Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Rimka.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.05.2019
Размер:
464.38 Кб
Скачать
  • Для юр образования

    • россия в системе романно-германской системы права.

    • Научить слушателей искусству ius controversum(искусство аргументировать противоположные позиции по одному и тому же делу)

    • Этой науке учили на казусах(конкретный случай) сторону и истца и ответчика. Юр школа имела сборники казусов – РЕБУЛЫ

    3. Гуманитарное значение.

    Изучив рчп считается, что слушатель получил образование. Культурное значение, знание римского права - культурный человек.

    Источники римского частного права.

    1.понятие и си-ма источников римского частного права

    2.юр юбычай как источник рчп

    3.законы древнего рима

    4.эдиктальное право

    5.деят-ть юристов(юриспруденция)

    6.памятники римского частного права.(общая характеристика)

    Лекция 2.

    1.Понятие система источников рчп

    Термин источник рп может употребляться в 2 зачениях

    1)как способ образования норм рчп , т.е.то каким способом правила поведения в древнем риме становились нормами права в имуществ обороте

    2)источник как материальный носитель информации о рчп, напр. закон 12 таблиц

    Источники(способа) – по временам:

    1.юр обычай

    2.закон

    3.эдикты магистратов(эдиктальное право)

    4. юриспруденция(деят-ть юристов)

    Юр обычай(обычное право)

    обычай(mos) - правило поведения, соблюдение которого вошло в привычку людей в результате многократного повторения на практике.

    Бывают обычаи простые и юр.

    • Простой обычай не источник права, это источник иных соц норм.

    • Юр. обычай-простой обычай, санкционированный г-вом., т.е.правило поведения, соблюдение которого обеспечивается возможностю гос принуждения.

    Юр обычай являлся источником права в о всех древних г-вах, в том числе и риме(наиболее яркий пример закон 12 таблиц, (тут парадокс..называется законом т.к действие было подстверждено на народном собрании, а решения народного собрания называются lex., но это обычай.)

    Сила юр обычая зависела от исторической эпохи или отв-ти. В доклассическом праве юр обычай стоял выше законов, принятых народным собранием. В период республики законы12 таблиц выше законов. Период принципата теория Юлиана(2в до н.э.)говорил, что законы и принимаемы сенатус консультус имеют одинаковую юр силу. Эпоха домината(319 г)закон, в силу которого императорские конституции выше чем обычай, юр закон действует в части не противоречащей конституциям. С этого момента закон 12 таблиц окончательно утрачивает свое значение.

    Закон

    Закон-нормативно-правовой акт, принятый законодательным органом древнего Рима .

    Класификации римких законов.

    1)по субъекту(в зависимотмти от органа, принимающегозакон)законы делились на

    lex, Senatus consultus, constitution

    РИМСКАЯ РЕСП_КА:

    В эпоху римской республики, законы принимались народным собраниям и назывались lex, закон вносился сенатом, потом он вывешивался в публичных местах. Через месяц голосование. В зависимости от состава народного собрания:

    1)plebis citum Принимались плебеями.

    2)populis citum принятие закона народным законом и плебеем, на голосование приходили патриции.

    Эти два закона юр равны.

    Проект закона мог создавться в магистрате,

    Претором возглавлявшим центурии. тогда закон получал название по его создателю lex furia, в постклассическом праве, некот закон, принившиееся императором стали называться lex.законы, принятые НС по юр силе ниже З12Т. Закон принятый НС одобрялся или отклонялся Сенатом.

    ПРИНЦИПАТ:

    В эпоху принципата. НС не созываются, Сенат сам принимает законы, Законопроекты вносятся непосредственно в Сенат принцепсом(высшее должностное лицо сената, первый среди равных). Закон, принятый сенатом назывался senates consultus. Имел равную юр силу З12Т.

    ДОМИНАТ:

    В эпоху домината, когда появл император.(Слово император в риме появ раньше чем монархия.) законы принимает только император, называются конституциями. имеет приоритет над З12Т .

    В зависимости от предмета конституции различалось 4 вида конституций:

    • эдикт императора(не путать с эдиктом магистрата) распоряжение императора по общим вопросам.

    • рескрипт- по частным, по конкретным вопросам.

    • мандат-инструкции, на основании которой действуют провинциальные наместники.в нем регулируются правовое положение данного лица(его права и обязанности_)

    • декрет-решение императора по суд длелу в качестве высшей последней инстанции.декрет обжалованию не подлежит, т к выше императора только Бог.

    Внутреннюю структуру составляли 3 элемента:

    • Praescriptio - Вводная часть:наименование и название органа и дата когда принят,

    • rogatio(содержание, само правило закона)

    • sanctio(неблагоприятныйе последствия, наступающие при нарушении закона.

    Могли быть 2 видов:1)акт, противоречащий закону объявл недейтвительным. 2)лицо, совершившее этот акт подвергается наказанию.

    Законы делились на 4 вида:

    1)несовершенный закон-закон, котоый не имеет санкций.

    Напр.закон цинция-закон, кот ограничивал предельную сумму пакта дарения.

    2)менее совершенный закон-закон, кот имеет санкцию, но санкция которого сводится только ко второму элементу. Д-вия лица нарушаеющего закон - д-ть сохраняется.

    Напр. нарушение вдовой траурного года. Согласно этому закону, вдова не могла вступить в теч 10 мес вступать в новый брак.(чтобы не возникло спора о рождении ребенка кот может родиться)ребенок, кот родился считается ребенком умершего. Если вдова вступала в брак, то брак оставался действительным, но она становилась юр бесчестной женщиной.

    3)совершенный закон-акт, кот нарушает закон явл недействительны, но лицо нарушающее закон не подвергается наказанию.

    Напр, закон запрещавший обет вечного безбрачия. Эта клятва была недействительным, но наказанию лицо не получало.

    4)более совершенный закон –противозаконный акт явл недействт, +лицо подвергается наказанию.

    Напр, закон, кот запрещал ростовщичество. В Риме регулировались проценты по общему займу (6%). Если больше, то договор недействительный, а кредитор платил штраф.

    Эдикты магистратов как источник права edictum trasclaticia)

    Магистрат-административный орган со спец компетенции .

    Основные виды магистратов:

    • по суд делам,

    • по торговым делам,

    • по городским делам,

    • по делам перегринов(иностранцев).

    Магистрат возглавляли должностные лица – магистраты,

    более высокого уровня-преторы,

    а более низкого-эдилы.

    Преторы и эдилы избираются на должность на год НС.при вступлении в должность претор или эдил произносят спец речь –эдикт.

    • преторский эдикт, совокупность-преторское право,

    • эдикты курульных эдилов-эдильно еправо,

    • преторское право + эдильное = эдиктальное право.

    В эдикте претор или эдил говорили в каких случаях они будут предоставлять защиту каким нарушенным правам и какими средствами(translaticia). С помощью транслатиции восполняли пробелы в юр обычаях и законах.

    Напр эдикт претора Пудлиция(ввел понятие публициановского иска).

    Формально эдикт действовал в теч года, но фактически транслатиция одного претора переходила в эдикт другого, возникло эдиктальное право.

    В эпоху домината деят-ть преторов и эдилов начинает противоречить законодательной деят-ти императора,

    Во 2 в до н.э в при императоре Адриане - конституция о вечном эдикте(perfectum edictum). Кодификация эдиктов в единый акт «Вечный эдикт», на будущее запрещено создавать эдикты, включающее в себя транслатицию, эдикт как источник право утратил свое значение как источник права.

    Деят-ть юристов. Юриспруденция.

    Юристы относились к привилегированной части населения, обладали значительным авторитетом в обществе.

    Наиболее известные:

    рассвет д-ти юристов на классическое право,

    3 в.:павел, папиниан,ульпиан,

    4в иннокентий,

    5в кирилл, патриций,

    6в трибониан, феофил.

    Первоначально д-ть юристов источником права не явл. Они в рамках юр практики опирались только на личный авторитет.

    д-ть юристов по своиму характеру делилась на практическую и теоритичсекую. Практическая д-ть сводилась к 3 направлениям

    • 1)cavere-scribere(составление формул частных правовых актов, составление проектов документов)

    • 2)agree(советы юриста по поду конкретного гр дела(процесса)(не включает процессуального представительства)

    • 3)respondere(юр консультации по различным вопросам, эти консультации первоначально не имели юр силы, не явл источником права)

    Теоретическая д-ть юристов включала в себя

    • :institution,

    • commentariis,

    • digesta.

    • regulae.

    ИНСТИТУЦИИ-написание учебников по рчп. Напр., Институции Гая, Модестина, Флорентима.

    Институции получали названия по имени чел, который это написал.(нельзя приводить институции юстиниана)

    КОММЕНТАРИИ-разъяснение юристами норм законов и эдиктального права.

    ДИГЕСТЫ -теоретические труды юристов, не систематизированные в учебники, как институции. В этом труде юрист критикует своих коллег.

    РЕГУЛЫ-сборники юр афоризмов и казусов(конкретные случаи из практики). Ведущие юр школы имели свои регулы.

    В 4 в(321) издается конституция императора Константина-власть императора, по мнению некот юристов придается нормативный характер значения источника права, мнения этих юристов обязательно для судей, явл источником права.

    Конституция К. упоминала 3 юристов :попиниан, павел, ульпиан.

    Если мнения расходятся, то: Попиниан обладал величайший авторитет, а павле и ульпиан были первые после него. Ius respodend.

    Наибольшую известность обрел др акт 426 г конституция Феодосия 2(Закон о Цитировании)-предусмотрено нормативный характер мнений 5 римских юристов :старые+Гай, Модестин. Источником права явл мнения юристов на кот ссылаются эти пять юристов.наиболее часто они ссылались на марцелл, сабин, юлиан.

    Разница в том, что напр любые труды попинина-источник права, а источник права напр у сабина-только тот конкретный вопрос, на кот ссылался попиниан. если мнения расходились, то приоритет опр по большинству, если и так невозможно, то приоритетно мнение папиниана. Закон о цитировании имел большое значение, впоследствие он вошел в кодекс юстиниана. После принятия этого закона произошли измененеия в учебной программе констнтинопольской шкоел права. На первом курсе-изучали институции Гая, второй курс-Комментарии юристов к вечному эдикту, третий курс-труды павла и папиниана, четвертый курс-труд синтенции павла.

    Источники права как памятники, как материальные носители по рчп.

    • Закон 12 таблиц.

    • Институции Гая(первая половина 2 в)

    • Синтенции Павла.(размышления)начало 3 в.написано в форме обращения к сыну, он рассказывает сыну базовые юр правила.

    • Кодексы: кодекс Грегора(первый римский кодекс) 297.,

    кодекс-сборник конституций.грегор-чиновник императора диоклетиана.

    • Кодекс гермогениана (чиновник, продолжение кодекса грегора, составлен через несколко лет, точный год не известно)

    • 438 кодекс Феодосия(действовал сначала в Византии, потом его утвердил для западной части, включал институции, кот были в предыдущих двух кодексах+новый конституции, принятые до 438 года)

    • Фрагменты Ватикана(fragmenta vaticana) сборник, кот включал выдержки из отдельных труд римских юристов и некот конституции , либо в конце 4 либо начало 5 в) название неофициальное, т.к найдено только последние 28 страниц из 232 , а нашли в ватиканской библиотеке.

    • Corpus iuris civilis(свод законов цивильных)-гр уложение императора Юстининана-наиболее выдающийся памятник. Над разработкой этого памятника работала комиссия из 10 чел во главе с трибонианом.

    Состоит из 4 частей:

    -кодекс Юстиниана(собрание императорских конституций включая Юстиниана), 12 книг, 529г

    -Институции Юстиниана(учебник по праву, составленный комиссией трибонина)они взяли 4 институции гая, флорентина, ульпиана, морциана.на базе этих институции написали учебние , 4 книги, 533г,

    -Дигесты Юстиниана - -выдержки из трудов римских юристов ,всего цитируется 39 юристов\40)533г, 50 книг,

    -Новеллы(первоначально корпус включал только 3 части)после 533 г юстиниан и более поздние императоры(тиберий)продлжали принимать новые конституции, поэтому возникла необходимость включить в их в корпус.новеллы-дополнение к корпусу. Произошла глобальная реформа в обращзовании, в 533г константинопьская школа перешла на пятилетний срок на первом-институции юстиниана, со 2-4 дегесты юстиниана, 5 курс-кодекс юстиниана.

    Учение об исках в Древнем Риме.

    1.понятие и виды исков в древнем риме

    2.коллизия конкуренции исков

    3.сроки в исковом производстве

    4.неисковые средств защиты

    5.процессы по частным правовым спорам

    А)легисакцианный процесс

    Б)формулярный процесс

    В)эктсраординарный процесс

    Иск actio-средство защиты нарушенного права лица административно-судебного характера.

    Помимо иска в риме сущ и др средства защиты нарушенного права лица(реституция и интердикт), однако эти средства защиты имели исключительно административный характер.

    защита с помощью иска первоначально происходила в административном органе(судебном магистрате), а потом собственно в суде, а процессы связанные с иными способами защиты проходили только в суд магистрате.

    Виды исков.

    Классификации исков:СМ ЛЕКЦИИ

    1.вещные иски и личные(обязательственные).

    • (actio(nes) in rem

    • in personam).

    Основание классификации: какой вид имущ прав защищает иск.

    • Вещный иск защищал вещные права(право с-ти, напр виндикационный иск(action vindicatio, negatoria)

    • Личный иск защищал обязательственные права(напр.если стороны заключ договор займа, то у крудитора возникает право требовать возврата долга от должника-личное право.actio condictio.

    • вещные иски предоставляют лицу абсолютный характер защиты,

    • личные - относительную(вещный иск можно использовать против всех, а личный иск против лица, кот заранее известно).

    Эта классификация сохранилась.

    2. законные и эдиктальные(преторские).

    Основание классификации: по источнику.

    • законный иск –иск из закона12 таблиц,

    например виндикационный, негаторный иск.

    • Эдиктальный иск - иски предусмотренные в эдиктах магистратов, иски получали название претора кот впервые упоминал его в своем эдикте,

    Например, actio(in rem) publiciana. Защищал бонитарного собственника,

    actio in rem cerviana защищал ипотечного кредитора.

    3. иски строго права и иски доброй совести(action scripti iuris bonae fidei).

    взаимосвязана с предыдущей.

    Все законные иски-иски строго права принцип, а эдиктальные-доброй совести.

    • иск строго права предоставляются по формальному критерию, если сделка совершена с нарушением формы.

    • иск доброй совести предоставляется в завис-ти от того, соответствует ли содержание сделки доброй совести и справедливости. Если соответствует, сторона получает защиту даже если были нарушении в форме.

    4.иски прямые и производные(action directa utilis)

    основание классификации: по соотношению со временем возникновения защищаемого права.

    • Прямой иск-возникает в законодательстве праве одновременно с имущественным правом, для защиты которого он предназначен.

    Например, Закон 12 таблиц включал в себя право собств-ти и 3 иска, используемые для защиты этого права, напр виндикационный иск, неготорный иск=> прямой иск.

    • Производный иск -уже существующий иск, кот используется для защиты нового имущ права, по аналогии с тем правом, которое раньше защищал данный иск

    Например, виндикационный иск в отношении эмфитемзиса, в этом случае к названию иска добавляли utilis

    5.иски вечные и временные(actionis perfectuae temporales)

    Основание для классификации: попадает ли иск под срок исковой давности, если попадает-то это вещный иск, таким иском можно воспользоваться независимо от того, сколько времени прошло с момента нарушения права, в др риме все иски были вечными, так как института исковой давности не существовала.

    Исковая давность в риме появилась 424 г Феодосий. Срок исковой давности-30 лет.

    Конституция все иски превратила во временные, но некот иски остались вечными: неготорный и прогибиторныйиски. Иски, кот не попадали под срок исковой давности в совр гр. права называется пределы действия исковой давности

    6.иски к праву и иски к факту(action in ius in factum)

    Основание классификации: бремя доказывания, лежащее на истце., что должен доказывать истец.

    • Если лицо использовало иск к праву, то он должен был доказать:

    1)наличие у вас имущ права, защиты которого добивается истец

    2)доказать факт нарушения этого права

    • Иск по факту нужно доказать:

    1)фактическое состоянее, предшествующее нарушение(доказать, что лицо владело вещью до кражи)

    2)доказать факт нарушения(факт кражи)

    Выбор защиты опр-ся личностью ответчика, если ответчик имеет какие либо права на данное имущ-во, нужно использовать иск по праву и доказывать что у вас на нее прав больше.

    7.иски восстановительные и иски штрафные (actio rei persecutiria(персикуторные иски) poenales.

    Основание классификции: предмет иска, по цели предъявления иска.

    • В персикуторном иску требует восстановления нарушенного права.

    Существуют две разновидности восстановительных исков в зависимости от метода восстановления

    1)в натуре(нарушенные право восстанавливается в том виде, в кот они существовали до нарушения(напр, виндикационный иск)

    2)путем денежной компенсации(напр деликтный иск(о возмещении причиненного вреда)

    • В штрафном иске истец добивается др цели, не восстановление, а наказание ответчика. Штраф выплачивается истцу(частный иск)

    Например, в случае кражи истец мог заявить вору 2 иска - виндикационный или деликный иск+ компенсационный иск.

    8.иски частные и популярные(action privatae populares)

    Основание классификации: чьи права защищает иск.

    • Частный иск(явл общим правилом)защищал лицо, чьи права были.

    Частный иск может заявлять либо потерпевший, либо его представитель нарушены. Потерпевший требует совершения действий в свою пользу(возврат украденного, возмещения убытков и т.д.)

    • Популярный иск-иск, кот мог заявить любой представитель римского народа, иск защищал интересы римского народа в целом.

    По этому иску взыскивался штраф в пользу казны.

    Например, иск из «вылитого и выброшенного» - если римлянину причинен вред тем, что ему из окно но голову что-то вылили или кинули, то он подает иск, ответчиком являлся собственник дома. истец мог потребовать уплаты штрафа.

    Например, иск из «поставленного и подвешенного» - правонарушением считается, если на подоконниках стоят предметы, которые могут упасть, или на креплениях дома висят предметы угрожающие падением. Иск имеет характер предупреждения правонарушения. Т.к. нет потерпевшего, только потенциальный потерпевший, если такой иск подан, то хозяин дома должен либо убрать эти вещи, любо хорошо прикрепить, что эти вещи не упали.иск заявляется любым римским гражданином, ответчиком -хозяин дома, платится штраф в аользу казны.

    Специальные иски:

    • арбитрарный иск

    • преюдициальный иск,

    • иск с фикцией,

    • иск о бесчестии,

    • кондикционный иск,

    • разделительный иск,

    • подготовительный иск,

    • ноксальный иск,

    • смешанный иск.

    1. Арбитрарный иск(actio arbitrariae)-иск, предмет кот был изменен судьёй в интересах истца и с целью экономии гр. судопроизводства.

    По общему правилу в римском процессе после предъявления иска истец не имел права вносить изменения в предмет иска(intentio)

    Предмет иска-то, что требует истец от ответчика(заплатить денежную суму, передать вещь)

    2. Преюдициальный (actio preiudicio(предопределенность) - иск кот, не рассматривается судьей по существу, а сразу выносится решение в пользу определенной стороны.

    Цель применения исков-экономия нр. процесса+обеспечить ускоренную защиту.

    Применяется в следующих случаях:

    • 1)тит и марк решают кто из них владеет вещью.

    Спор выграл марк, затем марк заявляет иск о признании права собств-ти марка на ту вещь.решение выносится сразу в пользу марка, используются доказательства первого дела.условия :между сторонами последовательно возникают два спора, причем второй спор вытекает из первого.

    • 2)участники спора в первом и втором споре одинаковые.

    Прецедент-решение по конкретному делу, если в будущем возникают похожие дела, то прецедент источник права. НИЧЕГО ОБЩЕГО С ПРЕЮДИЦИЕЙ.

    3. Иск о беcчестии(action infamia) - иск, в кот истец требует не восстановления его нарушенного права, а добивается признания ответчика бесчестным лицом.

    Основания для иска предусмотрены законом(нарушение вдовой траурного года, дезертирство из армии, если совершена сделка с пороками воли, нарушение фидуциарную сделку(лично-доверительную)

    Правовые поседствия для бесчестного лица: ограничение правосубъектности.

    Например, мужчина лишался избирательных прав, не мог быть претор, эдилом, судьей. Не могли быть законными представителями(опекунами, поечителями, кураторами)других лиц. Не могли быть стороной фидуциарных сделок.

    4.Иск с фикцией(actio fictitio) - иск, в основании которого используется фикция(в демонстрацию которого используется фикция)

    demonstration-основание иска-обстоятельство, на кот ссылается истец, заявляя требование ответчику(напр требует заплатить(предмет иска) ссылаясь на то, что ответчик испортил им-во(основание иска))

    В римском материальном и процессуальном праве использовались спец юр приемы - презумпция и фикция

    Презумпция-предположение о чем либо с большой степенью вероятности, соответствующей действительности. Это предположение дейтсвует до тех пор, пока не доказано обратное=>презумпцию не надо доказывать

    Например, если должник не вернул деньги(должник должен доказать свою невиновность, презумпция вины инициатора развода)

    Фикция-предположение заведомо, не соответствующее действительности, но в силу прямого указания закона признается действительной.

    Например, иск претора публиция action in rem publiciano, в этом иске используются фикция истечения срока приобретательной давности.если кто то приобретет вещь но с нарушением формы, публиций будет защищать покупателя.

    5. Кондикционный иск(actio condictio) - иск о возврате неосновательного обогащения. этот иск применяется для истребования им-ва у лица, кот не имеет правовых оснований для владения этим им-вом.

    Различаются 2 вида неосновательного обогащения:

    • неосновательное сбережение им-ва, это значит, что первоначально у человека имело правовое основание для владения вещью, но потом потеряла это основание, но продолжает владеть им-вом(договор аренды, займа)

    • неосновательное приобретение(лицо изначально не имело правовых оснований на владения вещью(кража).

    По предмету иска.

    • Предмет кондикции-вещи любого вида как индивидуально-определенные, так и родовые

    • Предмет виндикационного иска-индивидуально-опрдедленные вещт

    • С помощью кондикционного иска можно отобрать вещь только у того у кого нет правового основания для владения

    • Для виндикации важно отобрать у всех, даже у чел кот купил эту вещь честно

    1. Разделительный иск(actio divisoria) — иск,

    1) кот применялся в случае когда возникал спор по поводу раздела общего им-ва. Процесс, связанный с таким спором, это спор где стороны явл одновременно истцом и ответчиком.

    2)в этом иске требуется не защиты нарушенного права, а требование, связанное с трансформацией одного права в другое.

    По такому иску возможно два случая решения.

    1)если вещь делимая(напр деньги) тогда вещь делится пропорционально объему прав в общей с-ти

    2)если вещь неделимая(напр раб)возможно два варианта решения:

    • вещь в натуре присуждается одному чел, но другие лишаются право с-ти, но им выплачивается компенсация,тем кто получил эту вещь.

    • им-во продается с торгов, а выручка делится поровну.

    7. Ноксальный иск(actio noxalis) иск о возмещении вреда, причиненное лицу чужим животным или рабом.

    • Разновидность деликтного иска.

    • особенность в личности ответчика. ответчиком явл собственник раба или животного на момент подачи иска, а не на момент причинения вреда.

    8.Подготовительный иск(actio preporatoria) иск, целью кот является создание условий для предъявления в будущем другого основного иска.

    Напрмер, у с-ка был похищен глиняный горшок. С-к на рынуке находит похожий горшок. Он просит этот горшок, чтобы убедиться его ли этот горшок или нет. А продавец ему отказывает в этом. Можно сразу заявить виндикационный иск, но тут есть риск того, что если этот горшок не его, то он проиграет дело. Тогда следует использовать преготовительный иск(в данном случае action ad exhibendum) после этого лицо опр подавать ему виндикационный иск.

    9.Смешанный иск( actio mixtae)-иск, кот объединял в себе одновременно признаки нескольких разных исков.

    Например, иск из закона Аквилия. Закон Аквилия устанавливал от-ть за уничтожение чужого животного или раба. От-ть за это несет причинитель вреда. Разновидность деликтного иска. Причинитель вреда должен возместить максимальную стоимость раба или животного, кот имело место быть в течение года до уничтожения.(напр на момент уничтожения раб стоил 22, а в течении года было 30)тогда причинитель вреда заплатит 30, 22-в этой части иск имеет восстановительный характер, а 8-имеет штрафной характер след этот иск имеет признаки и воостановительный и штрафного исков.

    Коллизия и конкуренция исков.

    Коллизия исков означает, что несколько лиц имеют законные права, а значит и иски в отношении одного и того же им-ва, однако удовлетворение требований одного кредитора делает невозможным реализации прав других кредиторов, из-за недостаточности им-ва.порядок разрешения коализии исков устанавливается в законе.

    Варианты:

    1)если требование кредиторов не обеспечено залогом им-ва должника, то коализия разрешается на основе принципа равенства и пропорциональности(кредиторы имеют равные права, но пропорционально объему их прав в общей сумме долга)

    1. если требования кредиторов обеспечены ипотекой одного и того же им-ва должника(должник свой земельный участок заложил 3 кредиторам-это законно), то коллизия исков разрешается по принципу старшенства возникновения залогового обязательства(преимущество имеет тот кредитор, кот получил им-во в ипотеку раньше)

    2. разрешение в порядке привенции (по усмотрению должника, но это допускается только до момента взыскания на им-ва должника).

    3. по поводу передачи индивидуально-определенной вещи. Напр купля продажа и аренда.считается заключенным с момента заключения д-ра, но право с-ти с момента передачи вещи. Можно продать многим людям. Коллизия решается просто, кто первый заключил д-р, тот и получает. А др могут подать иск о возмещении убытков.

    Конкуренция исков- означает что у одного и того же лица есть сразу несколько исков для защиты одного и того же

    Виды:

    • элективная(общее правило, кредитор может воспользоваться одним иском из нескольких, выбор одного иска делает невозможным использование других исков(в случае кражи вещи(если вещь у вора), потерпевший сожжет заявить виндикационный иск или кондикционный

    • кумулятивная(истец может использовать все иски(если вещь у вора, то можно заявить виндикационный+штрафной или кондикционный+штрафной иск, если вор вещь уничтожил, то деликтный+штрафной).

    Сроки в исковом производстве.

    В римском процессе существовали различные виды сроков.

    Древнейший срок-vetustas(«незапамятное время»)-если проживающее в данной местности, поколение людей не помнит положение вещей иного по сравнению с существующим, существующее положение вещей презюмируется (предпоагается)как законное.

    Основано на презумпции.

    Срок ветустас являлся средством доказывания наличия у лица имущ права, причем доказательство самое слабое по юридической силы.

    Ветустас способна защитить лицо, если другая сторона спора не имел серьезных доказательств наличия собственных прав.

    Ветустас не ограничивает срок подачи иска.

    В римском архаичсеком праве не сущ срока исковой давности. Все иски являлись вечными, однако все таки в отношение некот исков сущ ограничения по времени их использования.

    «погасительная давность»(в современном праве используется пресекательный(преклюзивный) срок)-срок по истечении которого лицо автоматически утрачивает имущ право вследствие его нереализации(т.е. при условии бездействия).

    Например, контракт аренды, у вас возникло право пользования, по истечении года это право утрачивается. Это право прекращается внезависимо от того, пользовались ли вы или нет(НО ЭТО НЕ ПРЕСЕКАТЕЛЬНЫЙ СРОК) ПРЕСЕКАТЕЛЬНЫЕ СРОКИ устанавливались только в законе для различных видов имущ прав.(погасительная давность -нон узус для сервитутов (non usus)). Существовал один срок, кот применялся в исковом производстве.

    Например, если должник не исполняет обязательство, то у кредитора есть 1 год на предъявление требований, если не исполняется — пакт о поручительстве прекрашается.

    Исковая давность-срок для защиты нарушенного права лица с помощью иска.

    В доклассическом и классическом праве исковая давность нес уществовала. Она появилась в посткласическом праве 424 г. В связи с принятием конституции феодосия.

    Основные положения:

    • вводится единый общий срок исковой давности-30 лет

    • все иски объявляются временными(за некот исключениями. все иски кот остались вечными называются пределами действия срока исковой давности(нигаторный,прогибиторный(запрещающий), иски подопечного к законному представителю(опекуну, попечителю, куратору), иски жены об истребовании приданного мужа(в рамках барка без власти мужа).

    • С какого момента начинается течение срока исковой давности:было два общих правила, это зависло от вида нарушенного имущественного права.

    если нарушено вещное право(кража, повреждение). Исковая давность началась с момента когда это обнаружили или должны были обнаружить о нарушении права.

    если нарушено личное право, то тогда исковая давность начиналась по истечении срока исполнения обязательства, если оно не было исполнено.

    • урегулирован порядок течения срока исковой давности с помощью институтов приостановления и перерыва исковой давности.

    Приостановление срока- течение срока исковой давности приостанавливается при наступлении определенного обстоятельства, после того как это обстоятельство отпадает срок возобновляется с зачетом времени кот прошло до момента приостановления.

    Обстоятельства устанавливались в законе:

    • время вторжения в римскую империю неприятеля,

    • на период инвентаризации (описи) наследственной массы.

    Перерыв срока-течение срока прерывается при наступлении определенного обстоятельства, после того как это обстоятельство отпадает, течение срока возобновляется без учета срока прошедшего с момента перерыва.

    Основания перерыва в законе:

    признание долга должником,

    предъявление иска истцом, но после этого исковая давность не возобновляется, т.к. право на защиту реализовано).

    • порядок применения последсвия истечения срока исковой давности. Последствия наступали диспозитивно на основе exceptio( возражение на иск со стороны ответчика)диспозитивность озанчает, что последствия возникаю только по заявке ответчика(если срок истек, то судья не может не рассмотреть дело, если ответчик не потребует проверить исковую давность)

    Иные неисковые способы защиты прав.

    Помимо исков для защиты имущ прав использовались иные — НЕИСКОВЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ.

    1. стипуляции(stipulatio-) средство защиты принудительного характера, направлено не на пресечение, а на предотвращения правонарушения. Клятва, кот дал должник в присуствии претора. Если должник не выполнит обещания, то кредитор может обратиться к претору с просьбой о принудительном взыскании,

    2. интердикт(interdictum)-приказ претора, адресованный правонарушителю. В этом приказе претор предписывает правонарушителю прекратить правонарушение, а также совершить опр действия в пользу кредитора. Интердиктная защита конкурирует с исковой защитой.

    Различия:

    1. Интердиктная защита строится по принципу in factum а исковая защита по принципу in ius(как правило), более обременительная

    2. По характеру защиты: исковая - административно-судебная, а интердиктаная-судебная.

    3. По средствам защиты: интердиктная- защита основанная на интердиктах(защита преторов), а исковая -на использовании исков, законные или преторские.

    Интердикты делились на 2 группы в зависимости от того, что претор требует от правонарушителя(предмет)

    1) о восстановлении владения

    2)о воздержании владения

    3)реституция(restitutio)-означает возврат в первоначальное положение, т.е. то положение, кот стороны занимали до момента нарушения права. Различаются 2 вида:

    • в натуре- общее правило, если это возможно

    • компенсационная

    Реституция применяется, когда совершена сделка с нарушением доброй совести и справедливости. Например совершена сделка под влиянием угрозы насилия или обмана.

    Помощью реституции претор объявляет сделку недействительной и возвращает в первоначальное положение. Частный случай реституция дара-спец вид реституции. Применяется

    а)только к пакту дарения,

    б)по особому основанию(неблагодарное поведение одаряемого) личная обида, причинение вреда жизни и здоровью дарителя

    в)возможна только в натуре

    4. введение во владение(mission in possessionuem)-средство защиты применялось в формулярном процессе для обеспечения явки ответчика в судебный магистрат(см вопрос формулярный процесс).

    Процессы по частным правовым спорам

    В римском праве было 3 вида таких процессов

    1)легисакционный(legis actio) –древнейший римкий процесс, кот еще преусмотрен З12Т и просуществовал как минимум до середины 2 до н э, до закона Эбуция.

    Признаки:

    1.процесс архаического права, след. Крайне формальный процесс(абсурд

    2.источник процесса-цивильное право, З12Т.в этом процессе могли применяться только иски из З12Т, отсюда и название.

    3.участниками процесса могли бть только квириты и латины.

    Процесс имел 2 стадии: in iure(в судебном магистрате), in iudicio(в суде).

    В этом процессе отсутствовали институты заочного производства, добровольного процессуального представительства, институт апелляции.

    In iure претор решал два вопроса:

    1. предусмотрен ли в законе 12 таблиц иск, необходимый для защиты нарушенного права. Если иска нет, то процесс заканчивался. Если такой иск есть, то решается второй вопрос

    1. в правильной ли форме потерпевший обратился с просьбой предоставления этого иска

    Нужно нарушение своего права характеризовать обстоятельства не как они есть на самом деле, а как они описаны в З12Т(за вырубку лозы ничего не предусматривалось, а за вырубку деревьев, наказывал, то нужно было назвать лозу деревом) на первой стадии претор давал правовую квалификацию, не исследуя факты. Претор назначал судью.

    In iudicio(в суде) судья проверял достоверность фактов, на кот ссылаются стороны.

    Судебное решение –sentential. Решение вступало в силу немедленно, обжалованию не подлежало. Взыскание обращалось не на им-во, а на личность, путем продажи в рабство.

    В рамках этого процесса еще не было заочного производства(нельзя слушать дело если одна из сторон отсутствует). Истцу было предоставлено право насильно привети ответчика, с условием, что не будет причинен вред ответчику

    2)формулярный. Появл в середине 2 века до н э. по закону Эбуция(он претор).

    Признаки

    • источник:не только закон 12 таблиц, но и эдиктальное право.

    • Процесс более совершенный, расчитаннаый на развитой имущ оборот. Менее формалный процесс(можно вещи называть своими именами)

    • субъекты:квириты, латины, перегрины

    • 2 стадии. Процесс смешанный административно-судебный.

    • cредства защиты:законные иски и эдиктальные иски(преторов или эдилов)

    • Впервые появл добровольное процессуальное предствительство, заочное производство, способ обеспечения явка более эффективный, нет апелляции, однако появл суррогаты(МЕХАНИЗМ ОТ УКЛОНЕНИЯ РЕШЕНИЯ)

    in iure претор решает вопросы:

    1. подлежит ли нарушенное право защите с точки зрения принципа доброй совести и справедливости

    2. каким способом защищать

    если ответы на эти вопросы положительные, то претор составлял документ «формулу».

    Формула-спец пис инструкция, составленная претором судье, где претор дает правовую квалификацию делу, предписывает судье как решить спор. Преторская формула имела особую внутр стуктуру:основную часть и дополнительную часть.

    Основная часть-обязательна:

    • номинация(nominatio)

    • demonstratio(основание иска, на что ссылается истец)

    • intentio-предмет иска,(чего требует истец)

    • condemnatio-проект суд решения, составленный в условно-сослагательной форму. Если то на что ссылается истец подчтвердится, то присудить ист. Наличие в формуле сужало пределы суд инициативе. Судью мог имк удовлетврить или отказать.

    Дополнительная часть может присуствовать в зависимости от обстоятельств дела.

    • exceptio(возражение на иск)разбирали имеются ли возражения у ответчика в зависимости от правовой природы было 2 вида

    1) отменительная-ссылка ответчика на такие факты, кот препятствуют к удовлетворению иска неустранимого характера(ссылка ответчика на пропус истцом исковой давности)

    2) отлагательная-ссылка ответчика на факты, кот препятствуют к удовлетворению иска, но имеющие устранимый характер(стороны заключили контракт купли-продажи, при этом продавец не передал вещь. Покупатель потребовал передачи и обратился к претору. Претор составит формулу при этом продавец может заявить, что по контракту вещь передастя только после предоплаты. Истец может оплатить.

    • praescriptio-включается тогда, когда необходимо ввести изменения в основную часть. Т.к. основную часть изменить нельзя. Как дополнение к основной части.

    Первая стадия завершалась спец процедурой litis comtestatio-прочтение формулы претором в присутсвии истца и ответчика.

    На первой стадии отсутствует добровольное процессуальное представительство,( каждая из сторон должна лично приходить в магистрат, юрист не мог выступать от имени клиента в магистрате), отсутствует заочное производство, значит нужно присутсвие ответчика: введение во владение.

    если ответчик не явл в первый раз, то истец имеет право заявить ходатайство о введение его во владение им-ва ответчика, если ответчик не придет второй раз, то истец имеет право продать им-во ответчика.

    In iudicio. Похоже на легисакцио.

    Судья проверяет достоверность фактов ответчика(эксепцио), и истца(демонстрацио).

    Решение судьи-сентенция.

    Однако появл два новых решения:

    1. Arbitrum(решение вынесено 3 лицом (третейский судья-в совр))

    2. transactio(мировое соглашение)компромисс, которому пришли стороны на второй стадии. На этой стадии появл два новых института.

    • добровольное процессуальное представительство

    • институт заочного производства, рпри этом след правила:при неявке истца-отказ в иске, если не явл ответчик-слушанье дела без него.

    Формально суд решение вступало в силу немедленно, однако у ответчика было 4 месяца для исполнения решения. Если решение в этот срок не исполнено, то иск(action indicatio)-иск о принудительном исполнения суд решения(смешанный иск)+штраф.

    Формально институт апелляции нет, но фактически ответчик может пожаловаться в вышестоящий магистрат о несправедливости решения, если вышестоящий магистрат считает что ответчик прав, то он накладывает вето на решение(но оно не отменяется), и оно не подлежит принудительному исполнению-intercessio.

    3)экстраординарный(extra ordinam)-внеобычная процедура, упрощенный процесс. в 294 г принимается конституция диоклетиана.

    Территория рима поделена на новые провинции , во главе которых стояли назначаемые императором наместники.

    Спец суд магистраты вместе с судами были упразднены. Ф-ция рассмотерния дел была передана другим органам (в городах-префекты, в провинциях-наместники(или назначаемые ими лица), в муниципиях-муниципальные магистраты.

    Признаки:

    1. процесс отностайдийный. Орган рассматривающий дело должен совмещать все ф-ции:дает правовою квалификацию дела, проверяет достоверность фактов, выносят решения, контролирует его выполнению(этот процесс наиболее близок к современным процессам)

    2. процесс становится полностью письменным, платным и закрытым.

    3. Процедура обеспечения явки ответчика denuntiatio ответчика длжен известить магистрат, о том, , не менее чем за месяц до начала процесса(этим занимается г-во), если ответчик не явится и не представит уважительных причин, тогда по ходатацству итсца дело разбирается без ответчика(зоачное производство)

    1. Вводится институт апелляции appellation, provocatio возможность обжаловать вынесенное решение в вышестоящую инстанцию/ существовали ограничения подачи апелляции: 1)срок(10 дней), если апелляция не подано, то решение вступает в силу.

    2)не более двух апелляций по одному делу

    3)если решение было вынесено заочно, права на апелляцию лишалась не явившаяся сторона

    4)если сторона проиграла спор и проиграла в апелляции, то она платила сумму вдвое превышающую первоначально проигранную.

    При апелляционном процессе решение в силу не вступает, а спор рассматривается заново.

    Учение о лицах.

    1.правосубъектность лиц в древнем риме

    2. правовые статусы лиц в древнем риме

    3.Брак в древнем риме

    4.Ограничение правосубъектности

      1. Правосубъектность лиц

    Термин «лицо» использовался для обозначения субъекта права.

    Субъектом права –лицо, кот обладает правоспособностью.

    Правосубъектность - способность лица быть субъектом частного права.

    • Правоспособность-это способность лица иметь имущественные прав и нести имущественные обязанности.

    Правоспособность лиц в древнем риме по общему правилу возникало с момента рождения. Некоторые элементы правоспособности могли возникать до рождения(право быть наследником по закону или по завещанию) и после(право завещать, право вступать в брак м-14 лет, ж-12). Зачатый, но еще не родившиеся ребенок назывался насцитурус (этот термин и сейчас употребляется).

    • Дееспособность-способность своими действиями реализовывать принадлежащие лицу права и исполнять лежащие на нем обязанности.

    Включало 2 элемента:

        1. Сделкоспосбность - способность самостоятельно совершать сделки и иные юр действия (например, подача иска, апелляции, находка).

        2. Деликтоспособность - способность нести ответственность за нанесенный вред, независимо от того как нанесен вред (деликт и неисполнение договора).

    Объем дееспособности зависел от возраста физического лица а также от др. обстоятельств (состояние здоровья,пола, склонность к расточительству, вероисповедание).

    С точки зрения возраста физ лица делились на 4 категории:

    1)малолетние до 7 лет

    2)малолетние от 7-12(14) (ж.м.)

    3)от 12(14)-25лет

    4)от 25 и старше

    До 7 лет – называли инфантами. Полностью недееспособны, значит нет ни сделко- ни деликтоспособности.

    Сделки от имени таких детей совершает pater familis(домовладыка). При отстутствии домовладыки есть опекун.

    Отвестсвенность несут опекуны и домовладыки.

    От 7 до 12(14). Эти лица частично дееспособны.

    Данные лица в праве теоретически сами совершать любые сделки, но по общему правила с согласия законного представителя опекуна или домовладыки.

    Некот сделки заключались без согласия (напр если сделка на увеличение им-ва получение дарения). Но некот сделки вообще не могли сами заключать(составление завещания).

    Такие лица деликтоспособны, сами несут от-ть за причиненный вред.

    От 12(14) до 25. Называлась кубертас. Частично дееспособны.

    Эти лица могут вступать в барк с 12 ж с 14 –м. но если они под властью домовладыки вступление в брак требует его согласия, если ни эмансипируемые, то согласия не требуется.

    Они все сделки совершают самостоятельно, но после совершения сделка несовершеннолетний имеет прво сослаться на реституцию, из-за этого они не могли нормально участвовать в сделках.

    Поэтому ввели институт куратора. К ним могли обращаться несовершеннолетние, куратор формально контролировал совершение сделки, и несовершеннолетний не мог сослаться на реституции(заблуждение).

    Имеют право завещать.

    25 и старше. Все сделки совершают самостоятельно.

    И муж с 25 лет приобретают публичные права(но не все :приобретают право голоса.

    60 лет - приобретает право arrogation-право усыновлять чужих людей и

    70 лет - лицо имеет право отказаться от опекунства, сославшись на почтенный возраст. Оба эти изменения касаются только мужчин.

    Дополнительные факторы:

    1.от состояния здоровья(как физического так и психического)

    физическое здоровье: если у лица есть телесные недостатки, то дееспособность ограничивается в зависимости от недостатка

    например, глухо-немые не могли участвовать в стипуляции, кастраты не могли вступать в брак

    психическое: душевнобольные признавались полностью недееспособными, над ними устанавливается попечительство, кот совершает сделки от его имени и возмещает вред

      1. Половая принадлежность(ограничение дееспособности женщин по сравнению с мужчинами).

    • Женщины были ограничены в публичных правах(не могли избиратьься претором, эдилом, не могли быть судьями)+ некот ограничения в области частных прав.

    • Жен не могли быть опекунами, попичителями, кураторами(представителями др лиц);

    • они не могли быть поручителями по чужому долгу;

    • жен могла оспорить любую заключенную ей сделку, сославшись на незнание закона(реституция).

    В эпоху Юстиниана жен в частных правах были практически уравнены.

    Склонность к расточительству.(только к муж).

    Расточитель-лицо, кот по слабости характера или легкомыслия не способен разумно тратить им-во и рискует оставить себя и семью без им-ва. Расточителем можно было назвать только муж в индивидуальном порядке.

    1)можно было в завещании объявить сыном расточителем(но надо было внести его в список наследников)

    2)отец мог при жизни объявить сына легкомысленным, обратясь к претору. Самим расточителем сына объявлял претор.

    Если лицо объявлялся расточителем лицу назначался куратор он контролировал сделку, направленные на отчуждении им-ва. Такие сделки требовали согласия куратора. Если сделка на увеличение им-ва, то согласия куратора не требовалось. Расточитель может сам вступать в брак. Лицо, объявленное расточителем мог попросить отмен куратора.

    3. Вероисповедание: наиболее ярко это проявл в период правление христиан императоров. Сильнее всего при Юстиниане.

    Вводится ограничение дееспособности в зависимости от вероисповедания: для иудеев, для язычников, для апостатов(лица, кот поменяли вероисповедание из христианства перешли), еретики. Это касается возможности завещать им-ва.

    Правовые статусы лиц в древнем риме

    Правосубъектность лиц определяется правовыми статусами(состояниями):status libertatis, Civitatis, familiae

    Status libеrtatis - (статус свободного) базовый статус с точки зрения этого статуса все римское население на 2 категории: свободные лица являлись субъектами права и лица, не имеющие статус либертатис-рабы-объекты права.

    Правосубъектность свободных зависело от второго статуса, во втором статусе (status civitatis) они делились на 5 категории

    Правовое порложение рабов в древнем риме.

    Формально рабы не являлись субъектами права, а явл объектами права.

    Классификация вещей юриста Воррон, 1-2 вв до н э.

    1)неодушевленные(ткань, орудие труда, монета)

    2)одушевленные, но неговорящие(домашние животные, скот)

    3)одушевленные, владеющие речью (рабы)

    С точки зрения З12Т, раб-манципируемая вещь. С развитием имущ оборота, правовое положение рабов меняется.выражается в

    1)некот рабам, кот явл доверенными лицами господина, господин делегирует право заключать сделки от его именем. Однако, такая сделка-частично натуральная(права г-на обеспечиваются, а контрагент нет).

    2) Если раб причинял вред 3му лицу, то отв-ть нес господин, но если г-н отпускал этого раба, то от-ть перейдет на волноотпущенника.

    3) Появл институт рабского пекулия peculium- определенное им-во, кот г-н передавал рабу в фактическое владение и пользование.

    Раб не являлся субъктом права, поэтому передача имела фактический характер, ему это передавалось под честное слово. Обычно пекулий-земля и инвертарь. Рабу давался участок с инвентарем, с возможностью немного прибыли оставлять себе и мог накопить.

    Вывод: с течением времени рабов начинают наделять элементами правосубъектности.

    Источники рабства:

    • Рождение ребенка от матери рабыни

    • женщина, вышедшая замуж за раба

    • взятие в плен

    • вольноотпущенник мог быть обращен в рабство за неблагодарное отношение к патрону(бывший г-н)

    • подвластный член семьи мог быть обращен домовладыкой в рабство за непослушание(только в архаический период)

    Раб, получивший свободу назывался вольноотпущенник(libertines)

    Освобождение раба требовало специальной процедуры: упрощенный порядок не допускался

    1. в завещании. Г-н должен указать этого раба, спец написать, что он отпускает этого раба, и дать ему часть им-ва

    2. в риме раз в 4-5 лет –перепись населения. Г-н мог раба указать при переписи населения (цензовый список) в качестве вольноотпущенника.

    3. Mununissio verdicto - спец суд процесс. Г-н раба был ответчиком, а истец – приглашенное им лицо. истец заявляет виндикационный иск и в магистрате утверждает, что он собственник по праву квиритов, ответчик не возражает. Истец отпускает его на свободу, т.к. у него нет никаких прав на этого раба.

    4. Через магистрат, без проведения процесса с фикцией(см п.3) путем подачи заявления

    Статус civitatis: касался только свободной части населения рима(те у кот есть статус либертатис)

    Категории лиц:

    1. Квириты civis romanus

    2. Латины latini

    3. Перегрины peregrine

    4. Либерины(вольноотпущенники)

    5. Колоны colonus

    Квириты(гр-не рима)-наиболее привилегированная часть свободного римского населения.

    До возникновения рима на тер-рии вечного города и его окрестностях был союз племен из 19 племен.

    Впоследствии на базе этого союза возникает ранняя римская республика.

    Представители племен, кот имели больше заслуг перед г-вом получили статус квиритов, другие представители- статус древних латинов.

    Квириты обладали большей правосубъектностью.

    Публичные права квиритов:

    1. Имели право голоса в НС

    2. Могли избираться на выборные должности при достижении опр возраста

    3. Могли служить в регулярной римской армии

    Права в частной сфере:

    1. Ius commercii право участвовать в имущ обороте, путем заключения сделок, в том числе сделки, связанные с приобретением и отчуждением исконно римской земли (лациум)

    2. Ius connubii право вступать в законный римский брак. Ребенок, рожденный в таком браке приобретал статус отца., т.к. брак могли быть и между виритами и квиритами и латинами.

    Латины

    Категории:

    1. Древние-предстваители племен лациума, кот имели меньше заслуг перед г-вом

    2. Провинциальные- те, кот уехали из рима жить в провинции

    3. Юниане

    Првосубъектность опр-сь принадлежностью к одной из этих групп.

    Например, древние латины в отличие от квиритов могли только голосовать в НС, частные права совпадали с квиритами

    Провинциальные латины. Им сложнее было вступать в законный брак, требовалось спец разрешение(рескрипт) главы провинции

    Юниане

    Перегрины . с точки зрения цивильного права иностранцы не явл субъектами права. Иностранцы приобрели правосубъктность благодаря ius gentium.

    Публичными правами иностранцы не обладали.

    Частные права иностранцев

    1. ius commercial в ограниченном объеме(все сделки, кроме сделок, связанных с приобретением в с-ть исконно римской земли).

    2. не могут вступить в законный римский брак.

    3. ребенок приобретает статус матери(при сожительстве)

    Вольноотпущенники(либертины)-лица, отпущенные г-ном на свободу.

    Бывший г-н назывался патроном. Правое положение либертина зависит от правосубъектности бывшего г-на.

    1. Если квирит или латин отпускает раба, то последний приобретает:Ius commrcia и ius connubi,но в ограниченном объеме. Вольноотпущенник может вступать в брак только с вольноотпущенниками, не может приобретать исконно римскую землю

    2. Вольноотпущенник иностранца приобретает только ius commercial в ограниченном объеме.

    После того, как г-н отпускает раба на свободу, вольноотпущенник по прежнему юридически зависит от своего патрона

    Вольноотпущенник имел 1 об-ть перед патроном и 1 право у патрона:

    1.обязан аллиментировать(содержать патрона при необходимости) если он этого не делает, то г-н обращается к претору с проосьбой вернуть его в рабство.

    2. патрон являлся наследником после вольноотпущенника(сначала в 3 очереди, а потом во второй)

    Колоны-особое соц сословие кот появл в риме в постклассический период в 4 в это характерно для феодализма).. 322г и 357г две конституции.

    В это время финансовый кризис. К. 322 г вводит новый налог на землю: подушный налог(за каждого арендатора), но и ввела обеспечительные меры: арендаторам запрещено уходить с земли, а собственникам запрещено их выгонять до истечения рока договора.

    Колоны-изначально свободные лица, кот прикрепили к земле(лица, лишенные свободного перндвижения).

    Колонами стали лица, кот работали на условиях аренды по к.322г.(но не все арендаторы а те, кот арендолвали землю 30 лет).

    Дети, рожденные в семье, если отец относился к колонам становились колонами,

    Сам собственник мог сделать колонами лиц, кот бродяжничали и попрошайничали на земле собств-ка.

    Если колон уходил без разрешения, то с-к все равно платил за него налог, но с-ку предоставлен виндикационный иск для возвраты такого лица.

    Статус familia касается только тех лиц, кот обладают ius connubii( квиритов и латинов). Отношения в римской семье были построены на основе принципа подчинения членов семьи власти одного лица-домовладыки pater families-это муж, как правило старший по возрасту. Все остальные члены – подвластные.

    Власть домовладыки над остальными членами семьи:

    1. В области личных прав. Член семьи монг уйти только с разрешения, мог втсупить в брак только с разрешения

    2. В области имущ прав мог заключать сделки с согласия домовладыки, последний мог забрать им-во, приобретнное по такой сделки.

    3. За непослушание домовладыка мог продать в рабство, мог физичеки наказать.

    Власть домовладыки частично напоминала власть г-на над рабами.

    Домовдладыка имел власть путем :

    • Дети домовладыки автоматически попадали под его власть

    • Узаконение своих небрачных детей

    • Усыновление чужих детей

    • Вступление женщины под властью мужа

    С течением времени власть ослабевает. Уже в 1 в до н.э. появл институт военного пекулия,ребенок домовладыки может без разрешения пойти служить в армию, и все им-во кот он получает явл его с-тью.

    При Юстиниане эти правила распространили на все виды гос службы. Появл возможность пожаловаться в магистрат на жестокое обращение(если жестокость была, то освобождали от власти). В классический и постклассический период нельзя продавать в рабство.

    Способы освобождения от отцовской власти:

    1. Смерть домовладыки. Дочери домовладыки становились женщинами свободными от власти отца. А мужчины становились патер фамилис(если у них нет семьи в этот мосент, то их власть считается потенциальной.)вдова попадает под опку сыновей

    2. Лишение домовладыки либо статуса гражданства либо статуса свободы

    3. Эмансипация- освобождение подвластного ребенка по желанию домовладыки. Специальная суд процедура с применением фикции. Домвладыка, кот хотел освободить своего ребенка, должен был пригласить другого домовладыку. Предмет спора - подвластный сын или дочь. Приглашенный домовладыка - истец, действительный - ответчик. Истец подавал виндикационный иск о том, что ребенок находится под его властью. Ответчик не возражал. Претор признавал, что истец прав. Потом истец отпускал ребенка. Если сына отпускали, то 3 раза повторяли «под отцовской властью», а дочь один раз. В дальнейшем порядок был упрощен.

    В эпоху императоров появилось еще 2 способа:

    • сын мог быть освобожден рескриптом императора за успехи на военной службы

    • подвластный мог обратиться с жалобой в магистрат на жестокое обращение домовладыки(напр истязание), тогда он освобождался.

    С семейным статусом был связан институт родства. В римском семейном праве существовало 2 вида родства :

      1. Agnatio (агнацкое, агнатическое) родство-родство основанное, на общности подчинения лиц власти одного домовладыки.

    Признаки:

    • родство не основано на общности происхождения от одного предка

    • агнатское родство моно приобрести как с момента так и после рождения. (если внебрачный, то его либо узаконят либо усыовят)

    • агнатское родство можно поменять (например подвластная дочь вступает в брак с властью мужа. Она теряет связь со своей семью, но приобретает с семьей мужа

    • можно утратить(напр вследствие эмансипации)

    • не имеет линий и степеней

      1. Cognatio (когнатское родство)- родство, основанное на общности происхождения от одного предка.

    Признаки:

    • возникает только с момента рождения

    • не может быть изменено или утрачено

    • имеет линии и степень:

    Линии родства может быть прямыми и боковыми.

    Прямая линия родства объединяет родственников, кот происходят непосредственно друг от друга (дед-отец-сын-внук). Прямая делится на восходящую лини(от потомка к предку отец-дед-прадед), нисходящая от предка к потомку (прадед-дед-отец).Прямая линия начинается с первой степени родства.

    Боковая линия соединяет родственников, кот происходят не непосредственно друг от друга, а от одного какого-то предка. Боковая линия начинается с второй степени (два сына-братья)

    Степень родства - кол-во рождений между сопоставляемыми родственниками.

    Правовое значение родства:

    1)при наследовании по закону

    2)кровное родство влияло на вступление в барк (могло стать препятствием).

    Брак в римском праве.

    Семья в др риме образовыалась по средством брака.

    Принципы брака:

    1)принцип единобрачия(одновременно можно состоять только в одном законном браке)

    2)принцип моногамии (в одном браке можно иметь только одного брачного партнера)

    До заключения брака действовал юр обычай: обручение - sponsalia

    Будущие супруги обручались(sponsalia) в рамках обручения стороны давали клятву о вступлении в брак в последующем, стороны обменивались подарками. Заставить вступить в брак в последствии было невозможно. За нарушение клятвы предусматривалась отв-ть, характер ответственности зависел от исторического периода

    В цивильном праве сторон, нарушившая клятву должна была возместить другой стороне причиненные этим убытки.

    В преторском праве сторона нарушившая клятва могла быть признана бесчестной по отношению к др лицу.

    В императорском праве, сторона , уклонившаяся от вступления в брак, должна вернуть полученные подарки.

    Виды брака:

    • с властью мужа (cum manu mariti). Исторически был первым

    • без власти мужа(Sine manu mariti).

    Первый брак исторически в цивильном праве возник брак с властью мужа, существовал до императора Юстиниана.

    Действует принцип юр неравенства супругов( подчинение жены власти мужа). Этот принцип проявл личных и имущ прав супругов.

    Личные права:

    • Жена должна была подсиняться приказам мужа, она не могла уйти из семьи без его разрешения. Если она делает это, то он имеет право вернуть её с помощью виндикационного иска, как вещь.

    • Женщина не может развестись без согласия мужа

    • Вступая в такой брак женщина либо меняет агнатских родственников, либо приобретает агнатское родство(если она была свободная)

    • Юридически у мужа было право в случае непослушания жены продать её в рабство

    Имущ права:

    • При вступлении брак жена или её родственники передавали приданное, муж становился собственником приданого, в случае прекращения брака приданое оставалось у мужа, если он его потратил, то ничего не возмещал. Если муж умер, то приданое оставалось в семье мужа

    • Им-во, нажитое в период брака, становилось со-тью мужа.

    • Супруга имела право наследовать после смерти мужа(но она являлась наследницей последней очереди)

    При императоре Юстининан все кардинально менятеся, появл брак без власти мужа.

    Брак принципиально отличается. Базируется на принципе юр равенства супругов. Это выражалось и в личных и имущ правах супругов.

    Личные права:

    • Женщина формально не подчиняется мужу. Вопросы решают по взаимному согласию

    • Она имеет право на развод без согласия мужа

    • Может уйти без разрешения

    • Не теряет агнатское родство\не возникает новое агнатское родство

    Имущ права:

    • На совместно нажитое им-во действует принцип раздельной собст-ти

    • Между супругами запрещается пакт дарения

    • Приданое: по прежнему жена предоставляет приданое. Но муж лает клятву не расходовать приданое без согласия жены. А в случае прекращения брака в некот случаях муж обязан вернуть приданое

    Основание прекращения брака:

    1. Смерть. Если умер муж, то жена получает свое приданое. Если жена умирает, то приданое остается мужу, кроме случая когда приданое предоставлялось не женой, а её домовладыкой, и он жив, тогда он может истребовать приданое

    2. Развод. Прав на приданое лишается прав на приданое. Инициатор развода презюмируется виновником, пока он не докажет обратное. Если развод по соглашению сторон, то они сами решает судьбу приданого.

    Условия вступления в брак: делились на позитивные(должны присутствовать при заключении брака) при отсутствии позитивных, брак не действителен и негативные(препятствия к заключения брака, они должны отсутствовать)при наличии негативных, брак недействителен.

    Позитивные:

    • наличие ius connubi –аозможность вступления в римский брак

    • достижение брачного возраста(м-14, ж-12).

    • согласие сторон\согласие их домовладык(если брак без власти мужа)

    Негативные:

    • принцип единобрачие

    • кровное родство (прямой линии любой степени, боковая линия только второй и третьей степени)

    • душевная болезнь, физ недостатки опр видов.

    Демографическая политика:

    римское г-во заинтересовано увеличении кол-ва рождения детей в законном браке.

    Г-во стимулировало граждан: в риме это достигалось путем ограничения права на наследование по завещанию: лица, достигшие брачного возраста, но не находящиеся в браке, не могли быть наследниками по завещанию.

    Если лица состояли в браке, но не имели детей, то они могли унаследовать лишь половину от того, что им было завещано(причем муж считался бездетным если у нет брачных детей, а женщина - если менее 3 детей).

    Противоположностью законному браку являлось фактическое сожительство. Ребенок рожденный в сожительстве, получал статус матери, не имел прав на алименты со стороны отца, не явл наследниками по закону после отца.

    Однако в др риме между законном браком и фактическим сожительством сущ особый институт, «конкубинат»-промежуточное правовое состояние между законным браком и фактическим сожительством.

    Конкубинат возникал если:

    • у сторон было намерение создать семью

    • есть все условия для вступления в брак кроме одного: нет принципа единобрачия(одна из сторон состоит в браке)

    Если в конкубинате рождались дети, то они приобретали статус матери(сближение с сожительством), но она получали алименты от отца, и могут наследовать после отца по закону.

    Отец мог узаконить детей 3 способами: узаконение детей

    • вступить в брак с матерью своих детей

    • по рескрипту

    • можно было отдать ребенка местным декурионам.

    Декурионы- особое соц сословие, кот занималось в др риме сбором налогов. Отец мог отдать ребенка в этот сословие, он будет узаконен, но обязан всю жизнь работать в этой службе. Налоговые недоимки оплачивались из кармана декуриона. Отец обязан был дать им-во этом ребенку.

    Ограничение правосубъектности в др риме.

    Варианты ограничения:

        1. связан с правовыми статусами лица (либертатис, сивитатис, фамилиас) . в зависимости от того какого именно статуса лишалось лицо, различалось 3 варианта ограничения:

    • Максимальная: когда лицо утрачивало статус свободного, в этом случае лицо теряло и др два статуса. Лицо становилось не субъектом права, а объектом

    • Средняя:потеря статуса сивитатис, и как следствие статус фамилиас, но остается статус свободного. Лицо переходит из римского гр-на в категории перегринов( у перегрина прав меньше)

    • минимальное: изменение семейного статуса. Лицо, свободное от отцовской власти попадает под власть домовладыки.

    Напр. Узаконение внебрачных детей, усыновление чужих детей, вступление эмансипированной девушки в брак с властью мужа.

        1. Связан с признанием лица бесчестным. Лицо можно было признать бесчестным с помощью иска о бесчестии action infamia.

    Для заявления этого иска требовались особые основания:

        • Двоеженство \ двоемужество

        • Нарушение траурного года вдовой

    • Увольнение с позором из армии

    • Нарушение фидуциарной(лично-доверительной) сделки. Напр контракт поручения, контракт фидуции(особы вид залога)

    • Если лицо, ранее проиграло процесс, связанный с обвинением в нарушении принципа доброй совести и справедливости. напр. Реституция по сделкам с пороком воли.

    Правовые последствия: ограничение

    1. Публичных права(такое лицо не может назначать выборные, назначаемые должностине могло быть эдилом претором, судьей )

    2. Частных прав(такое лицо не могло быть законным представителем др лиц (куратором, опекуном, попечителем).

    Такое лицо не могло совершать лично- доверительные сделки(контракт поручения, простого товарищества, контракт фидуции, контракт фидеикомисс)

    Восстановить статус невозможно. Можно было только отменить решение.

    Вещное право.

    План:

    1. Понятие, признаки и си-ма вещных прав в др риме

    2. Понятие и виды вещей

    3. Право с-ти. Общая характеристика

    4. Владения в др риме

    5. Ограниченные вещные права

    А)сервитуты

    Б)эмфитевзис

    В)суперфиций(право застройки)

    Г)залог

    Понятие, призанки, с-ма вещных права в древнем риме.

    Вещное право - ius in re\iura in re

    Термин вещное право,

    • В объективном смысле- совокупность норм др рима, регулироваших имущ отношения, связанные с принадлежностью вещи опр лицу.как совокупность норм-подотрасль рчп. Остав этой подотрасли входили институты: права со-ти , владения, сервитутов, эмфитевзиса, суперфиция, залога.

    • В субъективном смысле – как мера возможного поведения-юр господство лица над вещью.

    Имущ права в др риме делились на 2 вида: вещные и личные(обязательственные).

    Признаки вещных прав: (это одновременно их отличия от личных прав).

    1.По объекту. Объектом вещных прав –это сами вещи. объектом личных прав- определенное поведением обязанного лица (должника).

    Например, контракт займа. У кредитора право требовать от должника возврата должника. Действие должника по их возврату - объект.

    2.Вещные права имеют абсолютный характер, а личные права имеют относительный характер. Субъекту вещного права противостоит неопределенный круг обязанных лиц, т.е. в вещном правоотношении точно определена только управомоченная сторона(обладатель вещного права).

    Например, правоотношение собственности. Определен только собств-к. Собственнику противостоят круг лиц-несобственников. Абсолютный характер, т.к. со-к может требовать от любого лица, чтобы тот не посягал на его им-во.

    Личное право имеет относительный характер, это значит, что обладателю права противостоит точно опр обязанное лицо, поэтому в обязательственном правоотношениях точно определены обе стороны, и уполномоченное(кредитор), и обязанное(должник).

    Например, займ. Кредитор может потребовать от должника произвести дейсвтия(вернуть деньги).

    Термин личное право означает, что заранее известна личность должника.

    3.По характерцу защиты. Вещное право защищались вещные исками и иногда личными исками.

    Например, право собств-ти. Собств-к в случае кражи вещи может воспользоваться виндикационным и кондикционным исками(возврат неосновательного обогащения)(первый вещный, второй личный). Если повредили вещь, то можно использовать деликтный иск (о возмещения вреда)(личный иск). А вот линые права защищаются только личными исками.

    1. В рчп сущ исчерпывающий перечнь вещных прав, т.е. участник обороты(субъекты права) придумывать новые права не могли.

    Обязательственные или личные права:перечнь таких прав, если они возникали из пактов, то он был неисчерпывающим(открытым), т.к. стороны могли заключать «непоименованные пакты»(пакты, непредусмотренные законом, значит они приобретали права, кот не предусмотренные законом, но предусмотренные в пакте).

    В рчп не сущ понятие договор. Все соглашения делились на контракты и пакты. Перечень контрактов был исчерпывающим( 14 контрактов). Контракт-формальное моглашение. Пакт-неформальное соглашение, требование о форме оч либеральные. Стороны могли заключить пакт, кот не предусмотрен в законе.

    1. Содержание вещных права регулировалось императивно.

    Содержание вещного права - совокупность правомочий, принадлежащих его субъекту.

    Например, в содержание права собств-ти входит 4 правомочия: пользование вещью, извлечения плодов, распоряжения, защиты. Соглашением сторон изменить объем правомочия нельзя. Содержание личных прав договорного происхождения(из контрактов и пактов) регулировалось диспозитивно, т.е. предлагался опр объем правомочий, но по оглашению можно расширить или сузить объем правомочий, а можно не менять. Напр контракт аренды. В силу закона бремя об-ти текущего ремонта лежит на арендаторе, он может передать в аренду с согласия арендодтеля. Арендатор может требовать от арендатора выполения ремонта, а может указать что это бремя лежит на нем, может запретить арендатору сдавать в аренду.

    Система вещных прав

    Вещи в древнем риме/

    Классификация вещей в древнем риме

    1. В зависимости от способов передачи собств-ти:

    • манципируемые

    • неманципируемые

    По З12Т: мансипируемые:

    • рабы,

    • исконно римская земля,

    • крупный рогатый скот,

    • сервитуты(первоначально, т.к. в др праве они рассматривались не как не ограничееных права, а категории вещей особого рода).

    Все остальные вещи считались неманципируемые. Для процедуры передачи манципируемой вещи требовалась манципация, в случае нарушения манципации - Сделка была ничтожна.

    В преторском праве для упрощения передачи придумали спец прцедура in iure cession.

    • Это особый суд процесс с фикцией.

    • Если с-к хотел передать манципируемую вещь, но не было возможности манципации, тогда в магистрате действительный с-к –ответчик, а др.лицо- истец, последний заявлял что с-к вещи по праву квиритов это он, а настоящий с-к не возражал.

    Для передачи права со-ти на немансипируемой вещи достаточно было традиции(передача вещи) или квазитрадиции(воображаемая передача вещи)при продаже дома, передача ключей, как символа. При продаже провинциальной земли, передавали немного земди.

    1. В зависимости от природы вещи:

    телесные(осязаемые вещи, имеющие пространственную границу)

    бестелесные(Res corporalis, res in corporalis).

    Осязание - возможность прикоснуться рукой. Земельный участок раб постройка, монета и т.д.- телесные.

    Бестелесные включали 2 разновидности:

    1)неосязаемые вещи(ветер, небесные светила)

    2)вещи, кот заключались в каком либо имущ праве(по 12 таблиц:сервитуты)(имущ право, возникшее из договора аренды :права пользоваться землей).

    Термин им-во включал в себя и телесные и бестелесные 2 вида, когда имело место наследство. Телесные и бестелесные вещи 2 вида включались в имущ оборот, а бестелесные вещи 1 вида исключались.

    1. По степени оборотоспособности: res in commercio, res extra commercium

    Вещи находящиеся в обороте, могли принадлежать на прве со-ти любому субъекту рчп(физ лица и публичные правовые образования). Такие вещи могут быть предметом любых сделок, даже тех, кот влекут передачу с-ти.

    Вещи вне оборота включают разновидности:

    • res communes omnium вещи общие для всех.

    Классификацию разработал Марциан: воздух, море, вода(только текущая естественным путем, т.е.дождевая и речная).

    С точки зрения совр права эти вещи полностью необоротоспособны:никому не принадлежат не могут быть предметом сделок.

    • res publicai публичная вещь –вещи, кот на праве с-ти могли принадлежать только публично-правовым образованиям. Могли быть предметом сделок, но только не тех, кот передавали право с-ти.

    Например, Публичные дороги, крепостные стены

    • res sacre сакральные вещи, на праве с-ти могли принадлежать только церкви,

    Например, храмы, священные рощи, алтари, иные предметы культа(площеница)

    • тело свободного человека. Тело в целом-объектом имущ оборотоа вообще не явл, а вот части тела свободного чел могли явл предметом имущ оборота.

    1. Движимые и недвижимые - касается только телесных вещей.

    Движимые и недвижимые( res mobilis, Res inmobolis) по степени связи вещи с землей.

    Недвижимые: сама земля и все, что с ней неразрывно связано.(неразрывно связано – значит, что при отделении от земли вещь утрачивает свое хозяйственное назначение напр: деревья, постройки, урожай(несобранный) ит.д..

    Движимые-те, кот при отделении от земли сохраняют хоз назначение.

    Данная классификация влияет на usu capio (срок приобретательной давности. В арх праве движ-1 год, для недвиж-2 года, в преторском праве, движ-3 года, недвиж-10 лет).

    1. Индивидуально-определенные и вещи, определялись родовыми признаками. res species res genera.

    Степень индивидуализации вещи в имущ обороте.

    Вещи, опр родовыми признаками- характеризуются в имущ обороте, наиболее общим образом с помощью категорий кол-ва, меры, веса, объема, длины и т. д.

    Категории инд-опред вещей:

    • индивидуализированные(выделенные из числа родовых по какого либо отличительному признаку.(эксклюзивный рисунок на глинянлом горке)

    • уникальные ь(единстсвенные в своем роде) уникальный меч, картина, скульптура.

    Значение: как влияет гибель вещи на судьбу договора, предметом которого она явл. такая вещь юридически считается заменимой, поэтому если погибла такая вещь, на исполнение д-ра она не влияет, должник обязан исполнить сделку с помощью аналогичных вещей.

    Уникальная вещь- юр незаменима, если она гибнет, то д-р прекращается, невозможностью исполнения .(контракт аренды, арендованное им-во погибло, д-р прекратился. Если не по вине арендатора, то арендодатель терпит убытки).

    С точки зрения предмета все д-ры делятся на 3 группы:

    • вещи, предметом кот .б. только индивидуально-опр вещи(контракт аренды, ссуды, прекарий, хранение)

    • предмет кот явл родовые вещи. Заем, ирригулярное хранение

    • предмет- любые вещи. Купля-продажа, контракт мены и пакт дарения.

    1. Потребляемые и непотребляемые- res quae usu - res quae (non) usu consumatur.

    Основание: способность вещи сохранять потребительную ценность в процессе её использования.

    • Вещь потребляемая- вещь, кот сразу утрачивает потребительную ценность при её использовании. К категории потребляемых вещей юр относят деньги.

    • Непотребляемые вещи сохраняют потребительную ценность в процессе использования: колесница, дом, раб и т. д.

    Значение:все сделки делятся на 3 группы:

    1)предмет-только непотребляемые вещи:аренда, ссуда, прекарий, обычное хранение

    2)только потребляемые вещи :заем, ирригулярное хранение.

    3)все и потребляемые и непотребляемые вещи.

    1. Главные или подчиненные res accessorium.

    Основание:способность вещт выполнять свою хоз ф-цию.

    • главные могут выполнять свою хоз ф-цию самостоятельно,

    • подчиненные в значении принадлежности

    Если заключается сделка по способны выполнять только в качестве в принадлежностью к главной.(ключ-подчиненный и замок-главный, земля и строение на ней, с точки зрения

    поводу главной вещи, принадлежность следует его судьбе, если иное не уговорено.

    Если с-к возводит постройку на своей земле, он становится её с-ком, а если постройку возводит арендатор или застройщик(суперфициарий), то с-ком постройки будет с-к земли, т.к. земля-главная, а постройка ей принадлежит.

    1. Делимые и неделимые.

    Основание: сохраняет ли вещь хоз ф-цию при физ разделении. Неделимые вещи- утрачивают физ ф-цию при физ разделении.

    • Делимая вещь- сохраняет хоз назначение при физ разделении, хотя бы и в меньшем объеме.

    Например, земельный участок, продукты питания, деньги.

    • Неделимые — утратит свое назначение как средство защиты населенного пункта

    Например, раб, скот, плотина, крепостная стена.

    Значение: если возбуждался процесс разделительного иска, то см разделительный иск.

    1. По внутренней структуре вещи: простые и сложные.

    • Простая – вещь, кот состоит из одного материала и не распадается на составные части.(слиток золота, животное, раб, кусок дерева, кусок ткани и т.д.)

    • сложные вещи имели 2 разновидности:

    1)вещи, кот образованы из нескольких простых вещей, соединенных общим назначением (стадо баранов)

    2)искусственно сложенные вещ- вещи кот состоят из разнородных материалов, физически связаны друг с другом (дом, судно).

    Правила в основном касались сложных вещей. Если сделка насчет сложной вещи, приобретатель вещи в праве требовать одновременно передачи всех элементов сложной вещи.

    1. Плоды вещи.

    По своей природе они делились на цивильные и натуральные(fructus civilis naturalis).

    Основание: В силу каких свойств вещь приносит плод,

    • если в силу природных свойств-то плод натуральный

    Нпаример, ребенок, рожденный рабыней, приплод животного, урожай,кот вырос на земельном участке

    • плоды цивильные приносят плоды в ходе включения его в имущ оборот.

    Например, плата по д-ру аренду, для арендодателя-это цивильный плод(даже если плата в натуральной форме), а для арендатора-это плод натуральный.

    Натуральные плоды в свою очередь делились на 3 вида:

    1)неотделенные pendentas - яблоке на дереве

    2)отделенные (separatio) - упавшее яблоко

    3)собранные (percepti) - собранные яблоки.

    У разных лиц право с-ти возникает в разный момент.

    С-к земли с момента появл плода, а у арендодателя с момента separatio. Это влияет на распределения риска случайной гибели, то сепарацио-риск несет арендодатель, а начиная с сепарацио-арендатор.

    Право собств-ти в др риме. общая характеристика.

    План:

    1. Понятие, признаки и содержание права с-ти в др.риме

    2. Виды права с-ти

    3. Основания приобретения права с-ти

    4. Основания прекращения права с-ти

    5. Защита права с-ти.

    Ius dominii право с-ти - Dominium

    Термин право с-ти может использоваться в двух значениях в объективном и субъективном.

    1. В объективном смысле прво с-ти совокупности норм др рима, регулировавших от-ния имущ с-ти. Право с-ти – институт, кот входил в состав подостраслей вещных права. В этот институт по предмету регулирования входили нормы, кот можно разделить на группы норм:

    • нормы, регулирующие спосбы приоьретения и утраты права с-ти

    • нормы, регулирующие содержание права с-ти

    • нормы, кот регулирует защиту права с-ти .

    2. В субъективном смысле право с-ти – это наиболее полное юр господство лица над своей вещью. для права с-ти в субъективном смысле характерно 2 группы признаков:

    • общие признаки – признаки, кот характерны для всех вещных прав, в том числе для права с-ти.

    • специальные признаки – признаки, кот отличают право с-ти от всех других вещных прав:

    1. Объектом права с-ти явл своя вещь(вещь принадлежащая её субъекту)

    2. объем правомочий, принадлежащих с-ку всегда больше, чем объем правомочий, принадлежащих субъектам др.вещных прав.

    3. объектом права с-ти могут быть любые вещи, в том числе и ничейные. Ограниченные вещные права могут возникать, только на те вещи, кот уже присвоены на праве с-ти (например, сервитут). Сущ теория Шонеманн, кот пытался доказать, что сервитуты родились раньше, чем право с-ти(копылов с этим не согласен)

    4. объектом права с-ти может быть любые вещи и родовые и индивидуально определенные.а объектом ограниченных вещных прав м.б. только индивидуально-опр вещь

    Содержание права с-ти

    Совокупность правомочий, принадлежащих с-ку.

    Элементы:

    • ius utendi полномочие пользования-возможность использовать вещь по назначению, получать полдьзу.

    • ius fruendi правомочие извлечения плодов, как цивильных так и натуральных.

    • ius abutendi правомочие рапоряжения возможность решать судьбу вещи, её принадлежность назанчение, существование.

    • ius vindicandi право на виндикационный иск, в узком значении, а широком –это правомочие защиты.

    Владение в риме рассматривалось не как правомочие , кот входит в содержание имущ прав, а как отдельный вещно-правовой институт.

    Виды права с-ти:

    • 1)цивильная(квиритская)

    • 2)преторская (бонитарная)

    • 3)право с-ти перегринов

    • 4)провинциальное право с-ти.

    1. Цивильная с-ть

    1)возникла в архаическом праве, источник регулирования явл 12 таблиц.

    2)субъектами цивильной с-ти явл квириты и древние латины.

    3)объекты цивильной с-ти:манципируемые и неманципируемы, для передачи вещи использую манципацию или традицию.

    4)способ защиты:цивильные иски из З12Т: виндикационный, негаторный, прогибиторный.

    В преторском праве благодаря преторским эдиктам появл новый вид с-ти - преторская(бонитарная). 1)Источник-преторское право.

    2)субъект:квириты и латины(+провинциальные латины).

    3)право с-ти передается с помощью традиции или квазитрадции не зависимо от вида вещи.

    4)защита:иск претора публиция, решение дела по совести и справедливости.(из-за этого бонитарная)

    Право с-ти переринов

    1)источник: право народов(эдикты преторов по делам перегринов).

    2)субъект:перегрины.

    3)способ приобретения права с-ти:традиция или квазитрадиция, но иностранцы не могут иметь в с-ти опр вид им-ва, доступный для квиритов и латинов, напр исконная римская земля.

    4)защита:иск претора публиция

    Провинциальная с-ть.

    1)объектом явл земля в првинции,

    1. субъект:квириты, латины

    2. достаточно традиции или квазитрадиции.

    Способы приобретения права с-ти

    Делились на первоначальные и производные

    Это деление базируется на использовании критериев:

    • временной критерий:впервые возникает право с-ти или нет

    • волевой критерий: зависит возникновение права с-ти на вещь от воли прежнего с-ка.

    Первоначальные способы включают 2 варианта: когда право на вещь возникает впервые либо не зависимо от воли прежнего с-ка.

    Производные способы базируются на сочетании двух принципов: право с-ти возникает не впервые и с согласия прежнего с-ка.

    Первоначальные способы:

    1)изготовление новой вещи из собственных материалов для себя

    2)спецификация

    3)оккупация

    4)приобретательная давность

    5)присоединение

    1)Изготовление лицом новой вещи из собственных материалов для себя.

    Признаки:

    1.из своих материалов

    1. для себя

    Для приобретения права с-ти 2 условия:

    1. Лицо перерабатывает собственные материалы(если чужие -спецификация)

    1. Лицо изготавливает вещь для себя а не для другого лица(если для другого-то это регулируется нормами контракты подряда(подряд с еждевением подрядчика), вещь передается в с-ть подрядчика.

    Цель: приобретение права с-ти

    2)спецификация specification-переработка чужих материалов, а вещь для себя.

    Переработчик - спецификант, он приобретает право с-ти на вещь при соблюдении 2 условий:

    1. новую вещь нельзя вернуть прежнее состояние

    1. добросовестность спецификанта при переработке – (презимимируется)-перерабатывая чужой материал спецификант не имел умысла спец причинить вред с-ку материала.

    У него возникает обязанность: компенсировать стоимость переработанных материалов их прежнему с-ку. Если хотя бы одно из условий не соблюдено, то право с-ти на вещь переходит с-ку материалов с-к материалов в праве потребовать возмещения убытков.

    3)оккупация occupation- (захват)лицо, кот захватывет чужое им-во называется оккупант. Он становится с-ком вещи сразу после завладения ей, но объектом оккупации могут быть только 3 категории вещей:

    • 1.res nullius (вещи ничейные, напр рыбы)

    • 2.res derelictae (вещи, от кот прежний с-к отказался, брошенные вещи)

    • 3.res hostiles (вещи захваченные в бою у неприятеля).

    4)приобретательная давность usu capio – срок, по истечении которого лицо приобретает право с-ти на чужую вещь, вследствие длительного владения ею.

    Условия:

    1. Законность(налиция титула или правового основания) завладения вещью. Если чел украл вещь, то с-ком он не будет. Титул есть у тех, кто унаследовал(если наследодатель не с-к) или приобрел вещи по договору у лица, кот не являлось с-ком этих вещей(например купить у вора). Находка вещи

    2. Добросовестность завладения . презимируется. – в момент завладения вещью лицо не знало и не должно было знать, что оно приобретает вещь у несобственника. В случае с находкой не знало и не должно было знать с-ка этой вещи.

    3. Владение должно быть открытым, а не тайным. Владелец не должен прятать вещь от третьих лиц.

    4. Владение должно быть непрерывным.(нельзя напр сдавать в аренду)

    1. Нужно владеть вещью длительное время. В архаическом праве по законам 12 таблиц 1 и 2 года, в преторском праве 3 года и 10 лет.

    При наличии всех условий лицо по истечении сроков становилось с-ком, никаких о-тей перед прежним с-ком не нес. Если появл прежний с-к появл до истечения срока, то он мог защищать свою с-ть виндикационным иском. Во время приобретательной давности вещь для вас защищается с помощью интердиктов.

    В эпоху юстиниана в риме появл особая разновидность приобретательной давности –экстраординарная приобретательная давность. Этот вид давности был установлен для недобросовестных и даже незаконных приобретателей вещи, однако сроки такой давности очень большой 30 и 40 лет. Действуют интердикты.

    5)Соединение вещей accession.

    Виды:

    1. соединение движимости.

    1)растворение. Лицо, кот растворило в-во в своей жидкости становится с-ком, но должна выплатить с-ку стоимость(напр растворить сахар в чае)

    2)смешение сыпучих в-в, тот кто, кинул немного чужого риса в свой мешок становится с-ком, но должен возместить убытки тому, у кого взяли рис

    2.соединение недвижимости. Намыв отмели на участке, границы которого выходят на берег реки.

    Производные способы:

    Условия:

    1. Право с-ти возникает не впервые

    2. 2. С согласия с-ка

    Виды:

    1. Приобретения права с-ти на основе д-ра связанного спередачей права с-ти.

    Например, консенсуальный контракт купли-продажи, реальный контракт займа, безымянный контракт мены, пакт дарения.

    С какого момента контрагент по договору приобретал с-ть на вещь:

    • в консенсуальной купли-продаже покупатель становился с-ком в момент пердачи вщи, если в договоре не указано иное.

    • В займе – с момента передачи денег, но моент передачи совпадает с моментом передачи вещи

    • В мене – с момента передачи(совпадает с моментом заключения д-ра)

    • В пакте дарения –по общему правилу- реальный д-р, но в особых случаях мб концессуальным (дарственное обещание). Если реальный-в момент заключения д-ра(совпадает С моментом передачи), если концессуальный, то действует право купли продажи, т.е. не с момента заключения д-ра, а с момента передачи вещи.

    1. Наследование-приобретение прав с-ти в порядке наследования.

    Если в завещании-то все просто,

    В наследовании по закону, с-к не составил завещания, в кот не лишил наследника права наследовать. Выразил согласие в форме бездействия.

    Условия:

    • смерть

    • Для приобретения права с-ти наследник должен совершить одностороннюю сделку –принятие наследств наследником по закону

    По завещанию 3 условия:

    • Составление завещания

    • Смерть завещателя

    • Принятие наследства

    При производных способах приобретения права с-ти действует правило: нельзя передать больше прав, чем имеешь сам(приобретатель вещи по договору и наследованию будет с-ком, если такое право принадлежало правопредшественнику)

    Основание прекращения права с-ти условно делится на 2 группы

    1. Не связаны с переходом права с-ти к другому лицу.

    Основания:

    • гибель или уничтожение вещи, кот явл объектом со-ти(если не по вине третьих лиц, топраво с-ти прекращается не получите компенсации(молния ударила); по вине третьих лиц(деликт)-право с-ти прекратится но имеешь право требовать возмещение убытков от делинквентов

    • derelictio-односторонний отказ от права с-ти, вещь переходит в категорию брошенных-потенциальный объект для будующей оккупации

    1. Связаны с переходом прав с-ти к др лицу.

    Д-ры, связанные с передачей с-ти, наследование, приобретательная давность

    Защита права с-ти

    Способы: петиторная(исковая) и поссесорная(владельческая).

    1. Петиторная защита-исковая, поссесорная-интердиктная

    2. Петиторная защита двустадийная(административно-судебная, до экстраординарного процесса), а посессорная-одностадийная.. исковая более длительная, интердиктная более оперативная

    3. По бремени доказывания6исковая-по системе in ius, чтобы получить защиту, нужно доказать наличие права на данное им-во, в данном случае право с-ти, интердиктная защита in factum

    Достаточно доказать факт владения спорным им-вом, доказывать право с-ти не нужно. Петиторная защита более тяжелая.

    4. Петиторная защита более надежная, позволяет защититься практически от любого нарушителя. Интердиктная менее надежная защита позволяет защититься только от нарушителей, кот не имеют никаких прав. С-к в праве выбирать какой защитой воспользоваться.

    1. Можно пересмотреть решение по интердикту, в форме исковой защиты.

    Виды исков:

    • вещные(actio in rem) - Vindication, negatoria, prohibitoria-(из закона 12 таблиц) - publiciana

    • личные(fctio in personum) - actio condictio, delictum, аквилиев иск - разновидность деликтного иска

    Интердикты:

    • о восстановлении владения(в случае кражи)

    • об удержании владения(когда помехи в пользовании вещи)

    Владение в др риме

    Владение-обладание вещью в смысле её пребывания в сфере физического или хозяйственного господства лица.

    • В сфере физ господства – возможность в любой момент воспользоваться вещью.

    • Господство в хоз смысле – исчисляется на балансе данного лица,

    Например, в современности - наличие банковского счета(ведь деньги в электронном виде, вы можете ими распоряжаться)

    В Риме - римские предприниматели вели расход на расходно-приходные книги(графа прихода-долги др предпринимателей, и расходы-долги данного предпринимателя).бестелесной вещью можно только в хоз смысле.

    В рчп владение рассматривалось как самостоятельное имущ право, а в совр владение рассматр как отдельное правомочие, кот входит в содержание др имущ прав.

    Классификация владения:

    Базовая классификация: все владение делилось на 2 категории: титульное(законные) и беститульное (незаконные).

    Титульное-владение при наличии правового основания – титула.

    Беститульное - владение при отсутствии такого титула.

    Титульные владельцы:

    1. С-ки(его титутл-право с-ти)

    2. Субъекты, ограниченных вещных права. Напр эмфитефтор, застройщик(суперферциарий).

    3. Субъекты некот личных прав(обязательственных).-арендаторы, ссудополучаетли, прекаристы, хранители. На основе д-ра имеют личное право.

    4. Лица, кот приобрели им-во у несобственников по д-ру или наследования.

    1. Находчики вещей, потерянных с-ков. Квазититульное(как бы титульные) владельцы.

    Беститульные владельцы:

    1. Похитители вещей

    1. Лица, кот вещь была подброшена.

    Значение классификации:титульное владение подлежит защите,а беститульное владение не защищается. Способ защиты завист от конкретного дела

    Вторая классификация:по содержанию титульного владения.

    Основание классификации:внутр структура или содержание владения.

    Владения делятся на possession и detention(простое держание).

    Possesion:

    • corpus possideni(фактическое сторона влаждения)

    • animus possidendi(юр сторона владения. Намерение владеть для себя, а н для др лица, относится к вещи как к своей).

    Detentio

    • фактическая сторона такая же.

    • юр сторона др. - владеете вещью не для себя,а для другого(контрагента по договору).

    Все титульные владельцы делятся на посессионеров(с-к, субъекты ограниченных вещных права, лица, кот приобрели вещь у несобственника по доu-ру или по наследству, лицо, кот нашло вещь, потерянную с-ком) и держателей (лица, кот владеют вещью на личном праве:хранитель, прекарист, арендатор и т.д.).

    Правое значение: посессио защищается самостоятельно с помощью интердиктов или исков. А держатель по общему правилу самостоятельно защищать не может, он защищает с помощью контрагента по договору(если у арендатора украли вещь, он просит арендодателя подать виндикационный иск). Однако было исключения: категории держателей могли самостоятельно защищать.:

    1. Прекарист

    1. Секвестор-хранитель спорного им-ва

    Третья классификация касается только одного вида посессио (посессио лиц, кот приобрели им-во у несобственников) Эти лица делятся на 2 категории: добросовестные и недобросовестные.

    Основание классификации:знало ли лицо или не знало, что приобретает вещь у несобственника. Добросовестность презимируется. Нужно было доказывать недобросовестность лица

    Правовое значение: влияет на применения института приобретательной давности, при виндикации вещи и доброосвестный и недобрососвестный должен вернуть вещь

    • добросовестный приобретатель должен вернуть вещь а также плоды, кот получил после подачи иска с-ком.

    • недобросовестный должен вернуть вещь и ВСЕ плоды.

    Ограниченные вещные права в Др Риме.

    1. Понятие, система, признаки и виды.

    Iura in re aliena(ограниченные вещные права)- юр господство лица в отношении чужой вещи.

    Признаки:

    • право на чужую вещь – объектом ограниченного вещного права явл вещь, принадлежащая на праве с-ти др лицу.

    • юр господство явл ограниченным. Объем правомочий, входящих в содержание данного права, всегда меньше объема правомочий, входящих в содержание права с-ти

    • объектом данного права мб только такие вещи, кот уже кем то присвоены на праве с-ти(бесхозные вещи НЕ мб)

    • объектом явл только индивидуально-опр вещи.

    • характерно право следования- при перемене с-ка вещи, принадлежащей третьему лицу, ограниченное вещное право на данное им-во все равно сохраняется.

    Виды:

    1. Servitutes

    a)praediorum(земельный сервитут)

    б) personarum(личный сервитут)

    2. Emphyteusis

    3. Superficies(права застройки)

    1. Два вида залога: fignus(ручной заклад) и hypoteheca

    Сервитуты в др риме (см его книгу «вещные права на землю»)первый параграф главы первой

    Понятие признаки, принципы сервитутного права.

    Виды:

    • Личные - узуфрукт, узус, право проживания в чужом доме, право пользования чужим животным или рабом.( usufructus, usus, habitation,operae)

    • Земельные сервитуты делились

    Основание классификации земельных сервитутов:

    1. по цели использования господствующей земли:

    s.p.rusticirum(дорожные - inter via actus, водные - aquaductus, aquahaustus, navigandi, иные - право пасти скот(можно иметь +оборудовать шалаш), сельские,

    s.p. Urbanorum-городской

    • канализационный сервитут-право провести трубу и спускать через нее нечистоты через участок соседа cloacis

    • право принимать ванну в доме соседа

    • право на приятный вид из окна-у вас есть право запретить соседу строить постройку выше опр высоты

    • право на свет-запрет соседу красить чего то там и затьемняект ваш участок

    • право опереть балку своего дома на стену строения соседа)

    2. земельные сервитуты: на положительные и отрицательные.

    Основание классификации:в зависимости от объема прав сервитуария.

    • Положительном сервитуте сервитуарий может в том или ином объеме пользоваться участком соседа. Большинство римских сервитутов –положительные.

    • Отрицательные. В рамках этого сервитута у сервитуария объем права меньше. Сервитуарий не может пользоваться участком соседа. Но вы можете ему запретить что нить делать на его участке

    Например, запретить засаживать деревья, т.к. она затемняет ваш участок, право запретить соседу добывать воду на его участке свыше опр кол-ва, если это уменьшает запас воды на вашей земле, право запретить соседу заниматься опр промыслами на его участке, если это мешает сервитуарию (запрет разместить кузницу).

    3 Классификация:все земельные сервитуты бессрочны

    Земельные делились: на постоянные(непрерывные) и непостоянные.

    Основание классификации: порядок реализации прав сервитуария.

    • Постоянный-мб реализован сервитуарием когда угодно(в любой момент времени любое кол-во раз)

    • Непостоянный мб реализован только в опр период времени

    Например, вы имеете права черпать воду не чаще одного раза в сутки).

    Спец правовой режим рим.институтов:

    1. aquahaustus (право брать воду с участка соседа) мб и сельским и городским(НЕ ОДНОВРЕМЕННО). Если нужна вода для орошения-сельский, если глину лепить-городской. В зависимости от цели.

    2. Servitus oneris ferendi-право опереть балку на стену строения соседу. По общему правилу сервитуарий может пользоваться участком соседа и требовать, чтобы сосед не препятствовал этому праву(требование от соседа совершения д-вий в вашу пользу): сервитуарий мог требовать от соседа, чтобы сосед поддерживал стену, на кот опирается балка в надлежащем состоянии(= ремонт)

    1. Могильный(кладбищенский)сервитут-разновидность дорожного сервитута- право прохода к могилам предков servitus itineris ad sepulchrum

    Особенности:

    1. Единственный сервитут возмездный(нужно платить)

    2. Можно получить принудительно в суд порядке.

    1. Не попадал под де-вие погасительной давносьти(non usus не действует).

    Основания возникновения сервитутов

    1. Договор

    2. Прямое указание закона(легальные сурвитуты)

    3. Суд решения(есди это решение по разделительному иску:наследники делят участок, а источник воды разделить невозможно. Тогда суд делит участок, и тому наследнику, у которого на участке нет источника дает право сервитута aquahaustus)компенсировать ???

    4. Легат-завещательный отказ

    1. Приобретательная давность usus capio 1 и 2 года.(для личных и земельных)

    Защита сервитутов

    • Первоначально защищались виндикационным иском, т.к. рассматривались как вещь,

    • потом когда они стали рассматр как ограниченное вещное право стали защищаться конфиссорным.

    • Некоторые сервитуты защищались интердиктами

    Основание прекращения сервитутов

    1. Основание прекращения любого вещного права(в том числе и сервитутов)

    Например, гибель вещи, односторонний отказ(сервитуарий сам отказался-дереликция)

    1. Основания прекращения любого ограниченного вещного права

    Например, слияние в одном лице права с-ти и ограниченное вещное право (конфузия или консолидация)

    1. Основания прекращения только сервитутов(см в книге)

    Например, утрата сервитуарием интереса, напр если с-к служебной земли докажет чрезмерную обременительность сервитута для соседа (в суд порядке)

    Эмфитевзис.(история не обязательно вектенальное право)

    Понятие и признаки эмфитемзиса - параграф 1 главы 2, стр 79-98

    Спор о юр сущности. Закон императора зенона. 1.чем явл 2. Как оно устанавливается.

    Основания установления эмфитевзиса

    1. Д-р

    2. Суд решение(по разделительному иску)

    3. Легат

    4. Приобретательная давность - не доказано(некот считают, на на эмфитемзис распространяются нормы сервитутов, др нет)

    Защита. Иски с-ка как производные

    Основание прекращения:

    1. Общие

    2. Специальные (напр canon –плата не менялась почти.

    3. Laudemium, ius protemisius(посмтореть какого тхрена сюда..)

    Суперфиций (параграф 1 главы 3, стр 129-136)

    Вы берете землю под застройку. В-с кто явл с-ком застройки. Решение:superficies solo cedit-постройка не отделима от земли. С-к земли с-к пострйки. Постройка рассматр как принадлежность к земел участку, а земельный участок-главная вещь. Это правило в совр правопорядказ не везде поддерживается, напр в германии и России все наоборот.

    Залоговое право

    1. Понятие и признаки залога

    2. Виды залога, общая характеристика

    1. Основание прекращения возникновения залога.

    Понятие и признаки залога

    Залоговое право употребляется в 2 значениях: в объективном смысле и субъективном.

    • В объективном смысле: совокупность норм древнего рима, регулировавших от-ния, связанные с залогом. Как совокупность норм, залоговое право явл институтом рчп. Этот институт имел двойственную правовую природу.

    С одной стороны залоговое право-ин-т обязательственного(личного),

    с другой стороны-ин-т вещного права.

    Залог-способ обеспечения надлежащего исполнения обязательства(д-ра). В залоге сочетаются два вида прав: признаки вещных прав+личного права.

    • В субъективном смысле: право залогодержателя, являющимся кредитором по основному обязательству, обратить взыскание на заранее определенное им-во залогодателя(как правило должника по основному обязательству), в случае нарушения должником основного обязательства.

    Залогодержатель –всегда кредитор.

    Должник и залогодатель мб разными лицами.

    На заранее определенное им-во право залогодержателя включает 3 правомочия:

    • 1)истребовать предмет залога у любого лица.

    • 2)явл и правомочием и обя-тью. Продажа вещи с публичных торгов.

    • 3)обратить взыскание на сумму от продажи.

    У залогодержателя приоритет перед другими кредиторами должника, чьи права залогом не обеспечены, однако если сумма от продажи не достаточна, кредитор имеет права обратить взыскание на все им-во должника, но он не имеет здесь приоритет перед остальными кредиторами.

    Мог ли в Рп кредитор мог стать с-ком вместо её продажи с торгов?

    По общему правило это запрещено. Однако, есть одно исключение. В договор залога можно включить условие comissoria, тогда кредитор мог стать с-ком при нарушении должником.

    326 г. Закон о запрете включения этого условия Lex comissoria. Если это условии включалось, то д-р действителен, а эта часть с условием нет.

    Виды залога, общая характеристика.

    В риме сущ-ло 3 основных видов залога: фидуция, пигнус, ипотека.

    1. Фидуция-древнейшая форма залога эпохи цивильного права.

    Должник передавал вещь не только во владение, но и в с-ть кредитора, во обеспечении исполнения основного обязательства. Кредитор при этом дает обещание, что он вернет залог, если должник выполнит основное обязательство.

    Однако между кредитором и должником возникало лично-доверительное(фидуциарное) обязательство. Если должник выполнял свое обязательство, а кредитор не отдал залог, то он ничего не сможет делать(должник к этому моменту не с-к этого иска).

    В цивидльном праве action in fami. в преторском праве мб потребовать возмещения убытков=стоимости вещи, а саму вещь истребовать нельзя. При юстиниане этот вид залога запрещен. ЭТО НЕ ОВП!!!

    1. Пигнус-ручной заклад.

    В рамках ручного заклада должник передавал вещь только во владение, но не в собств-ть кредитора. Должник оставался с-ком вещи. Д-р о залоге в форме пигнуса относился к реальным контрактам(считался заключенным с момента передачи вещи).

    Конракт пигнуса. Первоначально кредитор приобретал на вещь только личное право он не мог защищать владение этой вещью от третьих лиц. Ситуация изменилась с появл ипотеки. Ипотечный кредитор имел способы защиты от третьих лиц:

    • action serviana(если вещь у третьего лица,аналог виндикационногоиска),

    • interdict salvianum(если вещь каким-то образом оказалась у с-ка).

    Пигнус превратился в овп после возникновения ипотеки.(до этого это было обязательственное право)

    Предметом пигнуса мб только движимые вещи.

    1. Ипотека.

    Появляется в риме в классический период.

    предметом ипотеки мб любые вещи(движимые и недвижимые), но при этом предмет ипотеки оставался во владении и с-ти залогодателя(не передавалась кредитору).

    преимущества перед пигнусом:

    • экономическое(в период д-вия ипотеки вещь не выпадает из хоз оборота, с-к может продолжать ей поьзоваться)

    • юр преимущество .возможен перезалог, т.е. возможность одновременно заложить вещь сразу нескольким кредиторам, при этом 2 ограничения:

    1)каждого нового кредитора нужно об этом информировать о том что вещь уже заложена

    2)если в предыдущем д-ре нет запрета на перезалог(можно запретить перезалог в предыдущем д-ре).

    Возникает институт ипотечного старшинства и ипотечного преемства.

    Ипотечное старшинство- особый привилегированный статус. Первый кредитор обладает преимуществом:при коллизии исков имеет приоритет, + он имеет право организации публичных торгов(может нарушить права др кредиторв, т.к. он может не спешить организовывать).

    Для того, чтобы защитить нижестоящих кредиторов от злоупотреблений со стороны старшего кредитора был придуман ин-т ипотечного преемства. Если какой то кредитор нуждался в деньгах. то он может заплатить главному кредитору и занять его место. Старший кредитор отказаться не может. Переход ипотечного старшинства от старшего кредитора к нижестоящим.

    Ипотечный кредитор защищался от третьих лиц иском

    1. actio serviana

    2. salvianum

    Основания возникновения, прекращения залога

    Возникновение:

    1. Д-р между залогодержателем(кредитор) и залогодатель(как правило должник, ьб и 3 лицо)контракт фидуция, ипотеки-консенсуальный, пигнус-реальный

    1. Прямое указание закона(легальный залог)

    например, Контракт займа, кредитор-публично-правовое образование, у него возникает право залога на все им-во должника без заключение д-ра о залоге.

    Прекращение залога:

    1. В следствие прекращения основного обязательства (должник вернул долг кредитора)

    2. Гибель предмета залога, если залогодатель не воспользуется своим правом на замену или восстановление предмета залога. Если предмет щалога погибает у залогодателя может восстановить или заменить его. У кредитора возникает право требовать досрочного погашения долга, если происходит гибель предмета залога.

    3. Если в основном обязательстве происходит перевода долга.(если залогодадтель и должник разные лица, при этом перемена должника в д-ре, Залогождатель не дает согласие на это.

    1. Вследствие обращения взыскания на заложенную вещь. Если предмет продается залог, то он продается свободно без ..

    Наследственное право в др риме.

    1. Общие положения о наследовании

    2. Наследование по закон в др риме

    3. Наследование по завещанию

    4. Принятие и отказ от наследства

    1. Легаты и фидеикомиссы

    Общие положения о наследовании:

    Наследование seccessio

    heredidas-наследственное им-во(масса)

    наследник – heres

    наследодатель - defunktus

    Наследование-переход наследственной массы к наследникам в случае смерти наследодателя.

    Наследственная масса – вещь в самом широком смысле этого слова , т.е. включает в себя элементы:

    • вещи, кот принадлежали неаследодателю на праве с-ти на момент его смерти

    • бестелесные вещи – имущ права наследодателя как ограниченные вещные(напр эмфитевзис, так и личные(личные сервитуты НЕ входили)право требовать возврата долга). Например алиментные права не передавались по наследству(права связанные с личностью).

    Актив наследственной массы=телесные и бестелесные

    • долги , за некот исключением:долги личного х-ра напр алиментные об-ти

    Наследодатель-лицо, чья смерть обуславливает открытие наследственных отношений-физ лицо, у кот есть статус либертатис.

    Наследник-лицо, у кот возникает право на принятие наследства в случае смерти наследодателя. Наследником по закону-только физ лица, имевшие статус либертатис,а по завещанию-физ лица, явл субъектами права, в особых случаях рабы, юр лица и публично-правовые образования.

    Для наследования характерно 2 признака в сравнении с дарением на случай смерти

    1. Всегда связано со смертью опр лица, наследодателя, а дарение можно заключить под разными условиями(м. никак не связано сос мертью, а м. пакт на случай смерти)

    1. При наследовании по общему правилу имеет место универсальное правопреемство. От правапредшествинника(наследодателя) к правопреемникоам( наследникам) переходят все права и все об-ти за некот исключением. А при дарении имеет сингулярное(частичное) правопреемство. От правапредшествинника(даритель) к правопреемникам( одаряемому) переходят только права, причем их объем опр д-ром.(т.о. при дарении на случай смерти наследство можно освободить от долгов, тем скмым нарушив права кредиторов наследодателя). Поэтому наследование на случай смерти было запрещено.(в совр такая же проблема..дарение на лучай смерти не запрещено, но к нему применяются нормы наследования по завещанию).

    Наследование по закону

    Hereditas legitima

    1)круг правоприемников наследодателя определяется в щаконе

    2)правоприемники распределяются на отдельные очереди

    3)призываются к наследованию в соответсвии с этими очередями.

    Наследование по закону применяется в случаях:

    1)при отсутсвии в завещания

    2)если завещание не действительно

    3)завещание было составлено. Оно действительно, но все или единственный наследники отказались - невозможность исполнения

    4)завещание было, оно действительно, но все наследники умерли раньше завещателя.невозможность исполнения.

    Системы наследования по закону:

    1)с-ма наследования по закону архаического права

    2)…преторского права

    3)…по улоджнию Юстинианова права(по уложению Юстиниана).

    По З12Т в архаическом правеочереди наследников:

    • 1. первая очередь: «свои» наследники- лица, кот получаю свободу от отцовской власти в случае смерти наследодателя(домовладыки). Т.е. первая очередь только наследники домовладыки. У женщины не могло быть наследников первой очереди, и у под влатсных и мансипированных первой очереди тоже не было

    • 2. вторая очередь: иные агнатские родственники- все те лица, кот состояли с ними под властью отца.(если подвластный умер)ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ АГНАТСКИХ РОДСТВЕННИКОВ. У ЭМАНСИПИРОВАННЫЙХ ЖЕН НЕТ И ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ наследников.

    • 3. третья очередь-кровные родственники наследодателя, не являющие агнатскими. также входил в третью очередь патрон вольноотпущенника.

    Признаки системы:

    1. Приоритет агнатского родства над кровным родством

    2. В рамках кровного родства не учитываются степень и линия родства(КРУГ КРОВНЫХ РОДСТВЕННИКОВ НЕ ОГРАНИЧЕН)

    3. Среди наследников по закону переживший супруг не выделяется(супружеские от-ния не явл основание наследования по закону)

    4. Действует принцип однократности призвания очереди наследников к наследованию(вторая призывается если первой очереди вообще нет , третья призывается когда нет ни первой ни второй) если какая нить очередь отказывается, след очередь не призывется, то

    1. им-во становится бесхозяйное, объект для оккупации, в собств-ть гос-ва не переходит(если его не приняли наследники).

    В преторском праве: реформирование с-мы цивильного права:

    • Увеличивается кол-во очередей(теперь 4 очереди):

    • 1)свои наследники, НО в первой очереди остаются эмансипированные дети домовладыки-лица, кот получают своюбоду и до смерти и после смерти домовладыки

    • 2)Иные агнатские родственники, НО патрон вольноотпущенника теперь здесь.

    • 3)Кровные родственники, не являющиеся агнатскими до 6 степени родства

    • 4)Переживший супруг.

    Признаки с-мы:

    1. Сохраняется приоритет агнатского над кровным родством и приоритет над супружескими от-ниям как основание наследования по закону.

    2. Ограничевается круг кровных родственнико(6 степень родства)

    3. Появл новое основание наследования по закону-супружеские отношения.

    4. Применяется принцип многократности призвания очередей к наследлованию(если одна очередь отказалась, то призывается другая)

    1. Им-во имеет статус бесхозяйного, если все наследник отказались(потенциальный объект для оккупации)

    Наследования по закону Юстинианова права

    Максимально близка к совр с-ме наследования.

    По Юстиниану наследники делятся на 5 очередей(состав принципиально отличается от двух предвыдущих с-м)

    1. Прямые нисходящие родственники наследодателя(дети, внуки, и т.д.) с применением права представления

    2. Прямые восходящие родственники(родители, дедушки, бабушки, прабабушки и т.д.)+полнородный братья и сестры

    3. Неполнородные братья и сестры, как единокровный(общий папа), так и единоутробный(общая мама)

    4. Иные кровные родственники до 6 степени родства

    1. Переживший супруг

    Признаки:

    1. Учитывется только кровное родство и супружеские от-ния

    2. Исключается агнатскре родство

    3. Учитывается линия кровного росдства, родственники по прямой линии имеют приоритет перед боковой линией

    4. При множетсвенности наследников в рамках одной очереди прменяется принцип поглловного равенства(доли равны), однако в первой очереди этот ринцип сочетается с принциплм поколенного равенства.

    1. Им-во, не принятое наследниками приобретает статус выморочного(переходит в гос казну)

    По Юстинианову праву при наследовании по закону допускается применения спец юр приема: наследование про праву представления.

    Применялось для наследования только по закону

    Принципы:

    1. Распространяется только на наследование по закону

    2. Применяется вслучае когда наследник по закону первой очереди умирает раньше чем наследодатель(ДО ОТКРЫТИЯ НАС=ЛЕДСТВА)

    1. В ЭТОМ СЛУЧАЕ МЕСТО УМЕРШЕГО РЕБЕНКА зАНИМАЮТ ВНУКИ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ, но внуки призывают на основе принципа поколенного равенства. Это сделано для защиты других сыновей.

    Наследование по завещанию

    Hereditas testamentaria . наследодатель имел право еще при жизни определить круг своих наследников еще при жизни, путем составления завещания.

    Завещание- testamentum –раапоряжение завещателем своим им-вом на случай смерти.завещание явл особой гр-праввой сделкой., для не характерны признаки:

    1. Одностороння сделка. Совершается завещателем, ему не требуется соглавсовывать свою волю с какими либо лицами.

    2. Завещание тесно связана с личностью.нельзя составить завещание через предстваителя, законного или ждобровольного

    3. Это сделка, кот всегда вступает в силу под отлагательным событием(не с момента составления, а с момента смерти завещателя)

    4. Это сделка, кот не явл бесповоротной.завещатель может по своему усмотрению изменять или отменять завещания.

    1. Сделка строго-формальная.

    Форма завещания:зависела от периода

    В цивильном праве - 3 формы

    1)завещатель мог придти в НС и провозгласить там свою волю(пис документа не требовалась)

    2)военная форма: воин мог провозгласить свое завещание перед строем в канун битвы(если воин оставался жив, озавещание утрачивало силу)

    3)завещание в форме nuncupatio- для этого завещатель заключал д-р купли продажи с третьим лицом.

    Покупатель выполнял завещательную волю. Особенность:

    • 1)вступал в силу с момента смерти продавца(завещателя)

    • 2)договор с фикцией (покупатель продавцу ничего не платил, но это считалось купле-продажей)

    • 3)это договор в пользу третьего лица, а не в пользу покупателя. Перечень третьих лиц содержался в нункупации. Покупатель передавал им-во продавца третьим лицам.. лицо, указанное в нункупации-наследник

    В юстиниановом праве вводится всего 2 формы: публичное и частное.

    • Публичное:либо перед императором или в суд магистрате(завещание пис, хранился в канцелляроии или в суд магистрате)

    • Частное:могло быть и устное и пис. Провозглашалось при 7 свидетелях.

    Условия д-ти завещания - условия, нарушение которых влекло недействительность завещания:

    1. Соблюдение формы

    2. Наличие у завещателя активной завещательной правоспособности- способность составлять завещания. Активная завещательная правоспособность уже чем общей правоспособностию. Не все субъекты имущ оборота могли составлять завещания: несовершеннолетние, душевнобольные, еретеки(в период христианского права), лица, признанные расточителями, женщины(в архаичсеком праве)

    3. В завещании должны быть определены наследники, а они в свою очередь должный обладать пассивной завещательной правоспособность.не все субъекты права могли быть наследниками(напр лица, достигшие брачного возраста и не состоящие в браки не могли быть наследниками) в некоторых случаях наследниками могли быть рабы, если:

    • нужно раба указать в завещании не в качестве вещи, а в качестве наследника завещания

    • в завещании должно указано, что рабу даруется свобода на случай смерти господина

    • раб должне быть в с-ти завещателя на момент смерти

    4. если в завещании несколько наследников, то завещатель сам должен определить долю каждого

    5. завещатель должен соблюсти в завещании права необходимых наследников.

    необходимые наследники-некоторые лица из числа наследников по закону, кот не могут быть полностью лишены прав на наследство при составлении завещания.

    Институт необходимых наследников- ограничение свободы завещательной воли. Следует различать необходимых и обязательных наследников.

    Обязательные наследники-те, кот обязаны принять наследство. необходимый наследник имеют обязательную долю в наследстве. Для разных категорий эта доля составляла от 1\4 до 1\3 того от того что он получил бы при наследовании по закону.

    Необходимые наследники(напр сын наследодателя, кот проживал с домовладыкой совместно на момент смерти домовладыки). В доюстиниановом праве нарушение прав необходимого наследника влекло недействительность завещания. тогда наследник получал по закону.. однако это влекло нарушении прав др наследников по завещанию. Поэтому при юстиниане др правило:если право необходимого наследника нарушено, то это не влечет недействительность завещания, но он может истребовать 1\3 или 1\4 у наследников по завещанию.

    При составлении завещания завещатель мог указать в завещании запасных наследников substitutio. Запасной наследник призывался к наследованию в случае отказа от наследства основного наследника. ПОДНАЗНАЧЕНИЕ НАСЛЕДНИКА. субституция рассчитана на ситуацию, когда основной наследник НЕ умер, а отказался. Если он умер , то применяются др приемы:либо наследование по праву представления либо наследственная трансмиссия.

    Изменение и отмена завещания:

    отмена в надлежащей форме, но она мб любая(не обязательно такая же как при составлении завещания)

    1. простая отмена(новое не составляется)

    2. составляется новое, в кот прямо указано, что старое завещание отменяется

    1. составляется новое, в кот про старое ничего не сказано. Но при анализе видно отменили или изменили завещание.

    Изменение: завещатель имел право по своему усмотрению в любой момент и любое кол-во раз изменять завещание.

    Требовало надлежащей формы. Само изменение вносилось 2 способами;

    • составляется новое завещание, в кот спец указываю=ется каие изменения в носятся в старое.(напр по поводу изменерия размера долей наследников)

    • Новое завещание, в кот судьба старого не оговорена, но анализ позволяет сделать вывод, что новое завещание противоречит старом лишь в части.(напр в первом завещании им-во одному лицу, а во втором спец вещь др лицу)

    Принятие и отказ от наследства.

    С момента смерти наследодателя наследство становилось открытым. Между открытием и принятием наследства всегда проходило опр время. (Принятие-особая сделка).

    Каково правовое положение наследственной массы в этот период (между моментом, когда прежний с-к умер, а новый не объявился)?

    В архаическом праве наследственная масса в этот временной период имела особый статус- «лежачего» наследство. Допускался захват лежачего наследства любым третьим лицом, если захватчик открыто владел эти им-вом в течение года, то он приобретал право с-ти

    еще один способ приобретения права с-ти - сочетал в себе признаки оккупации и приобретательной давности). Но если наследники успевали принять наследство до истечении года, то они могли истребовать им-во виндикационным иском.это легче наследство представляло угрозу для наследника. Поэтому в классическом праве было введено новое правило , была применена фикция. В период между открытием и принятием им-во не явл ничейной, она признавалась за умершим(он остается субъектом права) эта фикция действует до тех пор, пока наследник не примет наследство. Эта фикция позволила защитить имущ права наследника от захвата им-ва.

    Принятие наследства-особая гр-правовая сделка, для кот характерен ряд особых признаков:

    • Односторонняя сделка. Наследнику не требовалось согласия др наследников или иных лиц.

    • Не явл тесно связанной с личностью, поэтому принять наследство может представитель.(но может и лично). Поэтому право наследования лиуцо имело независимо от возраста и иных об-в

    • Безусловная и безоговорочная сделка. Совершить эту сделку под каким лтибо условием нельзя.

    • Сделка, кот явл бесповоротной. После принятия наследства отказаться от него нельзя.

    Для большинства наследников принятие наследства-право, а не об-тью.

    Категории наследников:

    Добровольные-те, кот вправе принять наследство(а не обязаны)

    Обязательные наследники,-те, кот не в праве, а обязаны принять наследтсво. Если они этого не делали, кредиторы наследодателя имели спец иск о принуждении.

    В цивильном праве:раб, упомянутый г-ном в завещании в качестве наследника

    Какими способами приниалось наследство?

    В доюстиниановом праве: наследник должен был обратиться к претору с просьбой о введение его во владение наследственной массой.

    В юстиниановом праве: наследник дб подать пис заявление в магистрат по месту открытия наследства.

    Срок принятия наследства.:

    В цивильном праве по 12 таблицам единого срока не сущ. Вследстсие этого многие наследники злоупотребляли своим правом на принятие и ли отказ от наследства.

    В архаическом праве сущ механизм опр срока в каждом конкретном случае. Если кредиторы считали, что наследник злоупотребляет свои правом на принятие или отказ от наследства, тог ни могли предложить наследнику принять или отказаться от наследства в опр срок, кот согласовали все кредиторы. Если наследника не устраивал этот срок, тогда претор по справедливости решал и претор устанавливал срок.

    В преторском праве впервые появл конкретные сроки принятия наследства. Для первой очереди 100 дней., для всех остальных 1 год.

    Если наследники пропускали срок, это приравнивалость к отказу от принятия наследства.

    Наследодатель умер, началось течение срока для принятия наследства, и наследник умирает не успев принять ил отказаться от наследтсва.(НАСЛЕДСТВЕННАЯ ТРАНСМИССИЯ) в этом случае применятеся правило наследственной трансмиссии transmission degationis/ наследственную тарнсмиссию следует отличать от наследования по праву предоставления отличия:

    1. Наследование по праву представления применялось только по закону , а наследственная трансмиссия универсально(и по закону и по завещанию)

    2. По моменту смерти наслледика. По праву представления наследник должен умереть до наследодателя, при трансмиссии наследник умирает позже наследодателя в период от открытия до принятия. Не успев ни принять ни отказаться от него.

    1. По праву представления круг лиц наследников ограничено(внуки и правнуки),а при трансмиссии могут быть любые его наследники(круг лиц не ограничен по закону с учетом очереди или по завещанию)

    Наследование нереализованных наследственных прав др наследника.

    Правовые последствия принятия наследства.

    Универсальное правопреемство. Все права и об-ти(кроме личных) переходят к наследнику. При этом первоначально в доюстиниановом праве, наследник , принявший наследство отвечал по долгам наследодателя в полном объеме даже если они превышали актив наследственной массы. Разницу наследник дб погашать своим им-вом.

    В юстиниановом праве вводится новое правило об инвентаризации наследственной массы. Наследник принявший наследство имел право описи или инвентаризации наследственной массы. На это ему давали 90 дней(уже ПОСЛЕ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА).

    Течение срока исковой давности по требованию кредиторов приостанавливался.

    После того как опись произведена, тогда его от-ть огранис стоимостью активов включенных в опись. Есть и определенный риск, если он какой то актив в опись не включал, этот актив из наследственной массы выбывает.

    Отказ от принятия наследтсва.

    Особая гр-правовая сделка, для кот характерен ряд признаков:

    1. Односторонняя сделка. Для отказа от наследства не требовалось согласия.

    2. Не была тесно связана с личностью. Можно отказаться через представителя.

    3. Бесповоротная сделка

    4. Отказ явл безоговорочным.

    5. Отказаться можно только от всей наследств массы

    По общему правилу все добровольные наследники имели право отказа от наследство, кроме обязательных.

    Правововые последствия отказа от наследства

    1. Допускается при наследовании по завещанию. Отказ основного наследника может повлечь субституцию(призвания на место отказавшегося запасного наследника)

    2. Наследование по завещанию9без субституции),единмтвенный наследн ик отказался, тгда наследование по закону.

    1. От принятия наследника отказался один из наследников по завещанию. В этом случае отказ наследника мб 2 видов:

    • направленный(отказ в пользу др наследника по завещанию)

    • ненаправленный(не сказано в чью пользу отказ, тогдадоля отказавшегося распределяется между др наследниками по завещанию.

    4. Если наследник по закону отказывается.(субституции не может быть).если это единственный наследник данной очереди6 в архаичсеком праве им-во станет бесхозным, а в юстиниановом и преторском призываются след очереди.

    5. Если один из нескольких наследников по закону отказался. Тогда отказ направленный(отказ в пользу др наследника по закону только в этой очереди, мог распределить между несколькими) и ненаправдленный(тогда в равной доли распределяли длолю отказавшегося).

    1. Если все наследники по закону всех очередей отказались (возможно в преторском и юстиниановом праве) им-во становилось выморочным. По закону юлия такое им-во переходило в с-ть казны. Казна отвечала по долгам только в пределах актива наследственной массы.

    Легаты и фидоэкомиссы.

    Legatum fideicommissa.

    Виды правопреемства

    • по общему случаю - универсальное правопреемство

    • в особых случаях – сингулярное (частичное) правопреемства.

    В рамках сингулярного переходили только права, и объем зависел от волеизъявления лица.

    Примером сингулярного - отказы наследодателя в пользу третьих лиц. Такие отказы могли иметь форму легата или фидеикомисса.

    Ин-т легата-древнейшая форма отказа. Возник еще в архаическом наследственном права. Легат- распоряжение завещателя, обязывающее наследника по завещанию в случае принятия наследства предоставить опр им-во из наследства третьему лицу. Завещатель, кот указывает легат в завещании-отказодатель.

    Легат-акцессорная сделка(дополнительная) сущ только при основной сделке. Если д-вие завещания прекращается, то и д-вие легата прекращается. Завещатель(отказодатель) совершает две сделки одновременно.

    Наследник , обремененный легатом не имеет спец названия- называется исполнителем легата.

    Третье лицо, кот причитается легат-отказополучатель(легатарий). В отличие от наследника легатарию достаются только активы(тоько права, но не все, а опр часть). Об-ть исполнения легата переходит на наследника если он принимает наследство. Если он не единств наследник, то переходит др наследникам, а если он единственный

    По каким правилам исполнялся легат:.

    1. До исполнения легата наследодатель должен расчиатться с кредиторами. Если актива не останется, то легат утрачивает силу.

    1. Было устанволено законом фурия lex furia по размерам легата. Легат не мог превышать 1000 асов(абсолютное ограничение) Lex voconia – относительное ограничение: легатарий не мог получить больше сумму, кот получил наименее получивший наследник по завещанию, 40 г до нэ, lex Falcidia фальцидиевая четверть. Этот закон отменил предыдущие два закона. Теперь легат не может превышать три четверти актива наследственной массы(для гарантии наследника по завещанию).

    В период империи в класическом рчп появл фидеикомисс-отказ наследодателя в рользу третьих лиц. Первоначально фидеикомисс имел ряд существенных различий:

    Терминологические отличия, наследодатель- отказодатель , наследник(как по завещанию, так и по закону)- федуциарий, третье лицо- отказополучатель, фидеикомиссарий.

    Отличия:

    1. Мог касаться наследника по закону и по завещанию, т.е. любым наследников

    2. Мог быть писменным или устным

    3. Фидуциарная лично-доверительная сделка. Исполнение фидеикомисса зависело от честного слова наследника. Если наследник не выполняет это обязательство у третьего лица нет иска для истребования им-ва нет., есть только иски о бесчестии.

    1. Не действовали правила, регулировавшие размер.

    Фидеикомисс потенциально мог нарушить права отказополучателя(у него нет иска об истребовании им-ва), ставились под угрозу наследник(ткт размер фидеикомисса не был ограничен), мб нарушены права кредиторов(т.к. населдник имел право исполнить фидеикомисс еще до росчета с ними). Поэтому в юстиниановаом праве произошли изменения:

    • Фидеикомиссарию был предоставлен иск об истьребовани им-ва,

    • На фидеикомисс были распространены правила о фальцидиевой четверти

    • Фидеикомисс превращается в универсальный фидеикомисс. На фидеикомиссарий переходят не только права, но и об-ти.

    Обязательственное право древнего рима

    1. Понятие и признаки обязательства в древнем риме

    2. Виды обязательств в древнем риме

    3. Основания возникновения\прекращения обятельств в древнем риме

    4. Способы обеспечения исполнения об-в

    5. Договорные обязательства в древнем риме(общая характеристика)

    6. Деликтны обязательсвта в древнем риме

    7. Квазидоговрные обязательства в древнем име

    1. Квазиделиктные обязательства в древнем риме

    Понятие и признаки обязательств

    Odligatio- правовая связь между опр лицами, в силу от одна сторона именуемая кредитором в праве требовать от другой стороны, именуемый должником, определённого поведения(сделать что нибудь или воздержаться от совершения д-вий), А должник обязан исполнить требование кредитора.

    Вывод: т.о. предметом любого обязательства явл опр поведение должника в отношении кредитора.

    Это поведение включает 2 элемента:

    1)совершение опр д-вий в пользу кредитора. В римском праве эти д-вия сводились к 3 вариантам:

    • Dare передача вещи в с-ть в купли продаже и в консенсуальном дарении, во временное владение, хранение, ссуда; ручной заклад хранения

    • Facere … совершение д-вий в фрме оказнаия услуг и выполнения работ

    • Praestere …предоставить что либо(возмещение причиненного вреда(деликтное об-во).

    2)воздержание от совершения опр д-вий.

    Например, в д-ре хранения. Хранитель не имеет права пользоваться, залогодержателю

    арендатору запрещается передавать им-во третьим лицам без согласия арендодателя.

    Предмет об-ва включает в себя либо два элемента(и активное и пассивное д-вие) либо только активное д-вие. Об-в, только пассивного д-вия нет!!

    Признаки об-в (одновременно отличия об-в от вещных правоотношений(см вещное право).:

    1. По объектуобъект(предмет) об-в:опр поведение должника, а объектом вещного права-сама вещь

    2. В обязательсвте всегда точно опр обе стороны и управомоченные (кредитор) и обязанные(должник).в вещном только управомочееная сторона опр

    3. По х-ру защиты:обязательственные права кредитора защищаются личными исками, а права обладателя вещного права и личными и вещными исками.

    4. Содержание об-ва из договора( контракта или пакта) регулируется диспозитивно(зависело от соглашения сторон), содержание вещных прав регулируется императивно(соглашением сторон изменяться не может)

    5. В рчп стороны могли вступать даже в те об-ва, кот не прописаны пряма в законах( об-ва из непоименнованных пактов innominatio), а вещные права об-ва только предусмотренные законом

    1. Об-ва, связанные с переходом вещей производны от вещных правоотношений. Сначала вещь должна кум либо бвть присвоена, а потом она может стать предметом д-ра.

    Виды об-в

    Основная классификация по основнаиям возникновения:

    1. Об-ва из д-ров

    • из пактов

    • из контрактов

    2. об-ва из деликтов (в совр об-ва из причинения вреда)в риме было 7 видов деликтов

    3. об-ва из квазид-ров

    • об-ва из неоснвательного обогащения (кондикционные об-ва)

    • из ведение чужих дел без поручения

    1. об-ва из квазиделиктов (4 штуки)

    Вторая классификация:

    Основание: По порядку распределения прав и об-тей на сторонах об-в. 3 вида об-в

    1. Односторонние- об-ва в кот у одной стороны тольло права, а у др только об-ти. Такие об-ва встречаются редко.

    Например, контракт займа(заемное об-во). У кредитора в этом д-ре только права, а у должника всегда об-ти9вернуть долг+если надо проценты).

    Внедоговорные об-ва

    Например, деликтные об-ва. Потерпевший исключительно круедитор, к него только права, а причинивший вред (деликвент) должнмк, у него только об-ти.

    1. Синаллагматические (взаимные). Их большинство.

    В таком об-ве у каждой из сторон есть и права и об-ти.и кредитор и должник одновременно.

    Например, Об-ва из купли продажи. Продавец-кредитор, потому что имеет право теребовать выплаты денег, но обязан передать вещь.

    Например, контракт аренды, возмездное оказание услуг, найм работ. Подрядчик обязан выполнить работу, но в праве требовать вознаграждения.

    1. С отложенной синаллагмой - об-во кот первоначально возникают как односторонние, но при наступлении опр обстоятельства превращается во взаимное.

    Например, об-ва из контракта ссуды и хранения. Изначально об-ва из ссуды возникают как односторонние, т.к. изначально у ссудадателя есть только право требовать возврата вещи, а у ссудополучателя об-ть-вернуть вещь. Но если ссудополучатель понесет непредвиденные чрезвычайные расходы по сохранению вещи, то у нег овзникает право требовать возмещения расходов, у ссудодателя возникает об-ть возместить раходы. Если такие расходы не возникают, то об-во остается односторонним.

    Например, в хранении изначально об-во одностороннее, у хранителя об-ть хранить. В рчп хранение-БЕЗВОЗМЕЗДНО.

    В современности об-ва с отложенной синаллагмой известны, но встречаются редко(напр безвозмездное хранение-и то не факт)

    Классификация : по наличию исковой защиты об-ва делились на : исковые и неисковые (натуральные)

    Основа: по наличию исковой защиты.

    • Исковые об-ва явл общим правилом-это такие об-ва, в кот права кредитора обеспечены исковой защитой

    • Натуральные об-ва - об-ва в кот права кредитора не обеспечены иском, но если должник добровольно такое об-во выполняет, то потом нельзя потребовать возврата исполнения сославшись на то что он не знал о натуральном об-ве. Так как правовое основанрие для передачи им-ва есть, здесь нет правового механизма для передачи вещи.

    Например, об-во из игр, пари.

    Классификация: основание:имеет ли правовое значение наличие между сторонами лично-доверительных(федуциарных)отношений.

    Об-ва делятся на 2 вида:

    • Нефедуциарные-об-вол в кот наличие федуциарных отношений не имеет правового значения Например, контракты займ, хранение, подряд, мены, ссуда

    • Федуциарные- те об-ва в кот наличие таких отношений предполагается и имеет правовое значение

    Например, об-ва из контракта поручения и контракт просто товарищества, залог в форме федуция, федоикомисс и т.д.

    Правовое значение:

    а)перемена лиц невозможно

    б)контракт поручения и простого товарищества, допускается односторонний отказ от исполнения

    Основания возникновения и прекращения об-в

    1. Д-ры в форме контрактов и пактов

    2. Внедоговорное причинения вреда

    3. Квазидоговор (в форме кондикции, ведение чужих дел без поручения)

    4. Квазиделикт

    Основания прекращения об-в - юр факты, наступление кот влечет прекращение об-в. По своей правовой природе делятся на 2 группы:

    • Правомерные д-вия сторон об-ва,влекущие его прекращения

    • Иные основания прекращения об-в

    Правомерные действия:

    1. Solutio надлежащее исполнения об-ва.

    Например, возврат должником долга по контракту займа, наиболее распространенное прекращение

    1. Соглашением сторон до истечения срока об-в.

    Например, контракт аренды на 1 год, а через полгода по соглашению сторон расторгли.

    3. Прощение долга. Кредитор прощает должнику долг. Прощение долга-это д-р или односторонняя сделка, если это д-р то нужно согласие должника(оформляется как д-р дарения), а если одностороннее –то нужно должника уведомить.

    1. Зачет-односторонняя сделка.

    Применяется в случае если между сторонами два об-ва.

    Например, контракт займа и контракт аренды.

    Условия для зачета:

    • Требования сторон явл встречными

    • Требования однородные

    • Требования должны быть зрелыми(сроки исполнения по ним уже наступили).

    Для зачета согласие контрагента не нужно, его просто нужно известить. Право на зачет имеет любая из сторон. Следствие применения зачета прекращается об-ва на меньшую сумму, а об-во на большую сумму остается. Могут оба прекратиться если сумма встречных требований равны.

    1. Новация novatio прекращение об-ва с заменой на новое об-во.

    Например, стороны заключили контракт аренды сроком на 1 год, по истечении года арендатор вернул вещь, но задолжал арендную плату 100 ассов.стороны могут перелоформить образовавшийся долг в займ. Вследствие этого контракт аренды прекратиться на его месте возникнет новый-контракт займа.

    Теоретические признаки:

    1. Оформляется соглашением сторон

    2. При новации одно об-во старое прекращается, лр новое об-во тут же возникает

    1. При новации не меняется предмет исполнения, а меняется правовое основание платежа.

    1. Путем предоставления отступного.

    Например, стороны заключили контракт займа сроком на год, год прошел, должник вернуть деньги не может, должник предлагает отдать индивидуально-опр вещь, кредитор соглашается(или наоборот). Контракт займа прекращается с момента передачи отступного.

    Признаки в сравнении с новацией:

    1. Оформляется д-р(соглашением сторон)

    2. Д-р об отступном не прекращает д-вие старого об-ва, а вносит изменение в предмет исполнения,Старое об-во преращается в момент передачи отступного.

    1. При отступном правовое основание должника не менятеся, а менятеся предмет исполнения

    1. Отмена д-ра. Пакт дарения. Даритель мог отменить дарение если одариваемый лично обидел оскорбил его или причинил ему вред

    1. Односторонний отказ от исполнения д-ра.

    Должник имеет право отказаться от исполнения. Допускается в фидуциарных контрактах(поручение и простое товарищество

    Иные основания прекращения:

    1. Гибель предмета д-ра.если предмет д-ра индивидуально-опр вещь, т.к. индивидуально-опр вещи юр считаются незаменимыми, если предмет д-ра родова вещь, то ее гибель не влечет прекращения об-в., тк.к н асчитается заменимыми

    2. Слияние сторон в одном лице кредитора и должника. Напр д-р займа, затем кредитор умирает, а его наследником единственным явл должник.

    3. Смерть стороны сама по себе прекращает некоторые об-ва:федуциарные об-ва

    1. Наступление отменительного условия-юр факт наступление кот влечет прекращение действующего об-ва. Этот юр факт может наступить или не наступить. Если он не наступит, то об-ва прекратится по др основанию.

    Например, контракт аренды на год, но есть условие что напр к арендодателю приедут родственники, кот нужна эта жилплощадь, то д-р прекращается

    Способы обеспечения исполнения об-в

    Основной способ обеспечния об-в- об-ть должника возместить убытки в случае нарушения об-ва, однако, как правило, этого бывает недостаточно, чтобы стимулировать должника к надлежащему исполнению об-ва .

    Поэтому в рчп была изобртена система дополнительных способов обеспечния исполнения об-в.

    • «вещные» - залог, задаток, штрафная стипуляция

    • «личные» -поручительство.

    Залог см раньше

    Задаток arra-денежная сумма, кот одна сторон - задаткодатель передает другой задаткополучателю в момент заключения д-ра в счет и в обеспечение его исполнения.

    Например, при заключении д-ра купли –продажи дается покупатель передает продавцу в качестве задатка в денежной сумме.

    Функции задатка:

    1. Обеспечительная, как способ обеспечения исполнения. Он явл уникальным, т.к. он стимулирует к надлежащему исполнению д-р как должника так и кредитора. Если д-р не будет исполнен по вине задаткодателя, то задаток остается у кредитора, если д-р не исполняется по вине задаткополучаетля, то он обязан вернуть задаток в двойном размере.

    2. Платежная. Должник передает задаток в счет платежей по данному д-ру со стороны должника.сумма задатка может быть частью платежа, так и полной суммой

    1. Доказательственная. Как правило соглашение о задатке оформляется распиской о получении. Если между сторонами доказано наличие соглашения о задатке,презумируется доказанность наличия основного об-ва.

    В расписке должно быть указано

    • 1)денежная сумма передается в счет какого-нибудь д-ра

    • 2)эта денежная сумма должна быть обозначена как задаток. если слова arra нет, то презюмируется что это аванс

    Штрафная стипуляция : stipulatio poenae- определенная денежная сумма, кот должник обязуется заплатить кредитору в случае нарушения об-ва.

    Условие о штрафе в д-р не включалось, должник произносил клятву в присутствии претора, что если он нарушит исполнение то он заплатить опр сумму кредитору

    При вещных способах обеспечения исполнения обязательств предметом взыскания-им-во должника, а при личных способах исполнение гарантируется не только им-вом должника, но и третьих лиц-поручителей.

    Личный способ.

    Разновидности поручителей

    1. Принятие платежа-основной вид поручительство. Поручитель обещает кредитору что примет платеж на себя если должник не выполнит об-во

    1. Поручение-выдать заем. в данном случае одно лицо(будущйи поручитель) поручает кредитору дать заем третьему лицу. Если кредитор выполняет эту просьбу, то поручитель отвечет за исполнение д-ра если должник не выполнит об-во.

    Общие положения о договоре

    Д-рные об-ва в др риме. Общая х-ка.

    Термин д-р в риме не был известен, соглашения сторон оформлялись как контракты и пакты.

    Договор(контракт или пакт)-соглашение стогрон, направленное на возниконовение, изменение или прекращение гр прав и обя-тей. Это соглашение могло иметь форму либо контракта либо пакта

    Отличия

    1. Контракт-формальное моглашение, а пакт-неформальное соглашение

    2. Контракты-защищенные обя-ва, т.е. исковыми, а вот пакты делились на 2 вида:

    А)pacta vestita-одетые пакты, обеспечны исковой защитой

    Б)pacta nuda- голые пакты. Напр контракт зщайма под проценты, то делаетс пакт, если он улучшал положение должника, то пакт одетый, а если ухудшает, то голый.

    1. стороны могли заключать только те контракты, кот указаы в законе, а перечень пактов открытый.

    Структура договора

    Совокупность условий. Они делились на существенные и случайные.сещественные-условия, при отстутсвии кот д-р недействителен, случайные-условия, отсутствие кот не влечет недействительность.

    Существенные:

    1. Consensus соглашение

    2. Предмет до0-ра

    3. Правовое основание д-ра causa – юр цель,кот преследует сторона д-ра.

    Случайные:

    1. Dies срок исполнения д-ра

    2. Condition- условие в узком смысле слова

    3. Место исполнения д-ра locus

    4. Modus способ исполнения д-ра

    5. Accessio- дополнение к д-ру

    6. Stipulatio poenae

  • Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]