
- •Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных на территории рф. Место совершения преступления.
- •Структура уголовно правовых норм Общей и Особенной частей Уголовного кодекса рф.
- •Система уголовного- права и действующего уголовного законодательства России.
- •Общественно-опасные последствия: понятие, виды, уголовно-правовое значение.
- •Обязательные и факультативные признаки объективной стороны состава преступления.
- •7.Предмет преступления и его уголовно-правовое значение.
- •8. Понятие многообъектных преступлений. Виды объектов в многообъектных преступлениях
- •9.Виды составов преступлений.
- •10.Понятие и виды объектов преступления.
- •11.Понятие и уголовно-правовое значение состава преступления.
- •12. Принципы уголовной ответственности
- •13. Виды соучастников преступления: исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник
- •14.Понятие, содержание и формы реализации уголовной ответственности.
- •15. Понятие и уголовно-правовое значение характера и степени общественной опасности преступления.
- •16. Лишение свободы, ограничение свободы, арест как виды наказаний.
- •17.Категории преступлений и их уголовно-правовое значение
- •19.Формальное и материальное определение понятия преступления в истории российского уголовного права
- •20.Действие уголовного закона по кругу лиц.
- •21.Понятие времени совершения преступления. Время совершения единичных сложных преступлений.
- •22. Понятие, виды и уголовно-правовое значение толкования уголовного закона
- •23. Уголовный закон как источник уголовного права России
- •24. Обратная сила уголовного закона
- •25. Признаки состава преступления и их классификация (основные, обязательные, дополнительные, конструктивные, факультативные)
- •26. Причинная связь как признак объективной стороны состава преступления
- •27. Условия добровольного отказа от доведения преступления до конца
- •28. Понятие и критерии оценки обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения
- •29. Понятие, виды и значение специального субъекта преступления
- •30. Обязательные и факультативные признаки субъективной стороны состава преступления
- •31. Умысел как форма вины и его виды.
- •32. Неосторожность как форма вины и ее виды
- •33. Невиновное причинение вреда (казус).
- •34. Особенности составов с двумя формами вины
- •36. Понятие, виды и уголовно-правовое значение ошибки.
- •37.Условия и пределы правомерности причинения вреда при необходимой обороне.
- •39. Условия и пределы крайней необходимости.
- •40. Социальное и уголовно-правовое значение обстоятельств, исключающих преступность деяния.
- •41. Условия и пределы правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление.
- •42. Понятие, виды и уголовно-правовое значение рецидива преступлений.
- •43. Физическое или психическое принуждение как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
- •44. Признаки приготовления к преступлению и условия ответственности за приготовление.
- •45. Обязательные и исправительные работы как виды наказаний.
- •46. Пределы ответственности и правила назначения наказания за неоконченное преступление.
- •47. Освобождение от наказания по болезни.
- •48. Понятие и виды покушения на преступление.
- •49. Негодные покушения и их квалификация.
- •50. Виды оконченного преступления в теории уголовного права и законодательстве.
- •51. Возраст как признак субъекта преступления.
- •52. Вменяемость как субъективная предпосылка уголовной ответственности. Проблемы «уменьшенной» (ограниченной)» и возрастной невменяемости.
- •53. Субъект преступления и личность преступника.
- •54. Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния.
- •55. Формы и виды соучастия в теории уголовного права и законодательстве.
- •56. Понятие множественности преступления.
- •57. Понятие, объективные и субъективные признаки соучастия.
- •58. Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к несовершеннолетним.
- •59. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
- •60. Погашение и снятие судимости.
- •61. Назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено законом.
- •62. Общеправовые и уголовно-правовые последствия судимости.
- •63. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
- •64. Условное осуждение: основание, порядок применения и отмены.
- •65. Правила назначения наказания по совокупности приговоров.
- •66. Правила назначения наказания по совокупности преступлений.
- •67. Порядок учета смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств.
- •68. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних.
- •69. Давностные сроки в уголовном праве: понятие, значение, исчисление сроков.
- •70. Понятие и уголовно-правовое значение системы наказаний.
- •71. Понятие, содержание и уголовно-правовое значение общих начал назначения наказания.
- •72. Наказание как форма реализации уголовной ответственности: содержание и виды наказаний.
- •73. Сущность и цели наказания в истории российского уголовного права.
- •III этап
- •IV этап – принятие ук рф.
- •74. Отличие множественности преступлений от конкуренции уголовно-правовых норм.
- •1)Конкуренция общей и специальной нормы
- •3)Конкуренция квалифицированного и привилегированного
- •4)Привилегированный и особо привилегированный
- •75. Отличие единичных сложных преступлений от множественности преступлений.
- •76. Понятие, виды и уголовно-правовое значение совокупности преступлений.
- •77. Правила сложения наказания различных видов.
- •78. Отличие соучастия от прикосновенности к преступлению.
- •79. Основания и пределы ответственности соучастников.
- •80. Виды освобождения от уголовной ответственности.
- •81. Основания и порядок применения принудительных мер медицинского характера.
- •82. Отсрочка исполнения наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей.
- •83. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
- •84. Уголовно-правовое значение амнистии и помилования.
- •85. Конфискация как мера уголовно-правового характера.
- •86. Основные направления в науке уголовного права.
- •87 Назначение наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении
- •Конкуренции уголовно-правовых норм: понятие, виды, отличие от множественности преступлений.
86. Основные направления в науке уголовного права.
Просветительно-гуманистическое направление в уголовном праве возникло в XVIII в. и отражало уголовно-политические и уголовно-правовые взгляды шедшей к власти буржуазии, стремившейся к свержению господства феодалов. Эти идеи были важной составной частью идейной программы французской революции 1789 г. В рамках названного направления можно выделить уголовно-правовые взгляды французских просветителей (в первую очередь Ш. Монтескье и Вольтера), итальянского просветителя Чезаре Беккариа, выраженные в его знаменитой книге ≪О преступлениях и наказаниях≫, и теорию уголовного права французского революционера Жана Поля Марата.
Основные идеи:
Ш. Монтескье выступал за решительное ограничение круга уголовно наказуемых деяний, в особенности в религиозной сфереи в связи с так называемым оскорблением Величества, т.е. монарха. При этом он сформулировал важнейший принцип уголовного права о том, что уголовный закон должен карать ≪одни только внешние действия≫, решительно отвергая возможность уголовной ответственности за мысли и слова, не сопровождаемые действиями. Монтескье настаивал на том, чтобы каждое преступление было ≪определено точно≫ в уголовном законе и чтобы ≪судья не отступал от буквы закона≫. Им выдвинут и
обоснован принцип соразмерности (соответствия) наказания совершенному лицом преступлению.
Исходя из того что смертная казнь была одним из распространенных наказаний эпохи феодализма, Монтескье выступил за ее ре-шительное сокращение, в частности против ее применения за религиозные преступления, за оскорбление Величества и с некоторыми оговорками за имущественные преступления. В целом он выступал за общее смягчение наказаний.
Развивая применительно к уголовному праву и уголовному процессу теорию разделения властей, Беккариа сформулировал прин-цип, в соответствии с которым область криминализации деяний, т.е. объявления их преступными, должна быть подвластна только законодателю, а решение вопроса о совершении или несовершении лицом преступления — только судебной власти. Беккариа подчеркивал, что≪только закон может устанавливать наказания за преступления, что судья не может этого делать, как не может и назначать наказания, выходящие за пределы закона≫2.Уголовные законы, с точки зрения Марата, должны быть простыми. Уголовный закон ≪не должен бояться излишней простоты≫.
Классическая школа в уголовном праве сформировалась в конце XVIII — начале XIX в., после французской революции 1789 г. Она охватывает различные уголовно-правовые учения, в том числе уголовно-правовые концепции немецких философов Канта и Гегеля и взгляды крупнейшего немецкого криминалиста — ≪классика≫ Ансельма Фейербаха.
В целом классическая школа была выразителем так называемого юридического мировоззрения, выводившего содержание правовых норм не столько из условий жизни общества (политических, экономических, духовных), сколько из воли законодателя. В этом были и свои достоинства, и свои недостатки. ≪Классики≫ разрабатывали основные уголовно-правовые институты, конструировали и комментировали уголовно-правовые нормы обычно в отрыве от конкретных исторических условий. В связи с этим классическое направление достигло вершин уголовно-правовой науки в исследовании догмы
уголовного управа, в изучении уголовно-правовой нормы и других категорий уголовного права как юридических понятий. В то же время отрыв проблемы преступления и преступности от социально-экономических условий жизни общества, обоснование причин преступности безусловной и ничем не обусловленной свободой воли преступника привели к тому, что теоретические основы этого направления не смогли дать ответ на резкий рост преступности в развитых государствах в конце XIX в. Учение оказалось неспособным дать теоретические объяснения тенденции роста преступности и разработать адекватные уголовно-правовые меры борьбы с ней. В связи с этим классическое направление подверглось ожесточенным нападкам новых
направлений в науке уголовного права — антропологического и социологического.
В теории уголовного права выделяется так называемое неоклассическое направление уголовного права, явившееся модификацией некоторых принципов ≪классической≫ школы. Для него характерно:
— модификация доктрины свободной воли, на которую, согласно положениям этого направления, могли влиять как патология, недееспособность, умственная неполноценность и другие обстоятельства, так и преднамеренность (т.е. определенное отступление от абсолютизации свободной воли);
— признание смягчающих вину обстоятельств;
— модификация доктрины ответственности с целью смягчения наказания в случаях душевных заболеваний, возрастных и других
особенностей, ≪влияющих на знания и намерения человека в момент совершения преступления≫;
— использование в судопроизводстве заключений экспертов о степени ответственности (положения эти нашли отражение в изменениях и дополнениях Уголовного кодекса Франции 1810 г.).
В целом ≪неоклассическое≫ направление развивалось в сторону большей индивидуализации наказаний и их постепенного смягчения.
Появление антропологической школы в уголовном праве было связано с ростом преступности и неспособностью классической школы предложить необходимые меры для борьбы с ней. Основоположником этой школы явился итальянский врач-психиатр Чезаре Ломброзо (1835—1909), пытавшийся доказать, что преступность — это явление биологического характера. Ломброзо полагал, что преступник — это особый биологический тип, имеющий свои антропологические признаки, что тот или иной человек рождается преступником и не может быть исправлен. Ломброзо и его последователи на основе многочисленных измерений и описаний признаков выделили якобы присущие преступникам определенные признаки — стигматы преступности.
Исходя из теории врожденного и неисправимого преступника, Ломброзо и его последователи предлагали применять к правонарушителям смертную казнь, лишение свободы, кастрацию, стерилизацию и т.д. Указанные меры, по мнению антропологов, должны были заменить наказание, назначаемое судом. Антропологи предлагали упразднить суд и заменить его специальными административными органами, призванными определять наличие у того или иного субъекта черт
≪преступного человека≫ и решать вопрос о мерах безопасности, которые должны быть применены к нему. Разумеется, выводы эти были крайне реакционными. И не случайно, что теория Ломброзо и его последователей (например, Э. Ферри) наряду с другими расистскими теориями широко использовалась в фашистской Италии и гитлеровской Германии для обоснования массовых убийств и репрессий по расовым и политическим мотивам.
Следует отметить, что в России концепция Ломброзо практически не нашла сторонников.
Антропологическая школа с ее учением о ≪прирожденном≫ преступнике, несмотря на все претензии объяснить резкий рост преступности и свои ≪рецепты≫ принятия решительных мер борьбы с ней, в силу явной антинаучности не способна была надолго серьезно занять умы ученых и практиков. Состояние же преступности требовало новых идей. Поэтому на смену антропологической школе в уголовном праве пришло новое течение — социологическая школа. Ее ведущими
теоретиками явились немецкий криминалист Ф. Лист, бельгийский — Принс, голландский — Ван Гамель. В России большим влиянием пользовался представитель социологического направления И. Я. Фойницкий.
Основой социологического направления явилась так называемая теория факторов преступности. Обычно выделяются три группы факторов: а) социально-экономические (безработица, нищета, проституция); б) физические, или космические (время года, суток, климат, состояние погоды); в) индивидуальные, или биологические (пол, возраст, темперамент, психофизические особенности преступника и т.д.).
Вместе с тем весьма уязвимыми с научной точки зрения были выводы ≪социологов≫, предложенные ими в качестве мер борьбы с преступностью. Социологическая школа выдвинула теорию ≪опасного состояния личности≫, в соответствии с которой в обществе есть люди, образ жизни которых или их физические или психические особенности опасны для общества. Эта опасность может быть и не связана с совершением конкретного преступления. Поэтому в целях защиты общества ≪социологи≫ предлагали наряду с наказанием за совершенные преступления применять меры безопасности независимо от того, со-
вершило ли лицо — носитель ≪опасного состояния≫ — конкретное преступление или нет.
Идея ≪опасного состояния≫ — одно из самых реакционных изобретений уголовно-правовой теории. Замена наказания мерами безопасности на деле означает отрицание основных институтов уголовного права, игнорирование принципа ответственности за вину в совершении предусмотренного уголовным законом общественно опасного
деяния.