Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Все УП.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
221.58 Кб
Скачать
  1. Понятие, предмет, метод, задачи и система уголовного права. Соотношение с другими отраслями права. Наука уголовного права.

Уголовное право — это отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с совершением преступных деяний, назначением наказания и применением иных мер уголовно-правового характера, устанавливающая основания привлечения к уголовной ответственности, либо освобождения от уголовной ответственности и наказания.Предмет УП – это то, что изучает дисциплина. УП изучает: уголовный закон, преступления, наказания.(из лекции) Предмет УП- это общественный отношения возникающие в связи с совершением преступления между лицом совершившим преступление с одной стороны, а с другой стороны государством в лице уполномоченных на то органов, следствием, прокуратурой, дознанием, судом.(интернет) Метод – способ воздействия на общественные отношения с помощью норм права. Метод – процесс установления и осуществления особого рода запретов, находящих свое выражение в санкции статей (норм) уголовного права и устанавливающих определенную модель поведения участников общественных отношений. Уголовно-правовое принуждение (метод уголовных репрессий) Применяется к лицам, совершившим преступные деяния, и выражается в ограничении их прав или ином лишении принадлежащих им благ. Уголовно-правовое поощрение (антирепрессивный метод) Применяется к лицам, совершившим преступление и стремящимся искупить свою вину перед обществом, либо к лицам, причиняющим вред при наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния. Выражается в стимулировании лица к совершению определённых действий путём освобождения его от обременений, связанных с уголовно-правовым принуждением.

Задачи определены в ч.1ст.2 УК «Задачами настоящего кодекса являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя РФ от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений. » Функции УП: Охранительная функция. Является основной для уголовного права и выражается в защите нормального уклада общественной жизни от нарушения путем установления преступности конкретных деяний, применения уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера за их совершение.

Предупредительная (профилактическая) функция. Выражается в создании препятствий для совершения преступлений путём установления уголовно-правового запрета, в поощрении законопослушных граждан к активному противодействию преступным деяниям, а преступников — к отказу от доведения начатых преступлений до конца, к восстановлению нарушенных их поступком благ и интересов. Выделяют общую превенцию (предупреждение совершения преступлений любыми лицами) и специальную превенцию (предупреждение повторного совершения преступлений лицами, которые ранее уже совершили преступление).

Воспитательная функция. Выражается в формировании у граждан уважения к охраняемым уголовным правом общественным отношениям, интересам и благам, нетерпимого отношения к правонарушениям.

Система УП РФ. Система - это определенный порядок размещения чего-либо целого. (из лекции) Уголовное законодательство РФ состоит из УК РФ. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в кодекс. УК РФ состоит из: 1.Общей и Особенной частей 2.Части включают в себя разделы.(по 6 разделов в каждой части) 3.Разделы наполнены главами.(всего 34 главы, в общей:15 в особенной:19) 4.Главы состоят из статей.(всего 360 статей) В общей части содержатся нормы, определяющие содержание основных понятий уголовного права («преступление», «наказание» и т. д.), общие для всех преступлений основания уголовной ответственности, перечень и содержание видов наказания, иных мер уголовно- правового характера и т. д. Нормы особенной части закрепляют признаки, присущие конкретным видам преступлений. Нормы общей и особенной частей уголовного права применяются, как правило, совместно. Содержащиеся в особенной части признаки конкретных преступлений дополняются имеющимися в общей части признаками, едиными для всех преступлений. Соотношение уголовного права с другими отраслями права: Наиболее тесно связано с уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным правом. Объединяет: задача борьбы с преступностью, нормы применяются на одном основании – совершение преступления. В УПП – предмет регулирования – отношения между государством и гражданином в связи с совершением преступления. В УИП – отношения, возникающие в связи с вступлением в законную силу приговора суда. В определённой степени УП связано с АП. Где предметом регулирования является отношения, возникающие с совершением административного правонарушения. Уголовное право взаимодействует с другими отраслями российского права и, в частности, с конституционным правом. Такая связь обусловлена в первую очередь тем, что юридической ос­новой действующего уголовного законодательства является Конституция РФ. Многие положения, которые закреплены в Конституции, на­шли свое более полное развитие и конкретизацию именно в статьях УК РФ. Ряд вопросов связан с международным правомОтличие УП от других отраслей права:

  • УП охраняет существующие в обществе отношения, которые в подавляющем большинстве регулируются конституционным, гражданским, трудовым, административным, финансовым и др. отраслями права;

  • нормы УП содержат в основном только предписания и запреты и не относятся к категории регулятивных (управомачивающих) норм (кроме гл.8 "Обстоятельства исключающие преступность деяния" - необходимая оборона, крайняя необходимость и т.д.), в отличие от норм др. отраслей права, которые в большинстве содержат в себе дозволения, предписания и запреты.

Наука уголовного права. (из лекции) Наука УП – совокупность идей взглядов, убеждений, обеспечивающих толкование уголовного закона и правильность его применения. Наука представляется научными статьями, монографиями, учебниками и др. Наука основывается на уголовном законе, осуществляет его изучение, связь и взаимозависимость с другими отраслями права, показывает другие пути, перспективы развития и совершенствования уголовных норм, а также сообразность их дальнейшего использования.

  1. Принципы уголовного права.

Принципы уголовного права — это основополагающие идеи и основные исходные положения, закрепленные в уголовном законодательстве и обязательные для правоприменительных органов в процессе осуществления ими своей деятельности по борьбе с преступностью.

Принцип законности, означает применение уголовной ответственности исключительно на основании УК и в точном соответствии с ним. Недопустимым признается привлечение к уголовной ответственности и осуждение за действия, не предусмотренные УК как преступления. Назначаемое судом наказание также должно быть предусмотрено УК.

Принцип равенства граждан перед законом означает, что лица, совершившие преступление, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а так же других обстоятельств.

Принцип вины, сформулированный в ст. 5 УК, означает, что лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. Объективное вменение, т. е. уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.

Принцип справедливости означает, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, т. е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам совершения и личности виновного. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. Принцип справедливости в теории уголовного права чаще всего сводится к назначению наказания. Справедливым может быть признано только такое наказание вид и размер которого соответствует характеру и степени общественной опасности, иными словами, тяжести преступления, всем объективным обстоятельствам конкретного случая, личности виновного.

Принцип гуманизма во-первых, обеспечивает безопасности членов общества от преступных посягательств и, во-вторых, гарантирует обеспечение предусмотренных законом прав человека лицу, совершившему преступление. Прежде всего, гуманизм раскрывается как всесторонняя охрана личности, ее жизни, здоровья, прав и законных интересов от преступных посягательств.

  1. Понятие, основные черты и значение уголовного закона. Структура УК РФ. Уголовно-правовая норма и ее структура.

Уголовный закон – это федеральный нормативный акт, принятый органом законодательной власти России и устанавливающий основания и принципы УО, определяющий, какие общественно опасные деяния признаются преступлениями, какие наказания предусмотрены за их совершение, в каких случаях возможно освобождение от УО и наказания.

Основные черты УЗ:

  • единственный источник уголовного законодательства РФ (ч1ст1), которым выступает УК РФ и обладает высшей юр. силой, т.к. ни один НПА не должен противоречить УК;

  • федеральный НПА, принятый высшим представительным органом гос. власти РФ – Государственной Думой, который представляет собой единый кодифицированный нормативный акт, действующий на всей территории РФ;

  • форма выражения уголовно-правовых норм, т.е. носит нормативный характер (т.о. уголовный закон и уголовно-правовые нормы соотносятся как форма и содержание);

  • определяет, какие опасные для личности, общества или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений;

  • обеспечивает охрану общественных отношений и способствует предупреждению преступлений;

  • исторически изменчивая и социально обусловленная категория, т.к. зависит от условий жизни общества, его интересов и потребностей, влияния экономических, политических, социальных, духовных факторов по мере развития общества.

Значение УЗ- УЗ призван не только охранять общественные отношения, но и регулировать их.

С одной стороны, УЗ под страхом наказания запрещает совершение преступлений, с другой стороны, УЗ обязывает государство в лице соответствующих органов устанавливать в содеянном признаки конкретного преступления, привлекать виновных к ответственности, назначать справедливое наказание, при наличии законных оснований освобождать от ответственности и наказания.

Классификация источников УЗ:

  1. Общепризнанные принципы, т.е. основополагающие императивные нормы международного прва, применяемые и признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо (ч. 2 ст. 1 УК);

  2. Международные договоры РФ (в т.ч. заключенные СССР, действующие международные договоры);

  3. Конституция РФ (ч. 2 ст. 1 УК);

  4. Уголовный кодекс РФ;

  5. Разъяснения пленума ВС РФ по вопросам судебной практики.

Уголовным законом является УК РФ: принят ГД ФС РФ 24.05.1996г., одобрен СФ ФС РФ 05.06.1996г., подписан Президентом РФ 13.06.1996г., вступил в силу с 01.01.1997г.

Понятие УК- это кодифицированный акт, представляющий систему взаимосвязанных между собой уголовно-правовых норм и институтов, расположенных в определенной последовательности в зависимости от их сущности, содержания и характера; отличается внутренним единством и взаимосвязью составляющих ее элементов, а также изменчивостью в зависимости от политических, экономических, социальных и духовных факторов.

Структура УК РФ: сост. из 2 частей - Общей и Особенной, которые в свою очередь, объединяют разделы и главы, а последние - статьи, содержащие уголовно-правовые нормы.

Структура норм Общей части УК: в норме не выделяются элементы (гипотеза, диспозиция, санкция).

Виды норм Общей части УК по содержанию и целям:

нормы-определения (определение преступления (ст.14), наказания (ст.43));

нормы-принципы (принцип законности, равенства граждан перед законом, вины, справедливости, гуманизма (ст.3-7));

нормы-декларации (декларирование обстоятельств, исключающих преступность деяния (гл.8));

нормы-правила (установление видов наказания (ст.44), правил условного осуждения (ст.73));

обязывающие нормы (обязанность правоприменителя назначать наказание за неоконченное преступление, учитывая обстоятельства недоведения его до конца (ст.66));

управомачивающие нормы (право на освобождение от уг. отв-ти в связи с деятельным раскаянием (ст.75), примирением с потерпевшим (ст.76)).

  1. Действие уголовного закона во времени.

Согласно ст.9 УК преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения преступления. Действующим является уголовный закон, вступивший в силу в установленном порядке, если не истёк срок его действия либо он не отменён и не изменён другим законом.

Порядок вступления в силу закона определяется Указом Президента РФ от 5 апреля 1994 г. №662 «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных законов» и Федеральным законом от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания».

Федеральные законы подлежат опубликованию в течение 7 дней после дня их подписания Президентом РФ.

По общему правилу закон вступает в силу одновременно на всей территории РФ по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Однако самим законом или специальным актом палаты Федерального Собрания может быть установлен и иной порядок введения закона в действие. В этом случае дата вступления в силу указывается в тексте закона или в специальном постановлении Государственной Думы.

Уголовный закон утрачивает силу, прекращает действие в результате:

•его отмены;

•замены другим законом;

•истечения срока, указанного в самом законе;

•изменения условий и обстоятельств, обусловивших принятие данного закона.

Конституционным Судом РФ закон может быть признан неконституционным. Акт или его отдельные положения в этом случае утрачивают силу. Приговоры судов, основанные на законах, признанные неконституционными, не подлежат исполнению и должны быть пересмотрены в установленном порядке.

Отмена или замена уголовного закона новым уголовно-правовым актом означает, что его уже нельзя применять. Однако если новый закон влечёт усиление ответственности, то по всем правоотношениям, возникшим до его издания, применяется старый, отменённый закон. Тем самым реализуется принцип, согласно которому преступность и наказуемость деяния определяются законом, действовавшим во время его совершения. Такое свойство закона называется ультраакивностью.

Определение времени совершения преступления зависит от его характера, специфики. Временем совершения преступления признаётся время осуществления общественно опасного деяния независимо от времени наступления последствий. Ответственность за длящееся преступление наступает по уголовно-правовой норме, действовавшей в момент совершения первоначального акта данного посягательства, а за продолжаемое - по уголовно-правовой норме, действовавшей в момент пресечения преступного акта или в момент выполнения последнего из них самим виновным.

При совершении преступления в соучастии оно считается оконченным с момента выполнения исполнителем его объективной стороны. Если преступление складывается из двух действий, в совокупности образующих объективную сторону посягательства, то содеянное оценивается по тому закону, который действовал в момент совершения последнего из них.

Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, т.е. распространяется на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в силу, в т.ч. на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет (ст.10 УК).

Под обратной силой уголовного закона следует понимать распространение его действия на деяния, совершённые до вступления закона силу. Это свойство закона характеризует его ретроактивность.

Уголовному закону придаётся обратная сила в случае: а) устранения преступности деяния; б) смягчения наказания; в) иным образом улучшения положения лица, совершившего преступление.

Преступность деяния устраняется различными путями: исключением его из числа уголовно наказуемых; внесением изменений в Общую часть УК; введением дополнительных условий уголовно ответственности и т.п.

Смягчается наказание внесением изменений как в Общую, так и в Особенную части УК. Это достигается в результате: снижения минимального и максимального размера наказания; уменьшения размера удержания из заработка при исправительных работах; замены в санкции вида наказания на более мягкий; исключения из санкции с альтернативно указанными видами наказания наиболее строгого вида наказания либо дополнительного наказания, введения в неё мягкого вида дополнительного наказания и т.д.

В случае придания уголовному закону обратной силы его действие распространяется как на лиц, совершивших соответствующее деяние до вступления такого закона в силу, так и на лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. На лиц, в отношении которых судимость погашена или снята в установленном законом порядке, положения об обратной силе закона не распространяются. Если новый уголовный закон смягчает наказание, которое отбывается лицом, назначенное судом наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом (ч.2 ст.10 УК).

  1. Действие уголовного закона в пространстве.

Действие уголовного закона в пространстве есть реаль­ное его применение органами правосудия на конкретной го­сударственной территории. Действие закона в пространстве определяется следующими принципами: территориальным, гражданства, покровительственным, реальным и универсальным.

Территориальный прин­цип (основополагающий) заключается в приме­нении уголовного закона места совершения преступления. Территориальная юрисдикцияозначает, что любое лицо, совершившее преступление на территории Российской Фе­дерации, независимо от его государственно-правового ста­туса должно нести уголовную ответственность по УК РФ. К данным лицам относятся граждане Российской Федерации, иностранцы и лица без гражданства.

В соответствии с международ­ным правом под государственной территорией понимается часть земного шара, которая принадлежит определенному государству и в пределах которой оно осуществляет свое территориальное верховенство.

Под территорией понимаются находящиеся в пределах ее государственных границ сухопутная и водная территории, воздушное пространство, недра, континентальный шельф и исключительная экономическая зона Российской Федерации1. При этом водная территория прибрежных вод России шириной в 12 морских миль также является территорией Российского государства. К ней относится и континентальный шельф, то есть поверхность и недра морского дна за территориальными водами до глубины 200 метров и глубже, на которой возможна разработка естественных природных богатств.

Юрисдикция российского уголовного закона распространяется также на деяния, совершенные на гражданских судах в открытом море, его воздушном пространстве и на военных объектах и средствах передвижения, где бы они ни находились. На первое место выступает «принцип земли», как его имено­вали ранее, или принцип места совершения преступления. Однако нет правил без исключений.

Исключение из территориального принципа действия уголовного закона в пространстве составляет принцип экстеррито­риальности. Его содержание раскрыто в ч. 4 ст. 11 УК: «Вопрос об уго­ловной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользу­ются иммунитетом, в случае совершения этими лицами пре­ступления на территории Российской Федерации разреша­ется в соответствии с нормами международного права».

Перечень лиц, пользующихся дипломатическим имму­нитетом от уголовной юрисдикции, закреплен международ­но-правовыми актами. К числу таковых, в част­ности, относятся: главы дипломатических миссий (послы, поверенные в делах, временные поверенные в делах), дип­ломатические агенты, посланники, советники, первые, вто­рые и третьи секретари, атташе, торговые представители), консульские должностные лица и т. д. Дипломатический иммунитет, в том числе личная неприкосновенность, распро­страняется и на членов их семей. Административно-техни­ческий персонал дипломатических представительств прак­тически обладает теми же привилегиями и иммунитетом, с той лишь разницей, что это распространяется лишь на пре­ступления, совершенные в связи с исполнением служебных обязанностей.

Дипломатический иммунитет от уголовной юрисдикции государства места пребывания означает, что лица, которые пользуются таким иммунитетом, не подлежат уголовной от­ветственности по законам данного государства. Обычно они объявляются персонами нон грата (нежелательными лица­ми) и высылаются за пределы страны пребывания. Однако дипломат, совершивший преступление на территории Рос­сии, может отвечать по уголовным законам того государства, которое он представлял. Кроме того, согласно ст. 32 Венской конвенции о дипломатических сношениях, аккредитующее государство вправе отказаться от подобного иммунитета. В этом случае указанные лица могут быть привлечены к уго­ловной ответственности по законам страны пребывания (места совершения преступления).

На­ряду с территориальным выделяется принцип гражданства. В русском уголовном праве он именовался принципом личного подчи­нения, суть которого состояла в том, что на какой бы терри­тории человек ни совершил преступление, он должен отве­чать за него по законам своей страны. В действующем уго­ловном законодательстве принцип гражданства закреплен в ч. 1 ст. 12 УК.

Гражданство – это устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их взаим­ных прав, обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении достоинства личности, основных прав и свобод человека. Российское гражданство регулируется Законом РФ «О гражданстве Российской Федерации» от 19 апреля 2002 года1. Согласно ст. 5 этого Закона гражданами России яв­ляются лица, имеющие гражданство Российской Федерации на день вступления в силу Федерального закона «О гражданстве РФ», либо они приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с этим Законом.

Граждане России могут быть привлечены к уголовной ответственности по ее уголовным законам прежде всего на основании территориального принципа (если они совершили преступление на территории России) и на основании прин­ципа гражданства (если они совершили преступление за пределами территории России).

Двойное гражданство (бипатриды) – наличие у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства.

Согласно ст. 6 Закона «О гражданстве РФ» гражданину России может быть разре­шено по его ходатайству одновременное гражданство дру­гого государства, с которым имеется соответствующий договор. Гражданин Российской Федерации, имеющий также иное гражданство, рассматривается Российской Федерацией только как гражданин Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным законом. Приобретение гражданином Российской Федерации иного гражданства не влечет за собой прекращения гражданства Российской Федерации.

Двойное гражданство порождает серьезные трудности при разрешении правовых коллизий. В международном праве в таких случаях используется принцип «эффективного гражданства», когда применяется закон того государства, на территории которого бипатрид и его семья постоянно проживают, имеют работу, жилье, иму­щество, пользуются всеми политическими и гражданскими правами.

Лица без гражданства (апатриды)  лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации и не имеющие доказательства наличия гражданства иностранного государства. С позиций действия уголовного закона по кругу лиц все апатриды подразделяются на две катего­рии: постоянно проживающие на территории Российской Федерации; не проживающие постоянно на ее территории.

В первую категорию входят лица, проживающие в Рос­сийской Федерации в общей сложности не менее 183 дней в календарном году. По своему правовому статусу они почти приравниваются к гражданам Российской Федерации, во всяком случае, это в полной мере касается уголовно-право­вой юрисдикции. Они подпадают под действие УК РФ на основе территориального принципа (совершение преступле­ния на территории России) и принципа гражданства (в слу­чае совершения преступления за пределами границ РФ).

Принцип гражданства применяется только в том случае, если по каким-либо причинам не применяется принцип территории, то есть лицо не было привлечено к уго­ловной ответственности в том государстве, где оно соверши­ло преступление.

Реально необходимость применения принципа граждан­ства возникает в следующих случаях:

- преступление совершено гражданином Российской Федерации или лицом без гражданства, постоянно проживающим в Российской Федерации;

- преступление совершено вне пределов Российской Федерации;

- совершенное ими деяние признается преступным как по закону России, так и по законам государства, на территории которого оно было совершено;

- эти лица не были осуждены законом иностранного государства, на территории которого было совершено преступление;

- при осуждении указанных лиц наказание не может превышать верхнего предела санкции, предусмотренной законом иностранного государства, на территории которого было совершено преступление;

- в момент его обнаружения органами иностранного государства либо в мо­мент установления виновного тот уже находится на терри­тории Российской Федерации;

- лицо совершило преступление за границей, но было вы­дано Российской Федерации по ее требованию.

Покровительственный принцип, или специальный режим1 (ранее неиз­вестный законодательству России), означает, что на определенные категории иностранцев не распространяется действие уголовных законов места их пре­бывания, и за совершенные ими преступления они отвечают по законам государства, гражданами которого являются. Часть 2 ст. 12 УК распространяет действие этого принципа на военнослужащих Российской Федерации, дислоцирующих­ся за ее пределами, которые за преступления, совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность по УК России, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Как правило, международными договорами устанавливается следующий порядок:

- за преступления должностные и против порядка несения воин­ской службы военнослужащие, находящиеся за границей, несут от­ветственность по законодательству своей страны;

- за преступления, совершенные вне территории расположения воинской части и носящие общеуголовный характер (убийство, из­насилование, кража, грабеж, торговля наркотиками и т. д.), военнослу­жащие несут ответственность по законодательству страны пребывания.

Реальный принцип действия уголовного закона в про­странстве заключается в том, что государство распростра­няет действие своего уголовного закона на преступления, со­вершенные иностранными гражданами и за его пределами, если они посягают на интересы данного государства. Реаль­ный принцип был известен российскому уголовному праву, однако послереволюционное законодательство от него отка­залось. УК РФ 1996 г. восстановил действие реального прин­ципа: (ч. 3 ст. 12 УК).

Иностранными гражданами признаются лица, не имею­щие гражданства России, но обладающие гражданством (подданством) другого государства. Действие уголовного законодательства России может распространяться на иностранных граждан в случае совершения ими преступления на территории Рос­сийской Федерации (территориальный принцип), а также в случае совершения ими за пределами территории России преступления, направленного против интересов Российской Федерации (реальный принцип), либо международного преступления или преступления международного характе­ра, в отношении которых Российская Федерация по между­народным договорам приняла на себя обязательства по универсальной уголовной юрисдикции (универсальный прин­цип).

Для иностранных граждан, обладающих дипломатичес­ким иммунитетом, УК РФ предусматривает исключение из действия территориального принципа.

Лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, по своему правовому ста­тусу приравниваются к иностранным гражданам и могут не­сти уголовную ответственность по УК РФ на основании трех принципов действия уголовного закона в пространстве: тер­риториального, универсального, реального.

Реальный принцип действует в следующих случаях:

- лицо является иностранцем либо апатридом, не прожи­вающим постоянно в России;

- преступление совершено за пределами Российской Фе­дерации;

- преступление направлено непосредственно против интересов России;

- лицо не привлекалось к ответственности по законам места совершения преступления;

- лицо в силу любых причин оказалось на территории России.

Универсальный принцип действия уголовного закона в пространстве (ч. 3 ст. 12 УК) вытекает из международно-правовых обяза­тельств Российской Федерации в области борьбы с преступ­ностью. Его суть заключается в том, что за определенные преступления международными договорами устанав­ливается универсальная юрисдикция независимо от места его совершения и гражданства преступника.

Универсальный принцип действует в следующих случаях:

- лицо является иностранцем либо апатридом, не прожи­вающим постоянно в России;

- преступление совершено за пределами Российской Фе­дерации;

- преступление не направлено против интересов России;

- преступление является международным или носит меж­дународный характер;

- лицо не привлекалось к ответственности по законам места совершения преступления;

- лицо в силу любых причин оказалось на территории России.

Этот принцип является исключением как из общего тер­риториального принципа действия уголовного закона в пространстве, так и из принципа гражданства. Применение универсального принципа связано, прежде всего, с необходи­мостью борьбы с международными преступлениями и некото­рыми преступлениями международного характера, пресечение которых является обязанностью участвующих в соответствую­щих конвенциях государств, и уголовная ответственность за которые не ограничивается ни территорией, ни гражданством.

6. Понятие, виды и значение толкования уголовного закона.

Толкование уголовного закона - это уяснение содержания закона в целях применения его в точном соответствии с волей законодателя.

Толкование уголовного закона можно подразделить на следующие виды:

- по субъекту;

- по объему;

- по способу.

1. По субъекту, различается легальное, судебное, научное (доктринальное) толкование.

Легальным называют толкование, производимое органами государственной власти, т.е. разъяснение закона осуществляется тем органом, которым он принят. В соответствии с Конституцией РФ таким органом является Государственная Дума. Следовательно, она правомочна осу­ществлять легальное толкование закона. Такое толкование равнознач­но принятию нового закона, какую имеет толкуемый закон. Такое толкование обязательно для всех органов, учреждений, организаций и граждан.

Судебным (казуальным) именуется толкование, даваемое судом при применении нормы закона по конкретному уголовному делу. Такое толкование обязательно только по данному уголовному делу. Разновидностью такого толкования закона, даваемого в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ может служить постановление Пленума Верхов­ного Суда № 1 от 17 января 1997 года «О практике применения судами законодательства об ответственности за бандитизм», в котором Пле­нум разъяснил нижестоящим судам порядок применения ст. 209 УК РФ, раскрыл понятие и признаки банды, а также дал ряд других разъяснений для правильного применения в судебно-следственной практике дан­ной нормы1.

Такие разъяснения Пленума Верховного Суда обязательны для всех судов РФ, а также прокуроров, следственных подразделений и других органов, зани-мающихся расследованием уголовных дел.

Научным (или доктринальным) называется толкование, даваемое научными учреждениями, учеными-юристами, практическими работни­ками правоохрани-тельных органов, имеющими определённый опыт работы по специальности. Такое толкование отражается в учебниках, ком­ментариях, научных статьях, монографиях. Научное толкование не имеет обязательной силы, однако играет значительную роль в формировании уголовного законодательства, а также для правильного применения за­кона.

2. По объему толкования можно выделить три видабуквальное, ограни-чительное и распространительное (или расширительное).

Буквальное толкование - это разъяснение закона в точном соот­ветствии с его текстом, предполагающее совпадение содержания и смыс­ла нормы закона с её словесным выражением.

Ограничительное толкование - дает основание применять закон к более узкому кругу случаев, чем это вытекает из буквального текста закона.

Распространительное (расширительное) толкование - это, когда разъясняется закон шире и позволяет применить его к большему числу случаев, чем это вытекает из буквального его текста.

3. По приемам различаются: грамматическое (филологическое), система-тическое и историческое толкование уголовного закона.

Грамматическое (филологическое) толкование закона предполага­ет разъяснение его текста с помощью правил грамматики, синтаксиса, этимологии, значения и смысла отдельных терминов, слов, понятий, употребляемых в норме закона. Данный вид часто применяется при разъяснении терминов и понятий, употребляемых в уголовном законе. Например, Пленум Верховного Суда РФ в своём постановлении № 14 от 5 ноября 1998 года «О практике применения судами законодатель­ства об ответственности за экологические правонарушения» разъяснил, что следует понимать под незаконной порубкой. Под иными тяжкими последствиями, а также дал иное толкование понятий и терминов, при­меняемых в экологических преступлениях.

Систематическое толкование состоит в уяснении содержания за­кона путем сопоставления его с другими законами, определения его ме­ста в системе действующего уголовного права, отграничения от других близких по содержанию законов.

Историческое толкование - это уяснение социально-экономичес­кой и политической обстановки в стране, обстоятельств и причин, обус­ловивших принятие данного уголовного закона.

  1. Классификация преступлений и ее уголовно-правовое значение.

Законодательная классификация преступлений - в зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, предусмотренные УК, подразделяются на преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления (ч.1 ст.15).

преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы

(побои (ст.116));

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 5 лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание превышает 3 года лишения свободы;

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы. (терроризм (ст.205));

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния. За совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет и более строгое наказание (убийство (ст.105)).

Уголовно-правовое значение. классификации преступлений – она обязывает законодателя учитывать категоризацию преступлений при конструировании уголовно-правовых норм.

Данная классификация является естественной, т.е. основанной на существенном признаке, определяемом природой преступления, а именно – его общественной опасностью. Внешним показателем этой опасности принято считать санкцию. Размер наказания, предусмотренный в санкции статьи УК, в сжатой форме отражает степень ООД (общественно опасное деяние) и позволяет сравнить степень ООД различных преступлений. В то же время размер наказания всегда четко определен в санкции статьи УК, и данное обстоятельство не оставляет возможности для судейского усмотрения при отнесении преступления к той или иной категории.

Дополнительным показателем, способствующим более точной классификации преступлений, является форма вины: прест. небольш. и сред. тяжести могут быть как умышл., так и неосторожн. деяния; тяжк. и сособо тяжк. – умышл. деяния.

Отнесение деяния, совершенного лицом, к той или иной категории может иметь такие правовые последствия, как:

опред-е вида рецидива: неквалифицированный, квалифицир. (опасный) и особо квалифицир. (особо опасный) рецидивы (ст.18);

наказуемость приготовления к преступлению (тяжкому и особо тяжкому) (ч.2 ст.30);

определение режима отбывания наказания в виде лишения свободы: в колониях-поселениях, исправительных колониях общего, строго и особо режимов, в тюрьме, в воспитательных колониях для несовершеннолетних (ст.58);

влияние на определение порядка назначения наказания по совокупности преступлений для преступлений небольшой тяжести, средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений (ст.69);

на правила отмены условного осуждения (ст.74);

на освобождение от УО в связи с деятельным раскаянием (ст.75);

примирением с потерпевшим (ст.76);

изменением обстановки (ст.77);

истечением сроков давности (ст.78);

на правила условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (ст.79);

замены не отбытой части наказания более мягким (ст.80);

отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей (ст.82);

освобождения от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда (ст.83);

погашения судимости (ст.86);

применение принудит. мер воспитательного характера (ст.90);

освобождение от наказания (ст.92);

применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (ст.93);

определение соков давности (ст.94);

определение сроков погашения судимости (ст.95).

8 Понятие преступления, его социальная сущность и признаки. Отличие преступления от других правонарушений.

Ст.14 УК РФ Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания.

Преступление всегда представляет деяние, т.е. выраженный в форме активного действия или пассивного бездействия акт поведения человека, который причиняет вредные последствия или создает угрозу их причинения. Не является преступлением мысли, убеждения, намерения, не получившие выражение в конкретном поступке.

В умышленных преступлениях начальным моментом преступного действия служит деятельность, направленная на создание условий для совершения преступления либо непосредственно на причинение вреда.

В неосторожных преступлениях началом преступных действий считается тот момент, когда возникла угроза причинения вреда или уже началось причинение вреда объекту.

Преступное бездействие – это общественно опасное, осознанное, волевое поведение, выражающееся в том, что определенное лицо не совершило тех действий, которые оно обязано было и могло совершить в данных условиях, и в результате чего был причинен вред тому или иному объекту.

Признаки преступления:

1.Общественная опасность– способность деяния причинять существенный вред охраняемым общественным отношениям, благам, интересам (материальный признак). Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.

Выделяют 2 характеристики общественной опасности: качественный/характер (определяется объектом преступления) и количественный/степень (определяется конкретными признаками преступления).

2.Уголовная противоправность. (формальный признак преступления), т.е. преступными и наказуемыми признаются лишь те деяния, которые закреплены в уголовном законе. УП твердо придерживается принципа «нет преступления без указания о том в законе». Применение УП по аналогии не допускается.

3.Виновность. ст.24 УК РФ: «Виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно (прямой и косвенный умысел) или по неосторожности (легкомыслие и небрежность)». Виновность – определенное психическое отношение лица к своему поведению и его последствиям. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействия) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.

4.Наказуемость – установленная законом ответственность за совершение запрещенного УК деяния.

Правонарушение – родовое понятие для очень широкого круга деяний.

Виды правонарушений:

уголовное (преступление), административное (проступок), гражданское (деликт) и т.д.

Т.е. преступление по своим основным признакам тоже правонарушение. Но преступление, в отличие от правонарушения, представляет наибольшую общественную опасность для гражданина, общества и гос-ва, хотя ему присущи черты, особенности и признаки, свойственные любому правонарушению.

Разграничение преступлений и иных правонарушений осуществляется по 4 основным признакам: объект, характер и степень общественной опасности, вид противоправности, существенный вред.

1.По объекту посягательств – в общий объект преступлений входят такие общественные отношения, посягательства на которые введу их особой ценности могут регулироваться исключительно уголовным законом (жизнь и здоровье человека, гос. безопасность).

2.По характеру и степени обществ. опасности – преступления всегда отличаются большей соц. вредностью, чем правонарушения, также обладающие определенной мерой обществ. опасности.

3.По характеру противоправности – преступления всегда противоречат уголовному закону и четко в нем обозначены. Только преступления могут повлечь за собой угол. наказание с последующей судимостью. Правовые санкции иных правонарушений судимости никогда не порождают.

4.По материальному критерию (вреду) – преступление всегда причиняют больший вред, вина преступников опасней, мотивации низменней, способы противоправного поведения более дерзкие. Именно от наличия вреда во многих случаях зависит признание правонарушения преступлением.

9. Уголовная ответственность: понятие, содержание, возникновение, реализация и прекращение. Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения.

Понятие УО относится к фундаментальным понятиям УП и является связующим звеном юр. триады: "Преступление - УО - наказание", в которой по сути дела выражается смысл всего УЗ-ва.

Законодатель, многократно используя термин "УО", не дает ему легального определения.

основанную Различные точки зрения:

УО – это отрицательная оценка дения и лица, его совершившего, со стороны общества и государства, а также претерпевание этим лицом негативных последствий в случае применения к нему уголовного наказания или иных мер УП-ого характера при освобождении от наказания.

УО - сложное социально-правовое последствие совершения преступления, которое включает 4 элемента:

1. на нормах УЗ и вытекающую из факта совершения прест-я обязанность лица дать отчет в содеянном перед гос-вом в лице его уполномоченных органов;

2. выраженную в судебном приговоре отриц. оценку совершенного деяния и порицание лица, совершившего это деяние;

3. назначенное виновному наказание или иная мера уголовно-правового хар-ра;

4. судимость как специфическое правовое последствие осуждения. УО должна пониматься и исследоваться только как ответственность конкретного лица за совершенное им деяние, предусмотренное УЗ и содержащее состав преступления.

Возникновение УО связано с фактом совершения преступления конкретным лицом. Основанием возникновения УП-ых отношений является юридический факт. В этот момент между ним и гос-вом возникают уголовно-правовое отношение и уголовная ответственность. УО с момента совершения преступления существует в единственном своем 1-ом элементе- основанной на нормах УЗ и вытекающей из факта совершения прест-ния обязанности лица дать отчет в содеянном перед гос-вом в лице его уполномоченных органов, а также подвергнуться осуждению и мерам принуждения уг-правового хар-ра.

Реализация УО - после возникновения уголовного правоотношения права и обязанности его субъектов были реализованы в точном соответствии с предписаниями закона.

Формы (меры гос. принуждения, избираемые по воле гос-ва в лице его комп-ных органов):

1.Наказание (суд выносит приговор и назначается нак-ние).

2.Осуждение без назначения нак-ния (в отношении несовершеннолетних - неб. или ср. тяжести - применяются принудительные меры воспитательного воздействия либо помещение в спец. воспитательное учреждение).

3.Принудит. меры медицин-го хар-ра (наряду с наказ-ем).

УО не реализуется, если: преступление не будет зафиксировано правоохранительными органами; преступление не будет раскрыто правоохранительными органами; правоохранительные органы, установив обстоятельства совершения преступления, сочтут возможным на основании УЗ освобождение лица от УО.

Прекращение УО зависит от формы реализации УО:

1. УО, реализованная в форме наказания, прекращается после погашения (досрочного снятия) судимости; при условном осуждении и осуждении с отсрочкой наказания УО прекращается по истечении испытательного срока либо после окончательного освобождения от наказания по истечении предоставленной отсрочки;

2.УО в форме осуждения без назначения наказания прекращается реальным исполнением таких мер; 3.УОв форме принудительных мер мед. хар-ра, прекращается после отбытия назначенного наказания и исполнения принудит. меры мед. хар-ра.

УО может существовать и реализовываться только в рамках уголовного правоотношения.

Понятие уголовного правоотношения - вытекающее из факта совершения преступления и регулируемое нормами уголовного права общественное отношение между лицом, совершившим преступление, и гос-вом, направленное на реализацию взаимных прав и обязанностей этих субъектов в связи с применением уголовного закона по факту совершения данного преступления.

Возникновение уголовного правоотношения связано с юр. фактом: совершением

конкретным лицом уголовно-наказуемого деяния. Не во всех случаях оно реализуется (факт прест-ния не зафик-ван правоохр-ми органами, не установлено лицо).

Субъекты: лицо, совершившее прест-ние, и гос-во.

Соотношение УО с УП- поскольку УО не существует вне уголовно-правовых отношений, границы ее существования во времени тоже определяются временем возникновения и временем прекращения уголовных правоотношений.

Неразрывная связь: они порождаются одним и тем же юр. фактом (совершением прест-ния), возникают в одно и тоже время (с момента совершения прест-ния) и прекращаются одновременно (с момента полной реализации УО или с момента освобождения виновного от УО). Уголовные правоотношения являются, с одной стороны, формой существования УО, а с др. - способом определения ее объема и реализации. Следовательно, УО – часть содержания УП.

Ст. 8 УК – основанием УО является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим кодексом.

10. Состав преступления: понятие, структура и значение. Виды составов.

Состав преступления- это совокупность предусмотренная уголовным законодательством объективных и субъективных признаков, характеризующие общественно опасные деяния как преступления.

Состав:

Объект преступления- это общественные отношения охраняемые уголовным законом , на которые посягают общественно опасные и уголовно наказуемые деяния. По широте круга общественных отношений.(Общий, родовой, видовой, непосредственный)

Объективная сторона преступления – внешнее выражение процесса преступного посягательства

Субъективная сторона преступления- это психическая деятельность лица, непосредственно связанная с совершением преступления.

Субъект преступления- лицо совершившее уголовно наказуемое деяние и в соответствии с заколом способно нести за него уголовную ответственность. ( СТ. 19 УК вменяемые физические лица, достигшие возраста уголовной ответственности который установлен законом.( спец субъект обладающий доп. признаками, гражданство, отношение к воинской обязанности , должностного положения , пола.))

Значение состава преступления: - в соответствии со ст 8 УК является основанием уголовной ответственности. И является способом квалификации преступления.

По степени общественной опасности:

Основной состав, состав со смягчающими обстоятельствами (106- 108), состав с отягчающими обстоятельствами.

По конструкции объективной стороны : формальный и материальный.

11. Факультативные признаки состава преступления и их значение.

12. Объект преступления: понятие, виды и значение. Предмет преступления. Потерпевший.

Объект преступление – это то на что потягается лицо совершающее преступное деяние и чему причиняется или может быть причинен вред в результате преступления.

Общий – совокупность благ охраняемых уголовным законом. От преступных посягательств.(раздел)

Родовой - группа однородных благ на которые посягает чел..(глава)

Непосредственный – это то определенное благо на которое посягает преступник (статья)

основной объект – это общественное отношение, против которого направлено общественно опасное посягательство и которое защищается с помощью определенной уголовно-правовой нормы;

дополнительный объект – это общественное отношение, которому причиняется вред наряду с основным объектом;

факультативный объект – то общественное отношение, которому причиняется вред не во всех случаях.

Значение объекта преступления:

элемент каждого преступного деяния, т. е. любое преступление является таковым только тогда, когда чему-либо (какой-либо социально значимой ценности, интересу, благу, охраняемым уголовным правом) причиняется или может быть причинен существенный вред;

обязательный признак состава преступления. Не может быть ни одного конкретного состава преступления без непосредственного объекта посягательства;

Предмет преступления – признак факультативный. Некоторые преступные деяния могут и не иметь конкретного предмета посягательства. Если же предмет преступления прямо обозначен в законе или очевидно подразумевается, то для данного состава преступления он становится признаком обязательным.

Значение предмета преступления:

предмет преступления позволяет отграничивать преступное деяние от непреступного;

предмет преступления позволяет отграничивать смежные преступные деяния;

предмет преступления в ряде случаев выступает в роли квалифицирующего признака конкретного состава преступления, превращая его из простого в квалифицированный;

предмет преступления в ряде случаев может являться смягчающим обстоятельством;

предмет способствует выяснению характера и размера причиненного преступлением ущерба.

Орудия и средства – это инструментарий, который использует виновный для совершения преступления, для воздействия на предмет посягательства.

Потерпевший в уголовном праве – это лицо, которое подвергается преступному воздействию для нанесения вреда объекту посягательства.

Уголовно-правовое понятие потерпевшего не следует смешивать с процессуальным – потерпевший как фигура в уголовном процессе, участник уголовного судопроизводства, поскольку есть множество преступлений, в которых имеется потерпевший, но предметом преступления является нечто другое.

Понятие «потерпевший» в уголовном праве не следует смешивать и с виктимологическим понятием. Виктимология изучает свойства и поведение человека в плане потенциальной или реальной возможности стать потерпевшим от преступления.