
- •Зачет проблемы тгп – 2021
- •1. Общие и конкретные правоотношения
- •2. Развитие концепции прав и свобод человека: исторические версии и современные подходы
- •3. Основные критерии классификации норм права по отраслям, оценка их значения в юридической науке
- •4. Правовой нигилизм: понятие, причины и формы
- •5. Правообразование и правотворчество
- •6. Презумпция невиновности и юридическая ответственность.
- •7. Источники (формы) права: понятие и подходы к типологии.
- •8. Обеспечение прав человека
- •9. Функции права: понятие и типология. Классовое и общесоциальное в функциях права.
- •Специально-юридические функции права:
- •10. Правовой статус личности и гарантии прав человека.
- •11. Общее учение о правоотношениях.
- •12. Правопорядок: понятие, признаки и виды.
- •13. Объекты в имущественных и неимущественных правоотношениях.
- •14. Основные подходы к понятию ответственности в юридической науке.
- •15. Основные тенденции развития права.
- •16. Ответственность государства перед гражданами. Конституционная ответственность.
- •17. Теории происхождения права: история и современное состояние
- •18. Ретроспективаная и юридическая ответственность
- •19. Перспективы формирования новых отраслей права
- •20. Судебная практика и судебное право
- •21. Право и политика: проблемы соотношения
- •22. Категория «интерес» в юридической науке
- •23. Основы и формы взаимодействия права и морали
- •24. Понятие и сущность прав человека. Становление и развитие идеи прав человека
- •25. Право и свобода. Право и справедливость
- •26. Акты органов мсу в системе нпа
- •27. Проблемы соотношения права и экономики
- •28. Проблемы повышения значимости судебной власти и обеспечения независимости правосудия
- •29. Ценность права. Правовая аксиология.
- •30. Нормативные и теоретические основы действия нормативно правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
- •31. Долг и ответственность.
- •32. Локальное правотворчество.
- •33. Свобода и ответственность.
- •34. Особенности правотворчества в рф.
- •35. Основные концепции сущности и социального назначения права. Развитие правопонимания в отечественной юридической науки, его современное состояние.
- •36. Политические права и обязанности человека.
- •37. Правовые интересы и правовые дозволения в юридической реальности.
- •38. Проблемы выделения комплексных отраслей.
- •39. Особенности правотворчества в различных правовых системах.
- •40. Система прав человека.
- •41. Основные научные подходы к понятию объекта правоотношений
- •42. Концепция поколений прав человека: исторические версии и современность
- •43. Учение о системе российского права и его развитие в современной науке
- •44. Юридические аспекты социальных притязаний и законных интересов
- •45. Место системы права в правовой системе общества.
- •46. Правовая культура и правосознание.
- •47. Правоотношения в публичном и частном праве.
- •48. Акты Конституционного Суда рф, их место в системе правовых актов.
- •49. Регулятивные и охранительные правоотношения
- •50. Современная юридическая трактовка разъяснений Пленума вс рф, правовых позиций иных судебных инстанций (органов)
- •51. Социальные обычаи, обычное право и правовые обычаи
- •52. Правовые режимы
- •По соотношению правовых стимулов и ограничений
- •53. Проблемы соотношения нормативно-правовых актов.
- •Определение степени зависимости подзаконного нормативного правового акта от закона.
- •Определение оснований издания и рамок принятия соотносимых актов.
- •Определением предметной сферы регулирования общественных отношений законом и подзаконным нормативным правовым актом.
- •54. Правовые иммунитеты
49. Регулятивные и охранительные правоотношения
Из лекции:
-Регулятивные регулируют правовое отношение субъектов - имущественные, гражданские, брачные.
регулятивно-статическое – воздерживаться от посягательства на определенные общественные отношения,
регулятивно-динамическое – совершать определенные активные действия
-Охранительные возникают вследствие неправомерного поведения субъектов как реакция общества и государства.
Из теории:
По мнению С.С. Алексеева, критериями классификации правоотношений на регулятивные и охранительные являются функции, реализуемые правоотношениями, а также нормы, на основе которых правоотношения возникают.
Главным отличительным признаком охранительных правоотношений является основание их возникновения – правонарушение.
Мнения, высказанные в отечественной литературе по поводу разграничения регулятивных и охранительных гражданских правоотношений, могут быть сведены к трем позициям:
полного отрицания идеи существования охранительных правоотношений (М.А. Гурвич, М.М. Агарков, С.Н. Братусь).
С одной стороны, они считали ошибочным разделение норм права на регулятивные и охранительные, так как такое разделение «по существу ведет к отрицанию нормативности и связанной с ней принудительности так называемых регулятивных правовых норм и институтов», а с другой – полагали, что «право на защиту нарушенного кем-либо субъективного права является правомочием, входящим в содержание этого права».
Правонарушение, по их мнению, не влечет возникновения нового правоотношений, а является лишь основанием для применения санкции трехэлементной правовой нормы и осуществления одного из правомочий субъективного права
признания охранительных правоотношений стадией динамики регулятивных правоотношений (В.Ф. Попондопуло)
Отправляясь от положения о том, что правоотношения находятся в постоянном движении, динамике, развитии, он приходит к выводу: «Динамика правоотношения… может соответствовать, а может не соответствовать требованиям закрепляющей его нормы права. В зависимости от этого… следует различать нормальную и аномальную стадию динамики конкретного гражданского правоотношения. Аномальная стадия динамики гражданских правоотношений всегда выражается в виде правоохранительного, как правило, обязательственного правоотношения, которое является формой реализации всех возможных последствий гражданского правонарушения». Что же касается вопроса об основании возникновения аномальной динамики, то он решается ученым следующим образом: «…Аномальная стадия динамики существующего гражданского правоотношения может иметь место лишь при таком изменении его содержания, которое характеризуется как нарушение составляющих его прав и обязанностей»
Т.Е. правонарушение не влечет возникновения нового правоотношения, а защита прав и законных интересов участников осуществляется в рамках прежнего (нарушенного) правоотношения
квалификации охранительных правоотношений как самостоятельного вида правоотношений
50. Современная юридическая трактовка разъяснений Пленума вс рф, правовых позиций иных судебных инстанций (органов)
Разъяснения Пленума ВС РФ играют существенную роль в преодолении пробелов в правовом регулировании, противоречий и коллизий, существующих в действующем законодательстве, выступают важнейшим средством обеспечения единства судебной практики.
Эти разъяснения в настоящее время рассматриваются судьями как фактически обязательные.
В практике Верховного Суда РФ имеются случаи обращения граждан с заявлениями об обжаловании отдельных положений постановления Пленума Верховного Суда РФ с использованием процедуры оспаривания нормативных правовых актов. Верховный Суд РФ в данном случае занял однозначную позицию, согласно которой такие заявления не подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, поскольку разъяснения Пленума не являются нормативными правовыми актами, а возможность и порядок обжалования разъяснений Пленума Верховного Суда РФ законом не определены.
Такая позиция вполне обоснована, поскольку постановления Пленума Верховного Суда РФ, как и другие акты высших судебных органов, содержащие разъяснения судебной практики, не относятся ни к нормативным правовым актам, ни к актам правоприменения. Они не могут быть оспорены в форме прямого судебного контроля ни в рамках специальной процедуры оспаривания нормативных актов (гл. 24 ГПК РФ, гл. 23 АПК РФ) , ни в рамках общей (исковой) процедуры гражданского (арбитражного) судопроизводства.
Разъяснения высших судебных органов (в том числе и Пленума ВС РФ) имеют существенное регулирующее значение как для судебной, так и для иной правоприменительной практики, независимо от того, признаются ли они источником права или выступают в качестве актов судебного толкования.
В настоящее время лишь в отношении постановлений пленумов Верховного Суда РФ имеются указания федерального закона об обязательности для судов, содержащихся в них разъяснений (п. 6 ст. 58 Закона РСФСР "О судоустройстве РСФСР". Однако ни в законодательстве о судоустройстве, ни в процессуальном законодательстве не раскрывается содержание такой обязательности.
Нормативное толкование Пленумов Верховного суда, являясь действенными правовыми регуляторами общественных отношений, все-таки обладают признаками обязательности. Так, решение судей, игнорирующих сформулированное Пленумом правило, может быть отменено вышестоящим судом, и в итоге дело должно рассматриваться в соответствии с указанием высшей судебной инстанции. На обязательный характер постановлений пленумов постоянно обращают внимание, как высшие судебные органы, так и органы исполнительной власти.
Так, например, толкование текста ст. 126 Конституции РФ дает основание для вывода о том, что дача Верховным Судом РФ разъяснений по вопросам судебной практики является таким же равноценным его полномочием, как и другие полномочия.
Роль и значение разъяснений постановлений Пленума Верховного Суда РФ для судебной и, в целом, правоприменительной практики можно проиллюстрировать на примере постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 года № 6 «О выполнении судами постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 3 «О практике судебной проверки законности и обоснованности ареста или продления срока содержания под стражей» (в ред. постановления Пленума от 25 октября 1996г. № 10).
В нем разъяснено, что в соответствии со ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах, вступившего в силу 23 марта 1976 года (нормы которого в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ являются составной частью правовой системы Российской Федерации и имеют верховенство над ее внутренним законодательством), каждому, кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под стражей, принадлежит право на разбирательство его дела в суде, чтобы этот суд мог безотлагательно вынести постановление относительно законности его задержания и распорядиться о его освобождении, если задержание незаконно.
Как видно из приведенного разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, его цель - не только обратить внимание судов на необходимость правильного толкования законов, но и обязать разрешать дела в точном соответствии с действующим федеральным законодательством, общепризнанными принципами и нормами международного права.
В этой связи хочу подчеркнуть, что содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ разъяснения по вопросам судебной практики обязательны для судов, поскольку такие разъяснения, основанные на требованиях закона, способствуют правильному толкованию и единообразному применению закона на всей территории Российской Федерации и помогают избежать судебных ошибок.
Если же исходить из того, что разъяснения Пленума обязательными для судов не являются, то возникает сомнение: а была ли необходимость закреплять на конституционном уровне положение о даче Верховным Судом РФ разъяснений по вопросам судебной практики? И к чему такие разъяснения, если их можно игнорировать?
В постановлениях Пленума Верховного Суда РФ разъяснения по вопросам применения законодательства, основанные на требованиях закона и обобщенных данных судебной практики в масштабах страны, представляют собой своеобразную форму судебного прецедента. Они являются ориентиром, подлежащим обязательному учету в целях вынесения законных, обоснованных и справедливых приговоров, решений, определений и постановлений.
Данные факты позволяют сделать вывод: нормативные акты, обладающие высшей юридической силой (конституция, законы), могут быть конкретизированы нормами, содержащимися в актах, обладающих меньшей юридической силой, и, по сути, являющимися актами, разъясняющими и развивающими положения конкретизируемых актов. В этом смысле постановления пленума ВС по юридической силе весьма сходны с подзаконными актами.
Даже существование на практике судебного прецедента, означает то, что постановления высших судебных инстанций являются источником права.
И в заключение можно процитировать слова ученого юриста-практика В. Жуйкова, также сторонника судебной практики как источника права, «...что недостатки и пробелы в праве были и всегда будут, как бы законодатель не хотел, или не умел принимать необходимые законы. Ведь предусмотреть все отношения, требующие законодательного регулирования, просто невозможно. Особенно ярко это проявляется в период кардинального обновления законодательного массива и в ситуациях, когда роль судебной практики в целом и как источника права, в частности, значительно повышается. Суд, выполняя свои обязанности, устраняет недостатки, пробелы и противоречия в законодательстве. В то же время суд просто вынужден создавать право, иначе его деятельность будет не просто неэффективной, а приведет к результатам, которых общество от него совсем не ждет. Суд не будет защищать права, а, наоборот, будет способствовать нарушению этих прав»
В соответствии с п.3 ст. 391.9 ГПК РФ, ст.308.3 АПК РФ и ст.341 КАС РФ об основаниях для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора – судебные постановления подлежат отмене или изменению, если при рассмотрении дела в порядке надзора Президиум Верховного Суда Российской Федерации установит, что соответствующее обжалуемое судебное постановление нарушает единообразие в толковании и применении судами норм права