Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
экз рп.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
278.02 Кб
Скачать

1. Понятие римского права: права частного, права публичного.

Римское право — право рабовладельческого государства. РП получила развитие в 8в днэ, ее правовая система совершенствовалась 13 веков. РП подразделялось на частное и публичное право. В 3в юрист Ульпиан приходит к выводу о нобходимости дать формулировку частного и публичного права:

ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО — то, которое охраняет и защищает интересы гос-ва.

ЧАСТНОЕ ПРАВО — относится к пользе отдельных лиц.

П. и Ч. Право находятся в тесной взаимосвязи и не всегда можно провести грань между ними. Однако они имеют и несколько особенностей:

  1. Предмет правового регулирования.

Предмет ПП — те общественные отношения, которые обеспечивают интересы гос-ва и общества в целом.

Предмет ЧП — общественные отношения в области семейного, наследственного, вещного, обязательственного права. Так же защита прав (иски). Имущ и личн-неимущ

  1. Метод правового регулирования.

Метод ПП — императивный (империа — власть) — обязательный, властный характер.

Мето ЧП — диспозитивный — участникам предоставляется право выбора своего поведения

Нормы ЧП являются управомачивающими и условно — обязательными.

Не смотря на то, что нормы ПП занимают превалирующее положение, их действие в сфере частного права ограничено.

Публичное право (jus publicum) — совокупность норм, регулирующих вопросы религиозного характера и вопросы управления.

Публичное право включало в себя святыни, служение жрецов, положение магистратов (Ульпиан). К нему относились нормы, определяющие правовое положение государства и его органов и регулирующие их отношения с частными лицами.

Частное право (jus privatum) — совокупность норм, регулирующих вопросы имущественных и семейных отношений в римском обществе.

Частное право регулировало отношения частных лиц между собой и в институтах, связанных с производством, обменом вещей и услуг. Частное право делилось на комплекс имущественных (по поводу вещей) и личных прав (абсолютных, неотчуждаемых).

  1. Значение и роль римского частного права. Динамичность его развития.

Когда-то римское право называли «писаным разумом». Разумеется, современное право ушло далеко вперед в регламентации сложнейшей сферы имущественных отношений. Однако и многие новейшие юридические конструкции, как из кирпичиков, складываются из основных, элементарных понятий и категорий, разработанных именно в римском праве. С этой точки зрения римское частное право продолжает оставаться основой для изучения гражданского и торгового законодательства и базой для подготовки квалифицированных юристов.Значение римского права определяется его огромным влиянием не только на последующее развитие права, но и на развитие культуры в целом. Римское право характеризуется непревзойденной по точности разработкой всех существенных правовых отно-шений простых товаровладельцев (покупатель и продавец, кредитор и должник, договор, обязательство и т.д.). Энгельс говорил даже, что «римское право является настолько классическим юридическим выражением жизненных условий и конфликтов общества, в котором господствует чистая частная собственность, что все позднейшие законодательства не могли внести в него никаких существенных улучшений». права.Войдя через рецепцию в практику средневековых государств, римское право пропитало собой затем и после-дующие кодификации гражданского права. Римским правом пропитана и теория гражданского права. Поэтому изучить достаточно глубоко гражданское право, не зная права римского, невозможно. Ряд терминов и понятий, укоренившихся в юридической теории и практике (например, реституция, виндикация, универсальное преемство, наследственная трансмиссия и т.д.), могут быть наилучшим образом усвоены лишь при изучении их у самого истока образования. Далее, римское право, отличающееся четкостью определений, вообще хорошей юридической техникой, может помочь современному юристу в приобретении навыков четко отграничивать и формулировать юридические категории. Овладение же юридической техникой необходимо и для законотворческой работы, и для правильного применения закона.

Римское частное право развивалось на почве осуществления судебной защиты права. Претор (и иные магистраты) определял в порядке осуществления своей высшей административной власти, какие притязания получают защиту со стороны государства, в каких случаях дается иск, не справляясь с тем, имеется ли норма закона или обычая, обосновывающая данное притязание.

Два основных - и противоположных - принципа пронизывают процесс разработки

римского права претором и юристами.

(1) Консерватизм. Претор и юристы относились с подчеркнутым уважением к постановлениям закона, правилам эдикта, мнениям старых авторитетных юристов. Римский юрист любит показать, что его вывод, даже по второстепенному вопросу, соответствует взглядам его предшественников. Это уважение к старому праву,иногда переходящее в какое-то благоговение, является неслучайным: оно имеет целью подчеркнуть незыблемость права, неизменность существующего социального строя, недопустимость каких-либо новшеств, могущих оказаться вредными для верхушки класса рабовладельцев.

  1. Прогрессивность. Но если развивающиеся производственные отношения не вмещались, ни при каком толковании, в прежние нормы, если современные интересы господствующего класса не защищались древними правилами, если обнаруживался пробел в праве, то юрист не боялся сформулировать новое начало. Но не путем отмены старого закона или обычая: на такую отмену римские магистраты и юристы не были управомочены, и такая ломка могла бы вселить вредное для господствующего класса мнение об изменчивости права. Римский юрист предпринимал обходное движение. Наряду со старым правом и без отмены последнего вырабатывались новые нормы путем вносимых претором дополнений прежнего эдикта или путем формулировки юристами новых взглядов.

Варвары, образовавшие после падения Римской империи новые государства в Галлии и Испании, продолжали применять римское право. В этих государствах составлялись сборники римского права (Leges romanae), наиболее известный из которых, Lex Romana Visigothorum, или Breviarium Alaricianum, был составлен в вестготском государстве при Аларихе II, в 506 г. Он был единственным средством ознакомления с римским правом вплоть до возобновления в XI веке его систематического изучения. Меньшее значение имели Edictum Theodorici - сборник, составленный между 511 и 515 гг. для латиноязычного и германского населения остготского государства и Lex Romana Burgundionum, иначе Papian, составленный около 517 г. в Бургундском государстве.

3. Характеристика jus civile, как древнейшей системы римского частного права.

Древнейшее римское право называлось квиритским по имени древнейшего племени квиритов (ius Quiritium). Это название оставило свой след в древнейших сделках, в формальных оборотах языка, особенно там, где дело шло о праве собственника на вещи (dominium ex iure Quiritium - собственность по квиритскому праву). Эта система права позднее получила название цивильного права (ius civile), подчеркивающее строго национальный характер права римских граждан, права государства-города (civitas). Законодательство XII таблиц и последующие законы определяли подробно порядки охраны, а также прижизненных и посмертных распоряжений важнейшими объектами квиритской собственности.

Цивильным правом в тесном смысле считалась закрепленная законами узко национальная система частного права. В более широком смысле цивильное право

обнимало также и все разъяснения и комментарии к цивильным законам,дававшиеся римскими юристами применительно к системе изложения в XII таблицах. К концу республики существовало несколько таких комментариев. Для юристов эпохи принципата и домината ius civile было одновременно и совокупностью норм действующего права и наукой права; большая часть старых законов была даже заслонена учениями и толкованиями юристов. В законодательство империи ius civile вошло в качестве древнейшей части римского права.

Цивильное право применялось только к римским гражданам. Не входившие в римскую общину считались, врагами и не пользовались защитой. Сделки совершались в устной форме, существовал устный характер заключения сделок. Строгий формализм.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]