
Учебный год 22-23 / Второй семестр
.pdf
сначала «формируется» при помощи деятельности туроператора по заключению и исполнению договоров с лицами, оказывающими отдельные услуги, входящие в «туристский продукт» (гостиницы, экскурсоводы и др.). После этого он «продвигается» с помощью комплекса мер, направленных на его реализацию (реклама др.). Наконец, «туристский продукт реализуется» через деятельность туроператора или турагента туристу или иному заказчику.
Поэтому гл. 39 ГК охватывает только туроператорскую и турагентскую деятельность по «реализации туристского продукта».
Туристско-экскурсионные услуги оказываются туристам туроператором, имеющим статус
юридического лица, и турагентом, в качестве которого могут выступать как юридическое лицо, так и ИП.
-Туроператоры обязаны страховать свою гражданскую ответственность за неисполнение обязательств по договору о «реализации туристского продукта» либо иметь ее «финансовое обеспечение» в виде банковской гарантии (ст. 4.1 Закона об основах туристской деятельности).
-Кроме того, для осуществления туроператорской деятельности необходимо внесение сведений о юридическом лице - туроператоре в единый федеральный реестр туроператоров (ст. 4.1 и 4.2 Закона об основах туристской деятельности).
Согласно ст. 9 Закона об основах туристской деятельности «формирование туристского продукта» осуществляется туроператором самостоятельно или с привлечением третьих лиц.
По договору о реализации туристского продукта туроператор отвечает перед туристом
или иным заказчиком за неоказание или ненадлежащее оказание услуг, входящих в «туристский продукт», независимо от того, кем они должны были оказываться или фактически оказывались (если законом или иным нормативным правовым актом не установлено, что такую ответственность перед туристом или иным заказчиком несет третье лицо, т.е. происходит возложение должником исполнения своих обязательств на третье лицо (ст. 313 ГК), при котором исполнитель (туроператор) остается ответственным за их исполнение перед заказчиком (туристом) (п. 50 Постановления Пленума ВС РФ № 17)).
-Договор об оказании туристско-экскурсионных услуг должен быть заключен между туроператором или турагентом и туристом или иным заказчиком в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, и соответствовать законодательству о защите прав потребителей (ст. 10 Закона об основах туристской деятельности). Допускается использование типовых форм договора.
-Договор в форме электронного документа считается заключенным с момента оплаты туристского продукта, т.е. становится реальным. При этом формируется электронная путевка.
-Турист или иной заказчик вправе потребовать, а туроператор обязан выдать заверенную выписку из единой информационной системы электронных путевок, содержащую условия соответствующего договора.
Часть 2 ст. 10 Закона об основах туристской деятельности называет ряд
«существенных условий» договора, большинство из которых в действительности не являются таковыми (наименование и адрес (место нахождения) туроператора; сведения о туристе или ином заказчике; права, обязанности и ответственность сторон; условия изменения и расторжения договора; сведения о порядке и сроках предъявления туристом или иным заказчиком претензий к туроператору). Лишь «информация о потребительских свойствах туристского продукта» на самом деле представляет собой существенное условие о предмете договора (абз. 2 п. 1 ст. 432 ГК).
Каждая из сторон договора вправе потребовать его изменения или расторжения в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых они исходили при его заключении (п. 6 и 7 ст. 10 Закона об основах туристской деятельности).
Ответственность исполнителя туристских услуг перед потребителем установлена ГК, Законом о защите прав потребителей и изданными в соответствии с ними правовыми актами.
Претензии к качеству туристского продукта предъявляются туристом или иным заказчиком туроператору в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания действия договора и подлежат рассмотрению в течение 10 дней со дня их получения (п. 8 ст. 10 Закона об основах туристской деятельности и п. 21 Правил оказания туристских услуг). Однако предъявление претензии считается правом, а не обязанностью потребителя, поэтому
претензионный порядок здесь не является обязательным.
6) Обязательства из договоров об оказании услуг общественного питания

Услуги общественного питания оказываются в местах общественного питания, типы которых (а для ресторанов и баров — классы) определяются исполнителем в соответствии с государственным стандартом.
Исполнитель при оказании услуг общественного питания:
-вправе самостоятельно устанавливать для потребителей не противоречащие законодательству правила поведения (ограничение курения, запрещение нахождения в верхней одежде и др.), а также определять перечень оказываемых услуг;
-должен иметь ассортиментный перечень производимой им продукции общественного питания, соответствующий требованиям нормативных документов;
-обязан соблюдать установленные законодательством обязательные требования к качеству и безопасности пищевых продуктов и оказываемых услуг;
-обязан предоставлять потребителю полную и достоверную информацию об исполнителе, о режиме его работы и о предоставляемых им услугах.
Договор публичный (п. 16 Правил оказания услуг общественного питания).
Заключается в устной форме.
Сроки оказания услуг определяются сторонами в договоре.
Качество услуг общественного питания должно соответствовать обязательным требованиям нормативных документов, а также условиям заказа. Исполнитель обязан контролировать качество и безопасность оказываемых услуг, допуская к оказанию таких услуг только работников, прошедших предварительные (при поступлении на работу) и периодические
медицинские осмотры, а также гигиеническое обучение (ст. 23 Закона о качестве и безопасности пищевых продуктов).
Потребитель обязан оплатить оказываемые ему услуги в сроки и в порядке, согласованные с исполнителем. При расчетах за оказываемые услуги исполнитель обязан выдать потребителю документ, подтверждающий их оплату (кассовый чек, счет и т.д.).
В случаях нарушения исполнителем сроков выполнения предварительного заказа, а также при обнаружении недостатков оказываемой услуги потребитель вправе по своему выбору:
-либо назначить исполнителю новый срок;
-либо потребовать уменьшения цены за оказываемую услугу;
-либо отказаться от оказания услуги и потребовать возмещения причиненных ему убытков в полном объеме, включая моральный вред.
Требования потребителя не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков оказания услуги произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.
7) Обязательства из договоров об оказании гостиничных услуг
Под гостиничными услугами понимается комплекс услуг по обеспечению временного проживания в гостинице, включая сопутствующие услуги, перечень которых определяется исполнителем.
Предоставление гостиничных услуг допускается только при наличии свидетельства о присвоении гостинице категории, предусмотренной системой классификации гостиниц.
По общему правилу договор публичный (п. 6 Правил предоставления гостиничных
услуг).
Вместе с тем исполнитель вправе осуществлять бронирование мест в любой форме, в
том числе путем составления документа, подписанного двумя сторонами, и путем принятия заявки на бронирование посредством почтовой, телефонной и иной связи.
-Бронирование действительно с момента получения потребителем уведомления, содержащего сведения о категории (виде) заказанного номера и о его цене, сроках проживания в гостинице и иные сведения, определяемые исполнителем.
-Потребитель (заказчик) вправе аннулировать заявку, а исполнитель вправе отказать в бронировании, если на указанную в заявке дату отсутствуют свободные номера.
Договор о предоставлении гостиничных услуг заключается:
- при предъявлении потребителем документа, подтверждающего его личность;

-в письменной форме — путем составления документа, подписанного обеими сторонами.
Исполнитель может использовать посуточную или почасовую оплату проживания.
Потребитель вправе в любое время отказаться от заказанной им гостиничной услуги при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов.
При осуществлении расчетов исполнитель выдает потребителю кассовый чек, счет или иной документ.
Без дополнительной оплаты исполнитель обязан предоставить потребителю ряд услуг (пользование медицинской аптечкой; доставку в номер корреспонденции, адресованной потребителю, по ее получении; побудку к определенному времени; предоставление кипятка, комплекта посуды и столовых приборов; иные услуги по усмотрению исполнителя).
Исполнитель определяет порядок проживания в гостинице, который обязан соблюдать потребитель; он вправе установить предельный срок проживания в гостинице, одинаковый для всех потребителей.
Качество предоставляемых потребителю гостиничных услуг должно соответствовать общим требованиям ст. 721 и 783 ГК.
Материально-техническое обеспечение гостиницы, перечень и качество предоставляемых услуг должны соответствовать требованиям присвоенной ей категории.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством о защите прав потребителей,
которая является безвиновной. Он освобождается от ответственности, если докажет, что неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.
В свою очередь потребитель обязан возместить ущерб в случае утраты или повреждения имущества исполнителя, а также несет ответственность за иные нарушения договорных обязательств. Он обязан возмещать причиненные исполнителю убытки в полном объеме при наличии его вины.
3. Обязательства хранения
1) Понятие и содержание договора хранения
По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности (п. 1 ст. 886 ГК).
Договор хранения (именовавшийся в русском праве поклажей) называют также депозитом, а его стороны - хранителем (депозитарием) и поклажедателем (депонентом).
Договор двусторонний и реальный, ибо вступает в силу с момента передачи вещи на хранение (хранение профессиональным хранителем может быть консенсуальным);
безвозмездный при бытовом хранении и возмездный при профессиональном хранении.
БВ:
-В отличие от ГК 1964 г., с его презумпцией безвозмездности хранения, действующий Кодекс общих указаний не закрепляет. И только применительно к некоторым специальным видам хранения на этот счет содержатся определенные нормы.
-В двух из них необходимость выплатить вознаграждение рассматривается как обязательный признак договоров хранения данного вида (хранение на товарном складе (907 ГК) и договор о предоставлении банком сейфа в пользование без ответственности за содержимое сейфа (922 ГК), потому что на последний распространяются правила об аренде).
-В ряде случаев в ГК вопрос регулируется диспозитивной нормой. Так, про договор хранения в гардеробе организаций - только предполагается его безвозмездность (п. 1 ст. 924), а секвестр - его возмездность (п. 4 ст. 926 ГК).
-И все же можно утверждать, что в вопросе о том, какая из двух презумпций присуща хранению, правыми следует признать сторонников презумпции возмездности. Основаниями для такого вывода служит п. 3 ст. 423 ГК, который закрепляет в виде общего для всего договорного права принцип: гражданско-правовые договоры предполагаются возмездными. Но презумпция не применяется, если это вытекает из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора.
-Цена существенным условием не является.

В вопросе о двуили односторонности безвозмездного договора хранения (точки зрения):
1) Безвозмездный и реальный договор - односторонний - БВ согласны.
2) Безвозмездный/возмездный договор - двусторонний
a) Точка зрения опирается на признание существования у поклажедателя определенных обязательств (прежде всего обязанности получить обратно вещь) Тут же аргумент - обязанность поклажедателя возместить расходы на хранение.
b) БВ: все эти обязанности не являются основными и встречными (то есть нет встречного удовлетворения).
3) Альтернативная - договор сначала односторонний, а потом трансформируется в двусторонний (когда возникают другие обязанности (например, возместить)): БВ пишут, что так не работает. Одноили двусторонность определяется на момент заключения договора в первую очередь.
Хранение предполагает передачу вещи (вещей) хранителю и ее возврат по первому требованию поклажедателя, т.е. в любое время независимо от срока, поскольку оно состоит в обеспечении сохранности вещи поклажедателя, а не в ее использовании (что и отличает отношения хранения от аренды и безвозмездного пользования).
(БВ) при этом нужно различать:
1. Сам договор хранения, где хранение - основное обязательство;
2. Обязанность хранить входит в обязательство другого типа:
a. В состав сложного договора (н: перевозка), который без хранения существовать не может;
b. В состав смешанного договора:
i. Хранение обслуживает основное обязательство (транспортная экспедиция может предусматривать такое условие);
-И здесь нормы об основном обязательстве имеют приоритет перед гл. 47.
ii.Противоположное - когда хранитель берет на себя дополнительные обязанности (н: оказание хранителем экспедиционных услуг).
-Тут, напротив, приоритет у 47 главы, остальные - субсидиарно.
●Объектом договора хранения может быть только индивидуально - определенная движимая вещь (вещи), титульным владельцем которой становится ее хранитель.
●Недвижимую вещь невозможно передать на хранение, но можно отдать под охрану (наблюдение) по договору об оказании возмездных (охранных) услуг.
●Хотя в римском праве и по ФГК возможно хранение недвижимых вещей (ФГК - только при секвестре); В ГГУ тоже только движимые.
●По этой же причине не является хранением и учет на депозитных и иных банковских счетах
имущественных прав в виде безналичных денег и бездокументарных ценных бумаг.
●А еще не противоречит закону хранение одушевленных вещей (БВ).
Масевич считает, что это услуга.
БВ: оборотоспособность конкретного вида вещей не имеет значения, поскольку нет таких вещей, которые не могли бы по этому признаку стать предметом рассматриваемого договора. В нем проявляется специфика соответствующей услуги - хранения, которая направлена на то, чтобы предупредить возможность утраты, пропажи или повреждения вещи, т.е. всего того, что может иметь значение в такой же мере и для изъятых из оборота вещей, например древних рукописей.
Вместе с тем, как вытекает из п. 2 ст. 1 ГК, на уровне федерального закона может быть ограничено право сдачи определенных вещей на хранение в той мере, в какой это необходимо для защиты указанных в этом пункте благ.
В ФГК в интересах оборота есть легальная презумпция: сдающий вещь является ее собственником → хранителю запрещено требовать доказательства наличия ПС у поклажедателя. В случаях, когда хранитель обнаруживает, что вещи были переданы несобственником, и ему удается установить собственника, хранитель обязан поставить последнего в известность о случившемся, предоставив достаточный срок для истребования своей вещи. Если собственник этого не сделал, хранитель, передав вещь тому, кто ее вручил, будет считаться исполнившим обязательство по

договору.
Существует хранение вещей с обезличением (ст. 890 ГК), называемое также
иррегулярным, т.е. хранение движимых вещей, определенных родовыми признаками.
-При этом они смешиваются с аналогичными вещами других поклажедателей и (или) самого хранителя, который обязан возвратить поклажедателю такое же количество вещей того же рода и качества, а не те же самые вещи.
-Иррегулярное хранение по намерениям сторон следует отличать от займа вещей и товарного кредита (абз. 1 п. 1 ст. 807 и ст. 822 ГК), в которых собственником вещей становится заемщик единолично, получающий право на их использование для своих нужд, а не обязанность сохранить их. В отличие от займа и кредита вещей иррегулярное хранение исключает возможности использования зачета однородных требований и права удержания, а также начисление процентов при хранении денег (тогда как при обычном хранении приносимые вещью плоды и доходы принадлежат ее собственнику — поклажедателю).
Форма:
-По общему правилу договор хранения требует письменной формы, причем ее
несоблюдение НЕ лишает стороны права в случае спора ссылаться на свидетельские показания относительно тождества вещи (вещей), принятой на хранение и возвращенной хранителем (п. 3 ст. 887 ГК).
-К простой письменной форме приравнивается сохранная расписка, квитанция или иной документ, подписанный хранителем, а также легитимационный знак (номерок, жетон и т.п.), используемый для подтверждения факта заключения договора.
-Держатель легитимационного знака предполагается поклажедателем, а в случае его утраты сохраняет право доказывать факт заключения договора, в том числе со ссылкой на свидетельские показания.
-Сдача вещей на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожаре, стихийном бедствии, внезапной болезни или угрозе и т.п.), традиционно именуемая
«необходимой», или «несчастной поклажей», может доказываться только свидетельскими показаниями (абз. 3 п. 1 ст. 887 ГК).
Срок хранения по общему правилу не является существенным условием в этом договоре и подчиняется критерию разумности. При его отсутствии или невозможности определения хранитель обязан хранить вещь до ее востребования поклажедателем (п. 2 ст. 889 ГК), а по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вправе потребовать от поклажедателя взять вещь обратно в разумный для этого срок.
К основным обязанностям хранителя относятся:
1)принятие всех необходимых мер по обеспечению сохранности переданной на хранение вещи, которые предусмотрены договором и обычаями, а также законом и иными ПА (ст. 891 ГК);
2)возврат вещи поклажедателю по его первому требованию (в том числе и до истечения установленного договором срока ее хранения).
Зимилева пишет про три модификации обязательства возврата:
1) Когда при приеме товаров на хранение были выданы документы, имеющие значение распорядительных ЦБ, их предъявление является необходимым условием возвращения;
2) (вытекает из предыдущего) Когда на товар было установлено залоговое право, поклажедатель может получить товар только при погашении долга или при получении согласия держателя залогового свидетельства;
3) Заключается в праве удержания сложенных товаров, которое принадлежит товарному складу в отношении причитающихся ему за хранение.
Со своей стороны поклажедатель обязан:
1) уведомить хранителя об опасных свойствах сданной на хранение вещи;
2) взять ее обратно;
3) при возмездном хранении - выплатить хранителю обусловленное вознаграждение, а при безвозмездном - компенсировать ему необходимые расходы по хранению (ст. 896 и 897 ГК).

БВ: Действующий Кодекс не предусматривает в гл. 47 права хранителя на удержание в отличие от того, что сделано в ряде других глав об услугах. Однако это не имеет значения, учитывая, что удержание, в силу ст. 359 ГК, представляет собой способ обеспечения обязательств, вытекающих непосредственно из закона, притом включенного в "Общую часть обязательственного права". Норма носит диспозитивный характер.
если иное не предусмотрено договором, в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате вещи или возмещению других связанных с этим издержек и иных убытков у кредитора возникает право удерживать вещь вплоть до того, как обязательство не будет исполнено.
НО! кроме случаев, когда обе стороны действуют как предприниматели, удержание может иметь место только при условии, что на этот счет есть прямое указание в договоре
Без согласия поклажедателя хранитель НЕ вправе:
-Пользоваться хранимой вещью или предоставлять возможность пользования ею третьим лицам (за исключением случаев, когда использование вещи необходимо для обеспечения ее сохранности),
-Передавать ее на хранение иному лицу. Это допустимо, если хранитель вынужден
кэтому силой обстоятельств в интересах поклажедателя и лишен возможности получить его согласие. При этом сохраняют силу условия прежнего договора хранения, а хранитель отвечает перед поклажедателем за действия третьего лица как за свои собственные (ст. 895 ГК).
При необходимости изменения условий хранения хранитель обязан:
-незамедлительно уведомить об этом поклажедателя,
-при возникновении реальной угрозы порчи вещи либо при появлении обстоятельств, не позволяющих обеспечить ее сохранность, в отсутствие указаний поклажедателя вправе продать вещь или ее часть (ст. 893 ГК).
Традиционно различают бытовое и профессиональное хранение.
●Бытовое хранение в отношениях между гражданами имеет некоммерческий и лично-доверительный характер. Договор бытового хранения реальный и предполагается безвозмездным.
●В отношениях профессионального хранения хранителем является коммерческая или некоммерческая организация, осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей профессиональной (уставной) деятельности (п. 2 ст. 886 ГК).
○БВ - норма подлежит распространительному толкованию: в роли хранителя могут участвовать в договорах как коммерческие организации - ЮЛ, так и граждане-предприниматели.
○Ответственность профессионального хранителя перед поклажедателями за утрату или повреждение их вещей наступает независимо от вины, т.е. и за случай.
○Профессиональное хранение может оформляться консенсуальным договором и предполагается возмездным; одновременно этот договор может быть также публичным и (или) договором присоединения.
2)Обязательства из договоров хранения вещей на товарном складе (складского хранения)
По договору складского хранения товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности (абз. 1 п. 1 ст. 907 ГК).
Товарный склад — коммерческая организация, осуществляющая хранение товаров и оказание сопутствующих услуг в качестве цели своей деятельности, т.е. являющаяся профессиональным хранителем, несущим повышенную ответственность перед контрагентами. Если в силу закона такой склад обязан принимать на хранение товары от любого товаровладельца, он считается также складом общего пользования, а заключаемые им с клиентами договоры признаются публичными (ст. 908 и 426 ГК).
Публичный - хранитель не вправе отказаться от заключения этого договора при наличии возможности принять вещь на хранение (п. 3 ст. 426 ГК РФ).
+Договор присоединения (по Зимелевой) - порядок совершения операций, условия хранения и выдачи товаров определяются инструкциями и тарифами,

определяемыми самим складом.
БВ:
Подлинный смысл понятия товарного склада усматривается в слове "товарный".
Контрагентами товарного склада могут быть лишь те, для кого передаваемые на хранение вещи являются товаром, т.е. такими вещами, продажу которых поклажедатели могут осуществлять в рамках своей предпринимательской деятельности. Только указанном случае на них может распространиться предусмотренный в § 2 гл. 47 ГК порядок.
Товарные склады принимают товары 1) с раздельным хранением и 2) обезличением
(иррегулярное).
В последнем случае - вещи, определяемые родовыми признаками, что и предполагает их хранение с обезличением (иррегулярное хранение) среди других однородных товаров. То есть (Зимилева): основание разграничения - способ хранения. Еще она различает род и сорт (как общее и частное) и якобы тут речь идет именно о сорте. Держу в курсе, но Ягелю, как оказалось, на это всё равно.
БВ: хранение становится иррегулярным не потому, что переданная на хранение вещь относится к числу родовых, а скорее, наоборот, вследствие того, что содержание договора допускает для хранителя право заменять переданные на хранение вещи, оказывается возможным установление режима ответственного хранения.
Вподтверждение можно сослаться на пример, связанный с хранением автомашин. На товарном складе по поводу хранения может быть заключен договор относительно определенного числа автомашин определенной марки, и это притом что каждой из автомашин присвоен заводской номер. Тем самым договор хранения пренебрегает в таких случаях теми индивидуализирующими признаками, которые присущи предмету договора. И наоборот, при обычном хранении обязательной является индивидуализация предмета договора. Без этого вещь не может быть принята на хранение на таких условиях: вернуть ту же вещь (ту же машину с тем же заводским номером).
Вслучае иррегулярного хранения (МНЕНИЯ):
1)На складе возникает общая долевая собственность всех поклажедателей и при
случайной гибели товара потери распределяются между ними пропорционально количеству сданных на хранение вещей, если иное не установлено договором хранения.
Это специальный случай общей долевой собственности, и общие правила о ней (гл. 16 ГК РФ) к ним неприменимы.
НО БВ И МЫ НА СЕМИНАРЕ ОТМЕЛИ ОБЩУЮ СОБСТВЕННОСТЬ, ПОТОМУ ЧТО:
○Мб из всех норм об общей как-то применяются нормы о плодах (и то в силу дурацкого примера с телятами.
○АЯ: “все, что я знаю про вещное право, противится праву на долю → это не может быть правильным”.
○Единственная ситуация, когда катит, - банкротство хранителя. Только там не работает концепция “хранитель-собственник”. В остальных случаях - работает.
2)Концепция “хранитель - собственник”. Поклажедатель - обязательственное право требовать возврата товаров того же сорта.
a) Хотя вот тут Зимилева (БВ ее поддерживают) пишет, что в действительности в данном случае "нет перехода права собственности к товарному складу, так как закон сохраняет за хозяином товара право распоряжаться обезличенным товаром.
b) БВ добавляют: признание хранителя собственником приводит к стиранию граней между хранением и займом.
c) БВ: а еще сданные на хранение товары не могут стать объектом взыскания при банкротстве хранителя.
3) Концепция возникновения у поклажедателя собственности на долю - БВ за это.
В случаях частичного хищения товара со склада с обезличением или иной недостачи поклажедатели вправе требовать возврата своих товаров до тех пор, пока они имеются в наличии на складе. Только при отсутствии товара в натуре хранитель обязан возместить убытки в размере недостающего товара.

Особым договором хранения является хранение на товарных складах вещей с правом хранителя распорядиться ими. Такое условие должно быть определено законом, условиями договора хранения. В таких случаях вещи, переданные на хранение, тоже обезличиваются, т.е. являются заменимыми. Риск случайной гибели или повреждения имущества несет склад (ст. 918 ГК).
Заключение договора
Договор хранения заключается в письменной форме. Форма договора складского хранения считается соблюденной, если принятие товара на склад удостоверено складскими документами (именно так чаще всего и происходит).
Договор хранения может оформляться и двусторонним договором (редко), который чаще всего является договором присоединения с закреплением условий хранения в формулярах и иных стандартных формах. НО! тогда отчуждение товара на складе потребует заключения отдельного договора купли-продажи или мены, дарения и т.п., прекращения прежнего договора хранения и заключения нового между складом и покупателем товара. Использование складских свидетельств,
предусмотренных законом, упрощает оформление этих отношений.
Итак, при приеме товара на склад хранитель обязан за свой счет произвести осмотр товара, определить его количество и внешнее состояние. В подтверждение принятого товара как раз выдается складской документ.
Товары предназначены не для потребления поклажедателем, а для последующей реализации в имущественном обороте → отсюда оформление договора товарораспорядительными (складскими) документами, которые дают право на распоряжение товаром и заключение в отношении него различных сделок, включая прежде всего куплю-продажу,
впериод его нахождения на товарном складе.
Вподтверждение принятия товаров на хранение товарный склад выдает один из следующих складских документов (п. 1 ст. 912 ГК):
1.простое складское свидетельство - ЦБ;
2.двойное складское свидетельство - ЦБ;
3.складскую квитанцию - не ЦБ.
Все виды складских документов удостоверяют:
а) факт заключения договора хранения на товарном складе;
б) право поклажедателя на получение товара при предъявлении складского документа.
+Те, что ЦБ (1 и 2) позволяют своим держателям осуществлять оборот прав на товар без фактического перемещения товара, продолжающего храниться на складе.
+Они же (1 и 2) предполагают еще и залог находящегося на складе товара путем залога соответствующего свидетельства (п. 4 ст. 912 ГК).
Обязательные реквизиты складских свидетельств:
-Простое складское свидетельство должно содержать указание на то, что оно выдано на предъявителя, подробные сведения о товаре, месте нахождения склада и текущий номер складского свидетельства по реестру склада, срок хранения товара на складе, вознаграждение и тарифы, на основании которых оно исчисляется, дату выдачи свидетельства.
-Складская квитанция удостоверяет принятие товара на склад для хранения; подтверждает его количество, качество.
-В каждой части двойного складского свидетельства указаны эти реквизиты и кроме них также наименование товаровладельца - юридического лица или гражданина, от которых принят товар, и их местонахождение. Обе части двойного свидетельства должны иметь идентичные подписи уполномоченного лица и печати товарного склада.
-Документы, не содержащие указанные реквизиты, не считаются складскими свидетельствами.
Складская квитанция - не ЦБ, удостоверяет заключение договора хранения, количество и внешнее состояние принятого товара. Держатель квитанции может распорядиться товаром на основании общих норм об уступке требования.
Простое складское свидетельство — предъявительская ЦБ (п. 1 ст. 917 ГК),

одновременно удостоверяющая:
-право собственности товаровладельца;
-залоговое право кредитора товаровладельца;
-обязательство товарного склада.
При распоряжении товаром свидетельство передается покупателю. Оно служит оформлением продажи товара, находящегося на товарном складе, третьему лицу.
Двойное складское свидетельство — ЦБ, состоящая из двух документов, каждый из которых также признается ЦБ:
-собственно складское свидетельство;
-залоговое свидетельство, или варрант (от англ, warrant — полномочие). Двойное складское свидетельство:
●Удостоверяет 1) факт принятия определенного товара на хранение и 2) право держателя получить этот товар лично либо передать это право другому лицу путем учинения передаточной надписи.
●оно является декларативной и ордерной ЦБ, каузой (основанием выдачи) которой служит факт принятия складом на хранение определенного товара.
●Его последующая передача в форме передаточной надписи означает передачу права
собственности на товар.
Обе части двойного складского свидетельства идентичны по объему необходимых реквизитов (п. 1 ст. 913 ГК), но различаются по назначению и наименованию:
-складское свидетельство удостоверяет право собственности (или хозяйственного ведения) на товар,
-залоговое свидетельство (варрант) — залоговое право на него.
-отсутствие залогового свидетельства (варранта) указывает на наличие залогового обременения со стороны третьего лица и исключает возможность получения товара со склада до погашения выданного под него кредита; Но! В случае выдачи товара при наличии только складского свидетельства
(одной части документа) и без квитанции об уплате долга должником держателя варранта становится товарный склад в пределах суммы, обеспеченной залогом.
-представление владельцем складского свидетельства квитанции об уплате обеспеченного залогом долга компенсирует отсутствие залогового свидетельства; он может потребовать от товарного склада выдачи товара, как если бы двойное складское свидетельство было в комплекте (п. 2 ст. 916 ГК).
-при отсутствии залогового свидетельства и непредставлении квитанции об уплате долга, обеспеченного залогом, товаровладелец обладает правом распоряжения хранящимися на складе товарами, но не может требовать от хранителя их выдачи (п. 2 ст. 914 ГК).
-держатель же одного только залогового свидетельства (кредитор товаровладельца) наделяется правом залога (а по сути — перезалога) на товар в размере выданного кредита и процентов по нему; о последующих совершенных залогах на варранте должны учиняться соответствующие отметки.
Держатель двойного или простого складского свидетельства вправе требовать возвращения товара по частям.
+Тогда в обмен на предъявленные складские документы ему выдаются товарным складом новые свидетельства о праве на товар, оставшийся на складе (п. 4 ст. 916 ГК).
Про сохранность товаров на складе - основную обязанность склада.
На товарный склад возлагается обязанность за свой счет производить осмотр товаров с целью определения их количества и внешнего состояния (п. 1 ст. 909 ГК).
При отсутствии в договоре специальных указаний о способах хранения склад принимает меры, соответствующие обычаям делового оборота и существу обязательства, с учетом свойств переданного на хранение имущества.
при утрате или повреждении товара товарный склад освобождается от

ответственности лишь при условии, если докажет, что вредные свойства не могли быть обнаружены хранителем, несмотря на все принятые меры.
+ товаровладелец вправе периодически осматривать находящиеся на складе товары или их образцы, брать пробы и принимать необходимые меры для обеспечения сохранности товаров (п. 2 ст. 909 ГК).
Если для обеспечения сохранности вещей необходимы дополнительные меры, товарный склад вправе их принять без согласования с товаровладельцем.
Лишь в случае, когда состояние товара требует существенного изменения условий хранения, согласованных сторонами в договоре, закон вменяет в обязанность товарному складу
последующее уведомление товаровладельца о принятых мерах (п. 1 ст. 910 ГК).
На товарный склад возлагается обязанность составлять акт при обнаружении повреждений товара, которые не обусловлены договором или являются следствием естественной порчи. Товаровладелец должен быть извещен об этом в день составления акта.
Опасные свойства переданного товара:
-Поклажедатель обязан предупредить склад о свойствах переданного товара, если они могут причинить вред имуществу склада, здоровью хранителя или других лиц.
-Особые правила установлены законом (ст. 894 ГК) для хранения вещей с опасными свойствами, которые требуют специальных мер предосторожности. Вещи легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или вообще опасные по своей природе, если поклажедатель не предупредил хранителя при их сдаче на хранение об этих свойствах,
могут быть обезврежены или уничтожены при хранении без возмещения убытков.
-Поклажедатель отвечает за убытки, причиненные в связи с хранением таких вещей перед хранителем и третьими лицами, имуществу которых был причинен ущерб.
-На хранение некоторых вещей необходимо получить лицензию, которая выдается соответствующими органами исполнительной власти.
-При проявлении вещами своих опасных свойств они подлежат возврату поклажедателю, а если это невозможно - обезвреживанию или уничтожению хранителем.
-Хранитель должен возместить убытки, если ему были известны опасные свойства вещей и он не принял необходимых мер.
Возвращение товара:
-Обе стороны договора вправе требовать осмотра и проверки количества товара.
-Товар презюмируется возвращенным в соответствии с условиями договора, если товаровладельцем не сделано замечаний по количеству и качеству товара при его приемке.
-Письменное заявление товаровладельца о недостаче или повреждении товара вследствие его ненадлежащего хранения должно быть сделано складу при получении товара.
-Если недостача или повреждение не могли быть обнаружены при обычном способе принятия товара, заявление направляется складу в течение 3 дней по получении товара (п. 2 ст. 911 ГК). При пропуске этого срока бремя доказывания недостачи или повреждения товара вследствие его ненадлежащего хранения возлагается на собственника товара.
Прекращение договора:
-Договор хранения прекращается при востребовании товара поклажедателем.
-К этим отношениям не применяется установленное в п. 2 ст. 314 ГК положение о семидневном льготном сроке со дня предъявления требования об исполнении обязательства, так как переданное хранителю имущество имеется у него в наличии и может быть возвращено немедленно.
-Так как договор заключается в интересах поклажедателя, он вправе потребовать возврата вещи досрочно.
-Хранитель не вправе досрочно вернуть переданную ему вещь, так как это противоречит сущности обязательства хранения. Исключения составляют особые случаи, например ликвидация склада.
-Нарушение поклажедателем срока хранения и уклонение его от обязанности получить вещи дают право хранителю, если иное не предусмотрено договором, после письменного предупреждения поклажедателя самостоятельно продать вещь по цене, сложившейся в месте хранения, или продать ее с аукциона. Сумма, вырученная от продажи вещи,