Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
граждан.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
273.31 Кб
Скачать

1.Правилами о недопустимости тех или иных способов гражд.Прав

2. Из запретов, устанавливающих недопустимость нарушения определенной формы и процедуры осуществления субъективных гражданских прав

3. В запретах использование права для достижение социально вредных целей

На формирование пределов влияют

- нормы нравственности

- требов. разумноти и добросовестности, справедливости.

- цель и назначение прав.

Понятие и виды представительства. Коммерческое представительство.

Сделка совершенная одним лицом ( представителем) от имени другого лица (представляемого) в силу полномочия основанного на доверенности указании закона либо акте уполномоченного на то гос органа. либо органа мсу, непосредственно создает изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.

Юридические причины. Неполная дееспособность лиц до 18ле, ограничение в дееспособности

Фактические причины: Болезнь, неграмотность, нежелание, отсутствие знания.

Субъекты: представляеый, педставитель, третьи лица.

Цель- совершить от имени представляемого сделки. Представитель совершает собственные волевые действия.

Коммерческое представительство

Коммер. Представителем является лицо, постоянно и самостоятельно представительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров в сфере предпринимательской деятельности.

Ком.пред вправе требовать уплаты обусловленного вознаграждения и возмещения понесенных им при исполнении поручения издержек от сторон договора в равных долях, если иное не предусмотрено соглашением между ними.

Ком.пре осуществляется на основании договора, заключенного в письменной форме и содержащего указания на полномочия представителя, а при отсутствии таких указаний –доверенности.

Ком.пред обязан хранить в тайне ставшие ему известными сведения о торговых сделках и после исполнения данного ему поручения.

Особенности устанавливаются законами и иными прав.актами

Доверенность и ее виды

Документ, удостоверяющий право одного лица представлять законные интересы доверителя

2ой субъект-представитель.

Выдача доверенности – это односторонняя сделка. Лицо, которое выдало доверенность вправе в любое время её отменить. Представитель может в любое время отказать от доверенности.

Доверенности:1)генеральная(общая), 2)специальная-выдается на совершение ряда односторонних сделок(представительство в суде),разовая-для совершения одной строго определенной сделки.

Обязат рекввизиты:1)дата выдачи(срок не может превышать 3 года, а если срок не указан до 1 года) ,2) подпись доверителя, 3) печать юр.лиц.

Передоверие – передача полномочий представителя другому лицу.

Случаи передоверия:1)если предусмотрено в самой доверенности.2)когда сложившиеся обстоятельства вынуждают представителя совершить передоверие для охраны интересов доверителя

Срок действия доверенности выданная путем передоверия равна сроку самой доверенности. Нотариальное удостоверение.

Понятие и способы защиты гражданских прав

Право на защиту – возможность применения мер правоохранительного характера, предоставленная управомоченному лицу для восстановления его нарушенного или оспариваемого права. Предмет защиты – субъективные гражданские права и охраняемые законом интересы. Форма защиты – совокупность согласованных мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых законом интересов. Различают юрисдик-ционную и неюрисдикционную формы защиты. Юрисдикционная – деятельность уполномоченных органов по защите нарушенных или оспариваемых субъективных прав при обращении в суд и др. Неюрисдикционная – самостоятельные действия организаций и граждан по защите гражданских прав, осуществляемые без обращения вышеуказанных в органы государственной власти или органы местного самоуправления. Способы защиты – закрепленные законом материально-правовые меры принудительного характера, с помощью которых производится восстановление нарушенных прав и воздействие на правонарушителя.

Защита гражданских прав может осуществляться путем:

1) признания права (реализуется только в судебном порядке);2) восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;3) признания оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки (реализуется через восстановление положения, существовавшего до нарушения права);4) признания недействительным акта государственного органа или органа местного самоуправления (гражданин или юридическое лицо, права которого были нарушены изданием недействительного акта, имеют право на обжалование его в суде);5) самозащиты права (нарушенное право в данном случае подлежит восстановлению или защите иным способом, нежели обращение в суд, предусмотренным гражданским законодательством;6) присуждения к исполнению обязанности в натуре (нарушитель обязан реально выполнить те действия по требованию потерпевшего, которые он должен выполнить в силу обязательства, связывающего стороны);7) возмещения убытков (удовлетворение имущественного интереса потерпевшего за счет денежных компенсаций понесенных им имущественных потерь);8) взыскания неустойки (неустойка может быть возмещена в добровольном порядке или по решению суда; взыскивается в случаях, прямо предусмотренных законом или договором);9) компенсации морального вреда (заключается в обязанности нарушителя выплатить потерпевшему денежную компенсацию за физические или нравственные страдания, которые тот испытывал в связи с нарушением его прав);10) прекращения или изменения правоотношения (чаще всего подлежит реализации в юрисдикци-онном порядке);11) неприменения судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, противоречащего закону (распространяется как на индивидуально-правовые, так и на нормативные акты органов государственной власти и органов власти местного самоуправления);

Защита чести, достоинства и деловой репутации.

Честь - это общественная оценка личности с социально-этической точки зрения, определенная мера духовных, социальных качеств человека.

Достоинство - самооценка, представление о своей собственной ценности как личности. Достоинство человеческой личности признается государством в равной мерс за всеми членами общества, что не исключает признания больших заслуг одних перед другими.

Деловая репутация гражданинаопределяется уровнем его профессиональной квалификации, аюридического лица - оценкой производственной или иной деятельности в соответствии с его правовым статусом в условиях предпринимательских и рыночных отношений.

Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации закреплено в ст. 152 ГК РФ. Согласно п. 1 этой статьи гражданин вправе требовать в судебном порядке опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.

Из содержания данной нормы следует, что право на опровержение может иметь место только в отношении распространения порочащих сведений. Важно и то, что такое право возникает независимо от способа распространения таких сведений, а не только в результате публикаций в средствах массовой информации, как это было ранее. В этом же пункте указано, что по требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина и после его смерти. Действительно, порочащие сведения в отношении такого лица не должны умалять репутацию, доброе имя его семьи и других субъектов правоотношений. При этом законодатель дает неопределенно широкий круг возможных истцов, употребляя словосочетание «по требованию заинтересованных лиц».

Распространенные в средствах массовой информации не соответствующие действительности сведения должны быть опровергнуты также в средствах массовой информации, а если указанные сведения содержатся в том или ином документе, исходящем от организации, такой документ подлежит замене или отзыву. Что касается порядка опровержения иных ситуаций, то он устанавливается судами (п. 2 ст. 152 ГК РФ).

В соответствии с п. 3 указанной статьи гражданин, в отношении которого средствами массовой информации опубликованы сведения, ущемляющие его права или законные интересы, имеет право на публикацию своего ответа в тех же средствах массовой информации. Следует обратить внимание на одно существенное обстоятельство, вытекающее из содержания ст. 152, в которой говорится о распространении в средствах массовой информации сведений, «порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина» (п. 2), а также «ущемляющих его права и законные интересы» (и. 3). В первом случае указывается, что такие сведения должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой информации, а во втором — гражданину предоставлено «право на опубликование своего ответа».

Понятие и виды сроков в гражданском праве. Определение и исчисление сроков.

Понятие сроков. В гражданском праве под сроком понимают моменты или периоды времени, наступление или истечение которых влечет определенные правовые последствия. Сроки относятся к категории событий, так как их наступление (истечение) не зависит от воли субъектов гражданского права. В гл. 11 Гражданского кодекса содержатся подробные правила, посвященные исчислению сроков. Так, установленный законом, иными правовыми актами, сделкой или назначаемой судом срок может определяться календарной датой (например, датой государственной регистрации индивидуального предпринимателя) или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями либо часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить (окончание вуза, совершеннолетие и т. п.). В практических целях закон предусматривает правила определения начала течения срока, определенного периодом времени (это происходит на следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено начало течения срока), окончания этого срока, порядок совершения действий в последний день срока и иные юридико-технические процедуры (ст. 190–194 Гражданского кодекса).

Сроки, определенные периодами (отрезками) времени, исчисляются по установленным законом правилам. В соответствии со ст. 191 ГК они начинают течь на следующий день после наступления календарной даты или события, которыми определено их начало.

Понятие и виды сроков в гражданском праве. Определение и исчисление сроков.

Виды сроков в гражданском праве. Сроки в гражданском праве классифицируются по различным основаниям.

1. В зависимости от того, кем устанавливаются сроки, последние бывают законными, договорными и судебными. Законные сроки зафиксированы в законах и иных нормативных актах. Например, законом установлен трехлетний общий срок исковой давности (ст. 196 Гражданского кодекса). Договорные сроки устанавливаются соглашением сторон. Судебные сроки устанавливаются судом, арбитражным или третейским судом. В частности, суд может назначить срок для опубликования опровержения сведений, порочащих честь и достоинство гражданина (ст. 152 Гражданского кодекса).

2. В зависимости от порождаемых сроками правовых последствий различают сроки:правообразующие - эти сроки определяют момент возникновения гражданских прав и обязанностей. Например, момент передачи вещи по общему правилу определяет момент возникновения и права собственности на нее (ст. 223 Гражданского кодекса);

правоизменяющие - наступление или истечение такого вида срока влечет за собой изменение гражданских прав и обязанностей. Так, просрочка передачи или принятия вещи приводит к тому, что риск случайной гибели переходит на сторону, допустившую просрочку;

правопрекращающие - эти сроки приводят к прекращению прав и обязанностей. В частности, если кредиторы наследодателя не заявят свои претензии в течение шести месяцев со дня открытия наследства, эти претензии считаются погашенными.

3. По характеру определения сроков последние делятся:

  • на императивные - они точно определены законом и не могут быть изменены по соглашению сторон;

  • диспозитивные - эти сроки хотя и предусмотрены законом, но могут быть изменены соглашением сторон;

  • абсолютно определенные - эти сроки указывают на точный момент или период времени, с которыми связывают юридические последствия;

  • относительно определенные - эти сроки характеризуются меньшей точностью, однако также связаны с каким-либо конкретным периодом или моментом времени;

  • неопределенные - эти сроки имеют место тогда, когда законом или договором вообще не установлен какой-либо временной ориентир, хотя и предполагается, что соответствующее правоотношение имеет временные границы;

  • общие - эти сроки имеют общее значение, т. е. касаются любых субъектов гражданского права и всех однотипных случаев;

  • специальные - эти сроки устанавливаются в качестве исключений из общего правила и действуют в случаях, прямо указанных в законе.

4. Наконец, в зависимости от назначения сроков различают сроки осуществления гражданских прав, сроки исполнения граждонских обязанностей и сроки защиты гражданских прав. Первую группу образуют сроки, в течение которых обладатель субъективного права может реализовать те возможности, которые заложены в субъективном праве. Чаще всего они устанавливаются законом или иными нормативными актами, но могут предусматриваться и соглашением сторон. Вторая группа представляет срок, в течение которого должник обязан совершить определенные действия или, наоборот, воздержаться от их совершения. Этот срок может быть предусмотрен законом, административным актом или договором. Третью группу образует срок, в течение которого определенное лицо может требовать принудительного осуществления или защиты своего нарушенного права.

Понятие и виды сроков исковой давности. последствия истечения срока исковой давности.

Исковая давность, т. е. срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, поданному до вынесения судом решения по делу. Действующее законодательство предусматривает довольно широкий круг лиц, чьи субъективные права не нарушены, но они вправе обратиться в суд. Так, в соответствии с п. 1 ст. 152 ГК, по требованию заинтересованных лиц, а ими могут быть и родственники, и супруг, родители, дети, наследники, сослуживцы, знакомые, соседи, ученики и юридические лица, учредителем которых был гражданин, допускается защита чести и достоинства гражданина и после его смерти. За защитой нарушенного права в суд могут обратиться прокурор, органы опеки и попечительства и другие лица.Закон подразделяет сроки исковой давности на два вида: общий и специальный. Последние могут быть сокращенными или более длительными по сравнению с общим сроком и применяются для отдельных, определенных законом требований. Общий срок исковой давности применяется во всех случаях, когда законом не установлено иное. Общий срок установлен законом - 3 года (ст. 196 ГК). Новый Гражданский кодекс установил специальные сроки исковой давности для требований о признании оспоримых сделок недействительными и применении последствий недействительности сделок (ст. 181).Специальные сроки исковой давности делятся на сокращенные и более продолжительные.Сокращенные сроки применяются к искам:1. о признании оспоримой сделки недействительной;2. вытекающим из договора имущественного страхования - в течение двух лет (ст. 966 ГК РФ);3. другое.Более длительные сроки исковой давности устанавливаются только в случаях, предусмотренных федеральным законом.В отношении любых сроков исковой давности действуют требования, установленные законом:1. иск предъявляется лишь в случаях, когда нарушено субъективное гражданское право лица; предъявляет его лишь лицо, наделенное этим правом (ст. 195 ГК РФ);2. сроки исковой давности, установленные законами, иными нормативными актами, действует, если не противоречат ГК РФ (п. 2 ст. 3 ГК РФ);3. соглашения о уменьшении, увеличении, неприменении сроков исковой давности, если такие заключили стороны, будут недействительны (ст. 198 ГК РФ);4. истечение срока исковой давности является основанием для отказа в удовлетворении иска, но не служит основанием для отказа от рассмотрения иска в суде (ст. 199 ГК РФ). [6; 2003, С.231].Для специальных сроков исковой давности предусмотрены такие же требования, что и для общего, в том числе правила исчисления, приостановления и перерыва, последствия истечения (п. 2 ст. 197 ГК).

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, служит основанием к отказу в иске (п. 2 ст. 199 ГК). С учетом указанного правила необходимо обратить внимание на два вопроса: а) прекращается ли субъективное право кредитора; б) какова юридическая судьба задавненного имущества. По первому вопросу с учетом норм о применении исковой давности (ст. 199 ГК), об исполнении обязанности за пределами давностного срока (ст. 206 ГК) можно сделать однозначный вывод, что субъективное право кредитора не прекращается, но возможность его защиты в принудительном порядке сильно ослаблена. Если должник не заявляет о необходимости применить давностный срок и иск удовлетворен, то тем самым нарушенное субъективное право защищено. То же самое имеет место и тогда, когда должник исполняет обязанность добровольно, хотя бы и не зная об истечении срока давности. Потребовать возврата исполненного он не вправе. Если суд признает причины пропуска уважительными, то он вправе удовлетворить исковые требования гражданина и тем самым защитить его нарушенное право.

Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности

Приостановление исковой давности означает, что с момента возникновения обстоятельств, точно определенных законом, течение давностного срока останавливается на все время их существования. После прекращения действия этих обстоятельств исковая давность продолжает течь. Таким образом, при приостановлении в давностный срок не засчитывается тот период времени, в течение которого имеют место определенные, предусмотренные законом обстоятельства. В соответствии со ст. 202 ГК РФ обстоятельствами, препятствующими обращению за защитой нарушенного права, могут быть:

1) чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях событие, определяемое как непреодолимая сила. К таким событиям относятся землетрясение, наводнение, эпидемия и т.п.;

2) установленная Правительством РФ отсрочка исполнения обязательств, именуемая мораторием;

3) нахождение кого-либо из участников спора в составе Вооруженных Сил России, переведенных на военное положение,

4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регулирующего соответствующие отношения.   

Перечисленные обстоятельства приостанавливают течение давности только при условии, если они возникли  или продолжали действовать в последние шесть месяцев давностного срока, и только в случае, когда продолжительность давностного срока составляет менее шести месяцев, он приостанавливается наступлением одного из предусмотренных законом событий в любой момент его течения.

Сущность перерыва исковой давности заключается в том, что в определенных, установленных законом случаях время, истекшее до перерыва, не принимается во внимание, а исковая давность снова начинает течь с самого начала, т.е. давностный срок восстанавливается в полном объеме. В отличие от приостановления время, прошедшее до перерыва, не учитывается при исчислении нового срока исковой давности (ст. 203 ГК РФ). Общим основанием перерыва течения давности для правоотношения с участием всех субъектов гражданского права является предъявление иска в установленном порядке. Это значит, что, если иск предъявлен без соблюдения необходимого порядка, течение давностного срока продолжается и перерыва не наступает. От приостановления и перерыва исковой давности следует отличать ее восстановление, которое используется судом, арбитражным или третейским судом для защиты нарушенного права при наличии уважительных причин пропуска срока исковой давности, не являющихся, однако, основанием для ее приостановления или перерыва.Закон не дает перечня причин пропуска давностного срока, которые должны быть признаны уважительными. Предполагается, что это такие обстоятельства, которые затрудняют или делают невозможным своевременное обращение за защитой нарушенного права. Вопрос о восстановлении срока давности решается на заседании суда или арбитражного суда с вызовом сторон одновременно с разрешением дела по существу. В случае признания причины пропуска давностного срока уважительной (ст. 205 ГК РФ) соответствующий орган не продлевает этот срок, а восстанавливает его, т.е. рассматривает дело так, как если бы исковая давность не истекла.Причины могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности.

Понятие собственности и права собственности

собственность - это отношение лица к принадлежащей ему вещи как к своей, которое выражается во владении, пользовании и распоряжении ею, а также в устранении вмешательства всех третьих лиц в ту сферу хозяйственного господства, на которую простирается власть собственника.

Собственность, отношении, связанные с ней, получают юридическое закрепление. Это закрепление осуществляется при помощи праве вых норм, образующих институт собственности. В данном случае образуется право собственности в объективном смысле. В субъективном смысле право собственности означает закрепление определенной юридической власти собственника над вещью.

Содержание права собственности составляют принадлежащие собственнику правомочия по владению, пользованию и распоряжению вещью.

владения - это юридически обеспеченная возможность хозяйственного господства над вещью. Следует различать владение законное и незаконное. Незаконные владельцы разделяются на добросовестных и недобросовестных. 

пользования - это юридически обеспеченная возможность извлекать из вещи пользу, выгоду, для которых имущество предназначено. По общему правилу, именно собственник получает от имеющегося у него имущества плоды, продукцию и доходы.

распоряжения - это юридически обеспеченная возможность определять судьбу вещи путем совершения юридических актов в отношении этой вещи. Собственник вправе совершать любые действия с принадлежащей ему вещью (п. 2 ст. 209 ГК РФ) вплоть до ее уничтожения. При этом его действия не должны противоречить закону, иным правовым актам и не должны нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц.Собственнику принадлежат следующие права:

  1. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам;

  2. передавать другим лицам, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом;

  3. отдавать имущество в залог;

  4. обременять имущество другими способами;

  5. распоряжаться имуществом другим способом.

Право собственности является исключительным правом, т.е. собственник наделен правом исключить воздействие третьих лиц на закрепленную за ним в отношении принадлежащего ему имущества сферу хозяйственного господства, в том числе и с помощью мер самозащиты.

Содержание права собственности

Содержание права собственности составляют принадлежащие собственнику правомочия по владению, пользованию и распоряжению вещью.Правомочие владения - это юридически обеспеченная возможность хозяйственного господства над вещью. Следует различать владение законное и незаконное. Законное владение опирается на юридическое основание, то есть юридический титул владения (титульное владение). Незаконное владение является беститульным, т.е. не имеет правового основания. Предполагается, что тот, у кого находится вещь, является законным владельцем, пока не доказано иное — презумпция законности фактического владения.Незаконные владельцы разделяются на добросовестных и недобросовестных. Добросовестным предполагается владелец, если он не знал и не должен был знать о незаконности своего владения. Недобросовестный владелец знал или должен был знать о незаконности своего владения. ГК РФ (п. 3 ст. 10) ставит защиту гражданских прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и добросовестно. Разумность действий и добросовестность участников гражданских правоотношений предполагаются. Особенности добросовестного владения имеют существенное значение для расчетов при возврате имущества из незаконного владения (ст. 303 ГК РФ).Правомочия пользования - это юридически обеспеченная возможность извлекать из вещи пользу, выгоду, для которых имущество предназначено. По общему правилу, именно собственник получает от имеющегося у него имущества плоды, продукцию и доходы.Правомочия распоряжения - это юридически обеспеченная возможность определять судьбу вещи путем совершения юридических актов в отношении этой вещи. Собственник вправе совершать любые действия с принадлежащей ему вещью (п. 2 ст. 209 ГК РФ) вплоть до ее уничтожения. При этом его действия не должны противоречить закону, иным правовым актам и не должны нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц.Собственнику принадлежат следующие права:

  1. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам;

  2. передавать другим лицам, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом;

  3. отдавать имущество в залог;

  4. обременять имущество другими способами;

  5. распоряжаться имуществом другим способом.

Право собственности является исключительным правом, т.е. собственник наделен правом исключить воздействие третьих лиц на закрепленную за ним в отношении принадлежащего ему имущества сферу хозяйственного господства, в том числе и с помощью мер самозащиты.

Ограничения права собственности позволяют говорить об относительной свободе собственника. Так, собственник обязан принимать меры, предотвращающие ущерб здоровью граждан и окружающей среде, который может быть нанесен при осуществлении его прав. Он должен воздерживаться от поведения, приносящего беспокойство его соседям и другим лицам, и тем более от действий, совершаемых исключительно с намерением причинить кому-то вред.

Ограничения права собственности осуществляются с учетом следующих положений:

а) эти ограничения могут вводиться только федеральным законом и лишь в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Только федеральным законом могут быть введены ограничения на перемещение товаров и услуг по территории России, причем и здесь целями служат только обеспечение безопасности, защита жизни и здоровья людей, охрана природы и культурных ценностей (ст. 1 ГК РФ);

6) в ряде случаев ограничения права собственности имеют специальный характер, обусловленный особым правовым режимом имущества, находящегося в собственности. Так, согласно ст. 129 ГК РФ, отдельные объекты гражданских прав (земля, недра, оружие и некоторые другие) могут быть полностью или частично изъяты из гражданского оборота (ст. ст. 212, 213 ГК РФ);

в) ограничение самого права собственности следует от«личать от ограничения действий, которые может совершать собственник (п. 2 ст. 209 ГК РФ). В частности, ряд запретов на действия собственника вытекают из противопожарных, санитарных и эпидемиологических и прочих правил. Так, собственник, торгующий продовольственными товарами, должен пройти соответствующее медицинское освидетельствование, его рабочее место должно располагаться на специально оборудованной для этого территории и т.д.;

Основания приобретения права собственности

Основания возникновения (приобретения) права собственности - это юридические факты, обобщающий перечень которых содержится в ст. 8 ГК РФ.

Основания возникновения (способы приобретения) права собственности подразделяются на первоначальные и производные.К первоначальным способам приобретения права собственности относятся:

1) приобретение права собственности на вновь изготовленную вещь (п. 1 ст. 218 ГК РФ), в том числе переработка (спецификация), — ст. 220 ГК РФ; приобретение права собственности на самовольную постройку (ст. 222 ГК РФ);

2) приобретение права собственности на плоды, продукцию, доходы (абз. 2 п. 1 ст. 218 ГК РФ);

3) обращение в собственность общедоступных вещей (ст. 221 ГК РФ);

4) приобретение права собственности на бесхозяйные вещи, в том числе приобретение права собственности на находку (ст. ст. 227 — 229 ГК РФ) и безнадзорных животных (ст. ст. 230 — 232 ГК РФ); приобретение права собственности на клад (ст. 233 ГК РФ);

5) приобретательная давность (ст. 234 ГК РФ).

Приобретение права собственности на новую вещь ее создателем, также как и на плоды, продукцию и доходы от использования имущества, является нормальным и обычным и естественным способом возникновения собственности и признается правом при условии, что соответствующие действия были совершены с соблюдением требований законодательства (ст. ст. 218, 136 ГК РФ), т.е. являются правомерными и не нарушают права третьих лиц.

Если иное не предусмотрено договором, право собственности на новую движимую вещь, изготовленную лицом путем переработки не принадлежащих ему материалов, приобретается собственником материалов. Однако если стоимость переработки существенно превышает стоимость материалов, право собственности на новую вещь приобретает лицо, которое, действуя добросовестно, осуществило переработку для себя (п. 1 ст. 220 ГК РФ).

Нарушение установленных государством правил отвода необходимого для создания объекта недвижимости земельного участка, а также соблюдения предписаний градостроительных и строительных норм и правил, влечет за собой признания строительства самовольным, и осуществившее его лицо право собственности на самовольную постройку не приобретает, а сам объект подлежит сносу. Однако, если право на земельный участок будет оформлено, а строительные нарушения устранены, суд может признать за лицом, осуществившим самовольную постройку, право собственности на возведенный объект (ст. 222 ГК РФ).

Находка как приобретение права собственности. Согласно п. 1 ст. 227 ГК РФ нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об этом соответствующее лицо и возвратить ему эту вещь. Вещь, найденная в помещении или на транспорте, подлежит сдаче их владельцу. При неясности ситуации о находке должно быть заявлено органам милиции или местного самоуправления. Нашедший вещь вправе хранить ее у себя с возмещением ему необходимых в этой связи расходов и может претендовать на вознаграждение за находку в размере до 20% стоимости найденной вещи. При этом он несет ответственность за утрату или повреждение находки, но лишь в случае умысла или грубой неосторожности и в пределах стоимости вещи.

Основания прекращения права собственности

Основания прекращения права собственности

1. Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом.

2. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным законом, производятся:

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237);

2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (статья 238);

3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка (статья 239);

4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных (статьи 240 и 241);

5) реквизиция (статья 242);

6) конфискация (статья 243);

7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 252, пунктом 2 статьи 272, статьями 282, 285, 293, пунктами 4 и 5 статьи 1252 настоящего Кодекса;

8) обращение по решению суда в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы.

По решению собственника в порядке, предусмотренном законами о приватизации, имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, отчуждается в собственность граждан и юридических лиц.

Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц (национализация), производится на основании закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков в порядке, установленном статьей 306 настоящего Кодекса.

Формы собственности

Понятие форм собственности. Согласно п. 2 ст. 8 Конституции РФ в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. В п. 1 ст. 212 ГК перечисляются основные формы собственности. Понятие формы собственности употребляется в экономическом смысле. Оно объединяет в себе тип собственника и виды имущества, которые могут находиться в собственности. Таким образом, под формой собственности понимаются экономические отношения, характеризуемые индивидуализацией собственника, выступающего в качестве субъекта данных отношений, и разновидностью имущества, принадлежащего собственнику. Объектами частной собственности, которая считается основной формой собственности, являются все виды имущества, не относящиеся к государственной собственности. В то же время один вид имущества должен служить общим интересам всего общества и быть доступен для каждого его члена. К такому имуществу, находящемуся в собственности государства, могут относиться, например, площади, улицы, парки, реки.  В п. 2 ст. 212 ГК определяется перечень субъектов права собственности, совпадающий с составом участников отношений, регулируемых гражданским законодательством. Соответственно выделяются частная, государственная и муниципальная формы собственности. Существование у нас трех форм собственности объясняется государственным устройством современной России: местное самоуправление не входит в систему государственных органов. Имущество, находящееся в частной собственности граждан и юридических лиц, составляет наиболее важную часть имущества в общем балансе имущественного оборота экономически развитых стран мира. Эффективность использования данного вида имущества базируется на началах получения частными собственниками наибольшей отдачи от этого. Согласно Конституции РФ и ГК под государственной собственностью в нашей стране подразумевается два уровня государственной собственности: федеральный и субъектов РФ. По содержанию право государственной собственности не отличается от содержания права собственности, рассмотренного ранее. Специфика этого права заключается в том, что Российская Федерация и нередко ее субъект в законодательном порядке сами устанавливают для себя правила поведения как собственника. Кроме того, в собственность государства обычно передается имущество, представляющее особую ценность для общества в связи с его особым назначением или экономическим значением. Субъектами муниципальной собственности могут выступать муниципальные образования, в частности городские и сельские поселения, а также другие муниципальные образования. В состав муниципальной собственности входят средства местного бюджета, муниципальные внебюджетные фонды, имущество органов местного самоуправления, а также муниципальные земли и другие природные ресурсы, другое имущество. Невозможность установления "иных" форм собственности. Перечень форм собственности, данный как в Конституции РФ, так и в ГК, не является исчерпывающим, поскольку сопровождается оговоркой, в силу которой в РФ признаются и иные формы собственности. Иных форм собственности, предусмотренных в ч. 2 ст. 8 Конституции РФ и в п. 1 ст. 212 ГК, в настоящее время в России не существует. В п. 1 ст. 212 ГК воспроизводится конституционная формула, в действительности не имеющая особого гражданско-правового смысла. Упоминание в ней об "иных формах собственности" может дать базу лишь для экономических построений (типа "коллективной", "арендной" или "общинной собственности"), не имеющих реального юридического смысла. Образования, не имеющие гражданской правосубъектности, в частности трудовые и иные коллективы, различные "общины" и тому подобные объединения, не могут выступать в качестве субъектов права.

Общая долевая собственность

Общая долевая собственность — это имущество, находящееся в общей собственности с определением доли каждого из участников и право сособственника на получение определенной доли доходов от пользования имуществом, а также его обязанность нести определенную долю расходов на содержание общего имущества.Доля выражается в виде дроби или процентов. Согласно п. 1 ст. 245 ГК доли участников предполагаются равными, если иное не вытекает из закона, договора или существа сложившихся между ними отношений.Размер доли может изменяться по различным причинам: изменение состава участников, внесение в имущество улучшений и т. д.

Согласно ст. 247 ГК Осуществление права общей долевой собственности происходит по взаимному согласию всех собственников. Если отсутствует согласие по вопросам владения или пользования общим имуществом, каждый участник вправе разрешить спор в суде. Если отсутствует согласие по вопросам распоряжения общим имуществом, спор не может быть урегулирован судом.

Сособственник имеет право на предоставление в его владение и пользование части общего имущества соразмерно своей доле, а при невозможности этого — требовать от других участников соответствующей компенсации. Право сособственника на выделенную ему во владение и пользование долю является вещным и при надлежащем оформлении пользуется защитой от посягательств собственников других долей.

Каждый из сособственников вправе самостоятельно распоряжаться лишь своей долей в праве общей собственности.

Согласно ст. 249 каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов, сборов и иных платежей по общему имуществу, а также в издержках по его содержанию и сохранению.

Согласно ст. 250 ГК в целях устойчивости положения других сособственников законом установлена норма о преимущественном праве покупки отчуждаемой доли: при продаже доли постороннему лицу остальные участники имеют право выкупить ее на тех же условиях, кроме продажи с публичных торгов, в течение месяца для недвижимости и 10 дней для движимости со дня их письменного уведомления отчуждателем об условиях покупки. В случае продажи доли с нарушением этого порядка любой сособственник в течение трех месяцев вправе требовать через суд перевода на него прав и обязанностей покупателя.

Прекращение права общей долевой собственности может иметь следующие разновидности:

· Раздел общей собственности;

· Выдел из общей собственности.

При разделе общая собственность прекращается для всех ее участников, при выделе — для того, чья доля выделяется.

Основания и способы раздела и выдела различны. Раздел и выдел могут иметь место как по взаимному согласию собственников, так и по судебному решению. Выдел доли может иметь место также и по требованию кредиторов для обращения взыскания на имущество сособственника.

Общая совместная собственность

Так же как и долевая, общая совместная собственность характеризуется тем, что в этом случае одно и то же имущество принадлежит одновременно и сообща нескольким лица. участники обшей совместной собственности облагают равными правами на общее имущество в целом, но ни у одного из них нет доли в нраве на то же имущество. Соответствующие доли выделяются последними только при разделе или выделе. Но, во-первых, выделяется реальная доля в имуществе, а не в праве собственности на него, и, во-вторых, в результате раздела или выдела отношения по обшей совместной собственности прекращаются либо целиком, либо для данного их участника. До тех пор, пока совместная собственность существует, она не знает долей. Основная юридическая особенность совместной собственности заключается в том, что она является бездолевой.

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности, осуществляется всеми ее участниками. Они сообща владеют и пользуются общим имуществом, если иное не предусмотрено соглашением между ними. При совершении сделки по распоряжению общим имуществом требуется обязательное согласие сособственников. Указание закона на владение и пользование «сообща», на распоряжение «по согласию» имеет важное значение. В силу того, что участники совместной собственности составляют семейную или семей- но-трудовую общность, имеющую единые цели и интересы, соглашения между ними не заключаются, но могут заключаться. Распоряжение «по согласию всех участников» предполагает наличие соглашения или таковое презюмируется. Если один из участников обшей совместной собственности является недееспособным, частично или ограниченно дееспособным, то при совершении сделок с его участием в целях зашиты его прав и интересов должны соблюдаться установленные законом специальные требования. Правовой режим обшей совместной собственности применяется постольку, поскольку для отдельных видов совместной собственности Гражданским кодексом или другими законами не установлено иное. Так, развитие положений, закрепленных в п. 3 ст. 253 ГК РФ и по существу воспроизведенных в п. 2 и 3 ст. 35 СК РФ, предусматривает, что для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. При отсутствии такого согласия другой супруг вправе требовать по суду признания сделки недействительной в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении этой сделки. Если один из участников совместной собственности совершил сделку по распоряжению общим имуществом при отсутствии необходимых полномочий, то она по требованию остальных участников может быть признана недействительной только в случае, когда доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была об этом знать. Данная сделка является оспоримой, где бремя доказывания возлагается на сторону, которая требует признания сделки недействительной.

Понятие и виды вещных прав

Вещные права являются одними из важнейших гражданских прав, опосредствующих принадлежность вещей (телесного имущества) конкретным субъектам. В отличие от обязательственного, вещное право:

а) является разновидностью абсолютного права, т. е. обладателю такого права противостоит неограниченный круг субъектов, обязанных не нарушать его право на вещь;

б) вещными правами признаются только права, прямо предусмотренные нормами данной национальной системы гражданского права (замкнутый круг вещных прав);

в) объектом вещных прав всегда является индивидуально определенная вещь.

В соответствии со ст. 216 Гражданского кодекса вещными, наряду с правом собственности, признаны следующиеправа лиц, не являющихся собственниками:

  • право пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст. 265 Гражданского кодекса);

  • право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст. 268 Гражданского кодекса);

  • сервитута (ст. 274, 277 Гражданского кодекса);

  • право хозяйственного ведения имуществом (ст. 294 Гражданского кодекса) и право оперативного управления имуществом (ст. 296 Гражданского кодекса).

Этот перечень не является исчерпывающим. Так, за рамками указной статьи в качестве вещных прав лиц, не являющихся собственниками, следует признать:

  • право залога (ст. 334 Гражданского кодекса);

  • право пользования жильем членами семьи собственника (ст. 292 Гражданского кодекса);

  • право фактического владельца, который, не будучи собственником имущества, добросовестно, открыто и непрерывно владеет этим имуществом как своим (ст. 234 Гражданского кодекса);

  • право учреждения по самостоятельному распоряжению доходами и имуществом, полученными в результате разрешенной хозяйственной деятельности (п. 2 ст. 298 Гражданского кодекса).

Все перечисленные выше вещные права, в юридической литературе также называются ограниченными вещными правами.

Право хозяйственного ведения, право оперативного управления

право хозяйственного ведения – это право государственного или муниципального унитарного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом публичного собственника в пределах, установленных законом или иными правовыми актами.

При этом имущество данного предприятия по прямому указанию закона целиком принадлежит его собственнику-учредителю (п. 4 ст. 214, п. 3 ст. 215 ГК) и не делится ни в какой-либо части, ни тем более полностью на «паи» или «доли» его работников или «трудового коллектива». Это обстоятельство подчеркивает и термин «унитарное», т. е. единое (единый имущественный комплекс).

Субъектами этого права могут быть только государственные или муниципальные унитарные предприятия (но не казенные предприятия, обладающие на закрепленное за ними федеральное имущество лишь правом оперативного управления)1. Объектом данного права является имущественный комплекс (ст. 132 ГК), находящийся на балансе предприятия как самостоятельного юридического лица.

1 Законодательство о приватизации жилья допускало появление у созданных в результате приватизации акционерных обществ права хозяйственного ведения на сохраняющиеся на их балансе жилые дома и некоторые другие объекты социально-культурного назначения (да и сами эти юридические лица обычно не стремились стать собственниками таких заведомо убыточных для них объектов). Но это противоречило смыслу приватизации и природе таких прав и породило трудноразрешимые спорные ситуации. Следует признать, что передача таких объектов в частную собственность исключает сохранение на них права хозяйственного ведения, а сохранение их в публичной собственности исключает такие вещные права на них для акционерных обществ.

Поскольку имущество, передаваемое унитарному предприятию на праве хозяйственного ведения, выбывает из фактического обладания собственника-учредителя и зачисляется на баланс предприятия, сам собственник уже не может осуществлять в отношении этого имущества, по крайней мере, правомочия владения и пользования (а в определенной мере и правомочие распоряжения). Следует учитывать и то, что имуществом, находящимся у предприятий на праве хозяйственного ведения, они отвечают по своим собственным долгам и не отвечают по обязательствам создавшего их собственника, поскольку оно становится «распределенным» государственным или муниципальным имуществом. Поэтому собственник – учредитель предприятия (уполномоченный им орган) ни при каких условиях не вправе изымать или иным образом распоряжаться имуществом (или какой-либо частью имущества) унитарного предприятия, находящимся у него на праве хозяйственного ведения, пока это предприятие существует как самостоятельное юридическое лицо.

В соответствии с п. 1 ст. 296 ГК право оперативного управления – это право учреждения или казенного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться закрепленным за ним имуществом собственника в пределах, установленных законом, в соответствии с целями его деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.

Субъектами данного права теперь могут быть как унитарные (казенные) предприятия, строго говоря, относящиеся к категории коммерческих организаций1, так и финансируемые собственниками учреждения, относящиеся к некоммерческим организациям. Собственник-учредитель создает субъекты права оперативного управления, определяя объем их правоспособности, утверждая их учредительные документы и назначая их руководителей. Собственник может также реорганизовать или ликвидировать созданные им учреждения (или казенные предприятия) без их согласия.

Составляющие право оперативного управления правомочия имеют строго целевой характер, обусловленный выполняемыми учреждением (или казенным предприятием) функциями. Собственник устанавливает таким юридическим лицам прямые задания по целевому использованию выделенного им имущества (в частности, в утвержденной им смете расходов учреждения). Он также определяет целевое назначение отдельных частей (видов) имущества, закрепленных за субъектами права оперативного управления, путем его распределения (в учетных целях) на соответствующие специальные фонды. При этом имущество, включая денежные средства, числящееся в одном фонде, по общему правилу не может быть использовано на цели, для которых существует другой фонд (при недостатке последнего).

Объектом рассматриваемого права является имущественный комплекс – все виды имущества, закрепленного собственником за учреждением или приобретенного им в процессе участия в гражданских правоотношениях. При этом собственник-учредитель вправе изъять у субъекта права оперативного управления без его согласия излишнее, не используемое или используемое не по назначению имущество и распорядиться им по своему усмотрению (п. 2 ст. 296 ГК). Однако такое изъятие допускается лишь в этих трех предусмотренных законом случаях, а не по свободному усмотрению собственника.

Столь «узкий» характер правомочий субъекта права оперативного управления обусловлен ограниченным характером его участия в имущественном (гражданском) обороте. Вместе с тем это обстоятельство не должно ухудшать положение его возможных кредиторов.

Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности и других вещных прав.

Гражданско-правовая защита права собственности и других вещных прав - более уз­кое понятие, применяемое только к случаям нарушения. Она представляет собой совокуп­ность гражданско-правовых способов (мер), которые могут быть применены к нарушите­лям отношений, оформляемых с помощью вещных прав.

      В общем виде, право на защиту можно определить как предоставленную управомоченному лицу возможность применения мер правоохранительного характера для восстанов­ления его нарушенного или оспариваемого права.

Предметом защиты являются не только субъективные гражданские права, но и охра­няемые законом интересы

      В зависимости от характера посягательства на права собственника и содержания пре­доставляемой защиты можно выделить следующие способы защиты: вещно-правовые, обязательственно-правовые и иные способы защиты.

 К вещно-правовым искам относятся виндикационный (об истребовании имущества из чужого незаконного владения   - «иск не владеющего вещью собственника к незаконно владеющему ею несобственни­ку») и негаторный («требование об устранении препятствий в осуществлении права соб­ственности и других вещных прав, которые не связаны с лишением собственника владе­ния его имуществом», например, ограничение доступа к имуществу) иски.

Обязательственно-правовые способы защиты основаны на охране имущественных ин­тересов сторон в гражданской сделке, а также лиц, которые понесли ущерб в результате внедоговорного причинения вреда их имуществу

        К иным гражданско-правовым способам защиты права собственности относятся способы, предоставляемые по искам о признании права собственности, а также по искам к органам государственной власти и управления.                             

Понятие и система обязательственного права        

Обязательство – это гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие (передать вещь, выполнить работу) либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Субъектами обязательства являются определенные лица – должник и кредитор. Должник – это лицо, на котором лежит обязанность совершить определенные действия или воздержаться от их совершения. Кредитор – это лицо, которое вправе требовать от должника совершения или не совершения каких-либо действий. В обязательстве в качестве каждой из его сторон могут участвовать одно или одновременно несколько лиц.

Объектом обязательства всегда будут правомерные действия.

Признаки обязательства:

  1. Его сторонами являются строго определенные лица: должник и кредитор (относительное правоотношение);

  2. Содержание обязательства – права и обязанности сторон (как имущественные, так и неимущественные);

  3. Объект обязательства - определенные действия обязанного лица по передаче имущества, уплате денег;

  4. Обязательство опосредует динамику граждански-правовых отношении;

  5. Реализация кредитором своего права возможна только через выполнение должником своей обязанности;

  6. Применение к должнику мер гражданско-правовой ответственности;

Элементы обязательства:

  1. Право кредитора требовать;

  2. Обязанность выполнить требования кредитора;

      Отношения, связанные с возникновением, изменением, прекращением обязательства, его содержанием, обеспечением исполнения, ответственностью за нарушение обязанностей, регулируются совокупностью норм, составляющих обязательственное право.

Особую часть обязательственного права составляют нормы, направленные на возмещение вреда, причиненного неправомерными действиями, на возврат неосновательно сбереженного либо приобретенного имущества за счет другого лица.

Все обязательственное право состоит из двух основных частей – Общей и Особенной. Общая часть содержит нормы, регулирующие порядок возникновения и прекращения, обеспечения и исполнения обязательств, ответственность за нарушение обязанностей. Правила этих норм применяются обычно ко всем видам обязательств.

Понятие, виды и основания возникновения обязательства.

  1. В силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

  2. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в  ГК РФ.

По основаниям возникновения все обязательства делятся на договорные (возникающие на основании договора) и внедоговорные (основанием служат другие юридические факты). Договорные обязательства делятся на обязательства по: у 1) реализации имущества; 2) предоставлению имущества в пользование; 3) выполнению работ и оказанию услуг; 4) страхованию; 5} по совместной деятельности; 6} расчетам и кредитованию; 7) смешанные обязательства. Внедоговорные обязательства делятся на обязательства из односторонних сделок и охранительные обязательства. Также обязательства делятся на: 1) простые - в них присутствует только одно право и обязанность, и сложные  имеют место несколько прав и обязанностей); 2) однопредметные должник обязан передать определенный предмет, альтернативные должник должен передать предмет по выбору из нескольких, и факультативные обязательства   должник обязан совершить определенные действия, и при невозможности совершения таких действий ему дается возможность совершить другие действия; 3) обязательства, связанные и не связанные с личностью должника или с личностью кредитора; 4) главные и дополнительные обязательства. Юридические факты, на основе которых возникают обязательства, принято Называть основаниями возникновения обязательств.

Самое распространенное основание возникновения обязательств  договор (купли-продажи, мены, и др.). Основанием возникновения обязательств могут служить и одно- сторонние сделки (прощение долга, дарение и другие сделки, не противоречащие закону). Кроме договоров, обязательственные отношения могут возникнуть из актов государственных органов власти и органов власти местного самоуправления (содержание обязательства, возникающего из такого акта, определяется самим этим актом), неправомерных действий (деликтов) и возникающих на их основе деликтных обязательств, а также событий.

Множественность лиц в обязательствах

Согласно п. 1 ст. 308 ГК РФ в обязательстве в качестве каждой из его сторон - кредитора или должника - могут участвовать одно или одновременно несколько лиц. В тех случаях, когда сторона обязательства представлена двумя и более лицами, говорят о множественности лиц в обязательстве. В зависимости от того, на какой из сторон обязательства множественность имеет место, различают активную, пассивную и смешанную множественность.

Активная множественность возникает, если на стороне кредитора участвуют несколько лиц при одном должнике, когда несколько участников гражданского правоотношения имеют право требовать от должника совершения действий, предусмотренных обязательством.

Пассивная множественность имеет место в случаях, когда одному кредитору противостоят на стороне должника два и более лица и кредитор вправе требовать исполнения обязательства от всех должников.

Смешанная множественность характеризуется тем, что и на стороне кредитора, и на стороне должника одновременно выступают несколько лиц. Одновременно имеет место и активная, и пассивная множественность, поэтому она называется смешанной.

В зависимости от объема прав и обязанностей, принадлежащих каждому из участников, выступающих на одной стороне, различают долевые и солидарные обязательства. Кроме того, законом, иным правовым актом или условиями обязательства наряду с основным должником может быть предусмотрено лицо, несущее субсидиарную ответственность.

Обязательство по общему правилу является долевым, если законом или договором не установлена солидарность обязанности или требования. В долевом обязательстве при активной множественности каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения лишь в определенной причитающейся ему доле, при пассивной множественности каждый из должников обязан исполнить обязательство лишь в определенной доле. Причем доли считаются равными, если из закона, иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное.

В солидарном обязательстве при активной множественности любой из кредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном объеме . При пассивной множественности любой из должников обязан по требованию кредитора предоставить исполнение в полном объеме (ст. 323 ГК РФ), причем кредитор может потребовать исполнения от всех должников совместно или от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не будет исполнено полностью.

После надлежащего исполнения обязательства в пользу одного кредитора или одним должником между солидарными кредиторами либо между солидарными должниками производятся расчеты. Кредитор, получивший исполнение от должника, обязан возместить причитающееся другим кредиторам (п. 4 ст. 326 ГК РФ). Должник, исполнивший солидарную обязанность, вправе предъявить регрессное требование к остальным должникам в определенных долях, за вычетом доли, падающей на него самого (п. 2 ст. 325 ГК РФ).

Перемена лиц в обязательства

. Основания и порядок перехода прав кредитора к другому лицу

 Право (требование), принадлежащее кредитору на основании обязательства, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или перейти к другому лицу на основании закона. Правила о переходе прав кредитора к другому лицу не применяются к регрессным требованиям.

  1. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

  2. Если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий. В этом случае исполнение обязательства первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему кредитору.

 Права, которые не могут переходить к другим лицам

 Переход к другому лицу прав, неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об алиментах и о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, не допускается.

 Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу

Если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные проценты.

Понятие, принципы порядок и способы исполнения обязательств.

Исполнение обязательств – совершение должником определенного действия в пользу кредитора, составляющего содержание обязательства, либо воздержание от совершения обусловленного обстоятельством действия, которого вправе требовать кредитор.

Принципы исполнения обязательств – основополагающие правила исполнения обязательств. Закон закрепляет два принципа исполнения обязательств: принцип реального исполнения и принцип надлежащего исполнения.

Принцип реального исполнения предполагает обязательность исполнения в натуре, т. е. должник должен совершить именно то действие, которое составляет содержание обязательства без замены этого действия денежным эквивалентом в виде возмещения убытков или уплаты неустойки.

Принцип надлежащего исполнения предполагает, что обязательства должны быть исполнены надлежащим образом в соответствии с требованиями закона (иных нормативных актов) и условиями обязательства (если такие условия и требования отсутствуют в соответствии с обычаями делового оборота или иными, обычно предъявляемыми требованиями), а также что обязательство должно быть исполнено надлежащим субъектом, в надлежащем месте, в надлежащее время (если они определены сторонами или законом).

способами обеспечения обязательств (ст. 68 Основ) — это неустойка, залог, поручительство, задаток, банковская гарантия и удержание имущества должника (ст. 329 — 381 ч. 1 ГК РФ).

Понятие и виды неустойки

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности, в случае просрочки исполнения (ст. 330 ч. 1 ГК РФ). Возможность взыскания неустойки позволяет кредитору хотя бы частично возместить те потери, которые он понесет в связи с неисправностью должника.

Кредитор не вправе требовать уплаты неустойки, если должник не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств (ст. 330 ч. 1 ГК РФ). Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой.

В зависимости от оснований установления различаются законную и договорную неустойку. Договорную неустойку устанавливают сами стороны. Законная неустойка устанавливается законом. Применение законной неустойки не зависит от воли сторон. Законная неустойка подлежит применению в случаях, когда условие о неустойке не включено в договор или размер договорной неустойки меньше размера неустойки, установленной законом. Стороны не могут своим соглашением уменьшить размер законной неустойки, но при отсутствии прямого запрета в законодательстве могут увеличить размер законной неустойки. (ст. 332 ГК РФ).

В зависимости от возможности сочетания неустойки с возмещением убытков закон различает четыре вида неустойки: зачетную, штрафную, исключительную и альтернативную

Зачетная неустойка позволяет кредитору помимо неустойки требовать возмещение убытков в части не покрытой неустойкой, то есть с зачетом неустойки. Неустойка данного вида является наиболее часто используемой и считается зачетной во всех случаях, если законом или договором не предусмотрено иное.

Штрафная неустойка позволяет кредитору требовать возмещение в полном объеме причиненных убытков и, сверх, того уплаты неустойки. Этот вид неустойки используется за наиболее грубые и значительные нарушения обязательств, например, при некачественной поставке продукции и товаров массового потребления.

Исключительная неустойка, в отличие от штрафной, устраняет право на взыскания убытков. Альтернативная неустойка предусматривает право потерпевшей стороны взыскать либо неустойку, либо убытки.

Понятие и виды залога

Залогом признается передача должником материальных ценностей кредитору в обеспечение исполнения основного обязательства. Так, для получения денежной ссуды в ломбарде в обеспечение возврата ссуды передается в залог та или иная вещь. Залог применяется при получении ссуды в банке (банковский залог), для обеспечения возврата тары и т. п.

Предметом залога, в том числе банковского, может быть любое имущество, включая имущественные права.

Заложенное имущество, выбывшее из владения залогодержателя или должника, у которого оно было оставлено, может быть истребовано залогодержателем. При залоге товаров в обороте они остаются у залогодателя

Законодательство предусматривает два вида залога:

а) с оставлением заложенного имущества у залогодателя:

- ипотека, залог недвижимого имущества,

- товары в обороте,

- твердый залог (оставлением предмета залога у залогодателя с наложением знаков, свидетельствующих о залоге);

б) с передачей во владение залогодержателя (заклад).

Ипотека – это залог предприятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества. Ипотека здания или сооружения допускается только с одновременной ипотекой земельного участка (по тому же договору), на котором находится это здание или сооружение, либо части этого земельного участка, функционально обеспечивающей объект недвижимости, либо принадлежащего залогодателю права аренды этого участка или его соответствующей части Договор о залоге товаров в обороте должен определять вид заложенного товара, его родовые признаки, общую стоимость предмета залога, место, в котором он находится, а также виды товаров, которыми может быть заменен предмет залога.

При реализации товаров они перестают быть предметом залога с момента перехода права собственности или иного вещного права к приобретателю товара. Приобретенные залогодателем товары становятся предметом залога с момента возникновения на них у залогодателя права собственности или хозяйственного ведения.

Особенностью залога товаров в обороте является то, что в отличие от других видов залога, при залоге товаров в обороте залоговые обременения не следуют за имуществом в случае отчуждения.

1. Закладом признается договор о залоге, по условиям которого заложенное имущество (вещь) передается залогодержателю во владение.

2. По соглашению залогодержателя с залогодателем предмет заклада может быть оставлен у залогодателя под замком и печатью залогодержателя (твердый залог). Индивидуально определенная вещь может быть оставлена у залогодателя с наложением знаков, свидетельствующих о закладе

Поручительство

Поручительство как способ обеспечения обязательств — это договор, в силу которого поручитель обязывается перед кредитором другого лица (должника) отвечать за исполнение последним его обязательства в полном объеме или в определенной части (ст. 361 ч. 1 ГК РФ).

Договор поручительства заключается между поручителем и кредитором другого лица. Смысл поручительства состоит в том, что кредитор приобретает дополнительную возможность получить исполнение не только от должника, но и от поручителя. При недостаточности средств у должника поручитель отвечает перед кредитором, если законом или договором не предусмотрена солидарная ответственность поручителя и должника.

В новом ГК (ст. 363 ч. 1 ГК РФ) введена солидарная ответственность должника и поручителя, тогда как в прежнем ГК устанавливалась ответственность субсидиарная.

Поручительство прекращается по истечении срока, а если срок договором не предусмотрен, поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение года со дня наступления срока исполнения, обеспеченного поручительством обязательства (ст. 367 ч. 1 ГК РФ).

Банковская гарантия

Банковская гарантия — новый, ранее неизвестный нашему закону способ обеспечения исполнения обязательств, введенный ст. 368 — 379 ч. 1 ГК РФ. Банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате (ст. 368 ч. 1 ГК РФ).

Прежде всего, необходимо отметить особый субъектный состав участников отношений, связанных с банковской гарантией. В качестве гаранта могут выступать только банки, иные кредитные учреждения или страховые организации. Лицо, обращающееся к гаранту с просьбой о выдаче банковской гарантии (принципал), суть должник в основном обязательстве, исполнение которого обеспечивается банковской гарантией. И наконец, лицо, наделенное правом предъявлять требования к гаранту (бенефициар), является кредитором в основном обязательстве.

Банковская гарантия представляет собой облекаемое в письменную форму одностороннее обязательство, в соответствии с которым гарант обязуется уплатить бенефициару – кредитору по обеспечиваемому банковской гарантией обязательству определенную денежную сумму.

Право бенефициара в отношении гаранта может быть реализовано путем предъявления письменного требования, которое должно соответствовать условиям, предусматриваемым самой банковской гарантией.

Важно подчеркнуть, что, в отличие от поручительства, одним из оснований прекращения которого является непредъявление кредитором к поручителю иска в пределах срока, на который выдано поручительство, в отношениях по банковской гарантии бенефициар должен обратиться к гаранту с письменным требованием, каковым могут быть признаны претензия либо любое иное представление требования в письменной форме, которое соответствовало бы условиям выданной гарантии. В частности, к такому письменному требованию должны быть приложены документы, указанные в гарантии; в требовании должно быть указано, в чем состоит нарушение принципалом основного обязательства, в обеспечение которого выдана банковская гарантия; требование бенефициара должно быть представлено гаранту до истечения срока, определенного в гарантии (ст. 374 ГК).

Задаток

Задаток. Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения (п. 1 ст. 380 ГК).

Задатком чаще всего обеспечиваются обязательства между гражданами (договоры аренды дачных и жилых помещений, купля-продажа и пр.), хотя нет оснований для исключения задатка из числа способов обеспечения обязательств, складывающихся между юридическими лицами различных организационно-правовых форм.

Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в письменной форме. В ГК не говорится о том, что несоблюдение письменной формы приводит к недействительности соглашения о задатке. Следовательно, наступают общие последствия несоблюдения простой письменной формы сделки, определенные ст. 162 ГК, то есть несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства (п. 1 ст. 162 ГК). Имеет существенное значение четкость составленного документа о задатке. Во избежание спора передаваемая в качестве задатка сумма должна быть и названа в качестве задатка.

В отношениях по поводу задатка участвуют стороны основного обязательства: должник - задаткодатель и кредитор - задаткополуча-тель.

Задаток выполняет три функции: платежную, удостоверительную и обеспечительную. Задаток выдается в счет причитающихся платежей по основному обязательству, тем самым он оказывается средством полного или частичного исполнения основного обязательства, способом его исполнения и выполняет платежную функцию. Способность к оплате основного долга сближает задаток с авансом, который также выполняет платежные функции. Однако в отличие от аванса задатку присущи и иные функции. Исполняя передачей задатка часть или все основное обязательство, должник подтверждает его наличие. С этим

связана удостоверительная функция задатка. Сумма, переданная в качестве задатка, засчитывается в счет исполнения основного обязательства и в этой части гарантирует, обеспечивает его исполнение. В этом проявляется обеспечительная функция задатка.

Задаток может выполнять и компенсационную функцию, ибо сторона ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка (ч. 2 п. 2 ст. 381 ГК).

То, что ответственная за неисполнение договора сторона, давшая задаток, теряет его, а виновная в неисполнении договора сторона получившая задаток, возвращает его в двойном размере, сближает задаток с санкциями, установленными в качестве ответственности на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства.

В договоре о задатке может содержаться условие об ограничении размера убытков суммой отступного (задатка), при котором стороны отказываются от права на возмещение убытков, не покрытых суммой задатка. Их ответственность за неисполнение основного обязательства ограничивается потерей задатка или возвратом его в двойном размере.

Действующим ГК введено новое правило, согласно которому задаток должен быть возвращен, если основное обязательство прекращено до его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения по обстоятельствам, не зависящим от сторон (п. 1 ст. 381 ГК). Отсутствие вины сторон и прекращение основного обязательства делают бессмысленным существование обеспечительных обязательств вообще и задатка в частности. Оставление задатка у стороны, получившей его, приводило бы к неосновательному ее обогащению.

Понятие и основания гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств

Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств — это наступление невыгодных имущественных последствий для неисправного должника. Уменьшение имущественного блага у ответственной стороны наступает в результате взыскания убытков, неустойки (штрафов, пени).

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства должником он обязан возместить кредитору все причиненные этим убытки или неустойку, если это установлено законом или договором. По отдельным видам обязательств может быть установлена ограниченная ответственность 

 К таким обстоятельствам относятся: противоправность поведения ответственного лица; вина ответственного лица; наличие убытков, возникших из-за нарушения обязательства; наличие причинной связи между поведением обязанного лица и наступившим результатом.

Вина — осознание лицом противоправных последствий своего поведения (ст. 401 ч. 1 ГК РФ). Лицо, не исполнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности), кроме случаев, когда законом или договором предусмотрены иные основания ответственности.

Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.

Вина может быть в форме умысла (умышленное поведение с осознанием противоправных последствий) и неосторожности (когда лицо не предвидит отрицательных результатов своих действий, хотя должно было знать об этом и предотвратить возможное нарушение). Лицо, нарушившее обязательство, предполагается виновным, пока не докажет отсутствия своей вины

Причинная связь — объективная связь явлений реального мира, познаваемая человеком в процессе его деятельности. Под причинной связью понимается наступление результата как следствия противоправного действия (бездействия) (например, гибель груза в результате неправильной упаковки его отправителем).

Непреодолимая сила — наступление чрезвычайных обстоятельств, непредотвратимых при современном состоянии техники (землетрясение, наводнение, военные действия и т. п.). Действие непреодолимой силы обычно освобождает от ответственности (ст. 416 ч. 1 ГК РФ).

К непреодолимой силе не относится нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника либо отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров.

Случай — невиновное нарушение охраняемых правом интересов. Лицо не предвидит, не может и не должно было в данном случае предвидеть вредных последствий своего поведения. По общему правилу случай исключает ответственность.

Понятие и основания прекращения обязательств

Понятие прекращения обязательства. Прекращение обязательства означает отпадение правовой связанности его субъектов, утрачивающих вследствие прекращения обязательства субъективные права и обязанности, составляющие содержание обязательственного правоотношения.

При прекращении обязательство перестает существовать, и его участников больше не связывают те права и обязанности, которые ранее из него вытекали. Это означает, что кредитор больше не вправе предъявлять к должнику каких-либо требований, опираясь на данное обязательство; стороны не обязаны нести ответственность по нему; они не могут переуступить свои права и обязанности в установленном порядке третьим лицам и т. д.

Следует иметь в виду, что обязательство может быть прекращено не только тогда, когда его цель достигнута, но и тогда, когда этого еще не произошло, и даже тогда, когда эта цель оказывается недостижимой.

Основания прекращения обязательств. Обязательства прекращаются полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК, другими законами, иными нормативными актами или договором (п. 1 ст. 407 ГК). В случаях, предусмотренных законом или договором, прекращение обязательства допускается по требованию одной из сторон.

Основание прекращения обязательства образуют правопрекращаю-щие юридические факты.

Перечень наиболее часто встречающихся оснований прекращения обязательства дан в ГК, причем действующий Гражданский кодекс не только расширил основания прекращения обязательств введением отступного, прощения долга, но и привел их в систему.

Одни правопрекращающие факты возникают по воле участников обязательства и приводят к прекращению обязательства, например, новация, зачет, предоставление отступного, прощение долга; другие прекращают обязательство независимо от воли участников и стадии его исполнения, например, смерть физического лица, участвующего в обязательстве личного характера, совпадение должника и кредитора в одном лице, ликвидация юридического лица —участника обязательства; третьи делают объективно невозможным дальнейшее существование обязательства, например, из-за издания акта государственного органа, наступившей невозможности исполнения обязательства и т.д.

Понятие и виды договоров в гражданском праве

Договор как сделка-это соглашение двух или более сторон, направленное на установление гражданских прав и обязанностей или их изменение и прекращение (ст. 420 ГК). Отсюда следует, что участниками договора могут быть только субъекты гражданского права, наделенные дееспособностью и выражающие свою волю, а сам договор предполагает свободу и самостоятельность его сторон.

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора, и понуждение его заключить допускается только в случаях, предусмотренных ГК и иными законами или добровольно принятым обязательством

 В части второй ГК, посвященной отдельным видам обязательств, закреплена традиционная для гражданского права система договоров, различающихся прежде всего по своему хозяйственному и правовому значению. На первый план в ГК вынесены наиболее важные и часто применяемые договоры о передаче права собственности (купля-продажа и ее виды), затем о временном пользовании чужим имуществом (аренда), выполнении работ и оказании разного рода услуг (подряд, перевозка, хранение, страхование), о денежных операциях, представительстве и т.д.7.

Наиболее общей видовой классификацией договоров является их подразделение на возмездные и безвозмездные (ст. 423 ГК). В возмездном договоре каждая сторона получает определенное имущественное предоставление; в безвозмездном договоре одна из сторон такого встречного предоставления не получает. Большинство договоров являются возмездными, и согласно п. 3 ст. 423 ГК договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное.

В зависимости от момента, с которого договор начинает действовать, необходимо различать консенсуальные, реальные и формальные договоры (ст. 433 ГК). Консенсуальными (от лат. «consensus»-согласие) признаются договоры, заключенные в момент получения лицом, направившим предложение о его заключении (оферту), согласия на это предложение (акцепта) или же в момент заключения договора между присутствующими контрагентами. Реальными (от лат. «res»-вещь) являются договоры, для совершения которых в силу закона необходима, помимо соглашения сторон, передача имущества; они считаются заключенными только с момента такой передачи.

Формальными договорами являются соглашения, подлежащие государственной регистрации (п. 3 ст. 433 ГК). Такие договоры немногочисленны, к ним относятся главным образом договоры об установлении вещных прав на недвижимость (ст. 131 ГК). К числу формальных должны быть отнесены и договоры, требующие в силу закона обязательного нотариального оформления, например договоры ренты (ст. 584 ГК). Формальные договоры приобретают юридическое значение после их регистрации (нотариального оформления).

Значительной особенностью обладают договоры в пользу третьего лица, согласно которым должник обязан произвести исполнение не кредитору, а не участвовавшему в заключении договора третьему лицу, приобретающему таким образом право требовать от должника исполнения (ст. 430 ГК).

Порядок заключения договоров

Для того, чтобы заключить договор, необходимо, чтобы одна из сторон предложила заключить договор, а другая сторона по крайней мер согласилась с заключением этого договора. Поэтому заключение любого договора проходит по крайней мере две стадии. Первая стадия получила название оферта, вторая стадия — акцепт.

Оферта — предложение заключить договор. Однако не всякое предложение заключить договор рассматривается как оферта. Только такое предложение заключить договор, которое одновременно отвечает следующим требованиям:

  1. это предложение заключить договор должно ясно выражать намерение лица заключать договор.

  2. это предложение должно содержать все существенные условия будущего договора.

  3. это предложение должно быть обращено к одному или нескольким конкретным лицам.

 Таким примером публичной оферты является такси с зеленым огоньком на стоянке, предложение заключить договор перевозки пассажиров, обращенное к любому и каждому, и первый, кто откликнется на эту оферту, с ним заключается договор,

Акцепт — это согласие заключить договор. Однако не всякое согласие заключить договор имеет силу акцепта. Это согласие должно быть полное и безоговорочное. Если согласие заключить договор на предложенных условиях является полным и безоговорочным, то такое согласие имеет силу акцепта, и как только акцепт присоединяется к оферте, договор считается заключенным.

Если есть согласие, но на несколько иных условиях, то это рассматривается, как отказ от заключения договора и одновременно как новая оферта. Только безусловное и безоговорочное согласие имеет силу акцепта.

То лицо, которое делает оферту, называется оферентом, то лицо, которое выражает акцепт, называется акцептантом. И как только оферта сделана и к ней присоединяется акцепт, то договор считается заключенным. И акцепт, и оферта юридически связывают и оферента, и акцептанта. Юридическое действие оферты, так же как акцепта, зависит от многих условий.

До тех пор, пока адресат не получил акцепт, акцептант вправе от него в одностороннем порядке отозвать его, отказаться. Если получен, тот момент, когда акцепт был получен оферентом, договор считается заключенным. Юридическое действие оферты зависит еще от двух обстоятельств. С этой точки зрения, различают оферту, сделанную с указанием срока для ответа, и оферту, сделанную без указания срока для ответа.

Если оферта сделана с указанием срока для ответа, в ней говорится: предлагается заключить такой-то договор, буду ожидать ответа в течение такого-то срока. Это означает, что оферент обязан ожидать в течение установленного срока. Если ответ придет в пределах установленного срока, договор считается заключенным, и в течение этого срока оферент не может отказаться от оферты и заключить договор с другим лицом.

Изменение и расторжение договора

. Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

 

2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

 

1) при существенном нарушении договора другой стороной;

 

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

 

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

 

3. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным.

 

 

Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств

 

1. Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

 

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

 

2. Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:

 

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

 

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

 

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

 

4) из обычаев делового оборота или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

 

 

4. Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда расторжение договора противоречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения договора на измененных судом условиях.

 

 

 

 

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

Последствия изменения и расторжения договора

При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном виде.

 

2. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

 

3. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении договора.

 

  1. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено законом или соглашением сторон ; 5) Если основанием для изменения или расторжения договора послужило существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора.

Договор купли продажи

По дог-ру КП одна сторона (продавец) обязуется передать товар в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму.

Виды дог-ра КП:

- розничная КП

- дог-р поставки товаров

- поставка товаров для гос. нужд

- д. контрактации

- д. энергоснабжения

- д. продажи недвижимости

- д. продажи предприятия.

Дог-р КП: консенсуальный, возм, двустор

Объектом договора является товар. Товар – любая вещь, которая имеется у продавца, либо которая будет создана или приобретена продавцом в будущем. Условие договора о товаре считается согласованным, если договор позволяет определить наименование и кол-во товара.

Вместе с вещью продавец обязан передать покупателю все относящиеся к ней принадлежности и документы. Обязанность продавца передать вещь считается исполненной в момент:

  1. После доставки (если дог-ром предусмотрена обязанность доставить товар) и вручения товара покупателю или указанному покупателем лицу

  2. Предоставления товара покупателю в месте нахождения этого товара.

  3. Если в дог-ре не указана обязанность продавца по доставке или передаче товара в месте его нахождения покупателю, то обязанность продавца передать вещь покупателю считается исполненной с момента сдачи товара перевозчику.

Риск случайной гибели или повреждения товара переходит к покупателю с момента, когда обязанность продавца по передаче товара будет исполнена. Но если гибель или повреждение товара случается во время его перевозки, то здесь все зависит от того, на каких условиях был заключен договор. Но если переданный перевозчику товар уже был поврежден и продавцу об этом было известно и он же об этом не сообщил покупателю, то по требованию покупателя договор может быть расторгнут.

Продавец обязан передать товар свободный от прав третьих лиц на него, иначе покупатель может расторгнуть договор или по требовать уменьшение цены (а если у покупателя ещё и изымут товар, то продавец будет возмещать убытки), но при условии если продавец не докажет, что покупатель знал о наличии прав третьих лиц на этот товар.

При предъявлении иска об изъятии товара покупатель обязан привлечь продавца к участию в деле. Непривлечение продавца к участию в деле освобождает его от ответственности, если он докажет, что мог бы предотвратить изъятие проданного товара у покупателя.

Если продавец передал покупателю меньшее количество товара, то второй вправе расторгнуть договор, либо потребовать додачи товара, либо потребовать уменьшение цены.

Если продавец передал покупателю товар в большем количестве, чем это предусмотрено в договоре, то покупатель обязан в разумный срок известить об этом покупателя. Если покупатель захочет оставить товар у себя, то придется доплатить за него.

Продавец обязан передать товары в ассортименте, согласованном сторонами. Если продавец передал часть товаров, ассортимент которых соответствует договору, а часть товаров, ассортимент которых не соотв. дог-ру, то покупатель вправе:

  1. Принять только ту часть, которая соответствует договору

  2. Отказаться от всех переданных товаров

  3. Принять товары

  4. Потребовать замены несоответствующей части

Качество товара должно соответствовать заключенному дог-ру, если в договоре о качестве ничего не сказано, то продавец обязан передать такой товар, который будет пригоден для использования по назначению.

Гарантийный срок. Срок годности. Если не указан гарантийный срок то о недостатках надо сообщить в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю. Необходимо запомнить: больший гарантийный срок поглощает меньший (если на комплектующую часть гарант срок равен 2 года, а на основной товар 5 лет, то и на комплектующую тоже будет распространяться 5 лет).

Законная гарантия – её сущность состоит в том, что качество товара должно соответствовать условиям указанных в законе.

Продавец обязан передать покупателю все товары, входящие в комплект, одновременно.

При передачи некомплектного товара покупатель вправе потребовать:

- уменьшения цены

- доукомплектование товара

Если в разумный срок эти требования не выполнены покупатель вправе:

- потребовать замены некомплектного товара на комплектный

- расторгнуть договору.

Тара или упаковка должны соответствовать условиям договора либо закона.

Если о недостатках не будет сообщено в установленный срок, то продавец вправе отказаться полностью или частично от требований, который предъявляются ему, если докажет, что несообщение в установленный срок повлекло невозможность удовлетворить требования покупателя или влечет для продавца несоизмеримые расходы по сравнению с теми, который он понес бы, если был бы своевременно извещен.

Договор розничной купли проажи:поняти,юр.признаки,виды

Продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего и иного пользования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Публичный, возм, конс, двустор.

Если покупатель присоединяется к требуемой форме, то договор считается заключенный в письменной форме. Если форма не оговорена, то договор считается заключенным с момента выдачи товарного чека (здесь устная форма).

Продавец обязан предоставить всю информацию о товаре. Покупатель вправе потребовать проведение в его присутствии проверки свойств товара. Если продавец не предоставит полную информацию о товаре, то он несет ответственность за недостатки, возникшие после передачи товара покупателю, если покупатель докажет, что они возникли в связи с отсутствием необходимой информации.

Договор розничной КП может быть заключен с условием о принятии покупателем товара в определенный срок. И до истечения этого срока, товар не может быть продан другому покупателю. Неявка покупателя или несовершение им определенных действии для принятия товара могут рассматриваться продавцом в качестве отказа покупателя от исполнения договора.

Цена – сущ условие. В договоре розничной КП может быть предусмотрена предоплата, и неоплата покупателем признается отказом от исполнения договора

Покупатель вправе в течение 14 дней обменять товар. Если необходимый товар отсутствует у продавца, то вправе возвратить приобретенный товар и получить уплаченную сумму.

Если продан недоброкачественный товар, то покупатель вправе потребовать:

  1. Замены товара на доброкачественный

  2. Уменьшение покупной цены

  3. Безвозмездное устранение недостатков

  4. Расторгнуть договор и потребовать возврата уплаченной суммы

При замене недоброкачественного товара продавец не вправе требовать возмещение разницы между ценой товара.

Виды договора розничной КП:

  1. Продажа товара по образцам.

Может быть заключен на основании ознакомления покупателя с образцами товара посредством каталогов, буклетов. Договор считается заключенным с момента доставки товара в место, указанное в договоре, и если место не указано – то по месту жительства покупателя. До передачи товаров покупатель может отказаться от исполнения договора, но придется возместить расходы.

  1. Продажа с использованием автоматов

Владелец автоматов обязан довести до покупателя инф о продавце. Договор считается заключенным с момента совершения покупателем действий, необходимых для получения товара. Если товар не предоставлен покупателю, то он вправе потребовать незамедлительно предоставить ему товар или возвратить уплаченную сумму.

  1. Продажа товара с условием о его доставке:Продавец обязан в установленные сроки доставить товар в место, указанное в договоре, а если место не указано – то по месту жительства покупателя. Если срок не определен, то разумный. Договор считается заключенным с момента вручение товара покупателю, а при его отсутствии любому лицу, у которых имеется соответствующая квитанция.

Договор поставки

Поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется в обусловленные сроки передать товар покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанны с личным, семейным и домашним использованием.

В договоре о поставке может появиться третье лицо (получатель), которое не будет стороной в договоре, и его функция заключается в принятии, оплате и передаче товаров покупателю.

Поставка товара осуществляется поставщиком путем отгрузки его покупателю или получателю. Покупатель вправе направить продавцу отгрузочную разнарядку, в которой будут указаны сведения об отгрузки. Отгрузочная разнарядка должна быть направлена не позже 30 дней до наступления периода поставки. И если она не будет предоставлена во время, то поставщик вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

Поставщик, допустивший недопоставку товара, обязан восполнить недопоставленное количество товаров.

Покупатель обязан осмотреть товар, принять его и уплатить. Если есть недостатки, то незамедлительно уведомить об этом поставщика.

Если покупатель в соответствии с законом отказывается от переданного товара, то он обязан обеспечить его сохранность и незамедлительно уведомить об этом продавца. Но если покупатель отказывается от принятия товара без установленных законом оснований, то продавец имеет право потребовать оплаты товара.

Выборка товара – получение товара покупателем (получателем) в месте нахождения поставщика. Невыборка товаров в установленный договором срок, а затем и после получения уведомления поставщика о готовности товаров дает продавцу право отказаться от исполнения договора либо потребовать оплаты товара.

При ненадлежащем исполнении договора поставки покупатель имеет право потребовать:

  1. Отказаться от договора

  2. Уменьшение цены товара

  3. Доукомплектование товара

  4. Замена товара

  5. Взыскание неустойки, если она предусмотрена.

  6. И т.д.

Допускается односторонний отказ в случае существенного нарушения договора. Существенным нарушением со стороны поставщика признается: поставка ненадлежащего качества товаров, чьи недостатки не могут быть устранены в разумный срок; и неоднократное нарушение сроков поставки. Существенными условиями со стороны покупателя признаются: неоднократное нарушение сроков оплаты товаров, неоднократная невыборка товаров.

Исчисление убытков при расторжении договора:

  1. Если расторжение явилось следствием нарушения обязательств со стороны продавца, и в разумный срок после расторжения покупатель купил товар у другого продавца по более высокой, но разумной цене, то покупатель может потребовать от продавца возместить эту разницу в цене.

  2. Если расторжение произошло из–за покупателя, и в разумный срок продавец продал другому покупателю товар по низкой цене, но разумной цене, то продавец может потребовать возместить эту разницу в цене.

Договор продажи недвижимости: понятие и признаки.

Продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, квартиру и другое недвижимое имущество.

Письменная форма заключения договора. Несоблюдение соответствующей формы влечет недействительность договора.

Переход права собственности на недвижимость к покупателю подлежит гос. регистрации. Если одна сторона уклоняется от гос. регистрации перехода прав собственности, то суд вправе по требованию сторона вынести решение о гос. регистрации. И при этом сторона, которая необоснованно отклонялась от гос. регистрации, должна будет возместить убытки, вызванные задержкой.

При передачи права собственности на недвижимость передаются и права на земельный участок, который эта недвижимость занимает. Если земельный участок не принадлежит собственнику, то при продаже недвижимости к покупателю переходит право пользование земельным участком (здесь необходимо отметить, что передача недвижимости допускается без согласия собственника земли, в случаях, когда это не противоречит законам и договором).

Сущ. условия: должны быть указаны все данные о продаваемой недвижимости и цена. Цена определяется в зависимости от фактического размера недвижимого имущества либо цена недвижимости + цена части земельного участка.

Передача недвижимости оформляется передаточным актом. Договор считается заключенным после передачи имущества и подписания сторонами передаточного акта. Уклонение одной из сторон подписать этот акт является отказом от заключения договора.

Продавец несет ответственность за передачу имущества ненадлежащего качества, независимо от того, было ли это указано в договоре или нет. В этом случае покупатель имеет право потребовать: уменьшение цены, безвозмездно устранить недостатки в разумный срок и др.

Договор продажи предприятия

 По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс (статья 132), за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам

Предметом договора продажи предприятий является предприятие в целом как имущественный комплекс, за исключение прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам.

Покупателю переходят права на коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания и другие средства индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг, а также принадлежащие ему на основании лицензии права использования таких средств индивидуализации.

Существенными условиями договора являются состав и стоимость предприятий.

Обязательными приложениями к договору служат акт инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о составе и стоимости предприятия, перечень всех долгов (обязательств), включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера и сроковых требований.

Договор о продаже предприятия считается заключенным с момента государственной регистрации договора. По долгам, включенным в состав предприятий, которые были переданы покупателю без согласия кредитора, продавец и покупатель несут солидарную ответственность.

Моментом передачи предприятия покупателю считается день подписания сторонами передаточного акта. С этого момента на покупателя переходит риск случайной гибели имущества. 

Договор купли-продажи предприятия является возмездным, консенсуальным, взаимным.

Договор дарения: понятие и юридические признаки

Договор дарения имеет 4 формы своего внешнего проявления:

  1. Одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в собственность;

  2. Даритель безвозмездно передает или обязуется передать одаряемому или третьему лицу имущественное право;

  3. Даритель освобождает или обязуется освободить от имущественной обязанности одаряемого или третьего лица;

  4. При надлежаще оформленном обещании, которое содержит явно выраженное намерение передать конкретную вещь или имущественное право одаряемому, либо освободить одаряемого от имущественной обязанности.

При наличии встречной передачи вещи или права договор не признается дарением.

Одаряемый вправе в любое время отказаться от дара до его передачи. Если договор заключен в письменной форме, то и отказ тоже должен быть в письменной форме (но здесь даритель может потребовать возмещения реального ущерба).

Договор может быть заключен и в устной форме если дарится движимое имущество, но если 1) одной из сторон является юр. лицо и стоимость подарка превышает 3000руб, 2) договор содержит обещание дарения в будущем, то такие договоры должны заключаться в письменной форме.

Запрещается дарить подарки, стоимость которых более 3000 руб:

  1. От имени малолетних или недееспособных граждан

  2. Работникам образовательных организаций, мед. организаций, организаций, оказывающих социальные услуги

  3. Гос. служащим и др.

Юридическое лицо, которому вещи принадлежит на ПХВ или ПОУ, вправе подарить вещь только при согласии собственника имущества. Это правило не распространяется на вещи небольшой стоимости.

Дарение имущества, находящегося в общей совместной собственности, допускается с согласие всех участников.

Даритель вправе отказаться от исполнения договора, если после заключения договора имущественное или семейное положения либо состояние здоровья дарителя изменилось на столько, что исполнение договора может привести к существенному снижение уровня жизни. В этом случае одаряемый не имеет право требовать возмещения убытком.

Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его жизнь, здоровье, на жизнь и здоровье членов его семьи. Даритель также вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если подарок представляет большую неимущественную ценность для дарителя и имеется угроза ее утраты.

Вышеперечисленные правила об отказе или отмене дарения не применяются к подаркам небольшой стоимости.

Пожертвование – дарение вещи или права в общеполезных целях. Если вещи будут использоваться по не назначению, указанному жертвователем, то он имеет право требовать отмены пожертвования.

Права одаряемого, которому обещан дар, не переходят к его наследникам, если иное не указано в договоре. Обязанность дарителя, обещавшего дарения, переходят к его наследникам, если иное не указанно в договоре дарения.

Рента

Одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется периодически выплачивать получателю ренту в виде денежной суммы либо предоставления средств на его содержание в иной форме.

Виды рент:

  1. Постоянная – установление обязанности выплачивать ренту бессрочно

  2. Пожизненная – выплачивать ренту на срок жизни получателя ренты.

Имущество может быть передано в собственность за плату или бесплатно. Если платно, то руководствуемся правилами договора КП; если бесплатно – правилами договора дарения.

Рента обременяет земельный участок, предприятие, здание и иное недвижимое имущество, переданное под ее выплату. Если плательщик передал обремененное имущество в собственность другому лицу, то плательщик несет субсидиарную ответственность, если договором не будет предусмотрена солидарная отв.

Для обеспечения выплаты ренты при передаче земельного участок или другого недвижимое имущество получатель приобретает право залога на это имущество.

Сущ. условием – обязанность плательщика ренты предоставить обеспечение исполнения обязательства либо застраховать в пользу получателя ренты риск ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. При не выполнении этих требований получатель имеет право расторгнуть договор и потребовать возмещение убытков, вызванных расторжением договора.

За просрочку выплаты ренты плательщик уплачивает получателю проценты.

Постоянна рента

Её получателями могут быть только граждане или некоммерческие организации. Права получателя ренты могут переходить по наследству либо в порядке правопреемства.

Выплата ренты может происходить путем выплаты денег, оказанию услуг, выполнения работ, предоставления вещей, которые соответствуют стоимости денежной суммы ренты. Размер ренты не должен быть нижу прожиточного минимума.

Рента выплачивается по окончанию каждого квартала.

Плательщик имеет право отказаться от ренты путем её выкупа. Отказ должен быть подан плательщиком не позднее 3 месяцев.

Получатель сам вправе потребовать выкупа ренты плательщиком в случаях, когда плательщик:

  1. Просрочил выплату ренты более чем на один год

  2. Признан неплатежеспособным и т.д.

Пожизненная рента

Устанавливается на период жизни получателя, либо на период жизни другого указанного им гражданина. Цена определяется договором, но не меньше прожиточного минимума.

Выплачивается по окончании каждого месяца.

В случае существенного нарушения договора плательщиком получатель вправе потребовать расторжение договора и возмещения убытков.

Пожизненное содержание с иждивением

Гражданин (получатель ренты) передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру и другую недвижимость в собственность плательщика ренты, который обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина и (или) указанного им третьего лица. Здесь применяются правило пожизненной ренты, если иное не будет указано в договоре.

Плательщик ренты вправе отчуждать, сдавать в залог или иным образом обременять недвижимое имущество только с согласия получателя.

Аренда

Арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или во временное пользование.

Конс, возм, двустор, взаимный.

Сущ. условием является предмет договора, который является индивидуально-определенной вещью, непотребляемой. Нематериальные блага не могут быть предметом этого договора. Предметом (объектом) договора могут быть как движимое, так и недвижимое имущество. Недвижимое имущество предназначенное для проживания не может быть договором аренда, это будет договор найма.

Арендодатель – это собственник вещи или уполномоченное им лицо.

Договор может заключаться на срок и без такого (т.е. бессрочный). Каждая из сторон имеет право в любое время отказаться от договора, предупредив заранее другую сторону ( на движимые вещи – не позднее 1 месяца, на недвижимые – не позднее 3 месяцев).

Арендодатель обязан предоставить имущество в состоянии, указанном в договоре. Имущество сдается в аренду со всеми принадлежностями (документации). Если арендодатель в срок не выдал соответствующие принадлежности или само имущество, то арендатор вправе истребовать их и потребовать возмещение убытков, либо расторгнуть договор и потребовать возмещение убытков.

Арендодатель отвечает за недостатки сданного имущества, даже если он о них не знал. При обнаружении недостатков арендатор вправе:

  1. Потребовать безвозмездного их устранения;

  2. Потребовать расторжение договора;

  3. Удержать сумму расходов из арендной платы.

Арендодатель при получении уведомления об устранении недостатков обязан устранить их либо предоставить аналогичное имущество. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного имущества, которые им были указаны или должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра.

Передача имущества в аренду не является основанием прекращения или изменения прав третьих лиц на него. Но при заключении договора, арендодатель должен об этом уведомить арендатора, иначе арендатор может расторгнуть договор и потребовать возмещение убытков.

Арендатор обязан в установленные сроки вносить плату за аренду. Она определяется в виде:

  1. Твердых платежей

  2. Установленной доли (процента), полученной в результате использования имущества

  3. Предоставление арендатором определенных услуг и др.

Размер арендной платы может изменяться по соглашению сторон, но не чаще одного раза в год. Арендатор может потребовать уменьшения арендной платы, вследствие наступления обстоятельств, за которые он не отвечает, если при этом ухудшилось использование переданного ему имущества.

Арендатор обязан использовать имущество в соответствии с условиями договора, иначе арендодатель может потребовать расторжения договора и возмещения убытков. Возможна субаренда. Но судьба договора субаренды полностью зависит от основного договора аренды, например: если основной договор ничтожен, то и все договоры субаренды тоже ничтожны, или срок договора субаренды не может превышать срок основного договора.

По общему правилу арендодатель обязан производить капитальный ремонт, если иное не сказано различными договорами аренды. Если капитальный ремонт не будет произведен, то арендатор имеет право:

  1. Самостоятельно произвести ремонт и потребовать с арендодателя денежную сумму, потраченную на ремонт

  2. Потребовать уменьшение арендной платы

  3. Расторгнуть договор и возмещение убытков

Арендатор в свою очередь обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, вернуть его в том же состоянии, в котором и получил с учетом нормального износа.

В случае смерти арендатора его права переходят к наследникам, если иное не установлено договором. Арендодатель не вправе отказать такому наследнику, за исключением случаев, когда заключению договора было обусловлено личными качествами арендатора.

Досрочно договор может быть расторгнут:

  1. По требованию арендодателя, если арендатор:

- пользуется имуществом с существенным нарушением договора

- существенно ухудшает имущество

- более двух раз не платил арендной платы

- не производит капитальный ремонт, если это предусмотрено соответствующим родом договора аренды

2) По требованию арендатора, если арендодатель:

- не предоставил имущество в сроки

- создает своими действиями препятствия к использованию имуществом

- не производит капитальный ремонт и др.

Добросовестный арендатор имеет преимущественное право к заключению аналогичного договора. Если арендодатель откажет в этом арендатору, и в течение года этот арендодатель заключил аналогичный договор аренды с другим лицо, то первый арендатор имеет право в судебном порядке потребовать перевода на него права и обязанности по второму договору и потребовать возмещение убытков.

Если арендатор не возвращает имущество в срок, то арендодатель вправе потребовать внесение арендной платы за просрочку. А если предусмотрена неустойка, то убытки будут взыскиваться сверх неустойки.

Арендатор имеет право производить улучшения. Отделимые становятся его собственностью. Если неотделимые улучшение произведены за свой счет и с согласия арендодателя, то арендатор может потребовать возмещение расходов, а если без согласия – то не имеет право требовать.

Арендованное имущество может стать собственностью арендатора при внесении им все обусловленной договором выкупной цены.

Прокат

Арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество во временное владении и пользование для потребительских целей.

Письменная форма, публичный, заключается на 1 год, не допускается субаренда.

Арендатор вправе отказаться от договора проката в любое время, предупредив об этом не менее чем за 10 дней.

Арендодатель обязан в присутствии арендатора проверить исправность сдаваемого имущества и ознакомить его с эксплуатацией этого имущества.

При обнаружении арендатором недостатков, арендодатель обязан в 10 дневный срок устранить их либо поменять имущество на аналогичное. Если же недостатки появились вследствие неправильной эксплуатации переданного имущества, то арендатор оплачивает стоимость ремонта и его транспортировку.

Плата устанавливается договором.

Арендодатель обязан производить капитальный и текущий ремонт.

Аренда зданий и сооружений

Арендодатель обязуется передать во временное владение и пользование или во временное пользование здание или сооружение.

Договор подлежит гос. регистрации, если заключен на срок не менее года.

С передачей прав владения и пользования недвижимостью передаются права на земельный участок. Если арендодатель не является собственником земельного участка, то согласие собственника не требуется в случае, когда это не противоречит условиям пользования этим участком.

Если земельный участок продается другому лицу, на котором находится арендованное имущество, то за арендатором все равно остается право владеть и пользоваться необходимым земельным участком на условиях, действовавших до продажи.

Сущ. условие – размер арендной платы.

Передача здания или сооружения осуществляется передаточным актом, подписанного сторонами. Обязательство арендодателя считается исполненным после передачи здания и подписания передаточного акта. Уклонение от подписания рассматривается как отказ от заключения договора.

При прекращении договора здание должно быть возвращено арендодателю.

Аренда предприятия

 консенсуальный, возмездный, взаимный, двусторонний.

По договору аренды предприятия арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату во временное владение и пользование предприятие в целом как имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности

В составе предприятия по договору аренды арендатору передаются земельные участки, здания, сооружения, оборудование и другие входящие в состав предприятия основные средства. Кроме того, в порядке, предусмотренном договором, подлежат передаче также запасы сырья, топлива, материалов и иные оборотные средства, права пользования землей, водой и другими природными ресурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, иные имущественные права арендодателя, связанные с предприятием, права на обозначения, индивидуализирующие деятельность предприятия, и другие исключительные права. Помимо изложенного арендодатель должен уступить арендатору права требования и перевести на него долги, относящиеся к предприятию.

Исключение составляют права арендодателя, хотя и относящиеся к предприятию, однако полученные им на основании разрешения(лицензии) на занятие соответствующей деятельностью.

Особенность правового регулирования договора аренды предприятия состоит в том, что к отношениям, регулируемым указанным договором, подлежат субсидиарному применению правила, регламентирующие договор аренды зданий и сооружений, и лишь при отсутствии таковых — общие положения об аренде имущества 

Финансовая аренда (лизинг)

Арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату и во временное владение и пользование.

Арендодатель не несет ответственности за выбор предмета аренда и продавца, за исключением, если договором на него возложена такая обязанность.

Предметом договора служат любые непотребляемые вещи, кроме земельных участков и природных ресурсов.

Арендодатель, приобретая имущество, должен уведомить продавца о том, что имущество предназначено для передачи его в аренду определенному лицу.

Имущество передается продавцом непосредственно арендатору в месте нахождения последнего. Если арендатору не передано имущество в срок по обстоятельствам, за которые отвечает арендодатель, то арендатор вправе потребовать расторжение договора и возмещения убытков.

Между продавцом и арендодателем заключается договор КП. В отношениях с продавцом арендатор и арендодатель выступают как солидарные кредиторы. Арендодатель не отвечает перед арендатором за выполнение продавцом требований, вытекающих из договора КП, за исключением случаев, когда на арендодателя возложена обязанность выбора продавца ( в этом случает продавец и арендодатель несут солидарную ответственность перед арендатором).

При покупке имущества арендатор должен выплатить 25 % стоимости имущества, 75% возлагается на арендодателя.

Правовые основания пользования жилыми помещениями

По договору найма жилого помещения одна сторона (наймодатель) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользования для проживания в нем.

Юридическим лицам предоставляется жилое помещение по договору аренды. И оно может его использовать только для проживания в нем граждан.

Объектом договора являются жилые помещения, пригодные для проживания.

Форма договора письменная.

Наймодатель обязан передать жилое помещение, пригодное для проживания. Он обязан также предоставлять нанимателю за плату необходимые коммунальные услуги, обеспечивать проведение ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Наниматель – только гражданин. Граждане, постоянно проживающие с нанимателем, имеют с ним равные права по пользованию жилым помещением. Наниматель несет ответственность перед наймодателем за действия граждан, постоянно проживающих с нанимателем. Эти граждане могут с наймодателем заключить договор найма жилого помещения, и в этом случае наниматель и эти граждане (сонанимателя) несут солидарную ответственность.

Наниматель обязан использовать помещение только для проживания, поддерживать его в надлежащем состоянии и обязан своевременно вносить плату и платить по коммунальным платежам, осуществлять текущий ремонт. Он не вправе без согласия наймодателя производить переустройство жилого помещения.

Наниматель и граждане, постоянно с ним проживающие, с согласия наймодателя могут вселить и других лиц, но при условии соблюдения норм общей площади жилого помещения на одного человека. На несовершеннолетних это правило не распространяется.

Временные жильцы не могут проживать в помещение более 6 месяцев. Ответственность за действия временных жильцов несет наниматель. Временные жильцы обязаны освободить помещения по истечению согласованного срока, а если срок не указан, то в течение 7 дней.

Капительный ремонт является обязанностью наймодателя.

Размер платы устанавливается в договоре. Одностороннее изменение размера платы не допускается. Плата вносится ежемесячно.

Договор заключается на 5 лет. По истечению срока найма наниматель имеет преимущественное право на заключение нового договора найма жилого помещения. Не позднее 3 месяцев до истечению срока договора наймодатель должен предложить нанимателю снова заключить договор на тех же условиях, либо наймодатель предупреждает об отказе заключить с новый договор, но с условием, что наймодатель в течение года не будет заключать договоры найма. Если все же в течение года наймодатель заключит договор найма с другим лицом, то прежний наниматель вправе требовать признания этого договора недействительным и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор.

Поднайм – наниматель с согласия наймодателя по договору поднайма передает помещение в пользование другому лицу (поднаниматель). Поднаниматель не приобретает самостоятельного права пользования жилым помещением. Наниматель ответственен за поднанимателя.

В случае смерти нанимателя следующим нанимателем становится один из граждан, постоянно проживающий с ним.

Наниматель может в любое время расторгнуть договор, предупредив за 3 месяца.

Наймодатель через суд может расторгнуть договор в случаях:

  1. Невнесение в течение 6 месяцев платы

  2. Разрушение или порча помещения

По решению суда нанимателю может быть предоставлен срок для устранения недостатков – 1 год. Если недостатки не будут устранены, то суд вправе принять решения о расторжение договора найма жилого помещения. При этом по просьбе нанимателя суд может отсрочить исполнение договора на срок не более 1 года.

Если наниматель использует жилое помещение не по назначению либо систематически нарушает права соседей, то наймодатель может предупредить нанимателя о необходимости устранения нарушения. И если после этого предупреждения наниматель продолжает нарушать, то наймодатель в судебном порядке вправе потребовать расторжения договора.

Жилищный фонд и виды.

Жилищный фонд - это совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории России, независимо от форм собственности, включая жилые и специализированные дома (общежития, гостиницы-приюты, дома маневренного фонда, жилые помещения из фондов жилья для временного поселения вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами, специальные дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов и другие), квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания. Жилищные фонды различают по порядку формирования, целевому назначению, правилам использования и другим элементам.

в зависимости от формы собственности жилищный фонд подразделяется на:

       1) частный - совокупность жилых помещений, находящихся в собственности граждан и юридических лиц;

       2) государственный - совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации (жилищный фонд Российской Федерации) и ее субъектам (жилищный фонд субъектов Российской Федерации);

       3) муниципальный - совокупность жилых помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальным образованиям.

       В зависимости от целей использования жилищный фонд подразделяется на:

       1) жилищный фонд социального использования - совокупность предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

       2) специализированный жилищный фонд - совокупность предназначенных для проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых по правилам раздела IV ЖК РФ жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов;

       3) индивидуальный жилищный фонд - совокупность жилых помещений частного жилищного фонда, которые используются гражданами - собственниками таких помещений для своего проживания, проживания членов своей семьи или иных граждан на условиях безвозмездного пользования, а также юридическими лицами - собственниками таких помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования;

       4) жилищный фонд коммерческого использования - совокупность жилых помещений, которые используются их собственниками для проживания граждан на условиях возмездного пользования, предоставлены гражданам по иным договорам, предоставлены собственниками таких помещений лицам во владение или в пользование.

Найм жилого помещения

По договору найма жилого помещения одна сторона (наймодатель) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю) жилое помещение за плату во владение и пользования для проживания в нем.

Юридическим лицам предоставляется жилое помещение по договору аренды. И оно может его использовать только для проживания в нем граждан.

Объектом договора являются жилые помещения, пригодные для проживания.

Форма договора письменная.

Наймодатель обязан передать жилое помещение, пригодное для проживания. Он обязан также предоставлять нанимателю за плату необходимые коммунальные услуги, обеспечивать проведение ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Наниматель – только гражданин. Граждане, постоянно проживающие с нанимателем, имеют с ним равные права по пользованию жилым помещением. Наниматель несет ответственность перед наймодателем за действия граждан, постоянно проживающих с нанимателем. Эти граждане могут с наймодателем заключить договор найма жилого помещения, и в этом случае наниматель и эти граждане (сонанимателя) несут солидарную ответственность.

Наниматель обязан использовать помещение только для проживания, поддерживать его в надлежащем состоянии и обязан своевременно вносить плату и платить по коммунальным платежам, осуществлять текущий ремонт. Он не вправе без согласия наймодателя производить переустройство жилого помещения.

Наниматель и граждане, постоянно с ним проживающие, с согласия наймодателя могут вселить и других лиц, но при условии соблюдения норм общей площади жилого помещения на одного человека. На несовершеннолетних это правило не распространяется.

Временные жильцы не могут проживать в помещение более 6 месяцев. Ответственность за действия временных жильцов несет наниматель. Временные жильцы обязаны освободить помещения по истечению согласованного срока, а если срок не указан, то в течение 7 дней.

Капительный ремонт является обязанностью наймодателя.

Размер платы устанавливается в договоре. Одностороннее изменение размера платы не допускается. Плата вносится ежемесячно.

Договор заключается на 5 лет. По истечению срока найма наниматель имеет преимущественное право на заключение нового договора найма жилого помещения. Не позднее 3 месяцев до истечению срока договора наймодатель должен предложить нанимателю снова заключить договор на тех же условиях, либо наймодатель предупреждает об отказе заключить с новый договор, но с условием, что наймодатель в течение года не будет заключать договоры найма. Если все же в течение года наймодатель заключит договор найма с другим лицом, то прежний наниматель вправе требовать признания этого договора недействительным и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор.

Поднайм – наниматель с согласия наймодателя по договору поднайма передает помещение в пользование другому лицу (поднаниматель). Поднаниматель не приобретает самостоятельного права пользования жилым помещением. Наниматель ответственен за поднанимателя.

В случае смерти нанимателя следующим нанимателем становится один из граждан, постоянно проживающий с ним.

Наниматель может в любое время расторгнуть договор, предупредив за 3 месяца.

Наймодатель через суд может расторгнуть договор в случаях:

  1. Невнесение в течение 6 месяцев платы

  2. Разрушение или порча помещения

По решению суда нанимателю может быть предоставлен срок для устранения недостатков – 1 год. Если недостатки не будут устранены, то суд вправе принять решения о расторжение договора найма жилого помещения. При этом по просьбе нанимателя суд может отсрочить исполнение договора на срок не более 1 года.

Если наниматель использует жилое помещение не по назначению либо систематически нарушает права соседей, то наймодатель может предупредить нанимателя о необходимости устранения нарушения. И если после этого предупреждения наниматель продолжает нарушать, то наймодатель в судебном порядке вправе потребовать расторжения договора.

Подряд (общие положения)

Одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать её результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Конс, возм, двустор.

Виды договора подряда: бытовой подряд, строительный, подряд на выполнение проектных и изыскательных работ, подрядные работы для государственных нужд.

Подрядчик сам определяет способы выполнения задания. Если иное не предусмотрено договором, то работа выполняется из материалов подрядчика и его силами. Подрядчик будет нести ответственность за предоставление им материала ненадлежащего качества.

Та сторона, которая предоставила материал, несет риск случайной гибели материалов. Риск случайной гибели результата работы несет подрядчик, до такого момента пока этот результат не будет передан заказчику. При просрочке риск случайной гибели результата работы несет сторона, допустившая просрочку.

Принцип генерального подряда применяется, когда большой объем работы. Принцип ген. подряда – если из договора подряда не вытекает, что подрядчик должен выполнить работу лично, то он вправе привлечь третьих лиц. Эти лица – субподрядчики. Основной подрядчик – генеральный. Генеральный подрядчик несет перед заказчиком ответственность за ненадлежащее исполнение субподрядчиком своих обязательств, а перед субподрядчиком генеральный подрядчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение заказчиком своих обязательств.

При неделимости предмета обязательства субподрядчики становятся солидарными должниками или солидарными кредиторами по отношению к заказчику. А при делимости субподрядчики несут ответственность в пределах выполненной доли работы.

Существенные условия: предмет и срок. Предмет договора – это индивидуально определенная вещь. В договоре должен указываться начальный и конечный срок выполнения работы. Также могут быть предусмотрены промежуточные сроки (сроки завершения отдельных этапов работы).

Цена указывается в договоре, если не указана, то результат работы должен быть оплачен по цене, которая обычно взимается за аналогичную работу. Цена также определяется путем составления сметы (приблизительная или твердая). Если возникла необходимость в проведение дополнительных работ и по этой причине цена оплаты станет выше, то подрядчик должен предупредить заказчика. Заказчик либо соглашается, либо вправе расторгнуть договор и уплатить сумму подрядчику за выполненную им работу.

Экономия подрядчика. Если расходы подрядчика оказались меньше, чем это было предусмотрено договором, то он все равно сохраняет право на получение денежной суммы, которая была установлена договором, но при условии, если заказчик не докажет, что такая экономия плохо повлияла на качество выполненной работы.

Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка.

Если заказчик не уплатил результат работы, то подрядчик имеет право удержать результат работы, а также удержать все оборудование и материалы, которые были переданы заказчиком.

Подрядчик обязан использовать предоставленный ему материал экономно и расчетливо, при окончании работы отдать заказчику остаток. Подрядчик может с согласия заказчика оставить неиспользованный материал себе, но цена за выполненную работу уменьшиться.

Если материал, предоставленный заказчиком, был с недостатками, и подрядчик не знал и не мог знать о них, и вследствие этого результат работы оказался с недостатками, то подрядчик вправе требовать выплаты ему полной суммы.

Заказчик вправе следить за ходом работы, но не вмешиваться в сам процесс работы. Если подрядчик несвоевременно приступил к работе, либо работает слишком медленно, что окончание работы в срок будет невозможным, то заказчик имеет право расторгнуть договор и потребовать возмещение убытков.

Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и приостановить работу при обнаружении:

  1. Плохого качества материалов, не соответствие документации

  2. При экстренных обстоятельствах (трубу прорвало) и др.

Если не смотря на это предупреждения, заказчик не примет никаких мер, то подрядчик вправе расторгнуть договор и потребовать возмещение убытков.

Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор, заранее предупредив подрядчика, и выплатить подрядчику деньги за выполненную работу.

Заказчик должен содействовать в выполнении работы, иначе с него можно потребовать возмещение убытков.

Подрядчик может не приступать к работе, пока заказчик не выполнит условия договора, например: не предоставит материал, оборудование и др. В этом случае подрядчик может расторгнуть договор и потребовать возмещение убытков.

Заказчик обязан при принятии результата работы осмотреть и проверить его, о выявленных недостатках сообщить подрядчику. При возникновении между подрядчиком и заказчиком спора по поводу недостатков назначается экспертиза. Она проводиться за счет подрядчика, а если появление недостатков не связано с действиями подрядчика, то экспертиза проводится за счет заказчика.

Если заказчик уклоняется от принятия работы, то подрядчик по истечению месяца + 2 последующих предупреждения может продать выполненный результат. Часть суммы оставить себе, а остальную внести в депозит заказчика.

Качество должно соответствовать условиям договора.

Если работа выполнена с отступлением от условий договора, что привело к появлению недостатков, которые делают результат работы не пригодным для использования, заказчик вправе потребовать от подрядчика:

  1. Безвозмездно устранить недостатки в разумный срок

  2. Соразмерно уменьшения цены

Если недостатки не были устранены, то расторжение договора.

О недостатках сообщается либо в срок определенный договором, либо если срока нет, то в течение 2 лет, либо в течение гарантийного срока.

Срок исковой давности равен 1 году, а по отношению к зданиям или сооружениям – 3 года

Подрядчик обязан передать инф об эксплуатации предмета договора.

Бытовой подряд

Подрядчик, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу для удовлетворения личных, семейных, бытовых потребностей заказчика, он же обязан принять и оплатить работу.

Публичный договор.

Подрядчик не имеет право навязывать свои условия. Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор, заранее предупредив подрядчика, и выплатить подрядчику деньги за выполненную работу.

Подрядчик обязан до заключение договора предоставить заказчику информацию о предлагаемой работе. Если заказчику была предоставлена недостоверная информация, то он вправе расторгнуть договор без оплаты выполненной работы и без возмещения ущерба.

Если работа выполняется из материала подрядчика, то заказчик должен уплатить за него. Если работа выполняется из материала заказчика, то в квитанции, которая предоставляется при заключении договора, должно быть указано наименование материала, его описание и цена.

Цена – сущ услов. Устанавливается договором.

Подрядчик обязан передать инф об эксплуатации предмета договора.

В случае обнаружения недостатков во время приемки или после приемки в течение гарантийного срока, либо в течение 2 лет для движимого имущества (для недвижимого -5 лет) заказчик вправе потребовать:

  1. Устранения недостатков

  2. Уменьшение цены

  3. Безвозмездного повторного выполнения работы

  4. Возмещение понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами.

Если заказчик не явился для получения результата работы, то подрядчик вправе сначала письменно предупредить заказчика, а потом по истечению 2 месяцев продать этот результат, и часть суммы себе оставить, другую часть внести в депозит суда, который уже потом должен известить об этом заказчика.

Строительный подряд

Подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для работы, принять их результат и уплатить цену.

Риск случайной гибели до приемки предмета договора несет подрядчик. Если объект строительства погиб вследствие недоброкачественного материала, который был предоставлен заказчиком, то подрядчик вправе требовать оплаты всей стоимости работ.

Сторона, на которой лежит риск случайной гибели или повреждения, обязана застраховать соответствующие риски. Договором должны быть определены состав и содержание технической документации. Если подрядчик обнаружил в ходе строительства не учтенные строительные документации и в связи с этим появилась необходимость проведения дополнительных работ и увеличения стоимости строительства, обязан об этом сообщить заказчику. При неполучении ответа от заказчика, подрядчик обязан приостановить работу и может потребовать возмещение убытков, вызванных простоем. Если заказчик докажет отсутствие необходимости проведения дополнительных работ, то он освобождается от возмещения убытков.

Заказчик может вносить изменения в техническую документацию, но при условии, что стоимость дополнительных работ не будет превышать 10% от общей стоимости строительства, указанной в смете.

Обязанность по обеспечению строительства материалами несет подрядчик, если иное не указано в договоре. Если заказчик предоставит ненадлежащего качества материала и не захочет их заменить, то подрядчик вправе расторгнуть договор и потребовать уплаты цены пропорционально выполненной работы.

Заказчик обязан предоставить соответствующий земельный участок. Вобщем создать все необходимые условия для работы (обеспечить транспортировку груза, временную подводку сетей энергоснабжения и др.).

Заказчик вправе контролировать ход работы, и при обнаружении недостатков обязан немедленно сообщить об этом подрядчика, а если этого он не сделает, то в дальнейшем он не имеет право ссылаться на эти недостатки. Необходимо заметить, что подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работу, не вправе ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль за ходом работы, кроме случаев, когда на заказчика возложена законом обязанность осуществлять контроль.

Если при выполнении строительства возникают обстоятельства, которые будут мешать должным образом исполнять договор строительного подряда, то каждая сторона должна принять все зависящие от ней меры по устранению этих обстоятельств.

Подрядчик обязан соблюдать требования по охране окружающей среды.

Заказчик, получив сообщение от подрядчика о готовности сдачи работы, немедленно должен приступить к её приемке. Сдача оформляется соответствующим актом, подписанный обеими сторонами. В случаях предусмотренных законом или договором, приемка должна сопровождаться предварительным испытанием.

Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренные технической документацией. Но он не будет нести ответственность, если докажет, что эти отступления не повлияли на качество объекта строительства.

Предельный срок обнаружения недостатков равен 5 лет.

Перевозка груза(понятие и виды)

Важнейшую юридическую особенность отношений по перевозка пассажиров, грузов и багажа составляет то обстоятельство, что они оформляются не одним договором, а системой договорных обязательств.

Перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату.

Заключение договора подтверждается выдачей накладной (коносамента). Для речного, воздушного и железнодорожного транспорта – накладная; для морского – накладная или коносамент; на автомобильный транспорт – товарно-транспортная накладная или акт замера (взвешивания).

  1. Этот договор квалифицируется как договор в пользу третьего лица

  2. Грузополучатель не является стороной договора

  3. Трехсторонний договор

  4. Реальный

  5. Возм

Виды договора перевозки

  1. Перевозка железнодорожным транспортом

  2. Перевозка автомобильным транспортом

  3. Перевозка воздушным транспортом

  4. Перевозка морским транспортом

  5. Перевозка внутренневодным транспортом

На морском транспорте перевозки внутри страны называются каботажем:

- малый каботаж – между портами одного морского бассейна

- большой – между портами нескольких морских бассейнов

На автомобильном транспорте выделяют:

- городские перевозки – в пределах города

- пригородные – за пределами города, но не более 50 км

- междугородные – более 50 км

- межреспубликанские

- международные

По видам сообщений перевозки делятся на:

  1. Местные – пределы действия одной транспортной организации

  2. Прямой – несколько транспортных организаций одного вида транспорта и один транспортный документ

  3. Прямой смешанный – несколько транспортных организаций нескольких видов транспорта, но на основе одного транспортного документа.

По моменту заключения договора

  1. Реальный – договор перевозки конкретного груза

  2. Консенсуальный – договор перевозки пассажира

По предмету договора:

  1. Договора перевозки пассажиров

  2. Договоры перевозки грузов

  3. Договор фрахтования (чартер)

Перевозки пассажира

Перевозчик обязуется доставить пассажира в пункт назначения, а при сдаче багажа также доставить его в пункт назначения и выдать его управомоченному лицу на получение багажа; пассажир обязуется оплатить за проезд установленную плату, а при сдаче багажа и за провоз багажа.

Заключение договора перевозки пассажира подтверждается билетом, а сдача багажа багажной квитанцией.

Консенсуальный, договор присоединения, возм, публичный.

Перевозчик –это транспортная организация.

Пассажир имеет право:

  1. Перевозить с собой бесплатно одного ребенка в возрасте до 5 лет, если он не занимает отдельного места.

  2. Провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах установленной нормой

  3. Делать остановку в пути следования с продлением срока действия билета не более чем на 10 суток

  4. Продлевать действие билета в случае болезни или в случае непредставления пассажиру места в поезде на время до отправления следующего поезда

  5. Сдать билет в установленные сроки и др.

За задержку отправления транспорта или за опоздание прибытия транспорта в пункт назначения (кроме городских и пригородных перевозок) перевозчик уплачивает штраф, если не докажет что задержка или опоздание были вызваны непреодолимой силой, либо вызваны устранением неисправности транспорта, угрожающей жизни и здоровью пассажира.

В случае отказа пассажира от перевозки из-за задержки транспорта перевозчик обязан возвратить провозную плату.

Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью пассажиру определяется деликтной ответственностью.

Займ

Одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другую вещь, определенный родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или такое же количество вещей того же рода и качества.

Реальный, Одностор, Возм (безвозм).

Договор считается заключенным с момента передачи денег или вещи. Имущество или деньги переходят в собственность заемщика, а займодавец теряет право на это имущество, но имеет право требовать возврата аналогичной вещи.

Письменная форма, если сумма займа 10МРОТ и выше; а также письменная форма требуется, если одна из сторон юридическое лицо, независимо от суммы. В подтверждение договора займодавцем может быть выдана расписка.

Займодавец имеет право требовать возврата денежной суммы с процентами, если иное не предусмотрено договором. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования (ставка банковского процента) по месту жительства займодавца.

Договор займа предполагается беспроцентным, в случаях когда:

  1. Если сумма договора не больше 50МРОТ и данная сумма не предназначена для предпринимательской деятельности.

  2. По договору передаются вещи.

Заемщик обязан возвратить деньги в срок; если срок не установлен, то в течение 30 дней со дня предъявления от займодавца требования о возврате денег. Заемщик имеет право вернуть деньги досрочно, предварительно уведомив об этом займодавца.

Когда заемщик не возвращает сумму денег в срок, то на эту сумму будут продолжать начисляться проценты, до дня возврата суммы займодавцу.

Заемщик вправе оспаривать договор займа, если им не получены деньги или получены в меньшем количестве, чем это указано. Если заёмщик докажет, что деньги не были получены, то договор считается не заключенным; если докажет, что деньги получен в меньшем размере, то договор считается заключенным на это количество денег.

Если договор заключен в письменной форме, то его оспаривание не допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием насилия, угроз, страха.

При невыполнении заемщиком обязанностей по обеспечению возврата суммы займа, займодавец вправе потребовать досрочного возвращения суммы с процентами.

Если денежные средства выданы на определенные цели (целевой заем), то заемщик должен обеспечить займодавца возможностью контроля за целевым использованием суммы займа. Если этого не будет сделано, то займодавец вправе потребовать досрочного возвращения суммы займа с процентами.

Заемные отношения могут оформляться векселем. Вексель выдает заемщик займодавцу. В нем содержится ничем не обусловленное обязательство заемщика (векселедателя) уплатить указанную сумму в определенный векселем срок.

Простой вексель выдается, когда сумму займа возвращает сам заемщик. Переводной вексель выдается, когда сумму займа будет возвращать иной плательщик, но не заемщик.

Договор займа может оформляться путем выпуска облигаций. Облигация – ценная бумага, которая удостоверяет право её держателя на получение от лица, выпустившее облигацию, номинальную её стоимость в срок, указанной в ней. Также облигация может содержать право держателя получить номинальную стоимость с процентами, а также содержать иные имущественные права.

Облигация выпускается заемщиком.

По договору государственного займа заемщиком выступает РФ и её субъекты, а займодавцем – гражданин или юридическое лицо. Этот договор носит добровольный характер.

Кредитный договор

Банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику, а заемщик обязуется возвратить полученную сумму с уплатой по ней процентов.

Конс, Возм, двустор.

Предмет договора только деньги. Банк должен иметь лицензию.

Письменная форма, не соблюдения письменной формы влечет недействительность заключенного договора.

Кредитор вправе не выдавать кредит при наличии обстоятельств, явно свидетельствующих о том, что предоставленная сумма заемщику не будет возвращена в срок. В случае нарушения заемщиком обязанности целевого использования полученной денежной суммы, кредитор вправе отказаться от дальнейшего кредитования заемщика.

Договор товарного кредита – договор, предусматривающий обязанность одной стороны выдать другой стороне вещь, определенную родовыми признаками. Условия о количестве, качестве, ассортименте, о таре исполняются с правилами договора КП.

Коммерческий кредит – когда предоставляется кредит в виде аванса, предварительной оплаты товаров, работ или услуг.

Банковский вклад

Одна сторона (банк), принявшая поступившую денежную сумму (вклад) от другой стороны или для неё, обязуется возвратить сумму вкладов и выплатить проценты.

Вклад – это денежные средства, размещаемые в банках физическими лицами или юридическими.

Договор заключается открытием депозитного счета.

Реальный, односторонний, публичный, возмездный. Банку необходимо иметь лицензию.

Сущ условие – предмет.

Вкладчик может потребовать немедленного возврата суммы вклада с процентами и возмещение убытков, если:

  1. Банк принял вклад от гражданина, не имеющего на это права

  2. Привлечение денежных средств граждан или юридических лиц, путем продажи им акций и других ценных бумаг, выпуск которых признан незаконным.

Письменная форма договора. Письменная форма считается соблюденной, если внесение вклада будет удостоверено выдачей сберегательной книжкой, сберегательным сертификатом и иным документом, предусмотренный законодательством. Несоблюдение письменной формы влечет ничтожность.

Виды вкладов:

  1. Вклад до востребования – выдача денег по первому требованию

  2. Срочный вклад – возврат вклада после истечения срока

В соответствии с законодательством любой вклад, независимо на каких условиях был заключен договор, подлежит выдаче по первому требованию. Условия в договоре, исключающие такое положения, ничтожны.

Процент устанавливается банком, или ставкой рефинансирования.

Банк вправе изменять проценты, выплачиваемый на вклады до востребования. Если процент уменьшен, то он будет применяться к вкладам по истечению месяца после сообщения об уменьшении процента.

Проценты начисляются на следующий день после поступления денег в банк и до возврата денег вкладчику.

Для обеспечения возврата вклада он подлежит обязательному страхованию. Банк обязан предоставить все информацию по поводу возврата. При ухудшении условий возврата денег вкладчик вправе потребовать возврата денег и процентами.

На счет вкладчику могут поступать денежные средства от третьих лиц, здесь предполагается, что основной вкладчик дал своё согласие.

Вклад может быть внесен в пользу третьего лица. До выражения этим лицом намерения воспользоваться денежными средствами, лицо, заключившее договор, может пользоваться этими деньгами Указание имени гражданина или юридического лица, в пользу которого вносится вклад, является существенным условием договора банковского вклада. Договор в пользу мертвого (ликвидированного) лица ничтожен.

Виды сберкнижек: именная и на предъявителя.

В сберкнижке указано: наименование и место нахождение банка, номер счета, денежные суммы зачисленные на счет, все списанные суммы и др.

Выдача вклада и выплата процентов по нему осуществляется при предъявлении сберкнижки. Если именная сберкнижка утрачена, то банк выдает новую книжку.

Сберегательный (депозитный) сертификат – ценная бумага, которая удостоверяет сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечению определенного срока суммы вклада с процентами.

Банковский счет

Банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче сумм со счета и проведение других операций по счету.

Банк вправе использовать деньги клиента, но при этом гарантирую ему беспрепятственно ими распоряжаться. Банк не вправе контролировать использование денежных средств клиентом. Нужна лицензия.

Конс, двустор, возм., не явл публичным

При заключении договора банковского счета клиенту открывается счет. Банк обязан заключить договор с клиентом об открытии банковского счета. Банк не имеет право отказать клиенту, за исключением случаев, если у банка нет соответствующей лицензии.

Третье лицо вправе пользоваться деньгами на счете, если клиент предоставит соответствующие документы в банк, в которых будут содержаться данные, позволяющие идентифицировать это третье лицо.

Банк обязан зачислить поступившие деньги не позднее следующего дня. Так же банк обязан выдать деньги не позднее следующего дня.

В договоре может быть предусмотрено, что банк может осуществлять платежи (выдачу денег) даже при отсутствии их на счете (кредитования счета). В этом случае считается, что банк предоставил кредит.

Клиент оплачивает услуги банка по совершению им денежных операций, если это будет указано в договоре. Плата за услуги взимается в конце каждого квартала.

За пользование банком денежных средств клиента, банк уплачивает проценты.

Списание денежных средств допускается лишь на основании требования клиента. Без распоряжения клиента деньги можно списать по решению суда (например: клиент не уплачивает налоги). Налоговые органы могут использовать арест на использование денежных средств, в качестве одного из средств обеспечения уплаты клиентом налогов и сборов.

Очередность списания денежных средств со счета:

  1. Выдача денежных средств для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью. Взыскание алиментов.

  2. Списание денежных средств для выплаты выходных пособий и оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору или контракту.

  3. Списание денежных средств для отчисления их в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования.

  4. Платежи в бюджет и внебюджетные фонды

  5. И для удовлетворения иных денежных требований

В случаях необоснованного списания банком денежных средств, или невыполнение им указаний клиента о выдаче или перечислении денежных средств со счета, банк обязан выплатить проценты.

Банк обязан хранить банковскую тайну. В случае разглашения банком тайны, клиент вправе требовать возмещения ущерба.

Договор расторгается в любое время по заявлению клиента. Моментом расторжения является момент получения банком такого заявления, либо истечение срока, указанного в заявлении.

Случаи, когда банк в одностороннем порядке расторгает договор:

  1. Сумма на счету ниже минимального. Банк предупреждает клиента об этом, и если в течение месяца сумма не восстановиться, то договор расторгается.

  2. В течение года по счету не было проведено ни одной операции

При отсутствии в течение 2 лет денежных средств на счету банк вправе отказаться от исполнения договора, предупредив об этом клиента. И если в течение 2 месяцев не было никаких поступлений на счет, то договор считается расторгнутым.

Формы безналичных расчетов

Расчеты платежными поручениями

Банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его счете, перевести определенную денежную сумму на счет другого лица, указанного плательщиком.

Содержание платежного поручения и представляемые вместе с ним документы должны соответствовать банковским правилам. При несоответствии платежного поручения требованиям банк может уточнить содержание поручения путем запроса к плательщику. Если ответ не запрос не придет в срок, то поручения может остаться без исполнения.

Банк для исполнения поручения может привлекать другие банки. Банк должен информировать о ходе исполнения.

Расчеты по аккредитиву

4 участника:

  1. Плательщик (покупатель)

  2. Банк плательщик (банк-эмитент)

  3. Банк получателя (исполняющий банк)

  4. Получатель средств (продавец, бенефициар)

Удобство данного вида расчета состоит в том, что продавец может получить денежные средства с аккредитива уже в момент предоставления в банк необходимого комплекта документов, свидетельствующих об отгрузке товара, а покупатель – вступить в права собственника товара с момента получения этих документов (грубо говоря, товар не пришел ещё, а я уже его собственник).

Банк-эмитент, действующий по поручения плательщика об открытии аккредитива, обязуется произвести платежи получателю средств или дать поручения исполняющему банку провезти платежи получателю средств.

4 стадии:

  1. Плательщик поручает банку-эмитенту открыть аккредитив

  2. Банк-эмитент передает свои полномочия по осуществлению платежей исполняющему банку

  3. Продавец передает исполняющему банку пакет необходимых документов, свидетельствующих об выполнении условий аккредитива

  4. Исполняющий банк производит платежи получателю.

Виды аккредитива:

  1. Отзывной – может быть изменен или отменен без уведомления получателя средств

  2. Безотзывной – не может быть изменен без согласия получателя средств

  3. Покрытый – банк-эмитент сам перечисляет сумму аккредитива в распоряжение исполняющему банку

  4. Непокрытый – исполняющий банк самостоятельно списывает сумму аккредитива с счета банка-эмитента

Ответственность основывается на схеме аккредитивного обязательства: перед плательщиком имущественную ответственность несет банк-эмитент, перед БЭ -исполняющий банк. В отдельных случаях исполняющий банк несет ответственность перед продавцом, либо даже перед плательщиком.

Расчеты по инкассо

Банк-эмитент обязуется по поручению клиента (продавца) осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа. БЭ может привлекать исполняющий банк.

Банк-эмитент, получив документы от продавца, начинает процедуру инкассирования сам или направляет их ИБ. Если в документах есть какие-то недостатки, то ИБ информирует об этом БЭ и клиента, и эти недостатки должны быть устранены в срок, если этого не сделать эти документы останутся без исполнения. Когда недостатки будут устранены, то эти документы направляются к плательщику для осуществления последним платежа.

Эти расчеты основаны на том, что от плательщика требуют осуществления платежа. Используются два метода: платежные требования и расчеты на основании инкассовых поручений.

Платежное требование – это расчетный документ, в котором содержится требование кредитора (продавца) к должнику об уплате денежной сумму через банк по основному договору. Применяется при расчетах за поставленный товар, выполнение работ и оказания услуг.

В настоящее время платежное требование осуществляется по предварительному положительному акцепту. Он означает, что для списание средств со счета плательщика нужно его согласие.

Инкассовое поручение – расчетный документ, на основании которого производится списание денежных средств со счета плательщика в бесспорном порядке.

Расчеты чеками

Чек – это ценная бумага, в котором содержится распоряжение чекодателя к банку произвести платеж на указанную сумму чекодержателю. Плательщиком может быть только банк, где имеется счет чекодателя.

Чек должен содержать:

  1. Само наименование «чек»

  2. Наименование плательщика

  3. Подпись лица, кем был выдан чек

  4. Дата и место составление чека

  5. Указание валюты платежа

  6. Поручение плательщику выплатить деньги

Плательщик должен проверять подлинность чека. Убытки, возникшие в результате выплат денег по подложному чека, возмещаются плательщиком (банком)

В случае отказа плательщика от оплаты чека чекодержатель может предъявить иск к любому лицу (чекодателю, плательщику). Иск должен быть предъявлен в течение 6 месяцев.

Хранение(общие положения)

Одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной(поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.

Письменная форма требуется если стоимость вещи больше 10 МРОТ. Если в договоре хранения будет указано, хранитель обязан принять вещь на хранение, то письменная форма полюбому. Простая письменная форма считается соблюденной выдачей поклажедателю:

  1. Сохранной расписки, квитанции

  2. Номерной жетон, удостоверяющий прием вещи

Хранитель (коммерческая организация), взявший обязанность хранить вещь, не вправе требовать этой вещи от поклажедателя. Но если поклажедатель не передаст вещь в срок указанный в договоре, то он будет возмещать убытки, причиненные в связи с несостоявшимся хранением.

Срок устанавливается договором. Если срок не предусмотрен, то хранитель обязан хранить вещь до первого требования поклажедателя о возврате.

Хранитель обязан обеспечить сохранность вещи.

При необходимости изменения договора хранитель обязан уведомить об этом поклажедателя и дождаться от него ответа. Если изменение условий необходимо для защиты вещи, то изменить можно без согласия хранителя, но затем все равно предупредить. Если во время хранения вещь была испорчена по обстоятельствам, за которые хранитель не отвечает, он вправе без согласия поклажедателя продать вещь; хранитель в этом случае имеет право на возмещение своих расходов за продажу вещи.

Взрывоопасные вещи, легковоспламеняющиеся вещи хранитель вправе уничтожить, если поклажедатель не предупредил хранителя об их свойствах. При этом хранитель не будет возмещать убытки, и даже вправе потребовать деньги за хранение таких вещей.

Если поклажедатель предупредил хранителя об опасных свойствах вещи, но в процессе их хранения они начали представлять угрозу, то хранитель может потребовать от поклажедателя их забрать. Если он их не заберет, то хранитель вправе их уничтожить без возмещения убытков. Но поклажедатель здесь уже не будет ответственен перед хранителем за убытки, причиненные в связи с хранением вещи.

Хранитель не вправе передавать вещь третьему лицу на хранение, за исключением случаев, когда хранитель вынужден передать вещь третьему лицу в силу обстоятельств в интересах поклажедателя и лишен возможности получить его согласие. При передачи вещи права и обязанности хранителя передаются третьему лицу.

Вознаграждение за хранение должно быть передано по окончании хранения, либо вознаграждение может выплачиваться по периодам хранения, если это предусмотрено договором. При просрочки уплаты вознаграждения более чем на половину периода, хранитель вправе расторгнуть договор, а поклажедатель обязан забрать вещь.

Если хранение прекращается по обстоятельствам, за которые отвечает хранитель, он не имеет права требовать вознаграждения.

Расходы за хранения включаются в вознаграждение. При безвозмездном хранении поклажедатель обязан возместить произведенные хранителем необходимые расходы на хранение вещи.

Чрезвычайные расходы на хранения могут производится хранителем с согласия поклажедателя. Если ответ не получен в разумные сроки, то считается, что поклажедатель согласен.

По окончанию срока хранения поклажедатель обязан забрать вещь. Если не забрал, то хранитель должен письменно предупредить об этом его. Если после предупреждения поклажедатель не забирает вещь, то хранитель продает ее (если стоимость вещь более 100МРОТ, то продажа осуществляется на аукционе). Выручка передается поклажедателю, за исключением сумм, причитающиеся хранителю.

С возвратом вещи хранитель обязан передать плоды и доходы, полученные за время хранения.

Хранитель отвечает за утрату и порчу вещей. Определение стоимости убытков:

  1. За утрату и недостачу вещей – размер стоимости утраченных вещей

  2. За повреждение – размер суммы, на которую понизилась стоимость вещи

Поклажедатель обязан возместить вред, причиненные свойствами хранимой вещи, если хранитель об этих свойствах не знал.

Складское хранение

Хранитель обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности.

Товарный склад – организация, осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности хранения товаров и оказывающая связанные с хранением услуги

Письменная форма.

Хранение товаров складом общего пользования признается публичным договором, и он обязан принимать товары на хранение от любого пользователя.

При принятии товара на хранение товарный склад обязан за свой счет произвести осмотр вещи. При хранении товарный склад должен предоставить возможность поклажедателю осматривать товары.

Товарный склад вправе изменить условия хранения в случае необходимости самостоятельно. Если были существенно изменены условия, то обязан известить об этом поклажедателя. При обнаружение недостатков вещи надо составить акт об этом и уведомить поклажедателя.

При возвращении товара каждая из сторон могут провести его осмотр. За осмотр платит та сторона, которая это предложила. Если не было проведено осмотра и после получения были замечены недостатки или недостача товара, то товаровладелец должен подать заявление складу в течение 3 дней со дня получения.

При принятии товара склад выдает один из документов:

  1. Двойное складское свидетельство – складское свидетельство и залоговое свидетельство (варранта)

  2. Простое складское свидетельство

  3. Складская квитанция.

В каждой части двойного складского свидетельства должны быть указаны:

  1. Наименование и место нахождения товарного склада

  2. Номер складского свидетельства

  3. Наименование поклажедателя и его место жительство

  4. Срок

  5. Размер вознаграждения

  6. Дата выдачи складского свидетельства

  7. Наименование и кол-во принятого товара.

Держатель двойного складского свидетельства имеет право распоряжаться товаром, хранящимся на складе. При выдаче товара двойное складское свидетельство возвращается складу

Страхование(понятие и виды)

Страхование представляет собой отношения по защите имущественных интересов физических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных доходов, формируемых из уплаченных ими страховых взносов (страховых премий).

Страхование осуществляется в добровольной и обязательной форме. Обязательное страхование - страхование, осуществляемое в силу закона. Обязательное страхование может производиться как за счет федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ (обязательное государственное страхование), так и за счет страхователей.

Добровольное страхование возникает на основании договора имущественного или личного страхования, заключаемого гражданином или юридическим лицом (страхователем) со страховой организацией (страховщиком).

При классификации страхования возможно использование различных критериев. Так, например, если за основу взять организационный признак, то страхование подразделяется на внутреннее (ограниченное), внешнее и смешанное.

При классификации страхования по объекту страхования страховые отношения подразделяются на:

  • имущественное страхование (страхование материальных ценностей - наземного транспорта, средств воздушного транспорта, средств водного транспорта, грузов, финансовых рисков, других видов имущества);

  • личное страхование (жизнь, здоровье, трудоспособность);

  • страхование ответственности (заемщика за непогашение долга, владельца автотранспортного средства, иных видов ответственности);

  • перестрахование.

В соответствии со ст. 928 Гражданского кодекса РФ не допускается страхование противоправных интересов, убытков от участия в играх, лотереях и пари, а также расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников.

Имущественное стахование

Страховщик обязуется за обусловленную плату (страховую премию) при наступлении страхового случая возместить страхователю или выгодоприобретателю причиненные вследствие этого события убытки в застрахованном имуществе страхователя (выплатить страховое возмещение) в пределах определенной договором суммы (страховая сумма).

Могут быть, в частности, застрахованы следующие имущественные интересы:

  1. Гибель, недостача или повреждение определенного имущества

  2. Предпринимательский риск

  3. Риск гражданской ответственности

Для заключения договора необходима заинтересованность страхователя застраховать свой имущественный интерес

Страхование «за счет кого следует» - договор страхования может быть заключен в пользу выгодоприобретателя без указания его имени.

Систематическое страхование партий однородного имущества может осуществляться на основании одного договора страхования – генерального полиса. Но даже в этом случае у страхователя есть право требовать от страховщика выдачи страховых полюсов на каждую партию имущества.

Сущ условия:

  1. Указание имущества или иного имущественного интереса

  2. Указание страховых случаев

  3. Размер страховой суммы

  4. Срок действия договора.

Страховая стоимость имущества не может быть изменена (оспорена), за исключением случаев, когда страховщик до заключения договора не воспользовался правом оценки страхового риска, вследствие того, что он был введен в заблуждение относительно этой стоимости.

Если страховая сумма ниже страховой стоимости, то при наступлении страхового случая страховщик обязан возместить страхователю часть убытков пропорционально отношению страховой суммы к страховой стоимости.

Если страховая сумма больше страховой стоимости, то договор считается ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую стоимость.

Имущество может быть застраховано разными страховщиками. В этом случае допускается превышение страховой суммы относительно страховой стоимости.

В период действия договора имущественного страхования страхователь обязан сообщать страхователю обо всех изменениях, которые могут существенно повлиять на увеличение страхового риска. В этом случае страховщик имеет право требовать увеличения страховой премии соразмерно увеличению риска. Если страхователь не будет сообщать об изменениях, страховщик имеет право расторгнуть договор и требовать возмещения убытков, вызванные вследствие расторжения.

Право на застрахованное имущество может перейти от одного лица к другому, в этом случае новый страхователь (выгодоприобретатель) должен немедленно сообщить об этом страховщику.

При наступлении страхового случая, страхователь обязан предпринять все меры для уменьшения возможных убытков. Если страховать умышленно не выполнил этой обязанности, то страховщик освобождается от возмещения убытков.

Суброгация – когда к страховщику, который выплатил страховое возмещение, переходит право требование, которое страхователь имеет к лицу, ответственному за причинение каких-то убытков. Страхователь обязан передать страховщику все документы и доказательства, при помощи которых страховщик будет реализовывать перешедшее к нему право требование.

Исковая давность – 2 года.

Личное страхование

Страховщик обязуется за определенную страховую премию выплачивать страхователю или иному застрахованному лицу страховое возмещение, вследствие причинения им вреда жизни или здоровью.

В случае смерти лица выгодоприобретателями признаются его наследники.

Сущ. условия:

  1. Застрахованное лицо

  2. Страховой случай

  3. Размер страховой суммы

  4. Срок действия договора.

Виды

  1. Добровольное

  2. Обязательное – В случаях, когда на лиц, указанных в законе, лежит обязанность страховать в качестве страхователей жизнь, здоровье других людей либо свою гражданскую ответственность за свой счет либо за счет заинтересованных лиц.

Гражданская ответственность может наступить вследствие причинения вреда жизни и здоровью других лиц.

Обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена на гражданина.

Лицо, в пользу которого должно быть осуществлено обязательное страхование, вправе потребовать его в судебном порядке, если узнает, что оно не было совершено. Суммы, которые лицо не выплатило страхователю вследствие не выполнения обязанности по выплате либо выполнило эту обязанность ненадлежащим образом, взыскиваются по иску органов государственного надзора в доход государства РФ с процентами.

Обязательное государственное страхование. Законом может быть установлена обязательное государственное страхование жизни и здоровья и имущества государственных служащих определенных категорий. Это страхование осуществляется из средств бюджета.

Виды обязательного страхования:

- личному страхованию пассажиров (туристов, экскурсантов);

- государственному страхованию работников налоговых органов;

- государственному страхованию жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц;

- страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- страхованию гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна;

- обязательному медицинскому страхованию и др.

Поручение

Одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Прав и обязанности по сделке, совершенные поверенным, возникают у доверителя.

Предмет договора – совершения определенных юр. действий.

Конс, двустор, лично-доверит, безвозм/возм. Форма договора законом не установлена.

При заключении может быть указан срока, а может и не указан. Доверитель должен выдать доверенность. Поверенный должен быть дееспособным лицом.

Доверитель обязан уплатить вознаграждение поверенному, если это предусмотрено договором, законом. Если хотя бы одна сторона занимается предпринимательской деятельностью, то доверитель обязан выплатить вознаграждение. Сумма вознаграждения должна быть указана, но если она не указана, исполнение договора оплачивается по цене, которая установлена при выполнении аналогичной работы, оказании услуг.

Поверенный, который занимается предпринимательской деятельностью, вправе удержать вещи, которые он должен вернуть доверенному, до того момента, пока доверенный не выполнит своих обязательств.

Поверенный обязан исполнять поручение в соответствии с указаниями доверителя. Эти указания должны быть правомерными, конкретными.

Поверенный может отступать от этих указаний, если это будет сделано в интересах доверителя и предварительно об этом он будет уведомлён. Но если поверенный не получит ответа в разумный срок, то тоже может отступить от требований, но все равно надо будет уведомить как это будет возможным. Если поверенный занимается предпринимательской деятельностью, то ему может быть представлено право отступать от указаний без предварительного запроса. Но об совершенных отступлениях надо будет сообщить.

Поверенный обязан:

  1. Лично исполнять поручение. Возможно перепоручение, если это сказано в договоре либо сделано в интересах доверителя. Но поверенный должен сообщить о третьем лице

  2. Сообщать о ходе исполнения поручения

  3. Передавать доверителю всё полученное по сделкам

  4. Вернуть доверенность после исполнения поручения.

Доверитель обязан:

  1. Возмещать поверенному издержки (расходы поверенного)

  2. Обеспечить поверенного средствам для исполнения поручения (выдача аванса)

  3. Принять всё исполненное поверенным

  4. Уплата вознаграждения

Договор может быть прекращен путем отмены поручения, отказа от исполнения поручения, смерти поверенного или доверителя. Односторонний отказ допускается обоими сторонами. Если поверенный занимается предпринимательской деятельностью, то об отказе он должен уведомить не позднее 30 дней.

При прекращении поручения, до того как оно исполнено полностью, доверитель должен уплатить издержки поверенного, а если причиталось вознаграждение, то и уплатить вознаграждение соразмерно выполненной работы. Это правило не будет применяться, если поверенный знал о прекращении договора.

Отмена доверителем поручения не является основанием выплаты поверенному убытков, вызванных расторжение договора, за исключение случаев, когда поверенный – предприниматель.

Отказ поверенного от исполнения поручения не явл основанием возмещения убытком, вызванных расторжением договора, за исключением случаев, когда доверитель лишен возможности иным способом обеспечить свои интересы.

В случае смерти поверенного его наследники должны уведомить доверителя о прекращении договора и вернуть все вещи.

Д.Комиссии

Одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок за счет комитента, но от своего имени.

Права и обязанности возникают у комиссионера. Комитент не может предоставить третьим лица право совершать сделки, которые уже поручены комиссионеру.

Возм, Конс, двустор.

Комитент обязан уплатить вознаграждение, а если комиссионер взял на себя ответственность (ручательство) за исполнение сделки третьим лицом (делькредере), то он имеет право на получение дополнительного вознаграждения.

Если договор не был исполнен из-за комитента, то комиссионер сохраняет право на получение вознаграждения и возмещения понесенных расходов.

Комиссионер обязан исполнять поручение на более выгодных для комитента условиях в соответствии с указаниями последнего. Полученная по сделке дополнительная выгода делится поровну между сторонами.

Комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполение третьим лицом сделки, за исключением случаев, когда комиссионер не проявил должную осмотрительность или в случае делькредере. При неисполнении третьим лицом сделки, комиссионер должен уведомить об этом комитента, и при необходимости передать полученные права последнему.

Комиссионер имеет право заключать договор субкомиссии, но при этом комиссионер будет ответственным за субкомиссионера перед комитентом, а сам комиссионер будет выступать в роли комитента по отношению к Субкомиссионеру. И основной комитент не вправе вступать в какие-то отношения с субкомиссионером без согласия комиссионера.

Комиссионер может отступать от указаний комитента, если это будет сделано в интересах комитента и предварительно об этом он будет уведомлён. Но если комиссионер не получит ответа в разумный срок, то тоже может отступить от требований, но все равно надо будет уведомить как это будет возможным. Если комиссионер занимается предпринимательской деятельностью, то ему может быть представлено право отступать от указаний без предварительного запроса. Но об совершенных отступлениях надо будет сообщить.

Если комиссионер продал вещь по более низкой цене, то он должен возместить комитенту эту денежную разницу. Эту обязанность комиссионер может не выполнять при наличии в совокупности следующих условий:

  1. Если докажет, что имущество невозможно было продать по согласованной цене

  2. Продажа по низкой цене предупредила большие убытки

  3. Не было возможности уведомить об этом комитента, и в разумный срок не было возможности получить от него ответа.

Если комиссионер купил вещь по цене выше согласованной, то она будет признана принятой комитентом, в случае если последний не заявит в разумный срок о нежелании приобретения этой вещи. Если при покупке такой вещи комиссионер доплатит деньги из своего счета, то комитент в этом случае не вправе отказаться от такой сделке.

Вещи, которые комиссионер приобрел за свой счет или получил от комитента, признаются собственность комиссионера. Комиссионер вправе удерживать вещи в целях обеспечения своих требований. Но если комитент признан банкротом, то такое право комиссионера прекращается.

Комиссионер отвечает перед комитентом за потерю и порчу имущества комитента. При обнаружении любых недостатках на вещи необходимо об этом сообщить комитенту. При незастраховании имущества комиссионер будет отвечать в случае, когда обязанность по страхованию имущества комитента лежит на комиссионере.

По исполнению поручения комиссионер обязан предоставить отчет. Если комитент будет чем-то недоволен, то в течение 30 дней должен сообщить о своем недовольстве, и если он этого не сделает, то отчет считается принятым.

Комитент обязан:

  1. Принять всё исполненное по договору

  2. Осмотреть имущество

  3. Освободить комиссионера от делькредере, если третье лицо исполнило свои обязанности.

Комитент обязан возместить дополнительно израсходованные деньги комиссионером. Комиссионер не имеет право требовать возмещения ему расходов за хранение.

Договор комиссии прекращается вследствие:

  1. Отказ комитента или отказ комиссионера

  2. Смерть комиссионера, признание его недееспособным, банкротом

Если комиссионер признан банкротом, то все права и обязанности по сделкам переходя к комитенту.

Комитент вправе в любое время отказаться от договора, уведомив об этом в течение 30 дней, при этом будет выплачивать вознаграждения, размер которого будет определяться пропорционально выполненной комиссионером работы, и возместить убытки, расходы. Если при прекращении договора комитент не заберет свои вещи, то комиссионер вправе сдать имущество на хранение или продать его.

Комиссионер может в любое время отказаться от договора только, когда договор был заключен без указания срока. Надо в течение 30 дней уведомить комитента. Комитент в течение следующих 15 дней должен забрать имущество, до истечения этого срока комиссионер должен обеспечить его сохранность. Если вещи не были забраны, то комиссионер может сдать на хранение либо продать, но по цене более выгодной для комитента. Также комиссионер сохраняет право на получение вознаграждения за совершенные им ранее сделки.

Простое товарищество

Двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели.

Конс, многостор, взаимный, возм, фидуциарный.

Предмет договора – совместное ведение деятельности, направленное на достижение определенной цели.

Сущ. усл:

  1. Условие о соединении вкладов

  2. Условие о совместной деятельности

  3. Общая цель

Участники – любые лица. Цель может носить коммерческий и некоммерческий характер.

Вклад товарища – это все, что товарищ вносит в общее дело (деньги, имущество).

Внесенное товарищами имущество, которым они обладали на праве собственности входит в общую долевую собственность. Внесенное товарищами имущество, которым они не обладали на праве собственности и которое используется в интересах всех товарищей, составляет общее имущество товарищей.

Товарищ вправе действовать от имени всех товарищей, и ему выдается доверенность. Заключение сделок допускается только с согласия всех товарищей. Товарищ не может передать все свои права другому лицу, если остальные товарищи не согласны

Если товарищ при заключении сделки действовал от своего имени и потратил свои деньги, то он имеет право возмещение расходов, если докажет, что сделка была совершена в интересах товарищей. Товарищи, понесшие вследствие таких сделок убытки, вправе требовать их возмещения.

Товарищ может быть привлечен к ответственности перед третьими лицами, даже после его выхода из товарищества, но по долгам, которые возникли во время его участия в товариществе.

Прибыль и убытки определяются пропорционально стоимости внесенного вклада.

По Обязательствам, возникшие не из договора, товарищи отвечают солидарно.

Договор прекращается вследствие:

  1. Истек срок

  2. Нет возможности достижения цели.

В случае прекращения договора, товарищ вправе требовать возврата индивидуально определенной вещи, которую он внес во время существования товарищества, но при условии соблюдения интересов остальных товарищей

В случае смерти товарища, признания его недееспособным или банкротом, договор продолжает действовать, если иное не указано в договоре.

Негласное товарищество – т.е. существование товарищества не раскрывается перед третьими лицами.

Понятие и признаки обязательства вследствие причинения вреда

Обязательство, возникающее вследствие причинения вреда, - гражданско-правовое обязательство, в силу которого потерпевший вправе требовать от лица, ответственного за причинение вреда, возместить имущественный вред в натуре или возместить убытки, а также в предусмотренных законом случаях компенсировать неимущественный (моральный) вред, приостановить или прекратить производственную деятельность причинителя. Обязательства вследствие причинения вреда относятся к категории внедоговорных. По сфере своего применения они могут пересекаться с гражданско-правовыми договорными обязательствами, но только тогда, когда в силу закона возникают в связи и в течение действия договора, находясь в то же самое время за пределами прав и обязанностей, составляющих содержание договора. В качестве примера такого рода обязательств изпричинения вреда можно привести случаи причинения вреда жизни и здоровью пассажиров при перевозке их по договору соответствующим видом транспорта. Субъектами обязательств вследствие причинения вреда являются потерпевший и лицо, ответственное за причинение вреда. Потерпевший - лицо, которому причинен.

Характерные признаки деликтных обязательств:

1)объектом обязательств является как имущественные, так и личные неимущественные отношения

2)обязательства носят внедоговорной характер

3)эти обязательства предполагают полное возмещение причиненного вреда

4)обязанность возмещения может быть возложена не только на причинителя вреда, но и на других лиц

Элементы ОВПВ:

1)стороны обязательства (потерпевший, причинитель вреда)

2)содержание (право требования возмещения, обязанность возместить вред)

3)предмет (действия должника, направленные на возмещение ущерба)

Выделяют 3 виды ОВПВ:

1)возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных или иных обязательств

2)возмещение вреда, причиненного вследствие недостатка товара, работы, услуги

3)обязательства по компенсации морального вреда

Целью этих обязательств является выполнение компенсационной функции и воспитательное воздействие на причинителя вреда.

Основания ответственности за причинение вреда

1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда.

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.

2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, предусмотренных законом.

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.

Полный объем возмещения означает, что потерпевшему возмещаются не только реальный ущерб, но и упущенная выгода. Закон устанавливает исключения из правила полного возмещения вреда, т.е. случаи, когда размер возмещения может быть изменен - уменьшен или увеличен. Таким образом, для наступления ответственности за причинение вреда по общим основаниям необходимо наличие: • наступления вреда, противоправности поведения причинителя вреда и причинной связи между ними, • вины причинителя вреда. Однако, там же (ст.1064 ГК РФ) указано, что: • Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда; • Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины причинителя вреда.

вред причиненный незаконными действиями органов, дознания, предварительного расследования, прокуратуры,суда

1 Вред, причиненный гражданину в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного ареста, а также вред, причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности, возмещается за счет казны Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального образования в полном объеме независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда в порядке, установленном законом.

(см. текст в предыдущей редакции)

 

2. Вред, причиненный гражданину или юридическому лицу в результате незаконной деятельности органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, не повлекший последствий, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, возмещается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьей 1069 настоящего Кодекса. Вред, причиненный при осуществлении правосудия, возмещается в случае, если вина судьи установлена приговором суда, вступившим в законную силу.

Вред , причиненный несовершеннолетними, недееспособными и гражданами ограниченными в дееспособности

За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечает тот, под опекой кого несовершеннолетний находился в момент причинения вреда, а именно:

— За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине.

— Если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном учреждении, которое в силу закона является его опекуном, это учреждение обязано возместить вред, причиненный малолетним, если не докажет, что вред возник не по вине учреждения.

— Если малолетний причинил вред в то время, когда он находился под надзором образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор на основании договора, это учреждение или лицо отвечает за вред, если не докажет, что вред возник не по его вине в осуществлении надзора.

Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, воспитательных, лечебных и иных учреждений по возмещению вреда, причиненного малолетним, не прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для возмещения вреда. Если родители (усыновители), опекуны либо другие граждане, умерли или не имеют достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда.

По достижении возраста от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях.

В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине.

Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, нуждающийся в попечении, находился в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения или другом аналогичном учреждении, которое в силу закона является его попечителем, это учреждение обязано возместить вред полностью или в недостающей части, если не докажет, что вред возник не по его вине.

Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующего учреждения по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по достижении причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность.

На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в течение трех лет после лишения родителя родительских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей.

Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, возмещают его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор, если они не докажут, что вред возник не по их вине. Обязанность опекуна или организации, обязанной осуществлять надзор по возмещению вреда, причиненного гражданином, признанным недееспособным, не прекращается в случае последующего признания его дееспособным. Если опекун умер либо не имеет достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда обладает такими средствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда.

Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, возмещается самим причинителем вреда.

Дееспособный гражданин или несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, причинивший вред в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих действий или руководить ими, не отвечает за причиненный им вред. Если вред причинен жизни или здоровью потерпевшего, суд может с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств возложить обязанность по возмещению вреда полностью или частично на причинителя вреда.

Причинитель вреда не освобождается от ответственности, если сам привел себя в состояние, в котором не мог понимать значения своих действий или руководить ими, употреблением спиртных напитков, наркотических средств или иным способом. Если вред причинен лицом, которое не могло понимать значения своих действий или руководить ими вследствие психического расстройства, обязанность возместить вред может быть возложена судом на проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных супруга, родителей, совершеннолетних детей, которые знали о психическом расстройстве причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его недееспособным.

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных обязательств

 Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных обязательств, а также при исполнении обязанностей военной службы, службы в полиции и других соответствующих обязанностей возмещается по правилам, предусмотренным настоящей главой, если законом или договором не предусмотрен более высокий размер ответственности.

 Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья

1. При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровью змещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение.

2. При определении утраченного заработка (дохода) пенсия по инвалидности, назначенная потерпевшему в связи с увечьем или иным повреждением здоровья, а равно другие пенсии, пособия и иные подобные выплаты, назначенные как до, тк и после причинения вреда здоровью, не принимаются во внимание и не влекут уменьшения размера возмещения вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда). В счет возмещения вреда не засчитывается также заработок (доход), получаемый потерпевшим после повреждения здоровья.

3. Объем и размер возмещения вреда, причитающегося потерпевшему в соответствии с настоящей статьей, могут быть увеличены законом или договором.

 Определение заработка (дохода), утраченного в результате повреждения здоровья

 1. Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутствии профессиональной трудоспособности - степени утраты общей трудоспособности.

2. В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются все виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам как по месту основной работы, так и по совместительству, облагаемые подоходным налогом. Не учитываются выплаты единовременного характера, в частности компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие при увольнении. За период временной нетрудоспособности или отпуска по беременности и родам учитывается выплаченное пособие. Доходы от предпринимательской деятельности, а также авторский гонорар включаются в состав утраченного заработка, при этом доходы от предпринимательской деятельности включаются на основании данных налоговой инспекции.

Все виды заработка (дохода) учитываются в суммах, начисленных до удержания налогов.

3. Среднемесячный заработок (доход) потерпевшего подсчитывается путем деления общей суммы его заработка (дохода) за двенадцать месяцев работы, предшествовавших повреждению здоровья, на двенадцать. В случае, когда потерпевший ко времени причинения вреда работал менее двенадцати месяцев, среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления общей суммы заработка (дохода) за фактически проработанное число месяцев, предшествовавших повреждению здоровья, на число этих месяцев.

Не полностью проработанные потерпевшим месяцы по его желанию заменяются предшествующими полностью проработанными месяцами либо исключаются из подсчета при невозможности их замены.

4. В случае, когда потерпевший на момент причинения вреда не работал, учитывается по его желанию заработок до увольнения либо обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной местности, но не менее установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

5. Если в заработке (доходе) потерпевшего произошли до причинения ему увечья или иного повреждения здоровья устойчивые изменения, улучшающие его имущественное положение (повышена заработная плата по занимаемой должности, он переведен на более высокооплачиваемую работу, поступил на работу после окончания учебного учреждения по очной форме обучения и в других случаях, когда доказана устойчивость изменения или возможности изменения оплаты труда потерпевшего), при определении его среднемесячного заработка (дохода) учитывается только заработок (доход), который он получил или должен был получить после соответствующего изменения.

  Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего совершеннолетия

 1. В случае увечья или иного повреждения здоровья несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцати лет (малолетнего) и не имеющего заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить расходы, вызванные повреждением здоровья.

2. По достижении малолетним потерпевшим четырнадцати лет, а также в случае причинения вреда несовершеннолетнему в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, не имеющему заработка (дохода), лицо, ответственное за причиненный вред, обязано возместить потерпевшему помимо расходов, вызванных повреждением здоровья, также вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

3. Если ко времени повреждения его здоровья несовершеннолетний имел заработок, то вред возмещается исходя из размера этого заработка, но не ниже установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

4. После начала трудовой деятельности несовершеннолетний, здоровью которого был ранее причинен вред, вправе требовать увеличения размера возмещения вреда исходя из получаемого им заработка, но не ниже размера вознаграждения, установленного по занимаемой им должности, или заработка работника той же квалификации по месту его работы.

 Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца

  1. В случае смерти потерпевшего (кормильца) право на возмещение вреда имеют:

нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания;

ребенок умершего, родившийся после его смерти;

один из родителей, супруг либо другой член семьи независимо от его трудоспособности, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, не достигшими четырнадцати лет либо хотя и достигшими указанного возраста, но по заключению медицинских органов нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе;

лица, состоявшие на иждивении умершего и ставшие нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти.

Один из родителей, супруг либо другой член семьи, не работающий и занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего и ставший нетрудоспособным в период осуществления ухода, сохраняет право на возмещение вреда после окончания ухода за этими лицами.

2. Вред возмещается:

несовершеннолетним - до достижения восемнадцати лет;

учащимся старше восемнадцати лет - до окончания учебы в учебных учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до двадцати трех лет;

женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше шестидесяти лет - пожизненно;

инвалидам - на срок инвалидности;

одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, - до достижения ими четырнадцати лет либо изменения состояния здоровья.

  Размер возмещения вреда, понесенного в случае смерти кормильца

  Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода) умершего, определенного по правилам статьи 1086 настоящего Кодекса, которую они получали или имели право получать на свое содержание при его жизни. При определении возмещения вреда этим лицам в состав доходов умершего наряду с заработком (доходом) включаются получаемые им при жизни пенсия, пожизненное содержание и другие подобные выплаты.

2. При определении размера возмещения вреда пенсии, назначенные лицам в связи со смертью кормильца, а равно другие виды пенсий, назначенные как до, так и после смерти кормильца, а также заработок (доход) и стипендия, получаемые этими лицами, в счет возмещения им вреда не засчитываются.

3. Установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему перерасчету, кроме случаев:

рождения ребенка после смерти кормильца;

назначения или прекращения выплаты возмещения лицам, занятым уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами умершего кормильца.Законом или договором может быть увеличен размер возмещения

Вред, приченный источником повышенной опасности

Законом (ст. 1079 ГК РФ) устанавливается, что юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с ней деятельностью и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

Примерный Речь идет не о любом виде техники, а лишь о таком, эксплуатация которого не поддается всеобъемлющему контролю со стороны человека. Таким образом, в данной области, несмотря на применение самых современных мер техники безопасности, случайное причинение вреда не может быть полностью исключено.

Исходя из рассмотренных критериев, судебная практика признает источниками повышенной опасности не только объекты, перечисленные в ст. 1079 ГК РФ, но и различные механические двигатели, энергетические устройства, сельскохозяйственные и другие машины, взрывчатые, отравляющие или радиоактивные вещества, станки, а также деятельность, последствием которой явился выброс в окружающую среду вредных веществ с превышением допустимых пределов, содержание в зоопарках и использование цирками диких животных и т.п.

     Для возложения ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, достаточно наличия двух условий - наступления вреда и причинной связи между этим действием и наступившим результатом. Следовательно, причинитель вреда будет нести ответственность и при отсутствии вины, например за случайное причинение вреда.

Одной из особенностей наступления вреда и причинной связи как обязательных условий возложения ответственности является требование каждый раз при причинении ущерба источником повышенной опасности установить причинную связь между проявлением тех свойств, которые характерны для источника повышенной опасности, и вредом. Поэтому не является следствием проявления свойств источника повышенной опасности получение травмы в результате драки в железнодорожном вагоне. В этом случае вопрос о возмещении причиненного вреда решается на общих основаниях.

Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях событие. Им может быть стихийное бедствие (землетрясение, наводнение, ураган, внезапный туман и т.п.). Судебная практика относит к таким явлениям и военные действия, блокаду и т.п.

Для возложения ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, не требуется доказывать наличие противоправности действий его владельца. И это понятно, так как использование источников повышенной опасности относится к области необходимой и общественно полезной деятельности.

За причинение вреда источником повышенной опасности ответственность возлагается на его владельца. Обязанность возмещения вреда возлагается на то юридическое лицо или гражданина, который владеет источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.).

Судебная практика не признает владельцем источника повышенной опасности и не возлагает ответственность за вред, причиненный потерпевшему, на лицо, непосредственно управляющее источником повышенной опасности в силу трудовых отношений с владельцем этого источника (водитель, машинист, рабочий-станочник и т.п.). Это лицо отвечает не перед потерпевшим, а перед владельцем источника повышенной опасности, который, возместив причиненный вред, имеет право обратного требования (регресса) к непосредственно виновному лицу (водителю, машинисту и т.п.).

Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный действием этого источника, если докажет, что последний вышел из обладания владельца не по его вине, а в результате противоправных действий третьих лиц.

В случаях причинения вреда одним источником повышенной опасности другому этот вред возмещается по принципу вины. При виновности обеих или нескольких сторон ответственность распределяется между ними, исходя из степени вины каждой стороны. Однако не исключено, что причинение вреда имело место при  отсутствии вины каждой стороны. Тогда убытки будет нести потерпевшая сторона (ст. 1064 ГК РФ).

Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (например, столкновение транспортных средств) третьим лицам, по правилам без виновной ответственности (ст. 1079 ГК РФ).

возможность освобождения владельца источника повышенной опасности от ответственности полностью или частично в случаях: 1) если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда; в таком случае размер возмещения убытков должен быть уменьшен; 2) при грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда тогда, когда его ответственность наступает независимо от вины и др. (ст. 1083 ГК РФ)

Понятие, объекты и субъекты авторского права

Авторское право в объективном смысле - совокупность норм гражданского права (гражданско-правовой институт), регулирующих отношения по признанию авторства и охране произведений науки, литературы и искусства, установлению режима их использования, наделению их авторов неимущественными и имущественными правами, защите прав авторов и других правообладателей.

Авторское право в субъективном смысле - это субъективное право автора или иного правообладателя по использованию произведения науки, литературы или искусства.

Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства при условии, что они:

  • являются результатом творческой деятельности;

  • существуют в какой-либо объективной форме.

Понятие творчества в законе не раскрывается. Считается, что творческой является умственная (мыслительная, интеллектуальная) деятельность, завершающаяся созданием самостоятельного результата науки, литературы или искусства. В литературе указывается, что показателем творческого характера служит новизна либо оригинальность произведения. Об оригинальности как признаке творческого характера свидетельствует и арбитражная практика. Если произведение содержит как оригинальные, так и неоригинальные элементы, то на последние исключительные права автора не распространяются.

В законе (п. 1 ст. 1259) дается лишь примерный перечень объектов авторского права, в том числе: литературные произведения; драматические, музыкально-драматические, сценарные, музыкальные, хореографические произведения и пантомимы; аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного и сценографического искусства; произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства; фотографические произведения и произведения, полученные способами, аналогичными фотографии; географические, геологические карты и др., планы, эскизы и пластические произведения, относящиеся к географии и другим наукам.

Также к объектам авторского права относятся производные и составные произведения.

Производными являются самостоятельные произведения, органически связанные с другими произведениями и служащие их внешней формой (обзоры, переводы, аннотации, рефераты, резюме, обработки, инсценировки, аранжировки и иные переработки произведений науки, литературы и искусства).

Составными произведениями являются произведения, представляющие собой результат творческого труда по подбору или расположению материалов (сборники, антологии, базы данных).

Субъектами авторского права являются создатели произведений науки, литературы и искусства (авторы, в том числе соавторы, составители сборников), их правопреемники (наследники, лица, приобретшие исключительные нрава по авторскому договору) или работодатели и другие лица, приобретающие по закону или договору исключительные авторские права. В качестве авторов могут выступать только физические лица, в качестве иных субъектов авторского права и физические, и юридические лица.

Авторское право возникает у создателя произведения в силу факта его создания и не требует регистрации или иного специального оформления (п. 4 ст. 1259). Вместе с тем автор или иной владелец авторских прав имеет возможность в целях обеспечения в дальнейшем доказательств добровольно зарегистрировать свое произведение у нотариуса, в общественной организации, а в некоторых случаях в государственной организации. Наиболее часто регистрация осуществляется в Российском авторском обществе.

Обладатель авторских прав, имеющий исключительные права на использование произведения, в соответствии со ст. 1271 Г К РФ вправе, но не обязан использовать знак охраны авторского права (так называемый «копирайт»), помещаемый на каждом экземпляре произведения и состоящий из трех элементов: латинской буквы «С» в окружности © Copyright; имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав; года первого опубликования произведения (например, (©) Коллектив авторов, 

Авторское право на произведение, созданное совместным творческим трудом двух или более лиц (соавторство), принадлежит соавторам совместно независимо от того, образует ли такое произведение одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение (ст. 1258 ГК РФ). Часть произведения признается имеющей самостоятельное значение, если она может быть использована независимо от других частей этого произведения. Каждый из соавторов вправе использовать созданную им часть произведения, имеющую самостоятельное значение, по своему усмотрению, если иное не предусмотрено соглашением между ними. Право на использование произведения в целом принадлежит соавторам совместно. Взаимоотношения соавторов могут определяться соглашением между ними.

Если произведение соавторов образует одно неразрывное целое, то ни один из соавторов не вправе без достаточных к тому оснований запретить использование произведения.

Личные неимущественные и имущественные права авторов произведений, науки литературы и искусства

Автор в отношении его произведения наделяется личными неимущественными правами:

— право признаваться автором произведения (право авторства);

— право использовать или разрешать использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, т.е. анонимно (право на имя);

— право обнародовать или разрешать обнародовать произведение в любой форме (право на обнародование), включая право на отзыв;

— право на защиту произведения, включая его название, от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб чести и достоинству автора (право на защиту репутации автора).

Личные неимущественные права принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки исключительных прав на использование произведения.

Автору в отношении его произведения принадлежат исключительные имущественные права на использование произведения в любой форме и любым способом.

Эти исключительные права означают право осуществлять или разрешать следующие действия:

— воспроизводить произведение (право на воспроизведение);

— распространять экземпляры произведения любым способом: продавать, сдавать в прокат и, т.д. (право на распространение);

— импортировать экземпляры произведения в целях распространения, включая экземпляры, изготовленные с — разрешения обладателя исключительных авторских прав (право на импорт);

— публично показывать произведение (право на публичный показ);

— публично исполнять произведение (право на публичное исполнение);

— сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения путем передачи в эфир и (или) последующей передачи в эфир (право на передачу в эфир);

— сообщать произведение (включая показ, исполнение или передачу в эфир) для всеобщего сведения по кабелю, проводам или с помощью иных аналогичных средств (право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю);

— переводить произведение (право на перевод);

— переделывать, аранжировать или другим образом перерабатывать произведение (право на переработку).

Автор произведения изобразительного искусства вправе требовать от собственника произведения предоставления возможности осуществления права на воспроизведение своего произведения (право доступа).

Понятие, объекты и субъекты смежных прав

Интеллектуальные права на результаты исполнительской деятельности (исполнения), на фонограммы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций эфирного и кабельного вещания), на содержание баз данных, а также на произведения науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после их перехода в общественное достояние, являются смежными с авторскими правами (смежными правами).

2. К смежным правам относится исключительное право, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, относятся также личные неимущественные права.

Объектами смежных прав являются: исполнение - представление произведений посредством игры, декламации, пения, танца в живом исполнении или с помощью технических средств; постановка - одна из форм исполнения; фонограмма - любая исключительно звуковая запись исполнений или иных звуков; передача организации эфирного или кабельного вещания - передача, созданная самой этой организацией, а также по ее заказу за счет ее средств другой организацией.

Субъектами смежных прав являются: исполнитель - актер, певец, музыкант, танцор или иное лицо, которое играет роль, читает, поет, играет на музыкальном инструменте или иным образом исполняет произведения литературы или искусства, в том числе дирижер, режиссер-постановщик; производитель фонограммы - физическое или юридическое лицо, записавшее ее. Таким лицом признается, если не доказано обратное, лицо, указанное на фонограмме; организация эфирного или кабельного вещания - юридическое лицо, создавшее передачу и осуществляющее ее по эфирному или кабельному вещанию (радиостанции, телевизионные компании)

Ограничение смежных прав производителя фонограммы допускается в виде ее использования без согласия производителя, но с выплатой вознаграждения для публичного исполнения, ее передачи в эфир или сообщения по кабелю. Организация эфирного и кабельного вещания имеет право использовать передачу в любой форме и давать разрешение на такое использование, включая право на получение вознаграждения за предоставление этого разрешения, в частности: одновременно передавать в эфире и по кабелю другой организации эфирного и кабельного вещания; сообщать передачу для всеобщего сведения по кабелю (в эфире); записывать передачу; воспроизводить запись передачи; сообщать передачу для всеобщего сведения в местах с платным входом. Допускается ограничение смежных прав исполнителей, производителей фонограмм и организаций эфирного и кабельного вещания в виде свободного использования без их согласия и без выплаты вознаграждения объектов смежных прав в следующих случаях: для включения в обзор о текущих событиях небольших отрывков из них; в целях обучения или научного исследования; для цитирования в информационных целях; в личных целях.

Понятие, объекты и субъекты права промышленной собственности

Это — субъективные права на различного рода результаты интеллектуального творчества — технические и нетехнические, которым предоставляется специальная правовая охрана ввиду их важного значения для хозяйственной деятельности, производства и торговли. В доктрине эти права рассматриваются либо как право собственности на нематериальный объект по так называемой проприетарной концепции, либо как особый вид исключительных прав.

К объектам промышленных прав относятся используемые в производстве технические решения — изобретения и «ноу-хау» и промышленно-эстетические решения — промышленные образцы. Объектами промышленных прав являются также применяемые в хозяйственном обороте, с одной стороны, товарные обозначения — товарные знаки (а для услуг — знаки обслуживания) и обозначения происхождения товаров, а с другой стороны — фирменные наименования. К промышленным правам относится, наконец, право защиты против деятельности, представляющей собой недобросовестную конкуренцию.

К физическим лицам относятся российские граждане, лица с двойным гражданством,иностранные граждане, лица без гражданства.

личные неимущественные и имущественные права субъектов права промышленной собственности

Личными неимущественными правами являются субъективные гражданские права,

не имеющие экономического содержания, главная черта которых заключается в

неотчуждаемости, неотделимости от их носителей. Среди личных неимущественных

основным является право авторства, т.е. право считаться создателем того или

иного объекта промышленной собственности. По своему содержанию это право абсолютное,

т.е. ему корреспондирует обязанность третьих лиц воздерживаться от его присвоения.

Оно неотчуждаемо и охраняется бессрочно. Согласно статье 7 Патентного закона

автором изобретения, полезной модели, промышленного образца признается физическое

лицо, в результате творческого труда которого они появились. В случае создания

какого-либо объекта промышленной собственности несколькими лицами все они

считаются его авторами. При этом порядок пользования принадлежащими им правами

определяется соглашением между ними.

     Далее. Участие авторов в создании объектов промышленной собственности

должно быть творческим. Оказание автору (авторам) только технической, организационной

или материальной помощи либо только содействие в оформлении прав на объект

промышленной собственности не может служить основанием для притязания на право

авторства.

     3.2. Имущественные права

     Углубление экономической реформы в нашей стране предопределило первенство

среди имущественных прав исключительного права патентообладателя на использование

объекта промышленной собственности. При этом термин "использование" употребляется

в патентном праве в более широком смысле, чем в гражданском обороте, обозначая

не только правомочие пользования объектом промышленной собственности, но и

распоряжения им.

     В этом отношении в Патентном законе ключевой выступает статья 8 "Патентообладатель".

Согласно данной статье патент выдается:

     - автору (авторам) объекта промышленной собственности;

     - физическим и (или) юридическим лицам (при условии их согласия), которые

указаны автором или его правопреемником в патентной заявке либо в заявлении,

поданном в Патентное ведомство до момента регистрации объекта промышленной

собственности;

     - работодателю в случаях, предусмотренных в пункте 2 данной статьи.

Наследственного права

Традиционно принято различать право наследования в объективном и в субъективном смысле. В объективном смысле это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право является подотраслью, входящей составной частью в гражданское право. В субъективном же смысле под правом наследования понимают право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства. Наследственное право теснейшим образом связано с правом собственности граждан. Ведь, с одной стороны, наследование позволяет реализовать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой - является одним из оснований возникновения права собственности. Наследственное право никогда не было самодовлеющим образованием. Оно было, есть и будет производным по отношению к общему массиву правовых норм, регламентирующих собственность граждан. А поскольку у нас в стране все более зримо осуществляется процесс совершенствования распределительных отношений, с неизбежностью сохраняется и значение института наследования. И сегодняшняя реальность свидетельствует о том, что возможность передать своим близким по наследству имущество и получить наследство от близких во многом позволяет человеку увереннее и стабильнее чувствовать себя в системе современных общественных отношений. Нормы, регулирующие наследственные отношения, содержатся в третьей части ГК РФ, действующей с 1 марта 2002 г. <1>. Они значительно реформированы по сравнению с теми, что были приняты еще в советский период <2>. Многочисленные новеллы законодательства о наследовании отражают значительные экономические изменения в России, и прежде всего утверждение и развитие частной собственности граждан. Отсюда и расширение диспозитивных начал в обозначенной сфере, и продуманная защита имущественных интересов членов семьи наследодателя, и четкое определение порядка наследования принципиально новых объектов права собственности граждан.

Наследование по закону

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 настоящего Кодекса.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

2. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146).

 Наследники первой очереди

 1. Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя.

2. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

 Наследники второй очереди

 1. Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери.

  1. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

 Наследники третьей очереди

 1. Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя).

2. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

 Наследники последующих очередей

1. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142 - 1144), право наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

2. В соответствии с пунктом 1 настоящей статьи призываются к наследованию:

в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);

в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

3. Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

 . Наследование по праву представления

 1. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 статьи 1144 настоящего Кодекса, и делится между ними поровну.

2. Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119).

3. Не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего Кодекса.

 . Наследование усыновленными и усыновителями

 1. При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и усыновитель и его родственники - с другой приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам).

2. Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за исключением случаев, указанных в пункте 3 настоящей статьи.

3. В случае, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства.

Наследование в соответствии с настоящим пунктом не исключает наследования в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

 . Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

 1. Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143 - 1145 настоящего Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

2. К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142 - 1145 настоящего Кодекса, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

3. При отсутствии других наследников по закону указанные в пункте 2 настоящей статьи нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, определяемая в соответствии со статьей 256 настоящего Кодекса, входит в состав наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом.

 Наследование выморочного имущества

 1. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается выморочным.

Наследование по завещанию

Определенный законом порядок наследования в основном наделяет преимущественными правами наследников по завещанию, а во вторую очередь – наследников по закону.