Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
уголовное ответы.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
154.73 Кб
Скачать

Значение общественно опасных последствий:

  • они выступают ведущим основанием криминализации деяний;

  • общественно опасные последствия участвуют в квалификации преступлений;

  • они служат решающим разграничительным признаком преступлений и непреступных правонарушений, а также аморальных поступков;

  • аналогичная роль общественно опасных последствий при определении малозначительности деяния, не являющегося преступлением;

  • дальнейшие, дополнительные, за рамками составов лежащие последствия, если лицо их предвидело, учитываются судом при назначении наказания как отягчающее обстоятельство.

25 причинная связь

Причина - явление, действие которого вызывает, опре­деляет, изменяет, производит или влечет за собой другое явление, именуемое следствием.

Причина и следствие — соотносительные понятия. Причина есть взаимодействие, следствие – результат взаимодействия. Причина и следствие могут меняться местами: послед­нее может стать причиной другого следствия.

В уголовном праве причинная связь является конструктив­ным признаком объективной стороны преступлений, имеющих материальный состав. В связи с этим она признается необходи­мым и непременным условием уголовной ответственности за на­ступившие общественно опасные последствия.

Согласно теории уголовного права, основывающейся на поло­жениях философии о причинности, не все необходимые условия, без которых результат не наступил бы, могут рассматриваться в качестве причины. При решении этого вопроса следует исхо­дить из концепции о необходимых и случайных связях между яв­лениями природы и общества.

Необходимость и случайность в философии рассматриваются в диалектическом единстве. Суть необходимых связей заключается в том, что одно явление при данных объективных условиях и об­стоятельствах закономерно порождает другое, поскольку в первом явлении, его сущности и условиях заложены реальные пред­посылки наступления второго явления. Случайные связи не выра­жают сущности явления и тенденций его развития. Для правильного решения вопроса о причинной связи должен быть определен ряд обстоятельств, наличие которых позволяет признать, что общественно опасное деяние явилось причиной на­ступивших последствий. Одним из элементов причинной связи выступает достоверно установленное последствие. О причине мы может говорить только тогда, когда имеется результат, а пока его нет, ничто не может быть названо причиной.

Кроме того, необходимо установить факт совершения лицом, которому вменяются эти последствия, общественно опасного деяния, указанного в законе. Если последнее отсутствует, то во­прос о причинной связи не должен возникать и при фактически наступивших последствиях.

Причинная связь — процесс, протекающий во времени. По­этому для признания деяния причиной наступившего последст­вия необходимо, прежде всего, чтобы оно предшествовало по вре­мени преступному последствию. Однако надо иметь в виду, что простая последовательность деяния и наступившего вреда, харак­теризующая временную (темпоральную) зависимость («рань­ше-позже»), еще не свидетельствует о причинно-следственной связи между ними. Иначе говоря, «после этого» не всегда значит «вследствие этого».

Деяние лица может рассматриваться в качестве причины лишь при условии, если наступившие последствия в конкретных об­стоятельствах были неизбежны, закономерны. Наступившее по­следствие должно выступать результатом именно этого, а не како­го-либо другого деяния.

Наступившие последствия иногда обусловлены несколькими деяниями, каждое из которых либо само по себе, либо во взаимо­действии с другими способно вызвать общественно опасные по­следствия. Возможны случаи, когда действиями одного создается опасная ситуация, а другой неверно оценивает ее и сам совершает общественно опасное деяние.

Установление причинной связи обязательно не только при со­вершении деяния путем действия, но и при преступном бездейст­вии.

Как известно, общественные отношения могут быть наруше­ны либо «извне», либо «изнутри». При бездействии имеет место последний способ, т.е. в этом случае бездействует субъект, включенный в систему общественных отношений в качестве обяза­тельного элемента, который должен был действовать. Таким об­разом, причинная связь между бездействием и наступившим об­щественно опасным последствием имеет место, если на лице лежала юридическая обязанность совершить требуемое действие, существовала возможность как отрицательного, так и положи­тельного исхода, совершение требуемого действия могло превра­тить возможность положительного исхода в действительность.

Причинность в неосторожных преступлениях характеризуется многофакторностью, т.е. множественностью причин и условий, что предопределяет вопрос о различной причиняющей роли («каузальной силе») каждого из них. Например, одно транспорт­ное происшествие может порождаться в среднем более 250 факто­рами. В этом случае «общей» причиной будет выступать вся сово­купность явлений, а «частной» причиной — отдельные факторы. Причинная связь в преступлениях, совершаемых по неосторож­ности, как правило, состоит из ряда звеньев причинной цепи.

26 способ, время, место и т.д. совершения преступления

Важную роль в уголовном праве играют и такие факультатив­ные признаки, как способ, средства совершения преступления, место, время, обстановка, в которой совершается деяние. Наиболее часто в нормах уголовного законодательства указывается способ совершения преступления как совокупность приемов и методов, используемых виновным. Законодатель различным образом опи­сывает способы совершения деяния: указан единственный способ (тайное изъятие при краже, открытый — при грабеже); сформули­рован точный перечень возможных способов (угроза применения насилия, уничтожения имущества, шантаж — при вымогательст­ве); назван примерный перечень способов (уничтожение чужого имущества путем поджога, взрыва или иным общественно опас­ным способом — ч. 2 ст. 167 УК).

Средства совершения преступления это предметы, приспо­собления, которые виновный использует при посягательстве на объект преступления. Характер используемых средств изменяет степень общественной опасности совершаемого преступления. Поэтому законодатель включает их в число квалифицирующих признаков. Например, разбой с применением оружия или предме­тов, используемых в качестве оружия (п. «г» ч. 2 ст. 162 УК).

Место совершения преступления это территория, объекты, на которых совершается общественно опасное деяние. Чаще всего уголовное законодательство связывает место совершения преступ­ления с географическим понятием: континентальный шельф, от­крытое море, открытое воздушное пространство. Оно может быть связано с создавшейся экстремальной или какой-либо особой си­туацией (зона экологического бедствия, исключительная эконо­мическая зона Российской Федерации; запретная зона; места нереста рыбы; объекты атомной энергетики).

Время совершения преступления как признак объективной стороны преступления встречается в УК РФ нечасто. Это, прежде всего, преступления, которые могут быть совершены в определен­ное время. Например, воспрепятствование работе избирательных комиссий (время выборов — ст. 141 УК).

Обстановка совершения преступления это внешние обстоя­тельства, окружение, сопутствующие совершению деяния: обста­новка вооруженного конфликта, военных действий (ч. 1 ст. 359 УК); обстановка погибающего военного корабля (ст. 345 УК).

Таким образом, факультативные признаки объективной сторо­ны преступления имеют большое значение в уголовном праве. Как уже отмечалось в гл. V, они выполняют троякую роль: а) обяза­тельного признака состава преступления; б) квалифицирующего признака; в) смягчающего или отягчающего ответственность об­стоятельства при назначении наказания.

27 субъект преступления

Субъект преступления — лицо, осуществляющее воздействие на объект уголовно-правовой охраны и способное нести за это ответственность. Признаки субъекта преступления образуют один из элементов состава преступления.

Ст. 19 «Общие условия уголовной ответственности», которая гласит: «Уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возрас­та, установленного настоящим Кодексом». Данная краткая зако­нодательная формулировка, по сути, определяет содержание поня­тия субъекта преступления. Возбуждение уголовного дела и при­влечение к уголовной ответственности возможно только тогда, когда вред общественным отношениям причинен физическим лицом. Юридические лица по российскому уголовному праву вы­ведены из сферы действия уголовного закона, они не могут быть субъектом преступления.

Физическое лицо должно достичь определенного возраста и быть вменяемым. Таким образом, уголовный закон обозначил три необходимых общих условия ответственности.

Исходя из анализируемой уголовно-правовой нормы и опре­деляется субъект преступления: это физическое, вменяемое, до­стигшее установленного законом возраста лицо, совершившее об­щественно опасное деяние (преступление). Субъектом преступле­ния могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства.

Перечисленные в определении субъекта преступления призна­ки — физическое лицо, вменяемость, возраст являются обязатель­ными признаками. Однако многообразие совершаемых в различ­ных сферах общественной жизни преступлений предопределяет необходимость наделения субъекта дополнительными признака­ми факультативными. В данном случае речь идет о специальном субъекте. Следовательно, некоторые нормы Особенной части до­полняют ст. 19 УК, вводя еще одно необходимое условие уголов­ной ответственности. Но оно применимо только к данному виду преступлений. Например, необходимым условием привлечения к уголовной ответственности за получение взятки является отнесе­ние виновного к категории должностных лиц.

В уголовном законодательстве содержится еще одно понятие, органически связанное с понятием субъекта преступления — лич­ность виновного (ч. 3 ст. 60 УК). Оба этих понятия относятся к характеристике лица, совершившего преступление. Однако по со­держанию и служебной роли они существенно отличаются. Так, признак субъекта преступления — возраст — это достижение лицом минимального возраста привлечения к уголовной ответст­венности, установленного УК, а возраст конкретного лица, совер­шившего преступление, — это составная часть характеристики личности виновного.

Вменяемость как признак субъекта преступления предполага­ет такой минимальный уровень развития интеллекта и воли, кото­рого достаточно, чтобы лицо было способно осознать характер со­вершаемого деяния и руководить им. А состояние интеллекта и воли конкретного лица, совершившего преступление, характери­зует уже личность виновного.

Следовательно, понятие субъекта преступления складывает­ся из минимума признаков, характеризующих физическое лицо. Их назначение: определить условия уголовной ответственности, вместе с другими признаками состава создать основание уголовной ответственности для любого лица, совершившего общественно опасное деяние.

В то же время конкретные признаки, свойства конкретного лица, совершившего преступление, взятые в полном объеме, созда­ют понятие личности виновного (в учебной литературе нередко употребляется термин «личность преступника»). Это понятие ох­ватывает демографические, физические данные (пол, возраст, со­стояние здоровья), образовательный уровень, психологические свойства, моральные качества, отношение к труду, поведение в быту, в семье и др. Таким образом, личность виновного — это ком­плекс разнообразных психологических свойств, качеств, социаль­ных связей, отношений, характеризующих его как личность в целом. Роль этого понятия в уголовном праве — способствовать индивидуализации наказания.

28 признак физического лица и возраст

Действующее уголовное законодательство устанавливает, что уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко вре­мени совершения преступления 16-летнего возраста (ч. 1 ст. 20 УК). Следовательно, 16 лет — это общий возраст уголовной ответ­ственности. Различные возрастные этапы связаны с определенным уровнем психофизического развития личности. Признано, что к 16 годам человек, как правило, полностью способен понимать об­щественную значимость своего поведения и, естественно, нести за него ответственность.

Однако, наряду с общим возрастом, закон за некоторые пре­ступления устанавливает специальный возраст. В ч. 2 ст. 20 УК установлен пониженный специальный возраст. Там содержится перечень преступлений, уголовная ответственность за которые на­ступает с 14-летнего возраста. Из приведенного перечня преступ­лений видно, что это общеизвестные, доступные для понимания человека деяния. Основные моральные и социальные ценности — не убий, не укради и другие — вкладываются в сознание ребенка с рождения.

С учетом характера некоторых видов преступлений устанавли­вается за их совершение повышенный специальный возраст. При этом закон может конкретно указать возраст. Например, за вовле­чение несовершеннолетнего в совершение преступления лицом, достигшим 18-летнего возраста (ч. 1 ст. 150 УК). В других случаях это вытекает из смысла уголовно-правовых норм (например, пре­ступления против интересов военной службы: субъектом является военнослужащий, т.е. призванный на действительную военную службу).

Итак, уголовное законодательство устанавливает три возрастных уровня — 14, 16, 18 лет. Какими же соображениями руководствуется законодатель? Иногда высказывается мнение, что возраст устанавливается в зависимости от тяжести преступле­ния. Действительно, в перечне преступлений, ответственность за совершение которых установлена с 14 лет, содержатся особо тяж­кие преступления (убийство, изнасилование, терроризм и др.). Одновременно в перечне есть преступления средней тяжести (кража, неправомерное завладение автотранспортом и др.). Но нет таких особо тяжких преступлений, как посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК), госу­дарственная измена (ст. 275 УК), диверсия (ст. 281 УК) и др.

Следовательно, не тяжесть, не особая опасность преступлений является критерием установления возраста привлечения к уголов­ной ответственности за его совершение. Определяющим является такой уровень развития интеллекта, который позволит осознать общественную, социально-политическую сущность и значимость совершаемого общественно опасного деяния. Для понимания сущ­ности двадцати составов, перечисленных в ч. 2 ст. 20 УК, достаточ­но уровня развития 14-летнего подростка, а вот для остальных 236 составов субъект должен обладать более высоким уровнем психо­физического развития, которого он достигает в 16—18 лет.

29 вменяемость

Обязательный признак субъекта преступле­ния — вменяемость, которая определяется как способность лица во время совершения общественно опасного действия или бездей­ствия осознавать их фактический характер и общественную опас­ность и руководить ими. Уголовный закон не дает понятия вменя­емости. Поэтому изложенное выше определение формулируют ис­ходя из законодательного определения невменяемости.

Вменяемость, как и вина, связана с интеллектуальной и воле­вой сферами деятельности субъекта. Но если вина — это психичес­кое отношение к содеянному, то вменяемость — это психическое состояние лица на момент совершения преступления. Вина — это определенная психическая деятельность, деятельность интеллек­та и воли по осознанию деяний, предвидению последствий, руко­водству деянием и достижением общественно опасных последст­вий. А вменяемость — это необходимая предпосылка такой дея­тельности. Поэтому только вменяемое лицо может быть призна­но виновным.

30 невменяемость

Законодательное определение невменяемости (как антипода вменяемости) дано в ч. 1 ст. 21 УК: «Не подлежит уголовной ответ­ственности лицо, которое во время совершения общественно опас­ного деяния находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опас­ность своих действий (бездействия) либо руководить ими вследст­вие хронического психического расстройства, временного психи­ческого расстройства, слабоумия либо иного болезненного состоя­ния психики». Следовательно, при невменяемости, в отличие от вменяемости, речь идет о полной неспособности интеллекта осоз­навать содеянное и полной неспособности воли руководить своими действиями в момент совершения общественно опасного деяния.

Невменяемость определяют два критерия: биологический (ме­дицинский) и психологический (юридический). Естественно, что оба критерия тесно взаимосвязаны и в единстве создают понятие невменяемости.

 Биологический критерий это основа невменяемости. Его создают психические заболевания, перечень которых обозначен в УК. Наличие любого из названных заболеваний свидетельствует о наличии биологического критерия невменяемости. Хроническое психическое расстройство характеризуется длительностью, труднолечимостью заболевания. К ним относятся, например, эпилеп­сия, шизофрения, сифилис мозга, прогрессивный паралич и др.

Временное психическое расстройство, в отличие от хроничес­кого, носит кратковременный характер, начинается внезапно и, как правило, заканчивается полным выздоровлением. Это различ­ные формы неврозов, реактивные психозы, белая горячка и др.

Слабоумие это различного рода поражения интеллекта, со­провождающиеся необратимыми изменениями личности. Непол­ноценность интеллекта снижает познавательную деятельность личности, порождает неспособность правильно оценивать свои по­ступки. Существуют три формы слабоумия: идиотия (самая тяже­лая степень слабоумия); имбецильность (средняя степень слабо­умия); дебильность (легкая степень слабоумия).

Иное болезненное состояние психики — это заболевания пси­хики (кроме перечисленных выше форм), расстройства психичес­кой деятельности, порожденные различными заболеваниями.

Невменяемость, как и вменяемость, является юридическим понятием. В силу этого важное значение приобретает второй критерий —психологический. Это связано с тем, что окончательный вывод о вменяемости или о невменяемости лица делает суд. Поэто­му рассматриваемый критерий нередко и называют юридическим. Психологический критерий складывается из двух моментов (при­знаков): интеллектуального и волевого.

Интеллектуальный момент психологического критерия за­ключается в неспособности лица осознавать фактический харак­тер и общественную опасность своих действий (бездействия). На­пример, лицо, страдающее сильнейшей степенью слабоумия (идиот), нанося удары потерпевшему, не осознает при этом ни фак­тических обстоятельств, ни причинной связи между своими дейст­виями и наступлением общественно опасных последствий. В судеб­ной практике встречались случаи, когда мать, страдающая шизо­френией, душила своего малолетнего ребенка, полагая, что она ласкает его в своих объятиях. При установлении этого момента исключается уголовная ответственность, так как лицо не может быть признано субъектом преступления.

Волевой момент психологического критерия заключается в не­способности лица руководить своими действиями в момент их со­вершения. Поражение волевой сферы чаще всего встречается у больных белой горячкой, эпилепсией, у клептоманов (неудержи­мая тяга совершать кражи), пироманов (совершать поджоги) и др. При этом лица могут осознавать фактические обстоятельства со­вершаемого деяния, но не могут руководить ими, не могут удер­жаться от их совершения. При установлении этого момента также исключается уголовная ответственность. Таким образом, уголовный закон, употребив при формулиров­ке понятия невменяемости союз «или», устанавливает, что для признания лица невменяемым достаточно установить либо интел­лектуальный, либо волевой моменты.

Как уже отмечалось, лицо, признанное невменяемым, не яв­ляется субъектом преступления. Поэтому оно не может быть при­влечено к уголовной ответственности. Тем не менее уголовный закон предусматривает для этих лиц определенные правовые пос­ледствия. Часть 2 ст. 21 УК устанавливает: «Лицу, совершившему предусмотренное уголовным законом общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, судом могут быть назначены прину­дительные меры медицинского характера, предусмотренные на­стоящим Кодексом».

Закон устанавливает не обязанность, а право суда принять эти меры. На решение суда, как правило, влияют общественная опас­ность совершенного деяния, характер и степень заболевания (по­дробно это будет рассмотрено в отдельной главе).

Статья 22 УК устанавливает, что вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу психического расстройст­ва не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руко­водить ими, подлежит уголовной ответственности (ч. 1). Психичес­кое расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания и может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера (ч. 2).

Анализ этой нормы позволяет сделать следующие выводы:

а) лица с психическим расстройством, не исключающим вменя­емости (психопаты, олигофрены, хронические алкоголики), под­лежат уголовной ответственности;

б) это обстоятельство учитывается судом при назначении нака­зания как смягчающее обстоятельство;

в) суду предоставляется право назначить принудительные меры медицинского характера.

Уголовный кодекс решает вопрос и об ответственности лиц, со­вершивших преступление в состоянии опьянения. Статистика сви­детельствует о том, что более 30% преступлений в России соверша­ется в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По отдельным видам преступлений этот процент намного выше. По­добное положение дел и обусловило введение в УК ст. 23, которая устанавливает, что лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ, подлежит уголов­ной ответственности.

Физиологическое (обычное) опьянение, в отличие от патологи­ческого*, влечет некоторые нарушения психической деятельности, ослабляет способность осмысливать свои действия, руководить ими. Но как бы ни было оно сильно, оно не влечет состояние невме­няемости. Алкогольное или наркотическое опьянение лишь сужа­ет рамки возможности интеллекта и воли в момент совершения лицом общественно опасного деяния. Поэтому оно признается вме­няемым и подлежит уголовной ответственности. 

31 ограниченная вменяемость

Ограниченная вменяемость (уменьшенная вменяемость) — термин, используемый в уголовно-правовой теории для обозначения психического состояния лица, способности которого осознавать характер и общественную опасность своих действий или руководить ими ограничены ввиду наличия у него какого-либо психического расстройства.

В УК РФ  была введена норма об ответственности лиц с психическим расстройством, не исключающим вменяемости, которая сразу же вызвала большое количество споров.

Ч. 1 ст. 22 гласит: «Вменяемое лицо, которое во время совершения преступления в силу психического расстройства не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, подлежит уголовной ответственности». При этом, согласно ч. 2 ст. 22, данное расстройство учитывается судом при назначениинаказания (поскольку таких расстройств нет в перечне отягчающих обстоятельств, они могут рассматриваться лишь как смягчающие вину и ответственность) и может служить основанием для назначения принудительных мер медицинского характера.

Спорным является, например, толкование понятия «психическое расстройство» применительно к данной статье. Одни авторы говорят о том, что данный термин понимается так же, как и в ст. 21 УК РФ: это может быть одно из состояний, которые в принципе способны приводить к признанию лица невменяемым. По мнению других авторов, психические расстройства, рассматриваемые в рамках ст. 22 УК РФ, не носят патологического характера, не являются болезнями; к их числу следует относить неврозырасстройства личностиакцентуации характерафизиологический аффект, состояние опьянения и т.д.

Вследствие этого применение ст. 22 УК РФ вызывает достаточно существенные затруднения у практических работников. Отмечается, что большинство судей испытывают затруднение в принятии собственных решений по данному вопросу.

32 понятие общего и специального субъекта преступления

Субъект преступления — лицо, осуществляющее воздействие на объект уголовно-правовой охраны и способное нести за это ответственность. Признаки субъекта преступления образуют один из элементов состава преступления. Наличие у лица, совершившего преступление, определённых субъективных признаков может рассматриваться также как условие уголовной ответственности.

Специальный субъект преступления это фи­зическое, вменяемое, достигшее установленного возраста лицо, об­ладающее дополнительными признаками, предусмотренными диспозицией соответствующей уголовно-правовой нормы. Только при наличии этих признаков лицо может быть исполнителем соот­ветствующего преступления.

Уголовный кодекс РФ почти в 40% составов преду­сматривает специального субъекта, признаки которого могут отно­ситься к различным характеристикам виновного. С учетом их осо­бенностей осуществляется классификация признаков специально­го субъекта:

а) гражданство — субъектом государственной измены может быть только гражданин РФ (ст. 275 УК), субъектом шпионажа (ст. 276 УК) — только иностранный гражданин или лицо без граж­данства;

б) возраст — субъектом вовлечения несовершеннолетнего в преступление (ст.150 УК) или в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК) является совершеннолетнее лицо;

в) пол — непосредственным исполнителем изнасилования может быть только мужчина (ст. 131 УК), при убийстве матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК) субъектом является женщи­на — мать новорожденного;

г) должностное положение — субъектом принуждения к даче показаний (ст. 302 УК) является следователь или дознаватель;

д) исполнение воинской обязанности — субъектами преступле­ний против военной службы являются военнослужащие.

В учебной литературе можно встретить и более детальное груп­пирование признаков специального субъекта. Они, являясь фа­культативными признаками состава преступления, выполняют троякую роль в уголовном законодательстве: во-первых, выступа­ют конструктивными (обязательными) признаками основного со­става; во-вторых, выполняют роль квалифицирующего признака; в-третьих, учитываются при индивидуализации наказания в каче­стве смягчающего либо отягчающего обстоятельства.

 

33 толкование уголовного закона

Под толкованием понимается объяснение уголовного закона, уяснение его смысла, определение того содержания, которые вложил в него законодатель. Толкование (интерпретация) включает в себя два элемента: уяснение смысла закона и разъяснение его для других правоприменителей. Эти элементы взаимосвязаны. Однако они позволяют говорить о толковании как методе познания права, с одной стороны, и о толковании как виде юридической деятельности, с другой. Необходимость толкования уголовного закона вызвана, во-первых, общим характером норм права, во-вторых, использованием специальной юридической техники для построения уголовно-правовых норм (бланкетных диспозиций, Оценочных терминов и т. д.), в-третьих, системностью уголовно-правовых норм, их взаимосвязью и взаимозависимостью с нормами права других отраслей.

Толкование обеспечивает единообразное применение норм права, способствует устранению недостатков в законе.

Виды толкования зависят от различных классификационных оснований.

По субъектам толкования оно бывает официальным и неофициальным.

Официальное толкование осуществляется специально уполномоченными государственными органами, и его результаты обязательны для всех субъектов применения права. Официальное толкование подразделяется на два вида: