 
        
        Грибанов. Осуществление и защита гп
1. Правовая природа и социальное назначение принципа недопустимости злоупотребления гражданскими правами
Сам же принцип ограничения пределов осуществления гражданских прав впервые получил свое четкое выражение лишь в одном из решений Сената 1902 г., в котором было записано: <Никто не свободен пользоваться своим правом так, чтобы лишать другого возможности пользоваться его правом. Положить точно определенную грань между свободой пользоваться своим правом и обязанностью уважать право соседа - теоретически нельзя; грань эта в каждом спорном случае должна быть определена судом>[73]. Мы видим здесь уже довольно четкое выражение идеи злоупотребления правом.
2. Понятие злоупотребления правом.
В советской правовой литературе можно отметить различное отношение к самому понятию <злоупотребление правом>.
- Агарков, Самойлов - осуществление права не может быть противоправным. «Те действия, которые называют злоупотреблением правом, - писал он, - на самом деле совершены за пределами права». 
- Противоположное мнение высказал М. И. Бару, который считает, что термин <злоупотребление правом> имеет право на существование и выражает такие существующие в действительности отношения, где управомоченный субъект допускает недозволенное использование своего права, но при этом <всегда внешне опирается на субъективное право. 
- Против употребления термина <злоупотребление правом> возражает и В. А. Рясенцев по тем основаниям, что термин <злоупотребление правом>, во-первых, подчеркивает субъективный момент в поведении управомоченного в большей степени, чем термин <осуществление права в противоречии с его назначением>, а во-вторых, он недостаточно четко раскрывает суть данного социального явления[81]. В ряде работ термин <злоупотребление правом> используется авторами без какого-либо его разъяснения. 
Грибанов: злоупотребление правом есть нарушение пределов осуществления субъективного гражданского права.
Грибанов. Развитие принципа недопустимости осуществления гражданских прав в противоречии с их назначением в социалистическом обществе.
В советском праве данный принцип провозглашался в ст. 1 ГК 1922: гражданские права охраняются законом, за исключением тех случаев, когда они осуществляются в противоречии с их социально-хозяйственным назначением
Этот принцип основан на идее частной собственности как социальной функции или в марксисткой обработке: гражданское право как общественную обязанность, а собственность как функция.
НО ГРИБАНОВ против такого подхода: «ст. 1 в той формулировке, в которой она была записана в ГК, ничего общего не имеет с теорией социальных функций, хотя бы уже потому, что она допускает признание и защиту субъективных гражданских прав, в то время как теория социальных функций в своей основе есть теория субъективных обязанностей, отвергающая субъективное право как социальную категорию в целом»
- По сути та же норма действовала и в Основах гражданского законодательства (ст. 5), только добавилось временная определённость: в период строительства коммунизма. 
Соответственно вытекающее их этого принципа общее требование закона, обращенное ко всем носителям субъективных гражданских прав и к тем лицам, которые от их имени и в их интересах реализуют субъективное право использовать гражданские права по их целевому назначению в социалистическом обществе
Этот принцип распространяется не только на осуществление субъективных гражданских прав, но также и на осуществление гражданской правоспособности.
Больше того, советские суды на основе этого принципа могли толковать и другие статьи ГК!
Право на защиту как одно из правомочий субъективного гражданского права
- Право на защиту по своему материально-правовому содержанию включает в себя: 
1) во-первых, возможность управомоченного лица использовать дозволенные законом средства собственного принудительного воздействия на правонарушителя, защищать принадлежащее ему право собственными действиями фактического порядка (самозащита гражданских прав);
2) во-вторых, возможность применения непосредственно самим управомоченным лицом юридических мер оперативного воздействия на правонарушителя, которые в литературе иногда не совсем точно называют оперативными санкциями;
3) в-третьих, возможность управомоченного лица обратиться к компетентным государственным или общественным органам с требованием понуждения обязанного лица к определенному поведению.
- Неразрывная связь конкретного содержания права на защиту с охраняемым материальным правом является дополнительным подтверждением того, что с материально-правовой точки зрения право это следует рассматривать лишь как одно из правомочий самого материального права. 
- Виды правоохранительных мер, применяемых к нарушителям гражданских прав и обязанностей: 
- во-первых, меры фактического характера, применяемые управомоченным лицом при самозащите гражданских прав, в частности, меры охраны его имущества, необходимая оборона; меры, предпринимаемые в состоянии крайней необходимости; 
- во-вторых, правоохранительные меры оперативного характера, являющиеся мерами юридического воздействия, но применяемые самим управомоченным лицом, например, отказ от принятия просроченного исполнения, отказ транспортной организации выдать груз грузополучателю до внесения последним причитающихся с него платежей и др.; 
- в-третьих, правоохранительные меры государственно-принуди-тельного характера, применение которых входит в компетенцию рассматривающих спор государственных и общественных органов. Сюда относятся: 
а) гражданско-правовые санкции как меры гражданско-правовой ответственности;
б) такие меры государственно-принудительного характера, как признание права за тем или иным лицом, раздел общего имущества между собственниками, возвращение сторон в первоначальное состояние вследствие признания сделки недействительной и т. п., которые не могут быть отнесены ни к гражданско-правовым санкциям, так как не связаны с возложением на правонарушителя гражданско-правовой ответственности, ни к мерам оперативного воздействия, поскольку они применяются не самим управомоченным лицом, а тем органом, который рассматривает и разрешает данный гражданско-правовой спор.
- Вопрос о праве на иск 
1) одни авторы по существу сводят право на иск лишь к материальному правомочию;
2) другие придают ему исключительно процессуальное значение
3) третья группа авторов предпринимает попытки объединить материально-правовые и процессуально-правовые возможности защиты права в единое понятие права на иск.
4) еще одна группа авторов исходит из необходимости разграничения права на иск в материальном смысле и права на иск в процессуальном смысле. Более того, например, проф. М. А. Гурвич различает еще и третье понятие права на иск в значении легитимации как права на данный конкретный иск, т. е. в том смысле, заявлен ли иск в данном конкретном случае надлежащим или ненадлежащим с точки зрения закона лицом;
ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Вообще понятие «принцип» означает какое-либо основное, исходное положение, основное начало, которым руководствуются в своем поведении, в построении какой-либо научной системы, теории и т. п.
Иные исследователи считают, что правовым принципом может стать только та идея, которая нашла свое выражение в правовой норме.
- По этому поводу Грибанов считает, что отождествление правового принципа с нормой права практически равнозначно отрицанию правовых принципов вообще, признанию того, что принципов этих как таковых не существует, а есть только правовые нормы, различающиеся между собой более общим или более конкретным содержанием. 
Отличие между ними по мнению Грибанова в том, что:
- нормы права (определенные правила поведения) составляют содержание определенной системы, отрасли или института права, 
Нормы права - это правила поведения.
- правовые принципы выражают сущность права, его социальную природу, классовую направленность. Поэтому в известном смысле можно сказать, что правовые принципы и нормы права соответственно выражают <дух> и <букву> закона. 
Правовой принцип - общая линия, общая тенденция права.
Также правовые принципы можно связать с объективными закономерностями общественного развития.
Принципиально новое здесь состоит, следовательно, в том, что принцип рассматривается не как категория идеологическая, выработанная сознанием, а как объективная закономерность, свойственная определенному явлению или группе явлений.
Применительно к праву это должно, по-видимому, означать, что правовые принципы есть не что иное, как объективные закономерности развития права, и задача исследователя состоит в том, чтобы эти закономерности открыть. Познанная в процессе научного исследования и общественной практики такая закономерность (=принцип) может быть и должна быть использована для совершенствования тех или иных общественных отношений.
Что же такое правовые принципы и каковы их основные признаки?
1. Правовые принципы относятся к области правовых явлений. И как всякое иное правовое явление, правовые принципы есть категория надстроечного порядка, составная часть правовой надстройки.
Правовая надстройка включает в себя правовые взгляды и правовые учреждения. В свою очередь правовые взгляды есть не что иное, как совокупность правовых идей, категорий, принципов, совокупность представлений о том, каково есть и каким должно быть право.
Из этого следует, что правовые принципы - это явление идеологического порядка, продукт творческой, сознательной деятельности .
2. Правовая надстройка в конечном счете является выражением экономических отношений данного общества.
3. При этом руководящие идеи, принципы, выработанные правовой наукой и общественной практикой и составляющие основу правовых взглядов, все же еще нельзя назвать правовыми принципами, так как они сами по себе не обладают той степенью обязательности, которая свойственна праву. Но эти руководящие идеи, как и правовые взгляды в целом, находят свое выражение в праве. Причем закрепление этих принципов в праве осуществляется в различных формах: в форме самостоятельной правовой нормы общего характера; в форме основной идеи, пронизывающей группу норм, институт, отрасль или даже всю систему права в целом; и, наконец, в форме правовых предписаний ненормативного характера, например путем формулирования правового принципа в преамбуле закона.
Конкретные принципы осуществления гражданских прав:
а) Принцип законности.
- Что же именно означает требование соблюдения законов при осуществлении права? 
- Осуществление права есть реализация тех возможностей, которые дает управомоченному само субъективное право. Требование соблюдения законов при осуществлении гражданских прав и есть прежде всего требование к управомоченному лицу не выходить за рамки предоставленного ему субъективного права. 
Следовательно, в данном случае речь идет о соблюдении границ самого субъективного права.
Б) Принцип добросовестности.
Причем добросовестность здесь равна соблюдению моральных требований.
в) Принцип осуществления гражданских прав в соответствии с их назначением.
<Гражданские права, - гласит ст. 5 Основ, - охраняются законом, за исключением случаев, когда они осуществляются в противоречии с назначением этих прав в социалистическом обществе в период строительства коммунизма>.
- Одним из выражений в советском гражданском праве этого принципа и является принцип осуществления гражданских прав в соответствии с их назначением. 
г) Принцип реального осуществления гражданских прав (принцип гарантированности)
Обеспечение реального осуществления прав. Это реальное осуществление гражданских прав обеспечивается как экономически, так и юридически.
- В сфере обязательственного права особенно важное значение имеет закрепление в гражданских кодексах принципа реального исполнения обязательств. 
- Обязательственные права в сравнении с правами вещными имеют ту особенность, что их реальное осуществление достигается лишь тогда, когда должник добросовестно выполнит возложенные на него обязанности. 
ИНТЕРЕС В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ.
Роль интереса в осуществлении субъективных прав:
- Есть мнение, что интерес входит в само содержание субъективного права. 
- Сторонники включения интереса в содержание субъективного права оперируют понятием <интерес> как аксиомой, как общеизвестным понятием, не пытаясь даже раскрыть его содержания. 
