Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Lektsii_po_grazhdanskomu_pravu_chast_1 (1).docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
186.58 Кб
Скачать

131

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «южный федеральный университет»

Юридический факультет

КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

А.А. Лукьянцев, Е.С. Селиванова

Ростов-на-Дону, 2009

Предисловие

Учебная дисциплина «Гражданское право. Ч.1» является одной из дисциплин федерального компонента основной образовательной программы подготовки юриста. Обязательный минимум содержания, условия реализации и сроки освоения этой дисциплины определены ГОС ВПО по специальности «Юриспруденция» 030501. Поэтому в основу формирования учебных модулей положены дидактические единицы, закрепленные в ГОС ВПО (ОПД.Ф.07).

В качестве основной цели учебного курса следует выделить овладение обучающимися базовыми знаниями в области гражданского права и навыками их применения в будущей профессиональной деятельности.

Основными задачами данного учебного курса являются:

  • сформировать у обучающихся общее представление о гражданском праве;

  • дать представление об основных институтах первой части гражданского права;

  • ознакомить с вопросами применения норм гражданского права;

  • научить толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников.

Для достижения указанных задач учащимся необходимо использовать

законы и иные нормативные правовые акты, современную научную литературу и труды классиков цивилистики, материалы судебно-арбитражной практики, рекомендованные в УМК «Гражданское право. Ч.1.» для студентов заочного отделения авторов А.А. Лукьянцева, Е.С. Селивановой.

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ № 1. Гражданское право в системе права России

Комплексная цель модуля – создать представление у обучающихся о гражданском праве как об одной из ведущих отраслей системы российского права и законодательства, как об одной из базовых учебных дисциплин в подготовке юристов, а также как об одной из отраслей юридической науки.

КОНСПЕКТ 1. Понятие, предмет и метод гражданского права

Гражданское право – важнейшая отрасль российского права, представляющая собой совокупность норм, регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие между экономически обособленными участниками гражданского оборота на началах равенства, автономии воли, диспозитивности и других принципах гражданского законодательства.

Исторически сложившись как отрасль права еще в Древнем Риме, и сам термин «гражданское право» берет свое происхождение от латинского «jus civile» - право граждан Рима, гражданское право призвано регулировать большинство отношений как имущественного так и неимущественного характера и не только с участием граждан, но и организаций.

Переход России на рельсы рыночной экономики с созданием свободного рынка товаров и услуг потребовал коренного изменения гражданского законодательства в нашей стране. Такой передом произошел с принятием нового – третьего по счету в нашей стране, Гражданского Кодекса Российской Федерации, первая часть которого принята Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 октября 1994 г., а введена в действие, за исключением некоторых положений, с 1 января 1995 г., а 22 декабря 1995 г. Государственной Думой была принята вторая часть Гражданского Кодекса, введенного в действие с 1 марта 1996 г. Третья часть Гражданского Кодекса принята 1 ноября 2001 г. и введена в действие 1 марта 2002 г. Четвертая часть принята 24 ноября 2006 г. и введена в действие 1 января 2008 г.

Отвечая требованиям современной экономики, новое гражданское законодательство ушло от «публично-правовых» начал, которые так прочно в советское время проникли во все сферы экономических отношений нашей страны, что привело к фактическому огосударствлению всей жизни нашего общества. В сфере имущественных отношений был восстановлен приоритет частного права, выражающего особый правовой строй, особый юридический порядок, всецело построенный на свободе и высоком статусе человека, защищающего его от необоснованного вмешательства государства в частно-правовые дела. Разрешено все, что не запрещено государством. Мы же считали, что все «юридическое» должно исходить от государственного закона, везде нужны «разрешения» и «согласования».

В рамках рыночной экономики значительно расширен предмет регулирования гражданско-правовых отношений за счет разрешения предпринимательской деятельности гражданина, как с образованием, так и без образования юридического лица. Четко проведены принципы: равенства всех, без каких-либо исключений, участников гражданско-правовых правоотношений; неприкосновенности собственности; свободы договоров; недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; беспрепятственного осуществления гражданских прав; обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты.

Предмет гражданского права может быть определен в общих чертах по ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, согласно которой им являются имущественные и личные неимущественные отношения отношения.

Под «имуществом» законодательство подразумевает обычно вещи, которые имеют или могут иметь денежную оценку, а также иные материальные блага товарного характера.

Имущественные отношения – отношения, которые возникают по поводу различного рода материальных благ, т.е. вещей, работ, услуг и иного имущества в широком смысле этого слова. Их особенность состоит в том, что они имеют товарно-денежную форму, т.е. эти отношения связаны с экономическим оборотом, имеют стоимостный характер (связаны с действием закона стоимости), связаны с оборотом товаров и денег; носят эквивалентно-возмездный характер; связаны с принадлежностью или с переходом имущества от одних лиц к другим.

Личные неимущественные отношения характеризуются тем, что предметом их являются нематериальные блага, они лишены экономического содержания и неотделимы от личности человека или организации.

Эти отношения делятся на две подгруппы: 1) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными (авторство на произведения науки, открытие, изобретения, средства индивидуализации товаров и их производителей). Связь неимущественных отношений с имущественными выражается в том, что в них участвуют одни и те же лица и возникают они по поводу одного и того же объекта.

Эти отношения носят абсолютный характер. Имущественная сторона указанных отношений всегда выступает как зависимая, производная от их неимущественной природы.

2) личные неимущественные отношения не связанные с имущественными.

Они возникают по поводу таких благ, как жизнь и здоровье человека, достоинство личности, ее честь и доброе имя, деловая репутация, личная и семейная тайна, право на имя, неприкосновенность частной жизни и т.д. Названные объекты не могут стать предметом товарообмена. Данные блага неотделимы от личности носителя и не могут передаваться другим лицам, прекращаться по каким-либо основаниям.

В отличие от имущественных отношений, взаимная оценка участниками которых носит стоимостный характер, в неимущественных отношениях она проявляется в нравственной или иной социальной форме.

Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных благ. (П. 2 ст. 2 ГК РФ).

Предмет гражданского права представлен также двумя группами отношений: вещные отношения и обязательственные отношения.

Вещные отношения связаны с обладанием субъектом определенным имуществом на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления.

Вещные отношения имеют своим непосредственным объектом вещь. Они носят абсолютный характер, т.е. лицо осуществляет свои правомочия самостоятельно, а другие не должны вмешиваться в сферу господства лица над вещью.

Обязательственные отношения – это отношения товарообмена. Они являются результатом деятельности, посредством которой обеспечивается переход имущества от одних лиц к другим. Они носят относительный характер. Это конкретные правоотношения.

Поскольку имущественные отношения составляют предмет не только гражданского, но и иных отраслей права, необходимо для их более полной характеристики прибегнуть к еще одному индивидуализирующему признаку отрасли права – методу гражданского права.

Метод гражданского права – это совокупность средств, приемов и способов правового воздействия на общественные отношения.

Гражданско-правовой метод является преимущественно дозволительным. Признаки гражданско-правового метода: равенство участников общественных отношений; диспозитивность правоотношений (возможность, участвуя в правоотношениях выбирать вариант своего поведения – автономия воли); конфликты участников гражданско-правовых отношений разрешаются в судебном порядке (характер - состязательность); исковой порядок разрешения дел; характер санкций, применяемых в гражданском праве: меры принуждения всегда имеют имущественный характер; санкции являются компенсационными (восстановление имущественной сферы лица, у которого нарушены права); принцип полного возмещения вреда или убытков.

К имущественным отношениям, основанным на административной или ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если иное не предусмотрено законодательством. (П.3 ст. 2 ГК РФ).

КОНСПЕКТ 2. Принципы гражданского права.

Принцип – это общие руководящие положения, выражающие сущность отрасли права.

Система принципов гражданского права свидетельствует о приоритете в нем частно-правовых начал над публичными. В гражданском кодексе Российской Федерации принципы сформулированы в ст. 1 в виде «основных начал» гражданского законодательства. Следует отметить, что это сделано впервые.

Принципы гражданского права:

  1. принцип дозволительной направленности гражданско-правового регулирования. В соответствии с этим принципом субъекты гражданского права могут совершать любые действия, не запрещенные законом.

Этот принцип также находит свое проявление и в том, что большинство норм гражданского законодательства носит диспозитивный характер. Применение гражданско-правовых норм зависит от участников гражданского оборота, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Субъекты гражданского права могут приобретать права и возлагать на себя обязанности, не только предусмотренные законом и иными правовыми актами, но и такие права и обязанности которые не предусмотрены законом, если они не противоречат общим началам и смыслу гражданского законодательства (ст. 8 ГК РФ). В то же время, действующее законодательство устанавливает соответствующие пределы осуществления гражданских прав (ст. 10 ГК РФ);

2) принцип равенства правового режима для всех субъектов гражданского права.

Этот принцип означает, что ни один субъект в гражданском праве не обладает какими-либо преимуществами перед другими субъектами гражданского права;

3) принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела.

Статья 23 Конституции Российской Федерации предусматривает право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.

Однако не допускается только произвольное вмешательство в частные дела. В случаях, когда частные интересы входят в противоречие с публичными интересами, гражданское законодательство допускает вмешательство в частные дела;

4) принцип неприкосновенности собственности.

В Конституции Российской Федерации провозглашено, что ни один субъект гражданского права не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда (п. 3 ст. 35).

Исчерпывающий перечень оснований прекращения права собственности помимо воли собственника содержится в ст. 235 ГК РФ;

5) принцип свободы договора.

В соответствии с названным принципом субъекты гражданского права свободны в заключении договора, т.е. в выборе контрагента и в определении условий своего соглашения, а также в выборе той или иной «модели» договорных связей (ст. 421 ГК РФ);

6) принцип свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на всей территории Российской Федерации, в соответствии с которым субъекты РФ и другие лица не вправе устанавливать какие-либо местные правила, препятствующие свободному перемещению товаров, услуг и финансовых средств в едином экономическом пространстве РФ. (Ст. 8 Конституции РФ, п. 3 ст. 1 ГК РФ).

Ограничения перемещения товаров, работ и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом только в том случае, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей (ст. 74 Конституции РФ).

КОНСПЕКТ 3. Система и источники гражданского права.

Система гражданского права – это структура, состав отдельных институтов и норм в их определенной последовательности.

Гражданское право состоит из: общей части (общие положения, имеющие фундаментальное значение) и особенной части (включает подотрасли, институты, конкретные виды обязательств, возникающих из договоров, односторонних сделок и других оснований).

Отрасль гражданского права делится на институты: право собственности; обязательственное право; личные неимущественные права; право на результаты творческой деятельности; право наследования.

Каждый их правовых институтов, в свою очередь подразделяется на субституты: обязательства по реализации имущества, обязательства по предоставлению имущества в пользование, обязательства по выполнению работ, обязательства по оказанию услуг, обязательства из односторонних действий и др.

Источники права – формы закрепления (внешнего выражения) правовых норм. Основные виды источников права в современных правовых системах:

  • нормативно-правовые акты;

  • правовые обычаи;

  • судебные прецеденты;

  • внутригосударственные договоры (договоры нормативного содержания);

  • международные договоры.

Гражданское законодательство представляет собой совокупность нормативных правовых актов различной юридической силы, содержащих нормы гражданского права.

В то же время ст. 3 ГК РФ понятие «гражданское законодательство» использует в узком смысле. Она включает в гражданское законодательство только Гражданский кодекс и принятые в соответствии с ним иные федеральные законы. Иные акты, содержащие нормы гражданского права выведены за пределы понятия «гражданское законодательство». Поэтому в Законе указы Президента РФ и постановления Правительства РФ названы «иные правовые акты», а содержащие нормы гражданского права акты федеральных министерств, комитетов и иных ведомств именуются «нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти».

В соответствии с п. «о» Конституции Российской Федерации гражданское законодательство составляет предмет исключительной федеральной компетенции. Однако, по ранее действовавшему законодательству такие акты субъектами Российской Федерации издавались, и согласно п. 3 Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ №6/8 1996 г. нормы гражданского права, содержащиеся в актах субъектов Российской Федерации, изданных до введения в действие Конституции Российской Федерации, могут применяться судами при разрешении споров, если они не противоречат Конституции Российской Федерации.

Согласно п «к» ст. 72 Конституции Российской Федерации жилищное законодательство, земельное, водное, лесное, законодательство о недрах, об охране окружающей среды относятся к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. Следовательно, принятие законодательных актов, по названным вопросам, возможно и субъектами Российской Федерации. Указанные акты не могут противоречить нормам федеральных законов.

Источники гражданского права – формы выражения гражданско-правовых норм. Они делятся на:

  • правовые акты;

  • обычаи.

Виды источников гражданского права:

  • Конституция РФ;

  • Гражданский кодекс РФ и иные федеральные законы;

  • подзаконные акты (указы Президента РФ, постановления Правительства РФ);

  • нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти;

  • обычаи делового оборота.

П. 4 ст. 15 Конституции РФ закрепляет, что общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ являются составной частью ее правовой системы.

Это означает, что указанным актам Конституцией РФ придана более высокая юридическая сила, чем нормативным актам российского гражданского законодательства. В соответствии с п. 2 ст. 7 ГК РФ, если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством РФ, применяются правила международного договора.

Стержневым актов гражданского законодательства Российской Федерации является Гражданский кодекс. Этим положением он обязан не только общему характеру, содержащихся в нем правил, но и требованию о том, чтобы все иные гражданские законы, соответствовали требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации (п.2 ст. 3). В случае коллизии норм Гражданского кодекса РФ и других федеральных законов необходимо руководствоваться нормами гражданского кодекса Российской Федерации. Он занимает положение «первого среди равных».

Новый Гражданский Кодекс Российской Федерации – незаурядное событие в правовой жизни нашей страны. Его по праву можно назвать «экономической конституцией» современной рыночной экономики.

По своей структуре и содержанию новый Кодекс гораздо объемней двух своих предшественников (кодексов 1922 и 1964 годов), он состоит, как уже отмечалось в начале, из четырех частей, куда помещены семь разделов. «Общие положения», «Право собственности и другие вещные права», «Общая часть обязательственного права» расположены в первой части. Во вторую часть Кодекса помещен четвертый (самый большой по объему) раздел – «Отдельные виды обязательств». В недавно принятую третью часть Кодекса помещены разделы: «Наследственное право», «Международное частное право». Четвертая часть кодекса содержит раздел «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации».

Ценность нового Гражданского Кодекса в первую очередь в том, что он устраняет тот дискомфорт, хаос, многочисленные наслоения и противоречия, которые сложились до его принятия в действующем законодательстве, из запутанной системы норм которого уже невозможно было выйти путем копирования опыта западных правовых институтов. Ведь с чем мы имели дело при вступлении в рынок: с совершено устаревшим Гражданским Кодексом РСФСР 1964 года, с законодательными актами бывшего Союза, не состыкованными с сегодняшним рыночным российским законодательством и с многочисленными законами и бессистемными нормативными документами, издававшимися в реформированной России после распада Союза и с целью урегулирования новых экономических отношений.

В Кодексе прежде всего восстановлена пирамида гражданского законодательства с приоритетом Гражданского Кодекса, выражавшаяся в том, что «нормы гражданского права, содержащиеся в других законах, - как отмечено в п. 2 ст. 3 Кодекса, - должны соответствовать …Кодексу». На вершине гражданского законодательства, таким образом, находятся Гражданский Кодекс и другие законы, ниже – Указы Президента и Постановления Правительства. Причем, в случае противоречия последних Гражданскому Кодексу или иному закону применяется гражданский Кодекс или соответствующий закон. Эти правила не позволяют любителям вольного толкования перестраивать гражданское законодательство в свою пользу. Здесь воистину будет действовать старый принцип Римского права – Dura lex, sed lex – суровый закон, но это закон.

Статья 1. нового Гражданского Кодекса исходит из того, что гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, обеспечении судебной защиты нарушенных прав.

Построение правового гражданского общества, к которому мы стремимся, немыслимо, если частное право не занимает в его правовой системе одну из ведущих позиций, если интересы рядового гражданина стоят ниже государственных. Три юридических «кита», считает академик, известный теоретик права С.С. Алексеев, составляют основу цивилизационной человеческой системы права – права и свободы человека (это главное), приоритет частного права, независимое и сильное правосудие.

Указом Президента РФ от 7 июля 1994 г. № 1473 принята и вводится в действие программа «Становление и развитие частного права в России». Новый Гражданский Кодекс – первый большой вклад в становление частного права в России.

Кодекс (ст. 9) исходит из беспрепятственного осуществления гражданами и юридическими лицами принадлежащих им гражданских прав. Однако это не безграничная свобода, допускающая попрание закона, прав и интересов других лиц. Ст. 10 Кодекса пресекает такой произвол, указав, что не допускаются действия граждан и юридических лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а так же злоупотребление правом в иных формах. Предприниматели не могут, например, не считаясь с интересами окружающих, систематически выбрасывать в атмосферу или в водоемы ядовитые отходы своего производства.

Кодекс значительно расширяет возможности участия граждан в экономической деятельности. Во-первых, с пятнадцати до четырнадцати лет снижен возраст, по достижению которого несовершеннолетние получают возможность от своего имени участвовать в имущественных отношениях (ст. 26). Во-вторых, можно ожидать омоложение класса предпринимателей, так как согласно ст. 27 Кодекса несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. В-третьих, Кодекс (ст. 25) устраняет существенный пробел в законодательстве, введя и подробно описывая, правила о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя. Ранее действовавшее законодательство (более 20 нормативных актов) посвящалось лишь банкротству предприятий.

Кодекс предусматривает введение новых организационно-правовых форм юридических лиц, участвующих в хозяйственном обороте. Юридические лица как субъекты гражданского права подразделяются на коммерческие и некоммерческие организации (ст. 50), причем перечень организационных форм коммерческих организаций установленных в Кодексе является исчерпывающим, некоммерческих – примерным.

Значительная часть Кодекса посвящена праву собственности и другим вещным правам (ст. ст. 209-306). С включением земли в экономический оборот появилась необходимость подчинить права на землю и сделки с ней общим положениям гражданского законодательства и установить в рамках этих положений особенности владения, пользования и распоряжения земельными участками.

Кодекс (вслед за ст. 8 Конституции Российской Федерации), определяя субъектов права собственности (ст. 212), права всех собственников защищает равным образом. В Российской Федерации признается частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. имущество может находиться в собственности граждан и юридических лиц, а так же Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

В разделе 3 Кодекса «Общая часть обязательственного права» по сравнению с ранее действовавшим законодательством существенно развиты и детализированы общие положения об обязательствах и договорах, что позволило эффективно регулировать отношения по конкретным видам договоров еще до принятия второй части Кодекса.

Кодекс содержит подробную регламентацию различных способов обеспечения исполнения обязательств. Кроме уже известных, традиционных, таких как неустойка (штраф, пени), поручительство, задаток, залог в Кодексе предусмотрены новые, ранее неизвестные нашему законодательству способы обеспечения обязательств: удержание имущества должника и банковская гарантия.

Статья 349 Кодекса определяет порядок обращения взыскания на заложенное имущество, в соответствии с которым в ряде случаев допускается возможность удовлетворения требований залогодержателя за счет заложенного имущества (в том числе недвижимости) без обращения в суд.

Кодексом (ст. 401) несколько усилена ответственность за нарушение обязательств при осуществлении предпринимательской деятельности (здесь она наступает не только за виновное, но и за случайное неисполнение).

Для других же обязательств, не вытекающих из предпринимательской деятельности, оставлен прежний общий принцип – принцип ответственности за вину.

Крупные изменения внесены в отечественное право в связи с принятием второй части Гражданского Кодекса, посвященной подробному регулированию прежде всего договорного права. Значительно усовершенствована и расширена система договоров гражданского права за счет замены ранее применявшихся плановых хозяйственных договоров, условия которых предопределялись плановыми заданиями и детально регламентировались государством, рыночными договорными отношениями, которые устанавливаются самими предпринимателями свободно формулирующими основные условия и содержание заключенных ими договоров.

С учетом отечественного и зарубежного опыта значительно усовершенствовано правовое регулирование таких рыночных договоров как купля-продажа, перевозка, подряд, аренда, хранение. Появилось много новых интересных предпринимательских договоров, таких как доверительное управление имуществом, финансирование под уступкой денежного требования, лизинг, агентский договор, коммерческая концессия и др., а также новых договоров, направленных на удовлетворение потребностей граждан, таких, например, как возмездное оказание услуг, рента, пожизненное содержание с иждивением. Ряд новелл содержатся в разделах, посвященных внедоговорным обязательствам, то есть обязательствам из причинения вреда.

Важнейшие изменения появились в третьей части Кодекса, посвященной наследственному и международному частному праву. Интересные изменения, например, внесены в порядок составления и оформления завещания. Так, завещатель согласно ст. 1126 Кодекса вправе совершить закрытое завещание, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможность ознакомиться с его содержанием. Допускается также составление завещания в простой письменной форме, когда в силу чрезвычайных обстоятельств гражданин находится в положении, явно угрожающем его жизни (ст. 1129 Кодекса).

Значительно расширен круг родственников (до 8 очередей), призываемых к наследованию по закону, тогда как прежнее законодательство предоставляло такую возможность лишь узкому кругу близких кровных родственников, а поскольку таковых могло не оказаться, то имущество зачастую в этих ситуациях переходило к государству. Новые же условия в большей степени соответствуют содержанию и смыслу частной собственности.

В целом же Гражданский Кодекс – это нормативный акт достаточно высокого уровня, призванный научить нас всех жить по закону.

Гражданское законодательство регулирует любые гражданские правоотношения. Что касается обычаев делового оборота, то они применяются лишь в области предпринимательской деятельности.

Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо от того зафиксировано ли оно в каком-либо документе (п. 1 ст. 5 ГК РФ).

От обычаев делового оборота следует отличать обыкновения и практику взаимоотношений сторон в договорных обязательствах («заведенный порядок»). Обыкновения – это общепризнанные обычаи, например, правила толкования международных терминов «Инкотермс». Однако они становятся общеобязательными для контрагентов только в случае прямой ссылки на них в договоре.

Практика взаимоотношений сторон представляет собой подразумеваемое сторонами условие конкретного договора.

Действие гражданского законодательства.

Акты гражданского законодательства по общему правилу не имеют обратной силы. Они распространяют свое действие только на отношения, возникшие после введения соответствующего акта в действие.

Придание обратной силы допустимо исключительно в отношении федеральных гражданских законов и лишь в порядке исключения (ст. 4 ГК РФ). Имеется в виду распространение действия акта на возникшие до его издания отношения, например, ст. 12 ФЗ «О введение в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации».

Отношения, регулируемые гражданским законодательством, нередко носят длящийся характер, а потому отдельные права и обязанности могут возникнуть из этих отношений уже после того, как возникло само правоотношение. П.2 ст. 4 ГК РФ устанавливает правило, согласно которому к отношениям, возникшим до введения в действие нового акта гражданского законодательства, он применяется только к правам и обязанностям, которые появились после введения его в действие.

В ст. 422 ГКРФ закреплено, что если после заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. Таким образом, Закон сохраняет силу за условиями ранее заключенного договора, несмотря на их противоречие новым императивным правилам.

В новом Законе может быть предусмотрено правило о распространении его действия на ранее заключенные договоры.

Законодатель в ряде случаев определяет круг лиц, на которых распространяется действие тех или иных норм права. При отсутствии таких указаний законы полностью распространяются на всех лиц, вступающих в гражданские правоотношения на всей территории Российской Федерации.

Гражданское законодательство действует на всей территории Российской Федерации. Ограничение территориального действия может вводится лишь федеральным законом и только в случаях, когда это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей (абз. 2 п. 3 ст. 1 ГК РФ).

В гражданском законодательстве, к сожалению, неизбежны пробелы. В ст. 6 ГК РФ предусмотрены правила, позволяющие решить такую проблему. В ней закреплено два института: институт аналогии права и аналогии закона.

Аналогия закона выражается в том, что к соответствующим правоотношениям применяются нормы гражданского законодательства, регулирующего сходные отношения.

При отсутствии сходного правового регулирования для конкретного отношения можно использовать аналогию права, согласно которой права и обязанности сторон в правоотношении определяются на основе общих начал и смысла гражданского законодательства, а также требований добросовестности, разумности и справедливости.

Правила об аналогии закона и аналогии права применяются только в отношении федеральных законов.

КОНСПЕКТ 4. Гражданские правоотношения.

Проблема сущности правоотношения и оснований его возникновения исследовалась многими учеными в том числе, С.С. Алексеевым, О.С. Иоффе, О.А. Красавчиковым, С.Ф. Кечекьяном, В.А. Тарховым, Ю.К. Толстым, Р.О. Халфиной и многими другими.

Большинство авторов признает, что правоотношение является результатом (правовым видом, формой) общественного отношения, который оно приобретает при воздействии на него норм объективного права.

Гражданские правоотношения – это общественные отношения, урегулированные нормами гражданского права.

Гражданские правоотношения – это основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности участников общественные отношения физических, юридических лиц, публично-правовых образований, которые связаны гражданскими правами и обязанностями, возникающими из оснований, предусмотренных нормативными правовыми актами, а также действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены ими, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Элементы гражданских правоотношений:

  • cубъекты;

  • объекты;

  • cодержание (совокупность прав и обязанностей субъектов, т.е. субъективные права и субъективные обязанности).

Субъекты (лица, обладающие гражданскими правами и несущие гражданские обязанности в связи с участием в конкретном гражданском правоотношении):

  1. физические лица (граждане, иностранные лица, лица без гражданства, двойное гражданство (бипатриды));

  2. юридические лица;

  3. государство, субъекты РФ;

  4. муниципальные образования.

Все они действуют как равные субъекты.

Состав участников гражданского правоотношения может измениться в результате правопреемства, под которым понимается переход прав и обязанностей от одного лица – правопредшественника – к другому лицу – правопреемнику, заменяющего его в правоотношении.

Правопреемство бывает двух видов: универсальное (общее) и сингулярное (частное). При общем правопреемстве правопреемник в результате одного юридического акта занимает место правопредшественника во всех правоотношениях. Например, принятие наследства, слияние юридических лиц.

Частное (сингулярное) правопреемство означает преемство в одном или нескольких правоотношениях. Например, субаренда, цессия.

Объектом гражданского правоотношения является то, по поводу чего оно возникает и осуществляют свою деятельности субъекты гражданского правоотношения.

В ст. 128 ГК РФ содержится перечень объектов гражданских прав.

В соответствии с указанной статьей к объектам гражданских прав относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.

Содержание гражданского правоотношения составляют субъективные права и обязанности его сторон.

Субъективное право – это обеспеченная законом мера возможного поведения гражданина или организации, направленная на достижение цели, связанной с удовлетворением их интересов.

Cубъективное гражданское право – это конкретная, реализованная возможность лица в правоотношении в сравнении с общей, абстрактной возможностью того же лица иметь права, составляющей его правоспособность. Субъективное право – необходимый элемент конкретного правоотношения и возникает на основании юридического факта. Субъективное право включает возможность совершать определенные действия:

  • собственные действия;

  • право требовать;

  • право на защиту.

Субъективная обязанность – мера должного поведения участника гражданского правоотношения. Сущность обязанности кроется в необходимости совершения субъектом определенных действий или воздержании от социально вредных действий.

Субъективные обязанности:

  • пассивный вид (воздержание от соответствующих действий);

  • активный вид (обязанность действовать)

Обязанности пассивного типа вытекают из гражданско-правовых запретов.

Обязанности активного типа состоят в побуждении субъектов к совершению общественно полезных действий.

Виды гражданских правоотношений:

  • по характеру взаимосвязи управомоченного и обязанного лица:

  1. абсолютные гражданские правоотношения.

В названных правоотношениях управомоченному лицу противостоит неопределенное число обязанных лиц.

  1. относительные гражданские правоотношения.

В указанных правоотношениях управомоченному лицу противостоят как обязанные строго определенные лица.

Абсолютные и относительные права зависят от структуры межсубъектной связи.

  • по объему гражданских прав:

  1. имущественные правоотношения. Они возникают в результате урегулирования нормами гражданского законодательства имущественно-стоимостных отношений.

  2. неимущественные правоотношения. Они возникают в результате урегулирования гражданским законодательством личных неимущественных отношений.

    • по предмету регулирования (способ удовлетворения интересов управомоченного лица):

  1. вещные.

В вещном правоотношении интерес управомоченного лица удовлетворяется за счет полезных свойств вещей путем непосредственного взаимодействия с вещью.

  1. Обязательственные.

В обязательственном правоотношении интерес уполномоченного лица может быть удовлетворен только за счет определенных действий обязанного лица по предоставлению управомоченному лицу соответствующих материальных благ.

  • по распределению прав и обязанностей между участниками:

  1. простые правоотношения: у одного участника только право, а у другого – только обязанность;

  2. сложные правоотношения: у каждого участника одновременно имеются и права и обязанности;

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ № 2.

Граждане, юридические лица, государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских правоотношений.

Комплексная цель модуля – ознакомить студентов с особенностями правового статуса граждан, юридических лиц, государственных и муниципальных образований и их участия в гражданских правоотношениях; осуществить обзор нормативных правовых актов и материалов судебно-арбитражной практики по данным вопросам.

КОНСПЕКТ 5. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.

Субъектами гражданских правоотношений выступают лица: физические и юридические, а также государства, национально-государственные и административно-территориальные образования. Понятие «лица» является родовым.

Люди, как субъекты гражданских отношений, именуется физическими лицами или гражданами.

Любое физическое лицо как субъект гражданского права должно обладать свойствами, необходимыми для признания его правосубъектности. Элементами правосубъектности выступают правоспособность и дееспособность.

Правосубъектность тесно связана с признаками, индивидуализирующими конкретного субъекта права. Например, граждан индивидуализирует – имя, место жительства и акты гражданского состояния.

Правоспособность – это способность иметь гражданские права и нести обязанности. (Ст. 17 ГК РФ)

Гражданской правоспособностью в равной мере обладают все граждане.

Правоспособность является неотъемлемым свойством гражданина. Она возникает в полном объеме в момент рождения, а прекращается с его физической смертью. Но некоторые права, связанные с личностью и физиологической сущностью человека, граждане могут иметь только по достижении определенного возраста (супружеские, родительские, опекунские). Имущественные и личные права зачатого, но еще не родившегося ребенка охраняются при условии, если он родится жизнеспособным. Рождение с точки зрения частного права означает полное отделение плода от матери, и с этого момента новорожденный становится правоспособным.

Правоспособность – это не естественное свойство гражданина, она возникает в силу закона.

Правоспособность неотчуждаема.

Содержание правоспособности – это совокупность прав и обязанностей, которую может иметь гражданин. Объем правоспособности определен ст. 18 ГК РФ, в которой дается перечень только основных, наиболее значимых гражданских прав.

Содержание правоспособности граждан:

  • Способность иметь имущество на праве собственности.

  • Способность наследовать и завещать имущество.

  • Способность заниматься предпринимательской и иной, не запрещенной деятельностью.

  • Способность создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими лицами.

  • Способность совершать любые, не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах.

  • Способность избирать место жительства.

  • Способность иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности.

  • Способность иметь иные имущественные и неимущественные права.

Никто не может быть ограничен в правоспособности иначе, как в случаях и в порядке установленных законом (п. 1 ст. 22 ГК РФ).

Дееспособность – это способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. (Ст. 21 ГК РФ)

Наиболее существенными элементами содержания дееспособности граждан является возможность самостоятельного заключения сделок (сделкоспособность) и возможность нести самостоятельную имущественную ответственность (деликтоспособность), а также возможность гражданина заниматься предпринимательской деятельностью (ст.23 ГК РФ).

В отличие от правоспособности, дееспособность связана с совершением гражданином волевых действий, что предполагает достижение определенного уровня психической зрелости. Закон в качестве критерия достижения гражданином возможности собственными действиями приобретать для себя права и нести обязанности предусматривает возраст.

Виды дееспособности граждан

1. Полная – способность совершать любые не запрещенные законом сделки (с 18 лет).

Исключения:

  • если заключен брак до 18 лет, то закон предоставляет полную дееспособность (п.2 ст. 21 ГК РФ);

  • эмансипация. Лицо, достигшее 16-летнего возраста, может быть объявлено полностью дееспособным, если оно работает по трудовому договору или с согласия родителей занимается предпринимательской деятельностью (ст. 27 ГК РФ).

2. Неполная (частичная) – ею обладают несовершеннолетние лица, не достигшее указанного в законе возраста гражданского совершеннолетия.

При частичной дееспособности несовершеннолетний может приобретать своими действиями лишь те права и обязанности, которые в общем виде или конкретно определены нормами действующего права. Остальные права и обязанности, входящие в объем правоспособности, реализуются через посредство других лиц (родителей, опекунов, попечителей), выступающих в качестве представителей. Содержание частичной дееспособности несовершеннолетнего раскрывается путем указания определенных групп сделок, дозволенных для самостоятельного совершения:

а) с 6 до 14 лет можно совершать мелкие бытовые сделки (покупки); получать в дар различные вещи (кроме случаев, когда требуется нотариальная регистрация и государственная регистрации сделки); распоряжаться средствами, которые предоставлены несовершеннолетним родителями (мелкие бытовые сделки). Деликтоспособности у лиц до 14 лет нет. (Ст. 26 ГК РФ)

б) от 14 до 18 лет несовершеннолетние могут быть авторами произведений, могут вносить вклады в банки, а также самостоятельно распоряжаться своими доходами (стипендией); несут самостоятельную имущественную ответственность за свои сделки, за причиненный ими вред. В случае, предусмотренном в п. 2 ст. 1074 ГК РФ, субсидиарная ответственность может быть возложена на законных представителей несовершеннолетнего.

Все остальные сделки могут совершать лишь с согласия родителей (согласие должно быть письменным). (Ст.28 ГК РФ).

При наличии достаточных оснований суд по ходатайству родителей, усыновителей или попечителя либо органа опеки и попечительства может ограничить или лишить несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами, за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний приобрел дееспособность в полном объеме (п. 4 ст. 26 ГК РФ).

Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным.

Гражданин может быть судом ограничен в дееспособности, если злоупотребляет спиртные напитки или наркотические средства, чем ставит свою семью в тяжелое материальное положение. (Ст. 30 ГК РФ) Иные пороки, например, страсть к азартным играм, расточительство не могут повлечь ограничение дееспособности. В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4. 05. 90 г. «О практике рассмотрения судами РФ дел об ограничении дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками и наркотическими веществами»разъяснено, что злоупотреблением является такое чрезмерное или систематическое употребление спиртных напитков или наркотических средств, которое находится в противоречии с интересами членов его семьи и влечет непосильные расходы денежных средств на их приобретение.

Ограниченные в дееспособности по суду могут совершать только мелкие бытовые сделки. Ответственность несут самостоятельно.

Если гражданин вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий и руководить ими, то он в судебном порядке признается полностью недееспособным с назначением опекуна. (Ст. 29 ГК РФ)

Статья 29 ГКРФ признает основанием для лишения гражданина дееспособности не всякое психическое расстройство, а только такое, при котором он теряет возможность понимать значение своих действий и руководить ими. Оценку здоровья дает судебно-психиатрическая экспертиза. В ГПК РФ (ст.ст. 258-263) подробно урегулирована процедура признания гражданина недееспособным.

Если основания, в силу которых гражданин был ограничен в дееспособности или признан недееспособным отпали, суд признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется установленные над ним опека и попечительство.

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.

Длительное отсутствие гражданина в месте жительства, если неизвестно место его пребывания, небезразлично для организаций и граждан, с которыми он находился в правовых отношениях. С целью устранения юридической неопределенности, вызванной длительным отсутствием гражданина, закон предусматривает два юридических состояния: признание гражданина безвестно отсутствующим (ст. 42 ГК РФ) и объявление его умершим (ст. 45 ГКРФ).

Гражданин может быть признан безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений о его местонахождении. Этот вопрос решается по заявлению заинтересованного лица в судебном порядке.

Юридические последствия: при необходимости постоянного управления имуществом безвестно отсутствующего оно передается на основании решения суда лицу, определяемому органом опеки и попечительства, с которым данный орган заключает договор о доверительном управлении, могут выплачиваться долги, платежи из его имущества, для супруга – упрощенный порядок прекращения брака через ЗАГС.

В случае явки гражданина или обнаружения места его пребывания суд отменяет свое решение, и на этом основании отменяется также доверительное управление имуществом.

Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

Днем смерти гражданина, объявленного умершим признается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим или день его предполагаемой гибели.

Решение суда об объявлении гражданина умершим основывается не на достоверном факте смерти лица, а на предположении о том, что столь длительное отсутствие может объясниться только смертью отсутствующего гражданина. Важно отличать объявление гражданина умершим от установления факта смерти гражданина.

Последствия объявления гражданина умершим совпадают с теми, что имеют место при физической смерти лица.

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. В этом случае гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления его умершим, за исключением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 302 ГК РФ.

Лица, к которым имущество, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, если доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых. При невозможности возврата такого имущества в натуре возмещается его стоимость.

КОНСПЕКТ 6. Опека и попечительство

Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и законных интересов недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются над несовершеннолетними также в целях их воспитания. Соответствующие этому права и обязанности опекунов и попечителей определяются законодательством о браке и семье (п. 1 ст. 31 ГК РФ).

Опека устанавливается над малолетними, а также над гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического расстройства. Опекуны являются представителями подопечных в силу закона и совершают от их имени и в их интересах все необходимые сделки. Опекуны выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия. (Ст. 32 ГК РФ)

Попечительство устанавливается над несовершеннолетними гражданами, ограниченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся под опекой, не вправе совершать самостоятельно. (Ст. 33 ГКРФ)

В соответствии с п. 1 ст. 34 ГК РФ органами опеки и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Обязательные условия назначения опекуна и попечителя:

  • достижение совершеннолетия;

  • полная дееспособность;

  • cогласие опекуна и попечителя;

  • отношения, существующие между опекуном и подопечным;

  • способность к выполнению обязанностей опекуна (попечителя);

  • нравственные и иные личные качества опекуна.

Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту жительства лица, нуждающегося в опеке и попечительстве, в течение месяца с момента, когда указанным органам стало известно о необходимости установления опеки или попечительства над гражданином. При наличии заслуживающих внимания обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна (попечителя). Если лицу, нуждающемуся в опеке или попечительстве, в течение месяца не назначен опекун или попечитель, исполнение обязанностей опекуна или попечителя временно возлагается на орган опеки и попечительства.

Назначение опекуна или попечителя может быть оспорено заинтересованными лицами.

Обязанности опекуна и попечителя (Ст. 36 ГК РФ):

  • безвозмездно исполнять обязанности опекуна (попечителя);

  • совместно проживать с несовершеннолетними подопечными. Раздельное проживание с подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается с разрешения органов опеки и попечительства при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и интересов подопечного;

  • извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства;

  • заботиться о содержании подопечного;

  • заботиться об обеспечении подопечного уходом и лечением;

  • защищать прав и интересы подопечного, в том числе распоряжаться имуществом подопечного в соответствии с требованиями, закрепленными в ст. 37 ГК РФ и попечительства при услов;

  • заботиться об обучении и воспитании несовершеннолетних подопечных.

Опека и попечительство над несовершеннолетними гражданами прекращаются в случаях вынесения судом решения о признании подопечного дееспособным или отмены ограничений его дееспособности по заявлению опекуна, попечителя или органа опеки и попечительства.

По достижении малолетним подопечным четырнадцати лет опека над ним прекращается, а гражданин, осуществлявший обязанности опекуна, становится попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом.

Попечительство над несовершеннолетним прекращается без особого решения по достижении несовершеннолетним подопечным восемнадцати лет, а также при вступлении его в брак и в других случаях приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия.

В ст. 41 ГК РФ установлен новый правовой институт – патронаж. Под патронажем как особой формой попечительства следует понимать регулярное (постоянное) оказание помощи в осуществлении прав, их защите и исполнении обязанностей совершеннолетнему дееспособному гражданину, нуждающемуся в такой помощи по состоянию своего здоровья: тяжелая болезнь, физические недостатки, немощность по старости.

Попечитель свою помощь оказывает на основании договора поручения или договора доверительного управления имуществом, который заключается с самим подопечным – собственником имущества.

КОНСПЕКТ 7. Понятие и виды юридических лиц

Наряду с гражданами субъектами гражданского права являются также юридические лица – особые образования, обладающие рядом специфических признаков, образуемые и прекращающиеся в особом порядке.

Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. (Ст. 48 ГКРФ)

Признаки юридического лица. Признаки юридического лица – это такие внутренне присущие ему свойства, каждое из которых необходимо, а все вместе – достаточны для того, чтобы организация могла признаваться субъектом гражданского права.

Признаки юридического лица:

    • организационное единство. Оно предполагает определенную внутреннюю структуру организации, выражающуюся в наличии у нее органов управления, а при необходимости и соответствующих подразделений для выполнения установленных для не задач. Структура организации закрепляется в ее учредительных документах;

    • имущественная обособленность характеризует способность юридического лица быть единственным носителем единого самостоятельного права того или иного вида;

    • самостоятельная имущественная ответственность. Согласно ст. 56 ГК РФ учредители (участники) юридического лица или собственники его имущества не отвечают по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ или учредительными документами юридического лица;

    • способность выступать в гражданском обороте от собственного имени.

Наряду с организациями, обладающими правами юридического лица, в общественной жизни принимают участие и иные объединения. В этом качестве, например, могут выступать профсоюзы, религиозные группы, некоммерческие общественные объединения. При этом сами члены организации решают, зарегистрировать ли ее в виде юридического лица или ограничиться деятельностью в качестве неформальной группы.

Как и всякий субъект гражданского права, юридическое лицо обладает правосубъектностью, т.е. правоспособностью и дееспособностью.

В Постановлении Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №6/8 1996 г. правоспособность коммерческих организаций называется «общей», а некоммерческих организаций и унитарных предприятий – «специальной».

В ст. 49 ГК РФ определено, что коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий и иных видов организаций, предусмотренных законом, могут иметь гражданские права и нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. В то же время коммерческое юридическое лицо никогда не будет иметь универсальную правоспособность, т.е. такую, как правоспособность гражданина. Юридические лица не могут осуществлять, например политическую деятельность, религиозную и т.п.

Специальная правоспособность предполагает наличие у юридического лица лишь таких прав и обязанностей, которые соответствуют целям его деятельности и прямо зафиксированы в его учредительных документах.

Правоспособность и дееспособность, как правило, возникает одновременно с момента регистрации, по общему правилу определяются законом и уставами или договорами об их образовании. Правоспособность и дееспособность юридического лица могут быть ограничены законом. Зависят напрямую от целей деятельности данного юридического лица, перечисленных в уставе или в учредительных документах.

Индивидуализация юридического лица, т.е. его выделение из массы всех других организаций, осуществляется путем определения его местонахождения (ст. 54 ГКРФ) и присвоения ему наименования.

Согласно п. 2 ст. 51 ГК РФ юридическое лицо считается созданным с момента его государственной регистрации. Порядок государственной регистрации юридических лиц определен в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. №129 ФЗ в ред. от 2.07.2005 г. Регистрирующим органом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №319 выступает Министерство Российской Федерации по налогам и сборам и его территориальные органы.

Гражданский кодекс Российской Федерации установил нормативно-явочный порядок создания юридических лиц. При таком порядке для образования юридического лица согласия каких-либо третьих лиц, включая государственные органы, не требуется.

Отказ в государственной регистрации возможен:

    • при непредоставлении определенных федеральным законом необходимых для государственной регистрации документов;

    • предоставления документов в ненадлежащий регистрирующий орган.

Иной порядок государственной регистрации юридический лиц предусмотрен для их отдельных видов, например, ТПП, общественных объединений, профессиональных союзов, банков, религиозных объединений, политических партий. При создании этих организаций происходит разделение органов, принимающих решение о государственной регистрации юридического лица, и органов, вносящих запись о государственной регистрации в единый государственный реестр.

Например, в соответствии с Указом Президента РФ «Вопросы федеральной регистрационной службы» п. 6 п/п 4 от 13.10.2004 г. ФРС принимает решения о государственной регистрации некоммерческих организаций, в том числе отделений международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций, общественных объединений, политических партий, ТПП, иных юридических лиц, о внесении сведений о филиалах и представительствах международных организаций, иностранных некоммерческих неправительственных организаций в реестр филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих организаций.

Классификация юридических лиц (их виды)

1. По правам учредителей (участников) юридического лица на его имущество (п. 2 ст. 48 ГК РФ):

а) учреждение или участники имеют обязательственные права (право требования) на имущество юридического лица:

  • хозяйственные общества;

  • хозяйственные товарищества;

  • кооперативы;

б) учреждения или участники имеют вещные права:

  • государственные и муниципальные предприятия;

  • финансируемые собственником учреждения;

в) учреждения или участники вообще никаких прав не имеют:

  • благотворительные фонды;

  • религиозные, общественные организации;

  • объединения юридических лиц.

По основной цели деятельности:

  • коммерческие организации. Организации, для которых основной целью деятельности является извлечение прибыли и распределение этой прибыли между учредителями (участниками) юридического лица;

  • некоммерческие организации. Организации, которые не имеют цель извлечение прибыли. В то же время некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям (абз. 2 п. 3 ст. 50 ГК РФ).

3. По особенностям организационно-правовой формы юридических лиц.

Формы прекращения юридического лица:

  1. реорганизация (ст. 57 ГКРФ);

  2. ликвидация (ст. 61 ГК РФ);

  3. исключение из единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа.

Реорганизация представляет собой прекращение юридического лица с переходом прав и обязанностей. ГК РФ выделяет пять видов реорганизации: слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование.

Положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица должны содержать передаточный акт или разделительный баланс (ст. 59 ГКРФ).

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного юридического лица, вновь возникшие юридические лица несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного юридического лица перед его кредиторами (п. 3 ст. 60 ГК РФ).

Ликвидация юридического лица – это его прекращение, не влекущее возникновение новых юридических лиц; влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства.

Ликвидация юридического лица может быть добровольной или принудительной (п.2 ст. 61 ГКРФ).

Порядок ликвидации юридического лица урегулирован ст. 61 – 64 ГКРФ и состоит из следующих этапов:

-участники организации, ее уполномоченный орган или суд, принявшие решение о ликвидации, назначают ликвидационную комиссию (единоличного ликвидатора), определяют порядок и сроки ликвидации. Ликвидационная комиссия принимает на себя все полномочия по управлению юридическим лицом;

-ликвидационная комиссия публикует в прессе сообщение о ликвидации юридического лица, порядке и сроке заявления претензий кредиторами (этот срок не может быть менее 2 месяцев), выявляет всех кредиторов и уведомляет их о ликвидации, взыскивает дебиторскую задолженность юридического лица;

- в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом удовлетворяются законные требования кредиторов, причем выплаты производятся в порядке очередей, установленных ст. 64 ГК РФ. Если денежных средств недостаточно для расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия продает имеющееся имущество с публичных торгов;

- после погашения кредиторской задолженности ликвидационная комиссия составляет окончательный ликвидационный баланс и распределяет оставшееся имущество между участниками юридического лица, если иное не следует из законодательства или учредительных документов организации. Все документы, оформляющие ликвидацию, передаются регистрирующему органу, который на их основе вносит соответствующую запись в единый государственный реестр юридических лиц. С этого момента деятельность юридического лица считается прекращенной.

Особенности ликвидационной процедуры в случае несостоятельности (банкротства) юридического лица установлены Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 №127 ФЗ.

КОНСПЕКТ 8. Хозяйственные товарищества и общества

Хозяйственные товарищества и общества – это родовое понятие, обозначающее несколько самостоятельных видов коммерческих юридических лиц, общим для которых является то, что их уставный (складочный) капитал разделяется на доли. Однако это не превращает их имущество в объект долевой собственности участников. Такой капитал представляет условную величину, складывающуюся из стоимости (т.е. денежной оценки) вкладов участников. Поэтому и «доля» в таком капитале является условной величиной, определяющей объем требований участника к обществу или товариществу.

Хозяйственные общества представляют собой объединения капиталов, а хозяйственные товарищества – объединения лиц, т.е. организаций, в которых учредители участвуют не только имущественными взносами, но и личной деятельностью.

Хозяйственные общества – это организации, создаваемые одним или несколькими лицами путем объединения (обособления) их имущества для ведения предпринимательской деятельности.

Хозяйственные товарищества – это договорные объединения нескольких лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности под общим именем.

Главное действующее лицо любого товарищества – полный товарищ – несет неограниченную ответственность по обязательствам товарищества всем своим имуществом. Поэтому, в товариществах, в отличие от обществ, учредители, как правило, принимают личное участие в делах предприятия. По этой же причине лицо может являться полным товарищем лишь в одном товариществе. Круг учредителей обычно гораздо уже, чем в обществах, в силу лично-доверительных отношений между ними. Принципиальные положения, определяющие возможный состав участников хозяйственных обществ и товариществ, содержаться в п. 4 ст. 66 ГКРФ.

Участники обществ не отвечают по обязательствам юридического лица (за исключением обществ с дополнительной ответственностью). Их предпринимательский риск ограничен суммой вкладов в уставный капитал. Поэтому именно размер уставного капитала общества является основной гарантией интересов кредиторов и приобретает особое значение, нехарактерное для товариществ.

Участники хозяйственных товариществ несут неограниченную имущественную ответственность по их долгам всем своим имуществом.

Как и любая коммерческая организация, хозяйственное общество или товарищество должно обладать уставным (складочным) капиталом.

Уставный капитал – это зафиксированная учредительными документами и оцененная в рублях сумма всех вкладов, которые учредители (учредитель) решили объединить (выделить) при создании юридического лица. Уставный капитал хозяйственных товариществ традиционно именуется складочным капиталом, поскольку такие предприятия основаны на договоре между учредителями (а не на уставе), складывающими воедино свои взносы для коммерческой деятельности.

Хозяйственные товарищества: полные товарищества, коммандитные товарищества (товарищества на вере). Хозяйственные общества: общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной ответственностью, акционерные общества.

Полное товарищество. Полное товарищество — это хозяйственное товарищество, участники которого (полные товарищи) в соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. (Ст. 69 ГК РФ)

Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества (п.1 ст. 75 ГК РФ).

Полное товарищество не может состоять из единственного участника.

В качестве участников полного товарищества могут выступать только предприниматели, причем одно лицо может быть участником только одного полного товарищества.

Изменение персонального состава участников, как правило, влечет ликвидацию полного товарищества.

Полное товарищество — самая старая из всех организационно-правовых форм хозяйственных товариществ и обществ. В этой форме наиболее ярко выражен личный элемент и, напротив, отсутствует ограничение ответственности участников по обязательствам товарищества. Поэтому использование формы полного товарищества сопряжено для его участников с повышенным риском. Однако именно с этим недостатком тесно связаны достоинства полного товарищества, которые делают его весьма привлекательной формой предпринимательства. Поскольку требования кредиторов полного товарищества гарантированы не только складочным капиталом, но и личным имуществом товарищей, оно, как правило, не испытывает особых трудностей в получении кредита; вызывает доверие у коммерческих партнеров, т.к. имущественный риск, принимаемый на себя его участниками, говорит о серьезности их намерений и солидности предприятия. Организационная структура полного товарищества предельно проста и практически не требует управленческих расходов. Также к полным товариществам не предъявляется никаких требований относительно публикации результатов деятельности и отчетных документов.

Товарищество на вере (коммандитное товарищество) — товарищество, в котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества своим имуществом, имеется один или несколько участников - вкладчиков, которые несут риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в осуществлении товариществом предпринимательской деятельности. (Ст. 82 ГК РФ).

В составе полного товарищества две группы участников, правовое положение которых различно: полные товарищи и товарищи-вкладчики (коммандитисты). Полные товарищи управляют всеми делами товарищества, а также несут неограниченную ответственность по его обязательствам. Вкладчики же практически не участвуют в управлении, однако и риск их ограничен размерами их вкладов в капитал товарищества.

Товарищество на вере является видоизмененной формой полного товарищества. Она позволяет товарищам привлекать средства со стороны на менее рискованных условиях, чем по договору займа. Для вкладчиков она привлекательна возможностью получать доходы от предпринимательской деятельности, лично в ней не участвуя и не рискуя всем своим имуществом.

Лицо может быть полным товарищем только в одном товариществе на вере.

Участник полного товарищества не может быть полным товарищем в товариществе на вере.

Полный товарищ в товариществе на вере не может быть участником полного товарищества.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Общество с ограниченной ответственностью — учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. (Ст. 87 ГКРФ, п.1 ст. 2 ФЗ от 8.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью»)

Учредительными документами ООО являются устав и учредительный договор. В п. 2 ст. 7 ФЗ «Об ООО» устанавливается максимальное число участников – 50 человек.

Размер уставного капитала ООО должен быть не менее стократной величины минимального размера оплаты труда, на дату предоставления документов для государственной регистрации общества. Уставный капитал ООО складывается из номинальной стоимости долей всех его участников.

Передача участником своей доли (или ее части) в уставном капитале другим участникам общества является его безусловным правом, тогда как ее отчуждение третьим лицам может быть запрещено уставом или обусловлено получением согласия других участников. По общему правилу само общество не может выступать приобретателем доли (п. 1 ст. 23 ФЗ «Об ООО»). Однако Закон устанавливает так много исключений, что логичнее говорить: общество в случаях, предусмотренных законом, вправе приобретать доли, принадлежащие участникам.

Прекращение членства в обществе может происходить не только в результате отчуждения доли, но и путем выхода участника из общества (ст. 94 ГК РФ). По своим правовым последствиям заявление о выходе означает требование о принудительном выкупе доли участника обществом.

Высшим органом управления обществом является общее собрание его участников, количество голосов в котором у каждого участника пропорционального его доле в уставном капитале. Исключительная компетенция общего собрания перечислена в п. 2 ст. 33 Закона. Уставом общества может быть предусмотрено создание Совета директоров, положение которого в целом аналогично статусу наблюдательного совета в акционерном обществе.

Исполнительными органами общества как юридического лица могут быть как единоличный орган (директор, президент и т.п.), так и коллегиальный (правление, дирекция и т.п.) либо оба вместе.

Общество может продолжать функционировать даже если в нем остался один участник.

Общество с дополнительной ответственностью (ОДО).

Общество с дополнительной ответственностью — учрежденное одним или несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров; участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам своим имуществом в одинаковом для всех кратном размере к стоимости их вкладов, определяемом учредительными документами общества.

Специфика общества с дополнительной ответственностью заключается в особом характере имущественной ответственности участников по его долгам.

Участники общества несут одинаковую солидарную субсидиарную ответственность (кратную размерам их вкладов в уставный капитал), которая определяется учредительными документами.

Во всех остальных отношениях к обществам с дополнительной ответственностью применяются правила об обществах с ограниченной ответственностью.

Дочернее хозяйственное общество.

Хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

Отношения по схеме "основное - дочернее общество" строятся в двух случаях:

  1. при преобладании участия основного общества (товарищества) в уставном капитале дочернего общества;

  2. при наличии договора, заключенного между обществами и дающего право одному из них определять решения, принимаемые другим.

Дочернее общество не несет ответственности по долгам основного. В то же время основное общество (товарищество), имеющее право давать дочернему обязательные указания, может привлекаться к ответственности по его обязательствам (долгам): к солидарной с дочерним обществом - по сделкам, заключенным во исполнение таких указаний; к субсидиарной ответственности - в случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества, наступившей по вине основного. Кроме того, участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных дочернему по его вине.

Зависимое хозяйственное общество. Хозяйственное общество является зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) общество имеет более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или двадцати процентов уставного капитала общества с ограниченной ответственностью.

Преобладающее общество, являясь владельцем значительного пакета акций и обладая соответствующим числом голосов, может влиять на принятие решений зависимого общества, но не вправе давать ему обязательные указания. Если такое право возникает в силу других оснований, например, в связи с заключенным между обществами договором, то отношения между ними будут строиться по схеме "основное - дочернее".

Акционерное общество (АО).

Акционерным обществом является коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу. (П.1 ст. 96 ГК РФ, п. 1 ст. 2 ФЗ от 29.12.1995 «Об акционерных обществах»)

В основе акционерного общества лежит объединение капиталов различных лиц в целях организации и осуществления предпринимательской деятельности.

Основное отличие акционерного общества от других юридических лиц заключается в том, что уставный капитал разделен на определенное число равных долей, каждой из которых соответствует акция - ценная бумага, наделяющая любого ее владельца (акционера) равными правами.

Лицо, вкладывающее свои средства в капитал общества, приобретает обязательственные права по отношению к обществу — право на получение части доходов (дивидендов), участие в управлении обществом и ряд других. Денежные средства и иное имущество, передаваемые акционером в счет оплаты акций, становятся собственностью общества, и акционер не вправе требовать их возврата. Также он не может вернуть обществу приобретенные акции в целях выхода из него. Акции можно лишь продать, подарить, завещать, т.е. уступить новому акционеру в установленном законом порядке.

Участники акционерного общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам, а общество не отвечает по долгам своих участников.

Акционерные общества подразделяются на два типа - открытые и закрытые. Главными разграничительными признаками являются условия и порядок размещения акций и права акционеров по их отчуждению и преимущественному приобретению.

Открытое акционерное общество (ОАО). Открытое акционерное общество — это акционерное общество, которое вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции и осуществлять их свободную продажу в соответствии с законодательством, и участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров.

Открытое акционерное общество характеризуется следующими признаками:

1) Акционеры открытого общества могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров общества.

2) ОАО вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции, т.е. среди неограниченного круга лиц, и осуществлять свободную продажу акций с учетом требований законодательства. ОАО имеет право проводить и закрытую подписку на выпускаемые им акции, кроме случаев, ограниченных уставом общества или требованиями правовых актов Российской Федерации.

3) Число акционеров и учредителей открытого общества не ограничено. Теоретически оно может достигать числа выпущенных акций, но не может превышать его, поскольку акция неделима. Даже в тех случаях, когда акция приобретается несколькими лицами, они выступают в качестве акционера как одно лицо. Практически в открытых обществах имеется несколько акционеров, владеющих значительными пакетами акций, и большое число акционеров - держателей одной или нескольких акций.

4) Минимальный уставный капитал открытого общества должен составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации общества.

5) Открытое общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой информации, доступных для всех акционеров данного общества, годовой отчет, бухгалтерский баланс и счет прибылей и убытков общества; проспект эмиссии акций; сообщения о проведении общих собраний и ряд других сведений.

Закрытое акционерное общество (ЗАО). Закрытое акционерное общество — это акционерное общество, акции которого не поступают в открытую продажу и распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц, и участники которого имеют преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами.

Закрытое акционерное общество характеризуется следующими признаками:

1) Акции закрытого общества распределяются только среди его учредителей или иного заранее определенного круга лиц. Таким образом, акционеры закрытого общества пользуются преимущественным правом приобретения акций, за исключением их безвозмездного отчуждения (дарения физическим лицам или некоммерческим организациям, при переходе по наследству).

2) Закрытое общество не вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом распространять их среди неограниченного круга лиц.

3) Минимальный уставный капитал закрытого общества должен составлять не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации общества.

4) Число акционеров закрытого общества не должно превышать пятидесяти.

Производственный кооператив

Производственным кооперативом (артелью) является добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, строительство, бытовое и иные виды обслуживания, оказание медицинских, правовых, маркетинговых и других услуг), основанной на их личном трудовом и ином участии и объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов.( П.1 ст. 107 ГК РФ, ст. 1 ФЗ от 8.05.1996 «О производственных кооперативах»).

Участниками производственного кооператива являются, как правило, граждане, но могут быть и юридические лица (если это допускается уставом кооператива). Число членов кооператива не может быть менее пяти.

Имущество кооператива первоначально складывается из паевых взносов его членов, которые не идентичны долям в уставном капитале хозяйственного общества и товарищества. Права члена в отношении кооператива не обусловлены в полной мере величиной его пая. Так, распределение прибыли и ликвидационного остатка между членами кооператива, как правило, производится в соответствии с их трудовым участием.

Члены производственного кооператива несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в размерах и в порядке, предусмотренных законодательством. Это означает, что члены кооператива отвечают своим имуществом по долгам кооператива, если у последнего нет достаточных средств для погашения своих долгов.

Таким образом, если хозяйственные товарищества представляют собой объединение труда (за исключением вкладчиков в товариществе на вере), а хозяйственные общества — объединение капитала, то производственный кооператив является объединением и труда, и капитала: все члены кооператива обязаны внести паевой взнос, а также участвовать личным трудом в деятельности кооператива. В случае если член кооператива не участвует личным трудом в его деятельности, он обязан внести дополнительный паевой взнос.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Правовое регулирование создания и деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий осуществляется ГК РФ и ФЗ от 14.11. 2002 «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество.

Государственным и муниципальным унитарным предприятием являются коммерческие юридические лица, которые создаются на основе лишь одной формы собственности – государственной или муниципальной, в связи с чем их учредителями выступают государство или муниципальные образования.

Имущество унитарного предприятия является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками предприятия.

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Унитарное предприятие не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества.

Унитарное предприятие обязано ежегодно предоставлять бухгалтерскую отчетность органу, уполномоченному управлять государственным имуществом.

В Российской Федерации создаются и действуют следующие виды унитарных предприятий: унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, - федеральное государственное предприятие и государственное предприятие субъекта Российской Федерации, муниципальное предприятие; унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления, - федеральное казенное предприятие, казенное предприятие субъекта Российской Федерации, муниципальное казенное предприятие.

Имущество, закрепленное собственником за унитарным предприятием, формирует его уставный фонд. Имущество государственного или муниципального унитарного предприятия находится соответственно в собственности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования и принадлежит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.

Унитарные предприятия являются единственным видом коммерческих организаций, которые не имеют право собственности на принадлежащее им имущество. Таким образом, собственник имущества, создавая унитарное предприятие и наделяя его необходимыми материальными ресурсами, не утрачивает, в отличие от учредителей хозяйственных обществ и товариществ, а также производственных кооперативов, прав на это имущество. Иными словами, в ходе предпринимательской деятельности унитарные предприятия владеют и пользуются чужой собственностью, которая, по существу, принадлежит публично-правовому образованию.

Унитарное предприятие несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Унитарное предприятие не несет ответственность по обязательствам собственника его имущества.

РФ, субъект РФ, муниципальное образование не несут ответственность по обязательствам государственного или муниципального предприятия, за исключением случаев, если несостоятельность (банкротство) такого предприятия вызвана собственником его имущества. В указанных случаях при недостаточности имущества государственного или муниципального предприятия может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

РФ, субъекты РФ или муниципальные образования несут субсидиарную ответственность по обязательствам своих казенных предприятий при недостаточности их имущества. (Ст. 7 ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»)

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения.

В Российской Федерации создаются и действуют следующие виды унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения:

  1. федеральное государственное предприятие — ФГУП (создается по решению Правительства Российской Федерации или федерального органа исполнительной власти);

  2. государственное предприятие субъекта Российской Федерации — ГУП (создается по решению органа государственной власти субъекта Российской Федерации);

  3. муниципальное предприятие — МУП (создается по решению органа местного самоуправления).

Предприятие — обладатель права хозяйственного ведения может владеть, распоряжаться и пользоваться предоставленным ему имуществом по своему усмотрению в пределах, определяемых Гражданским кодексом Российской Федерации и ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Объектом права хозяйственного ведения являются те виды имущества, включая здания, сооружения, оборудование, инвентарь, права требования и т.д., которые переданы предприятию и предназначены для его деятельности.

Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ведении, решает вопросы создания предприятия, определения предмета и целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает директора (руководителя) предприятия, осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию имущества. Собственник имеет право на получение части прибыли от использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия.

Предприятие не вправе без согласия собственника продавать принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом распоряжаться этим имуществом.

Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, установленных законодательством.

Размер уставного фонда государственного предприятия должен составлять не менее чем пять тысяч минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным законом на дату государственной регистрации государственного предприятия.

Размер уставного фонда муниципального предприятия должен составлять не менее чем одну тысячу минимальных размеров оплаты труда, установленных на дату государственной регистрации муниципального предприятия.

Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, может создать в качестве юридического лица другое унитарное предприятие путем передачи ему в установленном порядке части своего имущества в хозяйственное ведение (дочернее предприятие).

Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления.

В Российской Федерации создаются и действуют следующие виды унитарных предприятий, основанных на праве оперативного управления:

  1. федеральное казенное предприятие — ФКП (создается по решению Правительства Российской Федерации);

  2. казенное предприятие субъекта Российской Федерации — (создается по решению органа государственной власти субъекта Российской Федерации);

  3. муниципальное казенное предприятие — (создается по решению органа муниципального самоуправления).

Содержание права оперативного управления значительно уже содержания права хозяйственного ведения. Лицо, владеющее государственным или муниципальным имуществом на праве оперативного управления, владеет, распоряжается и пользуется им в пределах, очерченных требованиями законодательства, целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества.

Казенное предприятие отвечает по своим обязательствам тем имуществом, которое находится в его распоряжении. Российская Федерация несет субсидиарную ответственность по обязательствам казенного предприятия при недостаточности его имущества.

Значительно шире права по распоряжению переданным имуществом у собственника этого имущества. Собственник или орган, уполномоченный выступать от его имени, вправе во внесудебном порядке изъять излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущество казенного предприятия и распорядиться им.

Казенное предприятие не вправе сдавать в аренду, использовать в качестве залога, передавать во временное пользование закрепленное за ним в оперативное управление недвижимое и другое имущество без согласия Правительства Российской Федерации.

Источниками формирования материальной базы казенного предприятия являются:

  1. имущество, переданное ему по решению Правительства Российской Федерации для осуществления основной деятельности;

  2. денежные и иные средства, полученные от реализации продукции, работ или услуг предприятия;

  3. средства, выделенные из федерального бюджета или внебюджетных фондов.

Свободный остаток прибыли после ее направления на предусмотренные цели подлежит изъятию в бюджет. Унитарное предприятие обязано вести и ежеквартально представлять статистическую и бухгалтерскую отчетность по установленной форме.

КОНСПЕКТ 9. Некоммерческие организации.

Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками. (П.1 ст. 2 ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996)

Некоммерческие организации создаются для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ.

В сегодняшней экономической ситуации в России большинство некоммерческих организаций, в том числе и государственные учреждения, вынуждены заниматься предпринимательской деятельностью для обеспечения достаточного уровня материального состояния.

В соответствии с законодательством некоммерческая организация может осуществлять предпринимательскую деятельность только тогда, когда это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.

Потребительские общества и кооперативы.

Потребительские общества и кооперативы — добровольные объединения граждан и (или) юридических лиц, созданные, как правило, по территориальному признаку, на основе членства путем объединения их членами имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, производственной и иной деятельности в целях удовлетворения материальных и иных потребностей их членов.

Потребительские кооперативы в зависимости от целей создания и особенностей деятельности могут быть разграничены на три основные группы: потребительские общества (заготовительные, торговые и др.); сельскохозяйственные кооперативы (огороднические, животноводческие и др.); специализированные кооперативы (жилищные, дачные, гаражные и др.).

Потребительский кооператив в значительной степени отличается от иных форм некоммерческих организаций. Потребительский кооператив создается и осуществляет деятельность для удовлетворения материальных и иных потребностей его членов (жилищных, бытовых и др.), тогда как другие некоммерческие организации имеют в качестве основных нематериальные цели, направленные на достижение общественных благ.

Членами потребительского кооператива могут быть граждане, коммерческие и некоммерческие юридические лица, в том числе унитарные предприятия и учреждения.

Правовые акты субъектов Российской Федерации могут устанавливать особые требования к субъектному составу того или иного потребительского кооператива.

Потребительские кооперативы во многом похожи с производственными кооперативами в плане организационной структуры и прав участников. Однако члены потребительского кооператива не обязаны принимать личное трудовое участие в его деятельности и практически не отвечают по его долгам. Исключение составляют лишь сельскохозяйственные кооперативы — личное участие членов в их хозяйственной деятельности обязательно.

Члены кооператива могут предоставлять ему имущество, находящееся у них на праве собственности или ином вещном праве. Такое имущество, как правило, передается кооперативу с целью реализации его уставных целей и паевым взносом не является.

Имущество потребительского кооператива, складывающееся из паевых взносов членов и приобретенное по иным законным основаниям, принадлежит ему на праве собственности.

В отношении потребительского кооператива его члены имеют только обязательственные права. Исключение установлено лишь для членов жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного и некоторых других кооперативов. Указанные лица, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное кооперативом, приобретают право собственности на соответствующее имущество. Собственниками указанного имущества могут стать и не члены кооператива.

Потребительский кооператив отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Вместе с тем на членов возлагается обязанность покрывать образовавшиеся у кооператива убытки путем внесения дополнительных взносов.

Доходы, полученные потребительским кооперативом от предпринимательской деятельности, после внесения обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации могут распределяться между членами кооператива. Размер выплат, причитающихся каждому из членов, как правило, определяется общим собранием кооператива.

Учреждение

Учреждением является некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично.

На имущество учреждения его учредитель имеет право собственности или иное вещное право.

Учреждения являются единственным видом некоммерческих организаций, обладающих не правом собственности, а правом оперативного управления (аналогично казенным унитарным предприятиям).

Учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом (частное учреждение) либо соответственно Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием (государственное или муниципальное учреждение).

Государственное или муниципальное учреждение может быть бюджетным или автономным.

Деятельность автономных учреждений регулируется ФЗ «Об автономных учреждениях».

Частные и бюджетные учреждения полностью или частично финансируются собственником их имущества.

Частное или бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам такого учреждения несет собственник его имущества.

Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем закрепленным за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за автономным учреждением собственником этого имущества или приобретенных автономным учреждением за счет выделенных таким собственникам средств. Собственник имущества автономного учреждения не несет ответственность по обязательствам автономного учреждения.

Общественная и религиозная организации (объединения).

Общественными и религиозными организациями (объединениями) являются добровольные объединения граждан, в установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей.

Общественные объединения, исходя из целей их деятельности, могут учреждаться в одной из следующих форм:

общественная организация (объединение на основе членства);

общественное движение (массовое объединение, не имеющее членства);

общественный фонд (не имеющее членства объединение, цель которого заключается в формировании имущества и его использования на общественно-полезные цели);

общественное учреждение (не имеющее членства организация, цель которой заключается в оказании конкретного вида услуг в интересах участников);

орган общественной самодеятельности (не имеющее членства объединение, цель которого заключается в совместном решении социальных проблем граждан по месту жительства, работы или учебы);

политическая партия (имеющее членство объединение, созданное в целях участия граждан в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления).

Общественные объединения создаются по инициативе их учредителей — не менее трех физических лиц. В состав учредителей наряду с физическими лицами могут входить юридические лица — общественные объединения.

Религиозные объединения могут создаваться в одной из следующих форм:

религиозное общество (община, приход и др.);

монастырь (лавра, пустынь, скит, дацан);

братство (сестричество);

миссионерское общество (миссия).

Учредителями местной религиозной организации могут быть не менее десяти граждан России, объединенных в религиозную группу. Централизованные религиозные организации образуются при наличии не менее трех местных религиозных организаций одного вероисповедания.

Участники (члены) общественных и религиозных организаций не сохраняют прав на переданное ими этим организациям в собственность имущество, в том числе на членские взносы. Они не отвечают по обязательствам общественных и религиозных организаций, в которых участвуют в качестве их членов, а указанные организации не отвечают по обязательствам своих членов.

Помимо членских взносов имущество общественных и религиозных организаций составляют движимые и недвижимые вещи, приобретенные ими за счет собственных средств или пожертвований, а также имущество, завещанное гражданами, безвозмездно переданное государством и т.п.

Фонд. Фондом является не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели.

В отношении фонда его учредитель (участник) не имеет имущественных прав. Имущество, переданное фонду его учредителями (учредителем), является собственностью фонда. Учредители не отвечают по обязательствам созданного ими фонда, а фонд не отвечает по обязательствам своих учредителей.

Фонд использует имущество для целей, определенных уставом фонда. Фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, соответствующей этим целям и необходимой для достижения общественно полезных целей, ради которых фонд создан. Для осуществления предпринимательской деятельности фонды вправе создавать хозяйственные общества или участвовать в них.

Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.

Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования могут оказывать поддержку фондам, создаваемым гражданами и юридическими лицами, либо принять участие в их учреждении. Фонды, образованные за счет государственного (муниципального) и частного имущества, именуются общественно-государственными.

Особым органом фонда, создаваемым в обязательном порядке, является попечительский совет, который осуществляет надзор за деятельностью фонда, принятием другими органами фонда решений и обеспечением их исполнения, использованием средств, соблюдением законодательства. Попечительский совет действует исключительно на общественных началах.

Государственная корпорация. Государственной корпорацией является не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданная для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций. Государственная корпорация создается на основании федерального закона.

Имущество, переданное государственной корпорации Российской Федерацией, является собственностью государственной корпорации.

Государственная корпорация не отвечает по обязательствам Российской Федерации, а Российская Федерация не отвечает по обязательствам государственной корпорации, если законом, предусматривающим создание государственной корпорации, не предусмотрено иное.

Государственная корпорация использует имущество для целей, определенных законом, предусматривающим создание государственной корпорации.

Государственная корпорация обязана ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества в соответствии с законом, предусматривающим создание государственной корпорации.

Объединение юридических лиц (ассоциация и союз). Коммерческие организации в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих имущественных интересов могут по договору между собой создавать объединения в форме ассоциаций или союзов, являющихся некоммерческими организациями.

Ассоциация (союз), созданная коммерческими юридическими лицами, имеет строго определенные цели — координация осуществляемой ими предпринимательской деятельности и представление и защита общих имущественных интересов.

Возможность непосредственного осуществления объединением деятельности в иных направлениях, в том числе предпринимательской, исключается.

Если цели ассоциации (союза) коммерческих юридических лиц изменились и возникла необходимость ведения деятельности коммерческого характера, объединение должно быть преобразовано в хозяйственное общество или товарищество, участниками которых становятся его члены.

Деятельность ассоциации (союза) некоммерческих юридических лиц должны следовать достижению социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных, управленческих и иных целей, направленных на достижение общественных благ. Ассоциация (союз) также может создаваться с целью координации деятельности объединяющихся организаций, повышения ее эффективности, реализации совместных программ (социальных, благотворительных) и др.

Юридические лица, объединившиеся в ассоциацию (союз), сохраняют свою самостоятельность, факт участия в объединении не влияет на объем правоспособности юридического лица. Оно обладает теми же правами, что и до вступления в ассоциацию (союз).

Ассоциация (союз) является собственником имущества, складывающегося за счет регулярных и единовременных поступлений от участников, а также иных допускаемых законодательством источников. Данное имущество используется объединением в соответствии с его специальной правоспособностью. При ликвидации объединения имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, не распределяется между участниками, а направляется на цели, аналогичные целям ликвидируемого объединения.

Ассоциация (союз) не несет ответственность по обязательствам своих членов. Члены ассоциации (союза) отвечают по ее обязательствам — несут субсидиарную ответственность всем своим имуществом.

Некоммерческое партнерство. Некоммерческим партнерством является основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение целей некоммерческих организаций.

Имущество, переданное некоммерческому партнерству его членами, является собственностью партнерства. Члены некоммерческого партнерства не отвечают по его обязательствам, а некоммерческое партнерство не отвечает по обязательствам своих членов.

Автономная некоммерческая организация. Автономной некоммерческой организацией является не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов в целях предоставления услуг в области образования, здравоохранения, культуры, науки, права, физической культуры и спорта и иных услуг.

Имущество, переданное автономной некоммерческой организации ее учредителями (учредителем), является собственностью автономной некоммерческой организации. Учредители автономной некоммерческой организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность этой организации. Учредители не отвечают по обязательствам созданной ими автономной некоммерческой организации, а она не отвечает по обязательствам своих учредителей.

КОНСПЕКТ 10. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования как субъекты гражданского права

Публично-правовые образования выступают субъектами как публичного, так и частного права. В отношениях, регулируемых нормами частного права, государство не обладает властными полномочиями. Здесь оно подчинено общим принципам гражданского права. В то же время государство, являясь организацией, не признается юридическим лицом. В п. 2 ст. 124 ГК РФ законодатель закрепляет, что к публично-правовым образованиям применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в гражданских правоотношениях, если иное не вытекает из закона или особенностей данных субъектов.

Государство участвует в гражданском обороте не в своих частных целях, а в интересах наиболее эффективного осуществления публичной власти. Эти цели предопределяют и сущность правоспособности государства. Она является целевой, т.е. вытекает из той функции носителя публичной власти, которую в интересах всего общества выполняет государство.

В ст. 125 ГК РФ установлен порядок участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. Особенности ответственности названных образований определены в ст. 126 ГК РФ и ст. 127 ГК РФ.

Государство может участвовать в гражданском обороте как непосредственно, так и через специально созданные им для этих целей государственные юридические лица в организационно-правовых формах, предусмотренных действующим гражданским законодательством.

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ №3.

Объекты гражданских правоотношений.

Комплексная цель модуля – раскрыть понятие объекта гражданских правоотношений и система гражданских прав; ознакомить студентов с нормативными правовыми актами, материалами судебно-арбитражной практики, актуальными научными публикациями по данному вопросу.

КОНСПЕКТ 11. Объекты гражданских прав

Объектами гражданских прав являются материальные и духовные блага, по поводу которых субъекты гражданского права вступают между собой в правовые отношения. Наиболее распространенные объекты гражданского права – вещи (к числу которых относятся, в частности, деньги, валютные ценности, ценные бумаги) и права на вещи. Помимо вещей и прав на вещи (имущество) ст. 128 ГК РФ называет еще четыре самостоятельных вида объектов: работы и услуги, информацию, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственностью), а также нематериальные блага.

Имущество – 1) это совокупность вещей и материальных ценностей, состоящих в собственности лица (физического или юридического), государства или муниципального образования либо принадлежащего организации на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. В состав имущества входят также деньги и ценные бумаги;

2) это совокупность вещей или имущественных прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других лиц (актив);

3) это совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей, которые характеризуют имущественное положение их носителя – актив (вклады) и пассив (долги).

Римское право говорит, что предметы материального мира, созданные природой или человеком, и есть вещи.

Вещь – это суть материальные предметы внешнего по отношению к человеку окружающего мира.

Правовой режим – это установленный законом порядок приобретения, владения, пользования, распоряжения вещью.

Юридическая классификация вещей:

    • Средства производства и предметы потребления;

    • Вещи движимые и недвижимые. К недвижимым вещам относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. (Ст. 130 ГК РФ).

Основная специфика правового режима недвижимого имущества заключается в том, что возникновение, переход, ограничение и прекращение права собственности, других вещных прав и некоторых обязательственных прав на него происходит в особом порядке, требующем соблюдения письменной формы и обязательной государственной регистрации в органах по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Порядок регистрации определен в ФЗ 1997 г. «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

    • вещи, не ограниченные в обороте, ограниченные в обороте и изъятые из оборота (ст. 129 ГК РФ);

    • вещи потребляемые и непотребляемые;

    • вещи индивидуально-определенные и родовые;

    • вещи делимые и неделимые (ст. 133 ГК РФ);

    • сложные вещи (ст. 134 ГК РФ);

    • главная вещь и принадлежность (ст. 135 ГК РФ);

    • вещи одушевленные и неодушевленные;

    • плоды, продукция и доходы (ст. 136 ГК РФ).

Деньги и ценные бумаги. По своей природе деньги относятся к родовым, заменимым и делимым вещам. Конечно, в любой момент конкретные денежные знаки могут быть выделены из остальной денежной массы и индивидуализированы, например, путем записи их номеров.

Деньги – это продукт товарных отношений, но полноценным конкретным товаром они не становятся. Деньги в экономическом смысле – это меновая стоимость товара. Она имеет лишь количественную характеристику, не позволяющую производительно или индивидуально потреблять их.

Официальной денежной единицей России является рубль, состоящий из ста копеек. Рубль является законным платежным средством, обязательным к приему по нарицательной стоимость, на всей территории Российской Федерации.

Ценные бумаги. Ценная бумага представляет собой документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении (ст. 142 ГК РФ).

Можно выделить следующие признаки ценной бумаги: ценная бумага – это документ; указанный документ составляется с соблюдения установленной формы: документ составляется с соблюдением обязательных реквизитов; документ удостоверяет имущественные права; передача ценной бумаги влечет переход всех удостоверяемых ею прав в совокупности.

В теории принято характеризовать ценную бумагу совокупностью признаков: абстрактность, публичная достоверность и исполнимость при предъявлении бумаги.

Ценные бумаги подразделяются на отдельные виды по различным классификационным критериям. Наиболее важным делением является то, которое основано на способе обозначения управомоченного лица и в соответствии с которым различаются предъявительские, именные и ордерные ценные бумаги (ст. 145, ст. 145 ГК РФ).

С учетом того, на каких началах производится выпуск ценных бумаг, выделяются эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. К эмиссионным ценным бумагам относятся акции, облигации, сберегательные сертификаты и др. Неэмиссионные ценные бумаги закрепляют за их обладателями индивидуальный объем прав. Ими являются чеки, векселя, коносаменты, складские свидетельства и др.

В зависимости от того, кто является эмитентом ценной бумаги, различаются государственные ценные бумаги и ценные бумаги частных лиц.

По содержанию воплощенных в них прав ценные бумаги подразделяются на денежные (чеки, векселя, депозитные и сберегательные сертификаты и др.), товарные (целевые товарные облигации) и ценные бумаги, дающие право на участие в управлении акционерным обществом (акции).

В случаях, определенных законом или в установленном им порядке, лицо, получившее специальную лицензию, может производить фиксацию прав, закрепляемых именной или ордерной ценной бумагой, в том числе в бездокументарной форме (с помощью средств электронно-вычислительной техники и т.п.). (П. 1 ст. 149 ГК РФ)

В случаях, определенных законом или в установленном им порядке, лицо, получившее специальную лицензию, может производить фиксацию прав, закрепляемых именной или ордерной ценной бумагой, в том числе в бездокументарной форме. К такой форме фиксации прав применяются правила, установленные для ценных бумаг, если иное не вытекает из особенностей фиксации.

Результаты творческой деятельности. Информация. Результаты творческой деятельности, в отличие от вещей, представляют собой блага нематериальные. Так, произведения науки, литературы или искусства – есть совокупность новых идей, образов, понятий; изобретение, полезная модель – технические решения задачи; промышленный образец – художественно-конструкторское решение внешнего вида изделия. Материальный носитель творческого результата (рукопись, чертеж и т.п.) выступает в качестве вещи и может передаваться в собственность другим лицам. Но сам результат творческой деятельности, будучи благом нематериальным, сохраняется за его создателем и может использоваться другими лицами лишь по согласованию с ним, за исключением случаев, указанных в законе.

Особенности правового регулирования и охраны интеллектуальной собственности, а также приравненных к ним по правовому режиму средства индивидуализации юридических лиц, продукции, работ, услуг определены в четвертой части ГК РФ, которая вступила в действие с 1 января 2008 года.

Информация – один из видов объектов гражданских прав, в самом Гражданском кодексе Российской Федерации нет определения понятия «информация» и предусмотрена защита только для более узкого объекта данного вида – служебной и коммерческой тайны.

По Закону «Об информации, информатизации и защите информации» от 2.02.1995 г., информация представляет собой «сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления».

Основные принципы предоставления информации сформулированы в настоящем Законе.

Нематериальные блага.

Под нематериальные благами понимаются не имеющие экономического содержания и неотделимые от личности их носителей блага и свободы, признанные и охраняемые действующим законодательством.

Ст. 150 ГК РФ содержит перечень нематериальных благ.

Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда (ст. 151 ГК РФ).

Защита чести, достоинства и деловой репутации – это разные понятия, но они являются личными неимущественными благами, охрана которых предусмотрена законодательством.

Честь, достоинство и деловая репутация относится к числу приобретенных качеств, поскольку при рождении человека за ним признаются названные ценности (честь, достоинство, деловая репутация) лишь в той мере, в которой они соответствуют естественным правам и свободам, а именно в процессе своей жизнедеятельности, своими поступками, поведением человек может «заслужить» добрые или же плохие отзывы о себе как о личности.

Основным различием между понятиями защиты чести, достоинства и деловой репутации следует считать то, что если наличие первых связывается вообще с позитивной формой поведения, в том числе и поощряемым бездействием (соблюдение законов, воздержание от аморальных поступков), то последнее характеризует только одну сторону общественной жизни и всегда предполагает активную деятельность граждан и субъектов.

Это идеальные категории, чье содержание носит конкретно-исторический характер и связано с действующими нормами права, признаваемыми нравственностью и поощряемыми общественным поведением.

Объективной стороной содержания выступают существующие общественные отношения, материальные и процессуальные нормы права.

Субъективная сторона выражается в условно-обобщенной оценке обществом поведения и иных качеств субъектов гражданских правоотношений и личностном восприятии таковых последними.

Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности.

По требованию заинтересованных лиц допускается защита чести и достоинства гражданина и после его смерти (п. 1 ст. 152 ГК РФ).

Статья 152 ГК РФ предоставляет гражданину, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, право наряду с опровержением таких сведений требовать возмещения убытков и морального вреда. Данное правило в части, касающейся деловой репутации гражданина, соответственно применяются и к защите деловой репутации юридических лиц. Поэтому правила, регулирующие компенсацию морального вреда в связи с распространением сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, применяются и в случаях распространения таких сведений в отношении юридического лица.

Для применения этого способа защиты необходимо доказать, что эти сведения распространены, являются порочащими, не соответствуют действительности.

Судебная практика по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации обобщена в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02. 2005 г. №3 «О судебной практики по делам о защите чести, достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц».

В п. 8 указанного постановления разъяснено, что судам необходимо отграничивать дела о защите чести, достоинства и деловой репутации от дел о защите других нематериальных благ, перечисленных в ст. 150 ГК РФ, нарушенных в связи с распространением о граждане сведений, неприкосновенность которых может причинить моральный вред даже в случае, когда эти сведения соответствуют действительности и не порочат честь, достоинство и деловую репутацию истца.

УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ № 4.

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Сделки и условия их действительности.

Комплексная цель модуля – ознакомить обучающихся с определением понятия и видами юридических фактов; рассмотреть понятие сделки и охарактеризовать условия действительности сделок; ознакомить студентов с материалами судебно-арбитражной практики по данному вопросу, с актуальными научными исследованиями.

КОНСПЕКТ 12. Юридические факты.

Обстоятельства, с которыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений, называются юридическими фактами.

Совокупность юридических фактов называется юридическим составом.

Как правило, норма, регулирующая те или иные отношения участников, всегда указывает на юридические факты, которые порождают соответствующие правоотношения.

Юридические факты можно свести в определенные группы: действия и события.

Событие – это объективное явление внешнего мира, наступающее независимо от воли лица.

Абсолютные события – это такие явления, которые не связаны с волевой деятельностью человека. Например: cтихийное бедствие.

Относительные события – такие явления, которые возникают по воле субъектов, но развиваются и проистекают независимо от их воли.

Сроки – это юридические факты, которые с одной стороны зависят от воли человека, а с другой течение сроков подчинено объективным законам течения времени.

Действие представляет собой определенную форму поведения людей; действия совершаются по воле лица.

Виды действий:

  1. правомерные (юридические акты, юридические поступки);

  2. неправомерные (возмещения убытков).

Юридические поступки – это такие правомерные действия, которые порождают гражданско-правовые последствия независимо, а иногда и вопреки намерению человека, совершившего поступок. К ним относятся:

  1. приобретение имущества по основаниям, допускаемым законом;

  2. создание произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;

иные действия граждан и юридических лиц.

Юридические акты, в отличие от юридических поступков – это такие правомерные действия, которые порождают соответствующие юридические последствия лишь тогда, когда они совершены со специальным намерением вызвать эти последствия. К ним относятся:

  1. сделки;

  2. акты государственных органов, органов местного самоуправления;

  3. судебное решение.

Неправомерные действия, являясь правонарушениями, влекут возникновение правоохранительных отношений, т.е. отношений ответственности, возлагающих на виновную сторону обязанность претерпеть неблагоприятные последствия:

  1. причинение вреда;

  2. неосновательное обогащение;

  3. иные действия граждан и юридических лиц.

Основания возникновения гражданских прав и обязанностей (ст. 8 ГК РФ):

  • договоры и иные сделки, предусмотренные и не предусмотренные законом, но не противоречащие ему;

  • акты государственных органов и органов местного самоуправления;

  • судебное решение;

  • приобретение имущества по основаниям, допускаемым законом;

  • создание произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;

  • причинение вреда другому лицу;

  • неосновательное обогащение;

  • иные действия граждан и юридических лиц, предусмотренные законом и иными правовыми актами, а также хотя и не предусмотренные законом и такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождающие гражданские права и обязанности;

  • события, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.

Права на имущество, подлежащее государственной регистрации, возникают с момента регистрации соответствующих прав на него, если иное не установлено законом.