- •1. Понятие, предмет и метод гражданского права.
- •5. Правоспособность граждан и юридических лиц: понятие, виды и содержание.
- •6.Понятие и виды дееспособности граждан. Эмансипация.
- •43. Договоры поставки, энергоснабжения, контрактации: общее и особенное.
- •54. Договор ссуды (безвозмездного пользования имуществом).
- •60. Договор финансирования под уступку денежного требования (договор факторинга).
- •65. Договоры поручения, комиссии и агентский договор: общее и особенное.
- •80. Отмена, изменение и толкование завещания. Признание завещания недействительным.
- •81. Исполнение завещания, завещательный отказ и завещательное возложение (понятие, субъекты, порядок исполнения).
65. Договоры поручения, комиссии и агентский договор: общее и особенное.
Договор поручения оформляет одну из основных разновидностей обязательств по оказанию юридических услуг. К их числу относятся также обязательства, возникающие из договоров комиссии и агентирования. Во всех перечисленных отношениях имеется посредник - представитель (поверенный), комиссионер, агент, доверительный управляющий, - который действует в гражданском обороте либо от чужого, либо даже от собственного имени, но так или иначе в чужих интересах, непосредственно или в конечном итоге создавая, изменяя или прекращая определенные права и обязанности для своего клиента (представляемого, комитента, принципала и т.д.) в его правоотношениях с третьими лицами. К этому сводится существо юридических услуг, позволяющих управомоченным или обязанным лицам достигать необходимого правового результата с помощью других лиц - посредников. По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия, причем права и обязанности в результате этих действий возникают непосредственно у доверителя. Доверитель - сторона договора поручения, доверяющая выполнение определенных юридических значимых действий другому лицу (поверенному) от имени и за счет доверителя. Поверенный - сторона договора поручения, которая обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. В качестве сторон договора, как на стороне доверителя, так и на стороне поверенного могут выступать любые лица, обладающие гражданской правоспособностью и дееспособностью. Консенсуальный , Двухсторонний, Лично – доверительный (фидуциарный), Безвозмездный. Предметом договора поручения является совершение одним лицом от имени другого определенных юридических действий, чаще всего сделок, стороной которых становится не поверенный (представитель), а доверитель (представляемый). Закон не содержит специальных правил о форме данного договора, исходя из того, что по общему правилу отношения его участников оформляются выдачей доверенности. Доверенность, содержащая полномочия поверенного, должна быть оформлена в соответствии с требованиями ГК. Будучи письменным документом, она в большинстве случаев не предполагает (хотя и не исключает) дополнительного оформления отношений поручения специальным документом (договором), подписанным обеими сторонами. Договор поручения может быть заключен как на определенный срок, так и без указания срока. Но полномочия поверенного обычно закрепляются в доверенности, срок действия которой ограничен законом (– до трех лет). Если срок действия доверенности не указан, то она сохраняет силу в течение одного года. В обязанности поверенного входит личное исполнение данного ему поручения, поскольку именно его доверитель уполномочил на совершение юридических действий (сделок) от своего имени. Передоверие допустимо лишь в случаях и на условиях, прямо предусмотренных ГК, т.е. либо при наличии специального на то полномочия, прямо зафиксированного в доверенности, либо если оно вызвано силою обстоятельств для охраны интересов доверителя (например, необходимостью совершения в его интересах неотложных действий в случае внезапной тяжелой болезни представителя). Поверенный обязан действовать в строгом соответствии с указаниями доверителя и вправе отступить от них, только если это необходимо в интересах самого доверителя, а получить от него новые указания в разумный срок не представляется возможным (п. 2 ст. 973 ГК). По требованию доверителя поверенный обязан: сообщать ему все сведения о ходе исполнения поручения; без промедления передавать все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения; представить отчет с приложением оправдательных документов, если это требуется условиями договора или характером поручения (ст. 974 ГК), например при совершении биржевым маклером (брокером) сделок на соответствующей бирже по поручению своего клиента. Со своей стороны, доверитель обязан прежде всего уполномочить поверенного на совершение определенных юридических действий от своего имени, выдав ему для этих целей доверенность.
По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершитъ одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. Комитентом является гражданин или организация, в интересах которых совершаются сделки по приобретению имущества или по продаже принадлежащего им имущества. В качестве комиссионера выступает лицо, совершающее соответствующие сделки в интересах комитента. В качестве комиссионера на стороне договора комиссии может выступать как гражданин так и организация. Консенсуальный, Двухсторонни, Возмездный. Существенные условия: Предмет под которым понимаются действия комиссионера как стороны, чье исполнение является решающим для договора комиссии. Предмет договора считается согласованным сторонами при соблюдении следующих условий: 1. Должно быть достигнуто соглашение о том, что комиссионер обязан совершить одну или несколько сделок. Отличия: В отличие от договора поручения, где поверенный действует от имени своего доверителя, комиссионер в сделках с третьими лицами действует от своего имени, создавая в этих сделках обязательственные права и обязанности непосредственно для себя, а не для комитента. По договору комиссии комиссионер совершает только сделки, то есть действия, направленные на создание, изменение или прекращение прав и обязанностей. Агентский договор отличается от договора комиссии тем, что агент обязуется совершить как юридические действия, в том числе и сделки, так и фактические. Причем, в зависимости от условий договора, агент может действовать как от имени принципала (модель договора поручения), так и от своего имени (модель договора комиссии).
Агентским договором признается соглашение, по которому одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. консенсуальным; возмездным; двусторонне обязывающим. Принципал – лицо, по поручению которого агент совершает юридические действия и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. Агент – лицо, которое обязуется за вознаграждение совершать по поручению принципала юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала. Агент обязан совершать по поручению принципала юридические действия и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.В ходе исполнения агентского договора агент обязан представлять принципалу отчеты в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором. При отсутствии в договоре соответствующих условий отчеты представляются агентом по мере исполнения им договора либо по окончании действия договора.Принципал обязан уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленных в агентском договоре. Существенным условием договора является предмет. Таким образом, в агентском договоре обязательно должны быть точно и ясно прописаны юридические и иные действия агента, и условия, на которых агент обязуется выполнить указанные действия. В случае отсутствия согласованного существенного условия агентского договора о предмете, агентский договор признается недействительным. Принято выделять два следующих отличительных признака агентского договора. Первый. Это длительность действия агента (он обязуется, в соответствии с легальным определением, совершать определенные действия, то есть исполнять их более чем один раз). Второй. Широкий круг возможных действий в интересах принципала. Агент в соответствии с легальным определением может совершать как юридические, так и иные действия (в договоре комиссии и поручения - только сделки и юридические действия). Под иными действиями можно понимать такие, которые, не будучи юридическими, не порождают непосредственно прав и обязанностей для принципала и по своей правовой природе могут выражаться в выполнении работ (как по договору подряда), оказании услуг (возмездное оказание услуг, перевозка, хранение и т.п.) Например, агент актера или спортсмена может просто составлять и рассылать резюме для своего клиента, обзванивать киностудии, театры, телеканалы (либо спортивные клубы) с целью найти для него подходящую работу, проводить переговоры - это не порождает прав и обязанностей.
66. Договор страхования. Д.С. – это соглашение, в силу которого одна сторона (страхователь) уплачивает страховую премию, а др. сторона (страховщик) обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в пределах определённой договором суммы ( по имущественному страхованию ). Реальный ( с момента уплаты сторонами суммы) По соглашению сторон консенсуальный, Возмездный, Двухсторонне – обязывающий, Каузальный, Публичный, Алеаторный, Срочный. ГК устанавливает также требования относительно формы договора страхования, предусматривая обязательность письменной формы его заключения, несоблюдение которой влечет признание договора недействительным. Стороны договора: страховщик и страхователь. а также могут присутствовать третьи лица, в пользу которых заключается договор (выгодоприобретатель или застрахованное лицо). Страховщиками могут быть только юридические лица, имеющие лицензии на осуществление страхования соответствующего вида. Страхователями, по общему правилу, могут быть любые физические и юридические лица. Застрахованным лицом является лицо, чей интерес страхуется (застрахованным лицом может быть и сам страхователь). В договоре личного страхования застрахованным лицом может быть только гражданин. Выгодоприобретателем называется то лицо, которому страховщик должен выплатить страховое возмещение (страховую сумму - по личному страхованию). Выгодоприобретателем может быть сам страхователь или третье лицо. Застрахованное лицо может не совпадать с выгодоприобретателем. Существенных условий, по которым должно быть достигнуто соглашение между страхователем и страховщиком: об объекте страхования; о характере страхового случая, ввиду наступления которого осуществляется страхование; о размере страховой суммы; о сроке действия договора. Виды: Имущественное страхование характеризуется тем, что в качестве его объекта выступает имущественный интерес в защите от убытков, связанных с утратой (гибелью), недостачей или повреждением определенного имущества. Обязательное страхование как правоотношение возникает из непосредственного действия императивного предписания закона в силу точно указанных в нем юридических фактов.
67. Договор доверительного управления имуществом. Договор доверительного управления имуществом - это соглашение, в силу которого одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Договор доверительного управления имуществом заключается на срок, не превышающий пяти лет. Договор доверительного управления является:реальным; возмездным (по общему правилу); двусторонним. Учредителем доверительного управления является собственник имущества. В особых случаях заключения договоров доверительного управления (вследствие необходимости постоянного управления имуществом подопечного, на основании завещания, в котором назначен исполнитель завещания и др.), учредителем управления выступает орган опеки и попечительства, исполнитель завещания или иное лицо, указанное в законе. Доверительным управляющим по общему правилу может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация (кроме унитарного предприятия). Выгодоприобретателем может быть любой субъект гражданского права, включая учредителя. В последнем случае договор доверительного управления имуществом становится разновидностью договора в пользу третьего лица. Не может быть выгодоприобретателем доверительный управляющий. Договор доверительного управления имуществом должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение этих обязательных условий влечет недействительность договора. Существенные условия: Предметом договора доверительного управления является длящееся совершение управляющим в отношении переданного ему имущества любых юридических и фактических действий в интересах выгодоприобретателя. Непосредственным объектом доверительного управления выступают предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество. К иным существенным условиям договора доверительного управления имуществом относятся: состав имущества, передаваемого в доверительное управление; указание выгодоприобретателя, в интересах которого осуществляется управление имуществом; размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена договором; срок действия договора.
68. Договор коммерческой концессии (франчаЙзинг ). Договор коммерческой концессии - это соглашение, в силу которого одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д. Договор коммерческой концессии является: консенсуальным; возмездным; двусторонним. Договор коммерческой концессии заключается на определенный срок или без определения срока. Субъекты. Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть только коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме под страхом признания ничтожным. Договор коммерческой концессии регистрируется Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент). Существенные условия: Предметом договора коммерческой концессии является передаваемый правообладателем пользователю комплекс имущественных прав, включающий права пользования средствами индивидуализации (товарный знак, коммерческое обозначение) и охраняемую информацию (ноу-хау). К существенному условию договора коммерческой концессии относится вознаграждение, которое может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором. Правообладатель обязан: передать пользователю техническую и коммерческую документацию и предоставить иную информацию; проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав; выдать пользователю предусмотренные договором лицензии, обеспечив их оформление в установленном порядке; обеспечить регистрацию договора коммерческой концессии; оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников; контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем. Пользователь обязан: использовать фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя указанным в договоре образом; обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем; соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем; оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя; не разглашать секреты производства правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию; предоставить оговоренное количество субконцессий, если такая обязанность предусмотрена договором; информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них способом о том, что он использует фирменное наименование, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии. Являются ничтожными следующие условия, ограничивающие права сторон по договору коммерческой концессии: о праве правообладателя определять цену (в том числе устанавливать верхний или нижний предел) товара, работ, услуг, выполняемых (оказываемых) пользователем, а также о праве пользователя продавать товары (выполнять работы или оказывать услуги) исключительно определенной категории потребителей либо исключительно потребителям, проживающим на определенной в договоре территории.
69. Обязательства, возникающие из публичного обещания награды, конкурса, игр, пари, лотерей (обязательства из односторонних действий). Лицо, публично объявившее о выплате денежного вознаграждения (или о выдаче иной награды) тому, кто совершит указанное в объявлении правомерное действие в установленный в нем срок, обязано выплатить обещанную награду любому, кто совершил соответствующее действие. Объявление "призвавшего" о заинтересованности в совершении определенных действий и обещание награды являются предпосылкой возникновения правоотношения. Лишь после того как "отозвавшийся" совершит предусмотренные в объявлении действия, у него возникает право требования в отношении "призвавшего" по поводу выплаты обещанного вознаграждения. Таким образом, "отозвавшийся" выступает в качестве кредитора, а "призвавший" - в качестве должника. Обещание вознаграждения должно быть выражено публично. Вознаграждение может быть обещано только за совершение "отозвавшимся" лицом правомерных действий (так, недопустимо обещание награды за поджог соседского сарая). Срок действительности обещания может быть определен непосредственно в объявлении. В иных случаях срок предполагается разумным, т.е. соответствующим сроку объективной заинтересованности "призвавшего" в совершении обусловленных действий со стороны потенциальных "отозвавшихся" лиц. Если срок действительности обещания не объявлен, "призвавший" вправе отказаться от данного обещания (отказ должен быть выражен в той же форме, что и объявление о награде), кроме случаев, когда в самом объявлении прямо или косвенно предусмотрена недопустимость отказа либо к моменту объявления об отказе уже имело место совершение обусловленных действий со стороны "отозвавшегося" лица. В иных случаях отмена публичного обещания награды допускается, но она не освобождает "призвавшего" от возмещения расходов, понесенных "отозвавшимся" лицом (лицами) в связи с совершением обусловленных действий в пределах размера обещанной награды (ст. 1056 ГК).Обещание награды обращено к любому лицу, которое совершит обусловленные действия. Публичный конкурс представляет собой публичное обещание награды со стороны "призвавшего" лица (выступающего в качестве организатора конкурса) для того из "отозвавшихся лиц", чей результат обусловленных действий окажется наилучшим в соответствии с заранее определенными критериями оценки. Таким образом, одно из отличий публичного конкурса от публичного обещания награды заключается в изначально заданной состязательности - требовать выдачи награды (т.е. выступать в качестве кредитора) может не любой "отозвавшийся", представивший обусловленный результат, а лишь тот из "отозвавшихся", чей результат признан наилучшим. Публичный конкурс отличается также большей степенью формализации. Объявление о публичном конкурсе должно содержать необходимый перечень условий: существо задания; критерии и порядок оценки результатов; место, сроки и порядок представления результатов; размер и форму вознаграждения; порядок и сроки объявления результатов конкурса. Публичный конкурс должен быть направлен на достижение общественно-полезных целей. Приглашение к конкурсу может быть обращено к различному по объему кругу лиц. В зависимости от объема конкурсы следует классифицировать на открытые, ограниченные и закрытые. Открытый конкурс предполагает обращение "призвавшего" ко всем желающим путем объявления в средствах массовой информации. Ограниченный конкурс предполагает обращение ко всем желающим, но к ограниченной категории лиц (например, подростки определенного года рождения, люди одной профессии и т.п.), также путем объявления в средствах массовой информации. Закрытый конкурс предполагает персонификацию - "призвавший" направляет предложение принять участие в конкурсе им же определенным лицам. ешение о выплате награды должно быть вынесено и сообщено участникам конкурса в порядке и в сроки, установленные объявлением о конкурсе. В ином случае у участников конкурса есть основание рассматривать действия "призвавшего" лица как нарушающие их права и требовать возмещения причиненных убытков. игры и пари считаются действительными сделками. Под игрой следует понимать правоотношение, в силу которого "призвавший" организует и проводит розыгрыш призового фонда между "отозвавшимися", из чьих рисковых взносов складывается вышеназванный призовой фонд. Отличие игры от публичного конкурса принципиально, хотя в обоих случаях присутствует элемент состязательности. В игре награда формируется за счет средств самих "отозвавшихся". Таким образом, "призвавший" организатор игры фактически выступает в роли арбитра и казначея, поскольку игра идет не между "призвавшим" и "отозвавшимися", а исключительно между последними, которые рискуют своими взносами (оформляемыми как плата за право принять участие в игре) в надежде на выигрыш при стечении случайных обстоятельств. Пари является разновидностью игры, в которой наступление случайных выигрышных обстоятельств прогнозируется самими "отозвавшимися", но в сфере вопросов, заданных "призвавшим" лицом.
Пари в виде "конфликта прогнозов" также фактически представляет собой спор не между "призвавшим" и "отозвавшимися", а лишь между последними. "Призвавший" принимает ставки, варианты прогнозов и подводит итоги. Проведение игр (пари) практически всегда (за исключением так называемых благотворительных лотерей) является коммерческой деятельностью для "призвавшего", прибыль которого складывается из разницы между суммой рисковых взносов "отозвавшихся" и суммой, которую составляют призовой фонд и издержки на организацию и проведение игры. Детальная регламентация вопросов лицензирования деятельности по проведению игр, а также правил организации игр осуществляется на уровне подзаконных нормативных актов. Однако ввиду широкого распространения всевозможных игр и пари, которые в случае конфликтных ситуаций чреваты социальным напряжением, основополагающие принципы проведения игр установлены нормами ГК.Деятельность по организации игр считается лицензионной. Кроме Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, все прочие лица могут выступать в качестве организаторов игр и пари только на основании лицензии, полученной от уполномоченного государственного или муниципального органа.
70. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, виды, условия возникновения. Закон выделяет в не договорные обязательства в которых в свою очередь выделяются: а) обязательства из причинения вреда ( деликтные ). Б) из неосновательного обогащения. Особенности: эти обязательства оформляют аномальные имущественные отношения т.к. связаны с уничтожением и повреждением чужого имущества; возникает не по воле участников, а во пряки ей. Само понятие деликтного обязательства в ГК отсутствует есть лишь статья 1064 – что вред причиненный личности или имуществу гражданина или ю.л. подлежит возмещению в полном объеме лицом причинившим вред. Виды: в зависимости от субъектного и объектного состава: Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными и должностными лицами предварительного следствия, Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. Условия гражданско – правовой ответственности: 1. Наличие вреда т.к. имеется в виду не только вред имущественный но и моральный - это физические или нравственные страдания, причиненные гражданину действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага. 2. Противоправность поведения причинителя вреда. Противоправным признается поведение, если лицо, во-первых, нарушает норму права и, во-вторых, одновременно нарушает субъективное право конкретного лица. Например, неосторожно брошенным металлическим предметом гражданин причинил увечье другому гражданину. В результате были нарушены нормы объективного права о защите жизни и здоровья человека и одновременно субъективное право потерпевшего на здоровье. 3. Причинная связь между действием (бездействием) причинителя вреда и вредом 4. Вина причинителя вреда неосторожность, простая, грубая.
71. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными и должностными лицами предварительного следствия, прокуратуры и суда. Несовершеннолетние в возрасте до 14 лет не отвечают за причиненный ими вред, т.е. полностью неделиктоспособны. Ответственность за вред, причиненный малолетним, возлагается на его родителей (усыновителей) или опекунов либо на соответствующее учреждение - юридическое лицо, если малолетний находился в нем или был под его надзором во время причинения вреда. Родители (усыновители) и опекуны отвечают за вред, причиненный малолетними, при наличии общих оснований деликтной ответственности. Противоправность их поведения обнаруживается в плохом воспитании ребенка, в неосуществлении за ним надлежащего надзора, т.е. в ненадлежащем исполнении обязанностей, предусмотренных для них СК. При этом ответственность за вред возлагается на обоих родителей, поскольку они в равной мере обязаны воспитывать детей независимо от того, проживают ли они вместе с ними или отдельно. Для возложения на родителей (усыновителей) или опекуна ответственности необходимо установить наличие причинной связи между их противоправным поведением и вредом, т.е. определить, что именно вследствие плохого воспитания, неосуществления надзора ребенок совершил действие, повлекшее возникновение вреда. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет наделены частичной дееспособностью, включает главным образом способность совершать сделки (сделкоспособность). Однако эти несовершеннолетние самостоятельно несут ответственность за причиненный вред. Они признаются полностью деликтоспособными, т.е. обладающими достаточной интеллектуальной зрелостью и жизненным опытом, чтобы оценивать свои поступки и отвечать за причиненный вред. необходимо принять во внимание способность несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет в полной мере оценивать свое поведение с точки зрения соответствия его требованиям закона, понимать неизбежность применения к нему ответственности, если по его вине будет причинен вред. Поэтому требование потерпевшего о возмещении вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, должно быть предъявлено самому несовершеннолетнему, именно он будет ответчиком по такому иску в суде. закон учитывает, что обязанности родителей (усыновителей, попечителя) по воспитанию несовершеннолетних и надзору за ними не прекращаются до достижения несовершеннолетними полной дееспособности и что в случае ненадлежащего осуществления названных обязанностей они могут быть привлечены к возмещению вреда, причиненного их ребенком, причем будут отвечать за свою вину (в плохом воспитании, надзоре и т.п.). В соответствии с рассмотренными факторами ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, можно возложить не только на самого несовершеннолетнего, но и на его родителей (усыновителей, попечителя). Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным
Гражданин, признанный судом недееспособным по основаниям, предусмотренным ГК (психическое расстройство, вследствие которого возникла неспособность понимать значение своих действий или руководить ими), считается полностью неделиктоспособным. Это означает, что он не способен отвечать за причиненный им вред. Вред, причиненный таким гражданином, возмещают его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если они не докажут, что вред возник не по их вине. Вина опекуна или учреждения выражается в отсутствии необходимой заботливости и надлежащего надзора за больным. Родитель недееспособного привлекается к ответственности за вред, причиненный недееспособным, лишь в случае, если он назначен опекуном. Например, опекуном назначена мать лица, признанного недееспособным. Его отец в этом случае к ответственности за вред, причиненный недееспособным, привлечен быть не может.
Ответственность за вред, причиненный органами следствия, прокуратуры и суда.
Ответственность этих органов за вред, причиненный определенными незаконными действиями, имеет существенные особенности. Во-первых, закон ограничил состав причинителей вреда, ограничив его только правоохранительными и судебными органами. Во-вторых, потерпевшим в данном виде обязательств может быть исключительно гражданин.В-третьих, четко и исчерпывающе определен перечень незаконных вредоносных действий: незаконное осуждение; незаконное привлечение к уголовной ответственности; незаконное применение в качестве меры пресечения заключение под стражу или подписки о невыезде; незаконное привлечение к административной ответственности в виде административного ареста. Подобный порядок гражданско-правовой ответственности распространяется и на вред, причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности. В-четвертых, незаконность действий правоохранительных органов, причинивших вред гражданину, должна быть доказана вступившим в силу оправдательным приговором, прекращением уголовного или административного дела по реабилитирующим потерпевшего основаниям. В-пятых, ответственность правоохранительных органов выражается в возмещении вреда в полном объеме, независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, кроме случаев причинения вреда при осуществлении правосудия, где условием ответственности служит установленная вступившим в силу приговором вина судьи.
72. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуще ству гр-на либо имуществу юр.л. вследствие недостатков товара, работы или услуги, а так же вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара, лицом, выполнившим работу или ока завшим услугу (исполнителем),независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет. Эти правила применяются лишь в случаях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) в потребительских целях, а не для исполь зования в предприн деят-ти. В качестве потерпевшего могут выступать как гр-не, так и юр.л. В качестве продавцов, изготовителей или исполнителей, несущих ответ-ть за дан ный деликт, могут выступать любые гр-не и юр.л, а не только те из них, которые яв ляются предпринимателями. Вред, причиненный вследствие недостатков това ра либо непредоставления о нем полной и достовер ной информации, подлежит возмещению продавцом или изготовителем товара. Право выбора в данном случае предоставлено потерпевшему. Не искл-ся возможность привлечения продавца и изготовителя товара к делу в качестве соответчиков. Ответ-ть за вред, причиненный вследствие недостатков товара (работы, ус луги), недостоверной или недостаточной информации о них наступает при наличии следующих условий: 1) действия продавца должны быть противоправными (переда ча покупателю товара осущ с недостатками такого рода, которые способны причинить вред жизни, здоровью или имущ-ву юр.л); 2) наличие вреда, который может выражать ся в порче или уничтожении имущ-ва потерпев шего, в расходах на восстановление здоровья, ут рате заработка в связи со снижением (утратой) трудоспособности; 3) ПСС между вредом, возникшим у потерпевше го и недостатками товара. Бремя доказывания этой связи возлагается на самого потерпевшего. За вред, причиненный вследствие недостатков то вара, работы или услуги, ответ-ть наступает в случае, если он возник в течение установленных сроков годности или службы, а если срок службы не установлен, - в течение 10 л со дня производ ства товара. За пределами этих сроков вред подлежит возмеще нию, если: ~ в нарушение требований закона срок годности не установлен; ~ лицо, которому был продан товар, для которого была выполнена работа или которому была оказана услуга, не было предупреждено о необходимых действиях по истечении срока годности и возможных последствиях при невыполнении указанных действий. Порядок установления сроков годности регламентирован в Зако не РФ «О защите прав потребителей». Вред возмещается независимо от вины продавца (из готовителя) товара или исполнителя работы (услуги). Продавец (изготовитель) товара, исполни тель работы (услуги) освобождается от ответ ственности за вред, причиненный потерпев шему при:1) возникновении вреда вследствие непреодолимой силы;2) нарушении потребителем установленных правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения. Име ется в виду соблюдение как обычных правил пользо вания и хранения, так и спец правил, характерных лишь для пользования или хранения данного конкретного товара (результата работы). Вышеназванные основания освобождения от ответ ственности за причиненный вред д.б. до казаны продавцом (изготовителем) товара или ис полнителем работы (услуги).
73. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности (ст 1079). Гр-не и юр.л. деят-ть которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник в следствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Повышенная безвиновная отв-ть- владелец отвечает без вины. Источник повышенной опасности- определенные предметы материал мира (механизмы устр-ва, машины), проявляющие в процессе деятельности вредоносность неподдающуюся полноценному контролю деят-ть человека. Виды: энергия, стройплощадка, яды, взрывчатые и радиоактивные вещ-ва, сильнодействующие яды, дикие животные находящиеся во владении чел-ка- по Суханову. Закон выделяет в источнике повышенной опасности 2 важных аспекта: 1. источник повышенной опасности- обладает вредоносными средствами. 2. деят-ть связанная с повышенной опасностью. S- владельцы- гр-не и организации. Владелец источника повышенной отв-ти- организация или гр-н эксплуатирующий источник на законных основания. В частности водитель авто не является владельцем источника, так соответствующие правомочия принадлежат юр.л. Закон выделяет 2 признака для владельца источника повышенной опасности: юридич- наличие у лица, гр-ко правовых правомочий по использованию источников; материальн- реальное обладание источника повышенной опасности. Закон устанавливает безвиновную отв-ть источника повышенной опасности, при этом основаниями освобождения отв-ти явл-ся:1. непреодолимая сила (не зависит от воли, нельзя предотвратить, предугадать).2. умысел потерпевшего. 3. грубая неосторожность. 4. неправомерное завладение источником повышенной опасности 3им лицом. В случае когда действиям 3их лиц способствовали халатные действия собственника источника, суд вправе установить долевую отв-ть в зависимости от степени вины.
74. Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения. Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения. Закон выделяет внедоговорные обяз-ва, в которых в свою очередь выделяют: 1. обяз-ва из причинения вреда (деликтные). 2. из неосновательного обогащения (кондикционные). Кондикционное обяз-во- обяз-во в следствие неосновательного обогащения. Лицо, которое без установления законом иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущ-во (приобретатель) за счет др лица (потерпевшего) обязан возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущ-во, за искл случаев предусмотренных ст. 1109: имущ-во, переданное во исполнение обяз-ва до наступления срока исполнения; имущ-во, переданное во исполнение обяз-ва по истечении срока; з/п и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментыи иные денежные суммы; ден суммы и иное имущ-во, предоставленные во исполнение несущ обяз-ва, если преобретатель докажет что лицо знало об отсутствии обяз-ва либо представило имущ-во в целях благотворительности. В кондикционном обяз-ве- потерпевший явл-ся кредитором, а приобретатель должником. В кач-ве S обяз-ва м.б. гр-не и юр.л. Элементы кондикционного обяз-ва: 1. одно лицо приобретает или сберегает имущ-во за счет другого; 2. имущ-во приобретается\ сберегается без установления законного основания. Ф-ия восстановительная, если невозможна компенсационная. Обяз-во в следствие неосновательного обогащения может возникнуть в следствие действий (действия самого потерпевшего- уплата повторных квитанций; действия 3их лиц) и событий (наводнение, землетрясение). Формы неосновательного приобретения или сбережения имущ-ва: 1. получение приобретателем недолжного. 2. сбережение имущ-ва за счет посягательства (выпас скота на чужом земельном участке). Неосновательного обогащения одного лица за счет др пораждает обяз-ва по возмещению потерпевшему имущ-ва, неосновательно утраченного им или сбереженного за счет. Главным элементом обяз-ва явл-ся требование потерпевшего о возврате данного имущ-ва. По общему правилу имущ-во д.б. возвращено в натуре. В случае невозможности вернуть вещь в натуре приобретатель должен возместить стоимость имущ-ва, а также убытки. Если приобретатель не выполнил требования потерпевшего после того как узнал о неосновательном обогащении- усиление отв-ти.
75. Наследственное право: понятие, его место в системе гражданского права, основные институты и принципы. Принято различать право наследования в объективном и в субъективном смысле. В объективном смысле наследственное право - это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право является подотраслью, входящей составной частью в гражданское право. В субъективном смысле наследственное право – это право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства. Место наследственного права в системе ГП: Наследственное право является компонентом особенной части гражданского права и в связи с этим регулируется в первую очередь соответствующим разделом ГК РФ. Таким образом, наследственное право как совокупность правовых норм регулируется не только частью третьей ГК РФ (раздел V), вступившей в силу с 1 марта 2002 г. и внесшей изменения в систему наследственных отношений. Речь идет также и о других положениях ГК РФ, регулирующих отдельные положения наследственного права (например, нормы, регулирующие порядок перехода по наследству долей и паев в уставном капитале хозяйственных обществ и товариществ). При этом правовые нормы раздела V ГК РФ, посвященные наследственному праву, составляют неотъемлемую часть гражданского законодательства, регулирующего имущественные и неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников. Они регулируют отношения, возникающие в связи со смертью наследодателя и открытием наследства.
К наследственным правоотношениям применимы отдельные положения Семейного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Основ законодательства о нотариате, норм гражданского процессуального законодательства. ОСНОВНЫЕ ИНСТИТУТЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА: Институт наследования по завещанию; институт наследования по закону; Институт наследования по праву представления; Институт наследственной трансмиссии; Институт приращения наследственных долей; Институт завещательного отказа; Институт отказа от наследства; Институт охраны наследственных прав.Принципы наследственного права:1. Принцип свободы наследования: собственник имеет возможность по своему выбору распорядиться принадлежащим ему имуществом, т.е. завещать его по своему усмотрению. Наследодатель может также не делать завещательных распоряжений вообще. Он может определить круг наследников и распределить наследство между ними либо лишить наследства некоторых или всех наследников.2. Принцип охраны интересов семьи и обязательных наследников: является проявлением ограничения конституционного права наследования, так как это необходимо в целях защиты прав и законных интересов членов семьи наследодателя. В соответствии с этим принципом даже при наличии наследников по завещанию так называемые обязательные или необходимые наследники будут наследовать определенную долю наследства. 3. Принцип универсальности наследственного правопреемства: наследник замещает наследодателя во всех правоотношениях, в которых участвовал наследодатель, за исключением тех, которые носят строго личный характер. Кроме того, акт принятия наследства распространяется на всю наследственную массу, в том числе на ту часть наследства, о которой наследник не знает.4. Принцип свободы выбора на принятие наследства: только сам наследник может принять соответствующее решение. Свое решение он не должен чем-либо мотивировать и при этом его воля не должна подвергаться какому-либо воздействию.5. Принцип охраны наследства от противоправных посягательств: нотариусы и другие должностные лица, принимающие участие в регулировании наследственных правоотношений, должны принимать все необходимые меры по сохранности наследственного имущества. Институты наследственного права представляют собой совокупности правовых норм, регулирующих однородные и взаимосвязанные общественные интересы, образующие относительно самостоятельные группы.
76. Место и время открытия наследства. Субъекты и объекты наследственного правопреемства. Недостойные наследники. . Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга (коммориенты). Субъектами наследственного правопреемства являются наследодатель (завещатель) и наследник. Наследодатель - это лицо, имущество которого после его смерти переходит к другим лицам. Наследодателем может быть только гражданин (физическое лицо). В качестве наследодателя может выступать любое физическое лицо (в том числе недееспособное и несовершеннолетнее). Наследник - это лицо, к которому переходят права и обязанности наследодателя в результате наследственного правопреемства. Граждане, зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся после его смерти, могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию при условии, что они родятся живыми. объектом наследственного правопреемства понимают объект гражданских правоотношений при переходе имущества гражданина в качестве его наследства. состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Недостойными признаются две категории наследников: К ним прежде всего относятся граждане, совершившие противоправные действия, направленные против наследодателя, кого-либо из наследников или осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании. Наследники, отстраненные судом от наследования. Отстраняются судом от наследования лица, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Обязанность по содержанию наследодателя возникает у наследника в силу алиментного обязательства. Алиментные обязательства могут устанавливаться между родителями и детьми - ст. 80, 88, супругами - ст. 89, братьями (сестрами) - ст. 93, дедушками (бабушками) и внуками - ст. 94, 95, пасынками (падчерицами) и отчимом (мачехой) - ст. 97 СК, которые являются наследниками по закону. Факт злостного уклонения наследника от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя может подтверждаться приговором суда (ст. 157 УК), решением суда об ответственности за несвоевременную уплату алиментов (ст. 115 СК) и другими доказательствами.
Иск об устранении от наследования может быть подан только заинтересованным лицом - наследником по закону.
77. Наследование по закону. Порядок призвания наследников к наследованию и определение их долей в наследстве Наследование по праву представления Право на обязательную долю. Наследование по закону - это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем. Наследование по закону является вторым основанием наследования, и в случаях, когда завещания нет или оно является ничтожным, вступает в действие закон (в реальной жизни наследование по закону встречается гораздо чаще, чем наследование по завещанию).Наследование по закону имеет место когда:1) завещание не было составлено либо было составлено, но впоследствии отменено завещателем;2) завещано не все, а часть имущества (незавещанное имущество наследуется по закону);3) наследник по завещанию отказался от наследства либо был признан недостойным наследником;4) все наследники предыдущей очереди лишены наследства или не приняли его. наследников первой очереди - дети, супруг и родители (внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления); наследников второй очереди - полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (дети братьев и сестер наследодателя - его племянники и племянницы - наследуют по праву представления); наследников третьей очереди - полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. наследников четвертой очереди - прадедушки и прабабушки наследодателя; наследников пятой очереди - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедов и бабок (двоюродные дедушки и бабушки); наследников шестой очереди - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети); наследников седьмой очереди - пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. наследников восьмой «плавающей» очереди – граждане, не входящие в круг наследников (1-7 очереди), при отсутствии других наследников призываются к наследованию самостоятельно, если ко дню открытия наследства: а) являлись нетрудоспособными; б) не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали с ним. Право представления: При наследовании по праву представления потомки наследодателя наследуют в том случае, если ко времени открытия наследства нет в живых того из восходящих по прямой лини родственников, который был бы наследником. В данном случае потомки представляют своего предка, который мог бы наследовать, если был бы в живых.Правом представления обладают наследники первых трех очередей. Наследование по праву представления применяется только при наследовании по закону. Право представления распространяется и на потомство усыновленных, умерших ранее усыновителя. В тех случаях, когда потомков, призываемых к наследованию по праву представления, окажется несколько, они делят между собой поровну ту часть наследственного имущества, которая причиталась бы тому лицу, которое они представляют, если бы оно не умерло до открытия наследства. когда внуки и правнуки призываются к наследованию по закону, они выступают как непосредственные и самостоятельные наследники в имуществе наследодателя, а не как наследники тех лиц, которых они представляют. Поэтому они отвечают по долгам самого наследодателя. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии (недостойные наследники).При наследовании по закону наследственное имущество может перейти к двум или нескольким наследникам. При наследовании по завещанию оно также может быть завещано двум или нескольким наследникам без указания конкретного имущества, наследуемого каждым из них. В подобных ситуациях по прямому указанию закона наследственное имущество со дня открытия наследства поступает в общую долевую собственность наследников. Закон устанавливает определенные правила раздела такого имущества. В ГК указывается, что оно может быть разделено по соглашению между наследниками. К соглашению подобного рода применяются нормы Гражданского кодекса о форме сделок, в том числе и о форме договоров. Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, а также и соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников может быть заключено наследниками только после выдачи им свидетельства о праве на наследство. Разделить такое имущество можно только после надлежащего оформления наследственных прав. Следуя принципу свободы договора, наследники могут заключить соглашение о разделе наследства, не считаясь с теми долями, что указаны в свидетельстве о праве на наследство. Право на обязательную долю в наследстве является единственным ограничением свободы завещания. Это ограничение направлено на защиту интересов лиц, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме средствами к существованию. Существо права на обязательную долю в наследстве: ни при каких обстоятельствах обязательный "достойный" наследник не может быть отстранен от наследования, в любом случае он получит половину доли, причитающейся ему по закону. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля). Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
78. Наследование по завещанию: понятие, субъекты, форма и порядок совершения завещания.
Наследование по завещанию - это распоряжение своим имуществом наследодателем на случай его смерти, "его последняя воля" в отношении принадлежащего ему имущества, иных прав, совершенное в предусмотренной законом форме и с соблюдением правил, установленных ГК РФ. Завещание является одним из оснований перехода по наследству права собственности гражданина на имущество и определяет приоритет наследования по завещанию перед наследованием по закону. Отличие наследования по завещанию от наследования по закону выражается в том, что назначение наследников и порядок распределения между ними имущества зависят, как правило, от воли завещателя. Завещателем может быть только физическое лицо. Завещание может быть совершено лишь гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание должно быть составлено в письменной форме, собственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается только в случаях, прямо предусмотренных ГК РФ. Простая письменная форма допускается в виде исключения при чрезвычайных обстоятельствах. Несоблюдение установленных ГК РФ правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания. В соответствии с ГК РФ в ряде случаев при составлении, подписании, удостоверении завещания или его передаче нотариусу должны присутствовать свидетели (ими не могут быть - сам нотариус, лицо, в пользу которого составляется завещание, граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме). Участие нотариуса в составлении завещания, подписание завещания гражданином вместо завещателя, процедура удостоверения завещания, участие при составлении завещания свидетелей (при невозможности, например, по причине болезни завещателя подписать им завещание собственноручно или по просьбе завещателя), подписание завещания свидетелями установлено и нотариальным законодательством.
79. Понятие и виды завещаний (открытое, закрытое, составленное при чрезвычайных обстоятельствах) и порядок совершения. завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Так как завещание представляет собой одностороннюю сделку, то достаточно выражения воли одной стороны. Поэтому действительность завещания не зависит от согласия наследников с его содержанием или возражения против него. Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя. Оно представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Завещание направлено на достижение определенных правовых последствий, которые заключаются в переходе имущественных и некоторых неимущественных прав от умершего гражданина к другим лицам. Однако само по себе таких последствий оно породить не может. Необходимо наличие дополнительных юридических фактов: 1)открытие наследства; 2) принятие наследником наследства. Виды завещания: 1) Обычное завещание (составленное в соответствии с общими правилами); 2) Закрытое завещание. Новым является законодательное закрепление возможности совершения так называемых закрытых завещаний. С содержанием такого завещания не знакомы ни нотариус, ни другие лица. Закон предъявляет определенные требования к форме закрытого завещания. Оно должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет недействительность завещания, о чем нотариус обязан предупредить завещателя. Таким образом, исключается возможность написать завещание путем использования ЭВМ, пишущей машинки или записи на аудио- или видеопленку. Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Никакому иному должностному лицу оно не может быть передано. Затем конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, о месте и дате его принятия, о фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность. По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем документа сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и подписывает вместе со свидетелями протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с документом и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально заверенная копия протокола. Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах признается завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом или иными должностными лицами, прямо указанными в законе. Несоблюдение требования об удостоверении завещания влечет его недействительность, однако в случаях, предусмотренных ГК (завещание в чрезвычайных обстоятельствах), допускается составление завещания в простой письменной форме.
