- •Курсовая работа
- •Содержание
- •Глава 1. Общие положения наследства по закону………………………….......5
- •Глава 2. Особенности наследования по закону………………………………..25
- •Введение
- •Глава 1. Общие положения наследования по закону
- •1.1. История становления института наследования по закону
- •1.2. Понятие и условия наследования по российскому законодательству
- •1.3. Круг наследников и очередность их призвания к наследованию
- •Глава 2. Особенности наследования по закону
- •2.1. Наследование по праву представления
- •2.2. Право на обязательную долю в наследстве
- •2.3. Право супругов при наследовании
- •2.4. Наследования выморочного имущества
- •Заключение
- •Список использованной литературы
Глава 1. Общие положения наследования по закону
1.1. История становления института наследования по закону
При рассмотрении вопроса об истории наследования по закону, уместно обратиться к промежутку времени от Свода Законов до Гражданского Кодекса РСФСР 1964г. Поскольку этот период является одним из сложнейших столетий в истории Российского государства и права.
Ни сам закон, ни юридическая литература не содержали единого определения наследования. По мнению дореволюционных ученых-цивилистов, наследование есть продолжение имущественных отношений, существующих между наследодателем и субъектами права, но уже между правопреемниками умершего лица и указанными субъектами.1
Положение о том, что со смертью субъекта права отношения, в которых он участвовал, продолжают существовать, представляло собой сущность наследования и являлось доминирующим. В юридической литературе этого периода преобладало мнение об универсальном характере преемства при наследовании. Видимо, институт наследственного договора расценивался как противоречащий воле завещателя и не использовался в российском праве. Проект Гражданского Уложения наследственного права России закрепил эти общие положения, имеющие ранее только теоретическое выражение.
Советское наследственное право также не отличалось существованием дефинитивных норм. Так, ни Гражданский кодекс РСФСР 1922 г., ни Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. не содержали легального определения наследования. Однако в юридической литературе и в правоприменительной практике сложилось его однозначное толкование. Под наследованием следует понимать «переход прав и обязанностей умершего лица - наследодателя к его наследникам, в соответствии с нормами наследственного права».
По вопросу о сущности преемства при наследовании в советской юридической литературе существовали два подхода. В соответствии с первым - преемство имеет универсальный характер. Второй подход доказывает сингулярность наследственного преемства. На современном этапе разрешение этой проблемы предлагает часть третья Гражданского кодекса РФ. Впервые в истории наследственного права России законодательно закреплено, что наследование имущества происходит именно в порядке универсального преемства, при котором права и обязанности наследодателя переходят от умершего к наследникам непосредственно, одновременно и в полном объеме. Тем самым законодатель подводит итог многолетней дискуссии о характере преемственности при наследовании, допуская в отдельных случаях сингулярное преемство.
Продолжая традицию дореволюционного права, советское гражданское законодательство выделяет только два основания наследования: по закону и по завещанию. И наследование по закону, и наследование по завещанию основаны на законе и осуществляются в строгом соответствии с правилами, предусмотренными гражданским законодательством. Следовательно, нельзя противопоставлять друг другу основания наследования.
Часть третья Гражданского кодекса РФ сохраняет этот подход, при этом меняет местами основания наследования: на первом месте идет наследование по завещанию, а на втором - наследование по закону. Тем самым подтверждается субсидиарный характер наследования по закону, которое имеет место тогда, когда и поскольку оно не отменено или не изменено завещанием. Как дореволюционным, так и советским и действующим законодательствами предусмотрены случаи, когда наследование по закону в отношении всего имущества или его части возможно и при наличии завещания.
Дореволюционная теория гражданского права признавала родственным союзом круг лиц, связанных взаимностью и общностью происхождения, и выработала довольно стройное учение о родстве. Выделялись три вида родства: кровное, духовное, гражданское. Кровное родство, возникающее в результате рождения, классифицировалось в зависимости от наличия брака родителей на законное родство и внебрачное (физическое) родство. В свою очередь, к законному родству относились дети, рожденные в браке, и дети, узаконенные последующим браком родителей. Духовное родство возникало при таинстве крещения. Усыновление детей порождало гражданское родство.1
Основаниями наследования по закону, кроме брака, заключенного в установленном порядке, являлись кровное и гражданское родство. Свойство, как отношения одного супруга и его родственников к родственникам другого супруга, не являлось основанием наследования по закону. В работе подчеркивается, что именно кровное родство представляет основу родственного союза. Характеризуя значение родства при наследовании Д.И. Мейер подчеркивал, что влияние родственного союза обнаруживалось тогда, когда само родство в результате смерти одного из родственников уже прекратилось.2 По дореволюционному гражданскому праву только законное кровное родство признавалось основанием наследования по закону.
«После революции 1917 г. значение родства уменьшилось до чрезвычайности», - писал А.Г. Гойхбарг13. Это выразилось в предоставлении наследственных прав очень узкому кругу лиц, связанных родственным союзом с наследодателем: его детям, внукам и правнукам (ст. 418 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.). В юридической литературе этого периода четко прослеживается идея, что важнейшим основанием наследования по закону является не столько родственный союз, а сколько хозяйственно-трудовая деятельность наследодателя и наследника. Только после издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945г. «О наследниках по закону и по завещанию» и внесения соответствующих изменений в ст. 418 Гражданского кодекса РСФСР 1922 г. родственному союзу возвращается его значение.
В середине 60-х годов ученые вновь обращаются к совершенствованию теории родства, которая сегодня имеет большое теоретическое и практическое значение. При этом учитываются следующие положения:
- родством или родственной связью признается кровная связь лиц, происходящих одно от другого либо от общего предка. Основанием возникновения кровного родства является биологическое происхождение - рождение, подтвержденное в установленном законом порядке. Кровное родство, в качестве юридического факта, не обязательно выступает только при условии его регистрации;
- для родства характерна структура, определяемая его степенью. При этом родственная связь более сильна по отношению к родственникам ближайшей степени и является более слабой по отношению к родственникам дальней степени. Поэтому родственникам ближайших степеней родства закон предоставляет особые права, возлагает определенные обязанности и устанавливает отдельные запреты, опосредованные именно родственной связью;
- в советской и современной цивилистической литературе родство рассматривается в широком смысле как биосоциальная категория. В теории наследственного права, по мнению некоторых авторов, наряду с понятием «кровное родство», должно быть использовано понятие «социальное родство».1
