Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курс лекций 6.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
618.5 Кб
Скачать

§2. Значение и сущность наследования.

Предметом наследования постепенно со временем становится все, что способно приносить прибыль, обеспечивать удовлетворение самых различных потребностей людей, за исключением, пожалуй, самой личности, которая объектом наследственного преемства ныне не может быть.

В истории советского периода у института наследования были «подъемы» и «падения». Нынешний исторический период характеризуется наступлением частной собственности на те страны и континенты, где она в прошлом XX веке была существенно потеснена. Речь идет о ряде стран Азии, Африки, Латинской Америки, отчасти бывшего социалистического лагеря.

Так, например, ВЦИК РСФСР в апреле 1918 года издал декрет «Об отмене наследования». Этот декрет и специальное постановление Народного комиссариата юстиции РСФСР от 21 мая 1919 г. по сути, уничтожили наследование частной собственности и заложили основы для дальнейшего развития наследственного права личной собственности, качественно отличного от прежнего права наследования. Институт наследования был вновь введен в России декретом «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» от 22 мая 1922 г. Институт наследования получил дальнейшую разработку в Гражданском кодексе 1922 г.

По принятию Гражданского кодекса 1964 года институт наследования получил достаточно разработанную систему права. Но после 1991 года, когда СССР перестал существовать, появились новые формы собственности, появились различные хозяйственные общества и товарищества, образовался целый ряд проблем связанный с наследованием. Сейчас идет рассмотрение части третей Гражданского кодекса РФ, где целая глава посвящена наследованию.

Современная нормативная база, касающаяся наследственного права достаточно устарела. На современном этапе, когда принимается много законов и кодексов, действующая глава Гражданского Кодекса 1964 года, касающиеся наследования не всегда охватывает вопросы, возникающие в жизни.

В части третей ГК РФ, одной из задач является систематизация законодательства так, чтобы исключить регулирование наследственных правоотношений нормами ведомственных инструкций.

Чтобы определить, в чем состоит сущность наследования, представляется целесообразным выяснить, что же является предметом наследования. Предметом наследования, прежде всего, является имущество, то есть совокупность имущественных прав и обязанностей, носителем которых умерший был при жизни. В их числе главенствующее место, вне всякого сомнения, занимает право собственности.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающим на них обременением, перейдут согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям.

Наследование, как и любой другой сложный социальный феномен, выполняет не только общественно-полезные функции, обеспечивая в обществе необходимую устойчивость и преемственность. С ними связаны или могут быть связаны и негативные моменты. Один главный из них: состоит в том, что наследование открывает двери для паразитического существования тех, к кому переходит по наследству недвижимое имущество, акции, вклады, свобода, конвертируемая валюта и т.д.

Это в свою очередь, углубляет социальное расслоение общества и конечном счете разлагает самих наследников, которые зачастую «проматывают» доставшееся им состояние, деградируя как личности.

Все же последующее развитие наследственного права, как в «советский», так и в «постсоветский» период свидетельствуют о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования, которые имели место в первые годы «диктатуры пролетариата». Проект части 3 Гражданского кодекса России, пусть пока еще и не принятый, все же дает основания говорить о ряде тенденций, наметившихся в последнее время в сфере наследственного права. Происходит расширение наследников по закону, круга переходящих по наследству имущественных прав, получает свое дальнейшее развитие принцип свободы завещания и т.п. Можно с достаточным основанием заметить, что история наследственного права лишний раз подтверждает, что нельзя вводить правовые нормы, противоречащие природе человека, ибо, в конечном счете, они все равно будут сметены.

Определяя сущность наследования, важно отметить два обстоятельства:

во-первых, права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тог же момент, если из правил ГК РФ не вытекает иное;

во-вторых, к наследникам переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей. При наследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам происходит в порядке правопреемства.

В случае смерти лица к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Именно по этому наследование представляет собой общее, или универсальное, правопреемство. Его надо отличать от частного или сингулярного, правопреемства. Сингулярный правопреемник приобретает только какое-нибудь одно право или группу прав. К нему может перейти также отдельная обязанность. Универсальное наследственное правопреемство является непосредственным, поскольку права и обязанности переходят от одного лица к другому без участия третьего субъекта. Сингулярный же преемник приобретает свои права или отдельное право непосредственно от наследодателя, а от наследника (наследодатель может, в частности, обязать наследника совершить в отношении сингулярного правопреемника отдельные действия: передать часть завещанной наследнику библиотеки; предоставить кому-либо из наследников право безвозмездного пользования частью дома, завещанного другому наследнику, и т.д.).

Весь комплекс прав и обязанностей умершего переходит к наследникам одновременно. Нельзя принять одни права, а от других отказаться. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право, считается автоматически принявшим и все остальные права, известные и неизвестные ему права умершего.

Следует различать право наследования в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле это совокупность норм, регулирующих процесс перехода прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам. Именно в этом качестве наследственное право становится правовым институтом, входящим составной частью в гражданское право. В субъективном смысле под правом наследования принято понимать право лица быть призванным к наследованию, а также правомочие после принятия наследства. Для наследования по закону необходимы, по крайней мере, две предпосылки: во-первых, лицо, призываемое к наследованию, должно входить в круг наследников по закону; во-вторых, должно произойти открытие наследства.

При наследовании же по завещанию лицо, призываемое к наследованию, определяет в своем завещании наследодатель.

Таким образом, независимо оттого, есть завещание или нет и, если есть, то каково его содержание, наследование во всех случаях возникает лишь при наличии предусмотренных в законе юридических фактов.

Центральным для понимания правовой сущности наследования является само понятие наследства, а также время и место его открытия.

Под наследством следует понимать то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке наследственного правопреемства.

Временем открытия наследства в законе признается день смерти наследодателя. При объявлении наследодателя умершим таким временем является день, признанный решением суда датой смерти гражданина который пропал без вести при обстоятельствах, угрожающих смертью или дающих основание полагать, что он погиб от несчастного случая, либо день вступления в законную силу решения об объявлении наследодателя умершим, если дата его смерти судом не определена. Сам факт пропажи гражданина без вести (например, на фронте, во время ведения боевых действий) либо признания его судом безвестно отсутствующим не влечет за собой открытия наследства.

Законодатель не придает правового значения часам и минутам наступления смерти. Правовые последствия связаны лишь с днем смерти. Лица, которые умерли в один и тот же день (независимо от времени смерти), не наследуют один после другого. Так, если в катастрофе муж погиб в час ночи, а жена скончалась спустя 22 часа, наследство после мужа для жены не открывается, поскольку супруги умерли в один день.

Местом открытия наследства по общему правилу является последнее место жительства наследодателя.

Определение места открытия наследства имеет важное практическое значение, поскольку именно по этому месту устанавливается круг лиц, призываемых к наследованию, происходит принятие наследства или отказ от него, совершаются иные действия по оформлению наследственных прав. Таким образом, с установлением время и места открытия наследства связаны такие существенные обстоятельства как: а) круг наследников; б) срок для принятия и отказа от наследства; в) состав наследственного имущества; г) закон которым следует руководствоваться; д) сроки предъявления претензий кредиторами; ж) срок для выдачи свидетельства о праве на наследство. Одной из центральных фигур в наследственном праве является наследодатель. Наследодателем может выступать только физическое лицо, будь тот гражданин Российской Федерации, иностранец или апатрид (лицо без гражданства).

При наследовании по закону наследодатель может быть как дее­способным, так и недееспособным. Иначе обстоит дело при наследовании по завещанию. Поскольку завещание - это сделка, которая совершается действием лица, желающего распорядиться наследством на случай смерти, завещатель на момент совершения указанной сделки должен быть дееспособен, причем в полном объеме. Лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до достижения брачного возраста или эмансипированы, поскольку они становятся полностью дееспособными, на общих основаниях с другими дееспособными лицами могут составить завещание. Лица частично дееспособные, а также ограниченно дееспособные завещательной дееспособностью не обладают. Не имеет юридической силы завещание, составленное недееспособным лицом, в период так называемого светлого промежутка. Если лицо, составившее завещание, впоследствии признается недееспособным, то это обстоятельство, в принципе, не отражается на юридической силе завещания, которое наследодатель составил, когда был дееспособным.

Наследование по завещанию.