерны различные способы раздела. Буржуазное право ставит во главу угла распределение денежных сумм. Для советского права характерно то, что оно, наоборот, требует в первую очередь производства деления вещи в натуре и ставит на последнее место продажу общей вещи на сторону.

Выдел создает для отдельного участника общей собственности те же последствия, что и раздел, т.е. заменяет его долю в общей собственности иным имущественным правом, не затрагивая, однако, долей остальных сособственников. Поэтому он практикуется в тех случаях, когда один или несколько сособственников желают выйти из общности, в то время как остальные заинтересованы в сохранении имущества в общей собственности. Таким образом, выдел является как бы частным случаем раздела, отличающимся от последнего охватом числа участников и техникой своего осуществления.

Право на раздел. Свобода раздела, действовавшая в Риме, не является неотъемлемым атрибутом общей собственности. В условиях, когда общее имущество составляет основу общей хозяйственной деятельности и когда изъятие части этого имущества может вредно отозваться на этой последней, не только раздел, но и выдел либо ограничивается, либо вовсе не допускается. Современный законодатель устанавливает свободу раздела по общему правилу, ограничивая ее исключениями. В буржуазном осуществление раздела может быть достигнуто двумя различными путями: соглашением участников и решением суда.

(По нашему ГК ст. 254 раздел возможен по соглашению, свобода выдела для отдельного сособственника, если нет согласия, то разделяет и выделяет суд. Для общей совместной собственности действуют те же правила, если иное для отдельных видов совместной собственности не установлено настоящим Кодексом, другими законами и не вытекает из существа отношений участников совместной собственности)

Деление имущества в натуре. Наиболее благоприятный вариант раздела, от которого стоит отказаться лишь в случае неделимости вещи(+у нас в ГК, если законом запрещен выдел в натуре). Денежная компенсация за долю рассматривается как вспомогательный выход, к которому можно прибегать лишь в случае невозможности осуществить деление вещи в натуре.

Денежная компенсация. При невозможности выдела в натуре сособственнику полагается денежная компенсация, т.е. суд постановляет обязательный выкуп доли.

Вопрос о собственности на часть дома. На практике возникает при совместном строительстве или покупке, в случае продажи части дома и при разделе дома, находящегося в общей собственности нескольких лиц. В действительной жизни часть дома всегда понимается как конкретно определенная часть, а не как долевое участие в общей собственности на дом. Правоотношения, слагающиеся в тех случаях, когда разные лица владеют отдельными частями дома, можно конструировать двояким образом:

  1. Каждое из этих лиц можно рассматривать как собственника выделенной ему части дома, он может осуществлять в отношении этой части все полномочия, связанные с правом собственности. Что же касается тех частей здания, которые являются общими для всех собственников, как-то: вход, лестница, крыша и т.п., то они должны рассматриваться в этом случае как общая собственность особого типа. Особенности этой общей собственности заключаются в том, что участие в ней определяется правом собственности на часть дома и может быть отчуждаемо только вместе с последним, а также в том, что она существует до тех пор, пока имеются разные собственники частей дома, и не может быть прекращена разделом. Общая собственность на обслуживающие части зданий приближается к типу совместной собственности. Можно сказать, что участие в ней является принадлежностью права на часть дома. Таким образом, рассматриваемый нами институт слагается при данной конструкции из права собственности на выделенную часть дома, дополняемого участием в общей собственности на совместно используемые части здания.

  2. Вторая конструкция исходит из недопустимости права собственности на часть вещи, хотя бы и обособленную. Отсюда делается вывод о том, что институт владения домом по частям представляет модификацию общей собственности. В данном случае считают, что, в отступление от обычной долевой общей собственности, при которой полномочия по владению и пользованию общей вещью являются неделимыми, каждый из участников общей собственности получает в пользование и владение определенную часть общей вещи, изымаемую тем самым из пользования его сотоварищей. Такой особый порядок пользования общим объектом не нарушает, однако, по мнению сторонников этой конструкции, существования общей собственности на всю вещь в целом. Поэтому все взаимные отношения владельцев частей и отношения их к третьим лицам рассматриваются как отношения участников общей собственности. Эта конструкция влечет за собой отрицание возможности раздела дома в натуре и обязательность продажи общего дома при его разделе.

История собственности на часть дома. Институт собственности на выделенную часть вещи составляет промежуточную ступень между общей собственностью по долям и единоличной собственностью на определенный объект. Выделенная часть вещи - это определенная часть вещи, обособленная от других частей, но связанная с ними, т.е. не отделенная от них пространственно. Вещь при этом перестает быть объектом права собственности, т.к. распадается на отдельные выделенные вещи(по этой теме в аудиолекции подробно говорил Бевзенко. Право собственности на здание прекращается, если появляется право собственности на отдельные его помещения. Впрочем, можно и обратную процедуру провести, собрать все помещения в здании в собственности и зарегистрировать в ЕГРП как единое здание). Особенное распространение получила собственность на части жилых домов в эпоху феодализма. Очень часто поэтому сыновья оставались в доме отца и после его смерти, либо сохраняя общее имущество по типу совместной собственности, либо разделив между собой дом и получая собственность на отдельные его части

Отношение буржуазных законодательств к собственности на этажи. Из современных буржуазных законодательств собственность на этажи признают французское и другие законодательства, изданные под влиянием Кодекса Наполеона, - итальянское, испанское, бельгийское и румынское и т.д….(Далее про непризнанную поэтажную собственность в советском праве и необходимость ее признания писать и читать не имеет смысла, т.к. у нас это все это давно работает, см. ЖК(про жилые помещения) и Пленум ВАС РФ от 23 июля 2009 г. N 64, который по аналогии применил нормы ЖК о такого рода собственности к нежилым помещениям.