Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРАВОВАЯ ОХРАНА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ УЧАСТН....doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
17.12.2018
Размер:
237.06 Кб
Скачать

Правовая охрана товарного знака и знака обслуживания

Понятие товарного знака и знака обслуживания. Под товарным знаком в российском праве традиционно понимается условное обозначение, которое помещается на выпускаемой продукции, ее упаковке или сопроводительной документации и является произ­вольным по отношению к данной продукции, т. е. не выступает для последней в качестве необходимого названия, общепринятого термина или описательного понятия. Иными словами, товарный знак — это своего рода символ, который предназначен для инди­видуализации продукции конкретных производителей и ее отли­чия от аналогичной продукции других товаропроизводителей.

Товарный знак — это обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридиче­ских лиц и индивидуальных предпринимателей (п. 1 ст. 1477 ГК).

Наряду с товарным знаком, предназначенным для индивидуа­лизации товаров, российское законодательство выделяет знак об­служивания, который служит для индивидуализации работ и услуг. К знакам обслуживания предъявляются точно такие же требова­ния, что и к товарным знакам. Не имеет отличий и их правовой режим. С учетом того что между товарными знаками и знаками обслуживания в российском законодательстве нет никаких прин­ципиальных различий, в дальнейшем для их обозначения в на­стоящей главе будет использоваться единый термин «товарный знак».

Чтобы стать товарным знаком, обозначение должно отвечать ряду условий. Прежде всего, товарным знаком признается условное обозначение, своего рода символ, который помещается на выпус­каемой продукции, ее упаковке или сопроводительной документа­ции и заменяет собой подчас длинное и сложное название (наиме­нование) изготовителя товара.

Далее, необходимым условием правовой охраны товарного знака является его новизна. Данное условие вовсе не означает, что товарным знаком способно стать лишь оригинальное и ранее не известное условное обозначение. Напротив, в качестве товар­ного знака могут быть зарегистрированы известное слово, изобра­жение или иной символ, которые, однако, еще никем не исполь­зуются для обозначения именно тех классов товаров, которые со­бирается вводить в гражданский оборот заявитель. При этом российский закон, как и законы многих других стран, закрепляет принцип не абсолютной, а относительной новизны условных обо­значений, заявляемых в качестве товарных знаков. Это, в частно­сти, означает, что регистрация того или иного обозначения в каче­стве товарного знака в каких-либо других странах не препятствует признанию данного или сходного обозначения товарным знаком в Российской Федерации, если иное не вытекает из международных соглашений, в которых участвует Российской Федерации.

Обозначение признается новым, если оно не тождественно или не сходно до степени смешения с:

  1. товарными знаками других лиц, заявленными на регистра­цию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарно­го знака не отозвана или не признана отозванной;

  2. товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным догово­ром Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

  3. товарными знаками других лиц, признанными в установ­ленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товар­ными знаками, в отношении однородных товаров.

Кроме того, не могут быть зарегистрированы в качестве товар­ных знаков из-за отсутствия новизны обозначения тождественные или сходные до степени смешения с охраняемыми в Российской Федерации наименованиями мест происхождения товаров, фир­менными наименованиями, коммерческими обозначениями и на­именованиями селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приори­тета регистрируемого товарного знака.

Признак новизны тесно связан с таким необходимым качест­вом обозначения, которое регистрируется в качестве товарного знака, как наличие в нем различительной способности. В частно­сти, не допускается государственная регистрация в качестве товар­ных знаков обозначений:

    1. вошедших во всеобщее употребление для обозначения това­ров определенного вида (термос, целлофан, рубероид и т. п.);

    2. являющихся общепринятыми символами и терминами (чаша со змеей для аптек);

    3. характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а так­же на время, место и способ их производства или сбыта;

    4. представляющих собой форму товаров, которая определяет­ся исключительно или главным образом свойством либо назначе­нием товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доми­нирующего положения. Кроме того, эти ограничения не применя­ются в отношении обозначений, которые приобрели различитель­ную способность в результате их использования.

Наконец, обозначение может считаться товарным знаком лишь тогда, когда оно в установленном законом порядке зарегист­рировано. Исключение составляют так называемые общеизвестные Товарные знаки, которые охраняются в Российской Федерации в силу международных обязательств.

Виды товарных знаков. Действующее законодательство разли­чат несколько видов товарных знаков. По форме своего выраже­нии товарные знаки могут быть словесными (оригинальные слова и короткие фразы), изобразительными (значки, рисунки, изобра­жения), объемными(оригинальная форма изделий или их упаков­ки), комбинированными (сочетающими в себе элементы назван­ных выше знаков) и иными (в частности, звуковыми (музыкаль­ные мелодии и шумовые эффекты), световыми (различные световые эффекты), обонятельными (оригинальный запах товара или его упаковки).

В зависимости от числа субъектов, имеющих право на пользо­вание товарным знаком, различаются индивидуальные и коллек­тивные товарные знаки. Индивидуальный товарный знак — это обо­значение, зарегистрированное на имя отдельного предпринимате­ля. Коллективным товарным знаком является товарный знак того или иного добровольного объединения лиц, предназначенный для обозначения выпускаемых или реализуемых ими товаров, обла­дающих едиными качественными или иными общими характери­стиками. Коллективный товарный знак должен соответствовать всем требованиям, предъявляемым к индивидуальным товарным знакам. Однако правовой режим коллективных товарных знаков имеет ряд особенностей.

Во-первых, такой товарный знак может принадлежать только объединению предприятий. При этом коллективный товарный знак является объектом исключительного права объединения как такового, а не права, совместно принадлежащего объединенным в его составе предприятиям.

Во-вторых, субъектами пользования коллективного товарного знака могут быть только такие входящие в объединение предприятия или организации, за которыми по за­кону признается возможность обладания индивидуальным товар­ным знаком. Будучи включенными в состав хозяйственного объе­динения, эти предприятия и организации становятся пользовате­лями коллективного товарного знака. Сведения о предприятиях, имеющих право на пользование коллективным товарным знаком, вносятся в Реестр товарных знаков и знаков обслуживания Рос­сийской Федерации, а также в выдаваемое объединению свиде­тельство.

Коллективный товарный знак и право на его использование не могут передаваться другим субъектам, не входящим в объедине­ние.

В-третьих, предприятия—участники объединения могут ис­пользовать коллективный товарный знак в качестве единственно­го средства для обозначения товара либо применять его наряду со своим индивидуальным товарным знаком.

В-четвертых, необходи­мым условием регистрации коллективного товарного знака явля­ется наличие у товаров, которые будут обозначаться этим знаком, единых качественных или иных общих характеристик.

В-пятых, объединение, на имя которого зарегистрирован коллективный то­варный знак, обладает правом контроля за его использованием.

В-шестых, указанные выше условия использования коллективного товарного знака отражаются в специальном правовом документе, именуемом уставом коллективного товарного знака. Он разраба­тывается и утверждается самим объединением и прилагается к за­явке на регистрацию коллективного товарного знака.

По степени известности товарные знаки подразделяются на обычные и общеизвестные. В качестве обычных товарных знаков выступают любые новые оригинальные обозначения товаров, отве­чающие всем критериям охраноспособности. В частности, необхо­димым условием их признания и охраны является обязательная го­сударственная регистрация обозначения. Общеизвестным товарным знаком признается такое обозначение, которое знакомо широкому кругу потребителей благодаря его интенсивному использованию для обозначения определенных товаров. При решении вопроса о том, является ли товарный знак на территории России общеизвест­ным или нет, важнейшее значение имеет мнение потребителей со­ответствующих товаров, которое при необходимости выявляется компетентным органом. Кроме того, принимаются во внимание степень изначальной и приобретенной различительной способно­сти знака, интенсивность и длительность использования знака, в том числе в рекламе, географические масштабы использования, ха­рактер и длительность использования тождественного либо сходно­го знака третьими лицами и некоторые иные критерии.

Особенности правового режима общеизвестных товарных зна­ков предусмотрены ст. 1508—1509 ГК. Согласно ст. 1509 ГК пра­вовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется на основании специального решения палаты по патентным спорам и внесения его в особый Перечень общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, который ведется Патентным ведом­ством.

Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует бессрочно и распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, при ус­ловии что использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потреби­телей с правообладателем общеизвестного знака и может ущемить его законные интересы.

Возникновение права на товарный знак. Субъектами права на то­варный знак могут быть любые юридические и физические лица, осуществляющие в установленном порядке предпринимательскую деятельность. Указанное право возникает по общему правилу с мо­мента государственной регистрации соответствующего обозначения и Патентном ведомстве РФ. В этих целях заинтересованное лицо должно составить и подать заявку на регистрацию товарного знака н Патентное ведомство, где она подвергается экспертизе. Процеду­ра регистрации товарных знаков в общих чертах урегулирована пра­вилами § 2 главы 76 ГК и более детально регламентирована Прави­лами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания.

Основанием для регистрации товарных знаков служит заявка. Заявка представляется в двух экземплярах и должна относиться только к одному товарному знаку. Она составляется по установ­ленной форме, представляется на русском языке и включает ряд обязательных документов. В частности, заявка на регистрацию то­варного знака должна содержать:

заявление о регистрации обозначения в качестве товарного знака с указанием заявителя, а также его местонахождения или местожительства;

заявляемое обозначение и его описание. Заявляемое обозначе­ние представляется в виде фотографий или типографских оттисков в количестве 5 экземпляров. Если на регистрацию в качестве товар­ного знака заявляется этикетка, то в качестве изображения заявляе­мого обозначения может быть представлена сама этикетка в нату­ральную величину. Фотографии и типографские оттиски заявляе­мого обозначения представляются в том цвете или цветовом сочетании, в котором испрашивается регистрация товарного знака.

Описание обозначения раскрывает его смысл и показывает его составные части. Если словесное обозначение не имеет смыслово­го значения, то указывается способ его образования, например начальные слоги нескольких слов, аббревиатура, вымышленное слово и т. п. Применительно к словесным обозначениям, пред­ставленным не на русском языке, приводится транслитерация бу­квами русского алфавита и перевод на русский язык, если обозна­чение имеет смысловое значение. Для изобразительных обозначе­ний, носящих абстрактный характер, указывается, что оно собой символизирует. Если на регистрацию в качестве товарного знака заявляется звуковое обозначение, приводится указание вида звука (звуков), или нотная запись, или диаграмма частот с приложением фонограммы на аудиокассете. Для обозначения, использующего музыкальное произведение, в описании приводится его нотная за­пись. Специфика световых обозначений раскрывается через ха­рактеристику световых символов (сигналов), их последователь­ность, длительность свечения и другие особенности; перечень то­варов и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака, сгруппированных по классам Международной классифика­ции товаров и услуг для регистрации знаков (далее — МКТУ). То­вары и услуги должны быть обозначены точными терминами, по­зволяющими идентифицировать товар (услуги), предпочтительно терминами алфавитного указателя МКТУ.

Помимо самой заявки, содержащей указанные выше докумен­ты, заявитель должен дополнительно представить ряд иных доку­ментов, которые прилагаются к заявке. Один из этих докумен­тов — а именно документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере, — представляется во всех случаях. Ос­тальные документы прилагаются к заявке тогда, когда этого требу­ет закон исходя из особенностей заявляемого обозначения, лично­сти заявителя и некоторых других обстоятельств. В частности, к заявке должны быть приложены:

устав коллективного знака, если заявка подается на коллектив­ный знак;

доверенность патентного поверенного на представительство интересов заявителя перед Патентным ведомством, если заявка подается через патентного поверенного;

копия первой заявки, заверенная надлежащим образом зару­бежным патентным ведомством, в которое она подана, если в за­явке, поданной в Патентное ведомство РФ, испрашивается кон­венционный приоритет в соответствии со ст. 1495 ГК;

документ, подтверждающий правомерность испрашивания заявителем выставочного приоритета. Представленный заявителем документ должен подтверждать статус выставки как официальной или официально признанной международной, содержать наиме­нование лица, экспонировавшего товары, изображение обозначе­ния, перечень обозначенных им товаров, а также дату их открыто­го показа на выставке. Данный документ должен быть подписан уполномоченным лицом соответствующей выставки;

согласие соответствующего компетентного органа на исполь­зование в товарном знаке государственных гербов, флагов и эмб­лем; официальных названий государств; эмблем, сокращенных или полных наименований международных межправительствен­ных организаций, если перечисленные элементы или элементы, сходные с ними до степени смешения, содержатся в заявленном на регистрацию обозначении;

документ, подтверждающий правильность сведений о наградах и иных знаках отличия, если они содержатся в заявляемом на ре­гистрацию обозначении. Такими документами могут, в частности, быть заверенные выписки из архивов, копии наградных дипломов и т. д.;

разрешение соответствующего компетентного органа на ис­пользование в товарном знаке официальных контрольных, гаран­тийных или пробирных клейм и печатей или сходных с ними до степени смешения изображений, если перечисленные элементы содержатся в заявляемом на регистрацию обозначении;

согласие известных лиц, их наследников или соответствующе­го компетентного органа на регистрацию в качестве товарного знака обозначения, воспроизводящего фамилии, имена, псевдо­нимы и производные от них, портреты и факсимиле таких лиц;

согласие обладателя авторского права и его правопреемников на регистрацию в качестве товарного знака соответствующих на­званий известных в Российской Федерации произведений науки, литературы и искусства или цитат и персонажей из них, произве­дений искусства или их фрагментов;

подтверждение права заявителя на промышленный образец или на пользование наименованием места происхождения товара, если они содержатся в заявленном на регистрацию обозначении.

Экспертиза заявки на регистрацию товарного знака проводит­ся в два этапа. Вначале, в течение месяца, осуществляется фор­мальная экспертиза, в ходе которой проверяются содержание заяв­ки, наличие необходимых документов, а также их соответствие ус­тановленным требованиям. По результатам данной экспертизы заявителю сообщается либо о принятии заявки к рассмотрению по существу, либо об отказе в принятии ее к рассмотрению. По заяв­ке на товарный знак в случае положительного решения формаль­ной экспертизы заявитель дополнительно уведомляется об уста­новлении приоритета товарного знака, за исключением случаев когда он испрашивает конвенционный или выставочный приори­тет, но на момент принятия заявки к рассмотрению не представил необходимых документов, подтверждающих правомерность этого требования.

По принятой к рассмотрению заявке проводится экспертиза заявленного обозначения на его соответствие требованиям, предъявляемым к товарным знакам (экспертиза по существу). Срок прове­дения данной экспертизы законом не установлен, на практике он составляет в среднем около 12 месяцев. По результатам эксперти­зы принимается решение о регистрации товарного знака либо об отказе в регистрации.

При несогласии заявителя с решениями как формальной экс­пертизы, гак и экспертизы заявки по существу он имеет право в трехмесячный срок со дня получения решения подать в палату по патентным спорам возражение, которое рассматривается в соот­ветствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рас­смотрения в Палате по патентным спорам. При несогласии заяви­теля с решением палаты по патентным спорам он может обратить­ся с иском в суд.

На основании решения о регистрации товарного знака Па­тентное ведомство в месячный срок после получения документа об оплате установленной пошлины производит регистрацию то­варного знака в Государственном реестре товарных знаков и зна­ков обслуживания РФ. В реестр вносятся сам товарный знак, све­дения о его владельце, дата приоритета товарного знака и дата его регистрации, перечень товаров и услуг, для которых зарегистриро­ван товарный знак.

Сведения, относящиеся к регистрации товарного знака, пуб­ликуются Патентным ведомством в официальном бюллетене в те­чение шести месяцев с даты их внесения в реестр. Производится также обязательная публикация всех последующих изменений этих сведений. В этих целях владелец товарного знака обязан уве­домлять Патентное ведомство об изменении своего наименования (имени) и других сведений о себе. Изменения вносятся в реестр и соответствующие свидетельства после уплаты заявителем установ­ленной пошлины.

На основании регистрации товарного знака в Государственном реестре Патентное ведомство выдаст заявителю свидетельство на товарный знак. Данное действие завершает собой процедуру оформления прав на товарный знак. Практически в свидетельстве указываются те же сведения, которые вносятся в реестр и публи­куются для всеобщего сведения в официальном бюллетене Па­тентного ведомства. В случае изменения этих сведений в свиде­тельство также вносятся соответствующие изменения.

За подачу заявки, проведение экспертизы, регистрацию и вы­дачу свидетельства на товарный знак, продление срока действия свидетельства и совершение иных юридически значимых дейст­вий, связанных с регистрацией товарного знака, взимается госу­дарственная пошлина. Перечень действий, за совершение которых взимаются пошлины, их размеры и сроки уплаты, а также основа­ния возврата пошлин установлены Положением о пошлинах за патентование от 12 августа 1993 г. (с последующими изменениями и дополнениями). Документом, подтвер­ждающим уплату пошлины, является копия платежного поруче­ния, имеющая штамп банка об оплате, или квитанция банка об уплате пошлины наличными средствами либо перечислением с лицевого счета. Каких-либо льгот, связанных со снижением раз­мера или отсрочкой уплаты пошлин для отдельных категорий зая­вителей, Положение не предусматривает. Не допускается по об­щему правилу и возврат уплаченной пошлины, за исключением случаев когда ее уплата была произведена в размере, превышаю­щем установленную ставку, или когда действие, за которое была уплачена пошлина, не совершалось.

Использование товарного знака. Юридические и физические лица, зарегистрировавшие на свое имя товарный знак, приобрета­ют право использовать его для обозначения соответствующих то­варов на всей территории России. Право на товарный знак являет­ся абсолютным и исключительным субъективным правом. Данное право действует в течение десяти лет, считая с даты поступления заявки в Патентное ведомство. При этом указанный срок рассматривается законом лишь в качестве начального перио­да охраны, который связывается с первичной регистрацией обо­значения. В принципе же срок охраны может быть сколь угодно длительным, поскольку действие свидетельства на товарный знак может неоднократно продлеваться в порядке, установленном ст. 1491 ГК РФ и конкретизированном в Правилах продления сро­ка действия регистрации товарного знака и знака обслуживания в Российской Федерации и внесения в нее изменений.

Сущность права на пользование товарным знаком состоит в воз­можности их неограниченного хозяйственного использования для обозначения производимых и реализуемых ими товаров. Объем прав владельцев товарных знаков прямо зависит от того, в отно­шении каких товаров (работ, услуг) зарегистрировано соответст­вующее обозначение. Данный факт устанавливается на основании государственной регистрации и не зависит от фактически осуще­ствляемой деятельности, наличия соответствующих лицензий и специальной правосубъектности правообладателя.

Использованием товарного знака считается размещение его на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстриру­ются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в граж­данский оборот на территории Российской Федерации, либо хра­нятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Использованием товарного знака может быть признано также его применение в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, на до­кументации, в сети Интернет, в том числе в доменном имени, и при других способах адресации, за исключением случаев когда со­ответствующие действия не связаны непосредственно с введением товара в гражданский оборот. При этом лицом, применяющим то­варный знак, может быть как сам его владелец, так и лицо, которо­му такое право предоставлено на основе лицензионного договора.

При использовании товарных знаков их обладатели могут про­ставлять рядом с указанными обозначениями предупредительную маркировку, указывающую на то, что применяемое обозначение является товарным знаком.

Действующее российское законодательство не содержит спе­циальных норм, регламентирующих нанесение предупредительной маркировки. Исходя из сложившейся практики можно констати­ровать следующее. Прежде всего, применение предупредительной маркировки является лишь правом, но не обязанностью владельца товарного знака. Она наносится исключительно по его собствен­ному усмотрению и в любой момент может быть снята Далее, владелец товарного знака сам избирает вид и форму предупредительной маркировки. В этой связи она может пред­ставлять собой прямое указание на то, что соответствующее обо­значение является зарегистрированным товарным знаком: напри­мер, содержать слова «зарегистрированный товарный знак» или просто «товарный знак». Данное уведомление может содержать указание на название страны регистрации, номер свидетельства или иного охранного документа, дату регистрации и т. п. Однако предупредительная маркировка может быть выражена и в виде со­кращенного обозначения (М, ТМ и др.), специальной изобрази­тельной отметки типа звездочки с последующей расшифровкой н тексте или в сноске, специального символа, непосредственно следующего за знаком и представляющего собой большую латин­скую букву R, заключенную в окружность.

Наконец, использование предупредительной маркировки должно быть добросовестным. Проставление указанной марки­ровки в тех случаях, когда соответствующее обозначение не заре­гистрировано в качестве товарного знака, рассматривается в каче­стве уголовного преступления, если это деяние совершено неод­нократно или причинило крупный ущерб. Поэтому если обозначение еще только заявлено к регистрации, это должно быть отражено в предупредительной маркировке.

Использование товарного знака рассматривается законом не только как право, но и как обязанность его владельца. Если товар­ный знак не используется без уважительных причин в течение трех лет, его регистрация может быть прекращена досрочно по требованию любого заинтересованного лица. Закон требует, чтобы использование товарного знака было начато его правообладателем не позднее грех лет после его регистрации. Вопрос о том, должен ли товарный знак в последующем непрерывно использоваться, в настоящее время в российском законодательстве решен недоста­точно четко. По смыслу закона использование знака может пре­рываться, но не более чем на три года.

Вопрос об объеме использования товарного знака, достаточном для поддержания его регистрации в силе, представляется достаточно сложным. В законодательстве он прямо не решен. В литературе предлагается различать две его стороны — количественную и каче­ственную. В частности, применение товарного знака на одном или очень ограниченном числе изделий может быть признано доста­точным использованием, если товарным знаком обозначаются ка- кие-либо уникальные приборы или оборудование либо изделия, пользующиеся ограниченным спросом. Напротив, если товарный знак был предназначен для обозначения серийно выпускаемых из­делий, но фактически применен лишь при выпуске опытных об­разцов, это может быть квалифицировано как недостаточное его использование.

Качественная сторона вопроса об объеме использования то­варного знака обычно связывается с оценкой соответствия переч­ня товаров, указанного при регистрации, и того перечня товаров, для обозначения которых товарный знак фактически применяет­ся. Согласно общему правилу эти перечни должны друг с другом совпадать.

На практике, однако, от этого встречаются отступления двоя­кого рода. С одной стороны, товарным знаком могут обозначаться товары, не указанные в перечне при регистрации. Такое использо­вание товарного знака является неправомерным и соответственно не учитывается как исполнение обязанности по применению то­варного знака. Правда, нередко возникает ситуация, когда знак используется для обозначения товаров, формально не указанных в перечне, но охватываемых одним из терминов регистрационного перечня как родовым понятием. В этом случае использование зна­ка может быть признано правомерным.

С другой стороны, товарный знак часто фактически использу­ется для обозначения более узкого круга товаров, чем это указано при регистрации. Данное обстоятельство может послужить осно­ванием для сужения объема охраны товарного знака путем исклю­чения из перечня товаров тех объектов, которые фактически не производятся владельцем товарного знака и (или) по каким-либо причинам просто не маркируются товарным знаком.

Что касается места использования товарного знака, то им счи­тается территория Российской Федерации. Поэтому маркировка товарным знаком товаров, предназначенных исключительно для продажи за рубежом, является недостаточной для того, чтобы то­варный знак считался использованным.

Распоряжение товарным знаком. Владелец товарного знака не только обладает исключительным правом на его использование, но и может в предусмотренных законом пределах распоряжаться им по своему усмотрению. Распоряжение товарным знаком соглас­но действующему российскому законодательству охватывает собой уступку товарного знака (ст. 1488 ГК) и предоставление лицензии на использование товарного знака (ст. 1489 ГК).

Уступка товарного знака означает передачу прав на товарный знак его владельцем другому юридическому или физическому лицу в отношении всех или части товаров, для которых он зареги­стрирован. Подобная передача прав может осуществляться как на возмездных, так ина безвозмездных началах и производится на основании гражданско-правового договора. В силу данного до­говора владелец товарного знака отказывается от дальнейшего его использования и передает все права на знак приобретателю, кото­рый, в свою очередь, принимает на себя все права и обязанности владельца товарного знака и предоставляет отчуждателю встреч­ное удовлетворение, если оно предусмотрено договором. На прак­тике уступка товарного знака обычно обусловлена предстоящей ликвидацией или изменением профиля деятельности владельца товарного знака либо увязана с уступкой прав на иные объекты промышленной собственности, например изобретения или про­мышленные образцы.

Действующее законодательство содержит лишь одно, но суще­ственное ограничение для совершения подобных договоров. Со­гласно п. 2 ст. 1488 ГК уступка товарного знака не допускается, если она может явиться причиной введения в заблуждение потре­бителей относительно товара или его изготовителя. Таковой, на­пример, может быть признана уступка товарного знака, если она осуществляется в отношении части товаров, являющихся одно­родными с товарами, в отношении которых правообладатель то­варного знака сохраняет за собой право на товарный знак; товар­ного знака, воспроизводящего промышленный образец, право на который принадлежит лицу, уступающему товарный знак, но со­храняющему за собой право на промышленный образец, и т. п.

Наряду с уступкой товарного знака его владелец может предос­тавить право на использование товарного знака другому лицу по лицензионному договору. В отличие от договора об уступке товарно­го знака лицензионный договор предполагает предоставление ли­цензиату права на использование товарного знака на оговоренный в договоре срок. При этом сам владелец (лицензиар) сохраняет право на знак и несет все обязанности его владельца. Напротив, на лицензиата каких-либо дополнительных обременений, кроме обязанностей, принятых им на себя по лицензионному договору, обычно не возлагается.

Условия лицензионного договора определяются в целом сами­ми сторонами. В частности, они сами решают вопрос о том, при­обретает ли лицензиат исключительное право на пользование то­варным знаком или нет, самостоятельно определяют размер и по­рядок уплаты вознаграждения, устанавливают срок действия договора и т. п.

Императивным образом в законе решен лишь вопрос о качест­ве товаров. Лицензиат обязан обеспечить соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он поме­щает товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром. Лицензиар вправе осуществлять контроль за соблю­дением этого условия. По требованиям, предъявленным к лицен­зиату как изготовителю товаров, лицензиат и лицензиар несут со­лидарную ответственность Закон предъявляет особые требования к форме договоров об уступке товарного знака и предоставлении права на его использо­вание. Указанные договоры должны совершаться в письменной форме и регистрироваться в Патентном ведомстве. Порядок реги­страции договоров определен специальными Правилами. Заявле­ние о регистрации договора подается владельцем товарного знака и должно относиться к одному договору. К заявлению прилагают­ся сам договор или выписка из него, заверенная в установленном порядке, свидетельство на товарный знак и документ, подтвер­ждающий уплату пошлины.

В течение двух месяцев Патентное ведомство должно рассмот­реть представленные документы и вынести решение либо о реги­страции договора, либо об отказе в регистрации. Последний воз­можен, если документы неправильно оформлены или договор со­держит не соответствующие действующему законодательству условия и заявитель не устранит отмеченные недостатки в предос­тавленный ему для этого двухмесячный срок. Заявитель может об­жаловать отказ в регистрации договора в суд.

В дальнейшем в Патентном ведомстве по желанию сторон мо­гут быть зарегистрированы изменения, вносимые в уже заключен­ные договоры. Не зарегистрированные договоры об уступке права на товарный знак или о предоставлении права на его использова­ние, а также внесенные в них изменения считаются недействи­тельными.

За регистрацию договоров и изменений в них Патентным ве­домством взимается пошлина, которая по соглашению сторон мо­жет быть уплачена любым из участников договора.

Коллективные товарные знаки не могут быть переданы другим лицам (п. 2 ст. 1510 ГК).

Прекращение права на товарный знак. Правовая охрана товар­ного знака прекращается по одному из следующих оснований. Во-первых, это может произойти в связи с прекращением срока действия регистрации, если владелец знака своевременно не поза­ботился о продлении срока охраны. Заявление о продлении срока регистрации подается владельцем в последний год ее действия. Если этот срок им пропущен, ему может быть предоставлен до­полнительный шестимесячный срок для подачи заявления о про­длении срока регистрации при условии уплаты специальной по­шлины. Сведения о продлении срока действия регистрации вно­сятся в Государственный реестр и свидетельство, а также публикуются для всеобщего сведения в официальном бюллетене Патентного ведомства Во-вторых, основанием для аннулирования регистрации то­варного знака служит решение суда о досрочном прекращении ее дей­ствия по причине использования коллективного знака на товарах, не обладающих едиными качественными или иными общими харак­теристиками.

В-третьих, охрана товарного знака может прекратиться до­срочно, если знак не используется без уважительных причин в тече­ние трех лет. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по данному основанию может быть пода­но заинтересованным лицом в палату по патентным спорам при условии, если товарный знак не используется на дату подачи тако­го заявления. При решении данного вопроса могут быть приняты во внимание представленные владельцем товарного знака доказа­тельства того, что товарный знак не использовался по независя­щим от него обстоятельствам. Такими обстоятельствами могут быть, например, стихийное бедствие, отсутствие необходимого сырья, изменение профиля деятельности предприятия и т. п.

В случае непредставления правообладателем доказательств ис­пользования товарного знака или уважительных причин его неис­пользования его правовая охрана прекращается в отношении всех или части товаров. Решение, принятое палатой по патентным спо­рам, может быть обжаловано в суде.

В-четвертых, регистрация товарного знака может быть призна­на недействительной полностью или частично в течение всего срока се действия, если при регистрации товарного знака имелись за­крепленные пп. 1—5, 8 и 9 ст. 1483 ГК основания для отказа в ре­гистрации, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене Патент­ного ведомства, если при регистрации были нарушены пп. 6 и 7 ст. 1483 ГК. В обоих случаях речь идет о товарных знаках, при ре­гистрации которых были нарушены предъявляемые к ним требо­вания, в частности о различительной способности и новизне. Кро­ме того, независимо от времени регистрации товарного знака его правовая охрана может быть аннулирована, если она была предос­тавлена с нарушением требований, предъявляемых к владельцу то­варного знака (ст. 1478 ГК), или на имя агента или представителя лица, которое является обладателем исключительного права на этот товарный знак в одном из государств — участников Париж­ской конвенции, с нарушением требований, установленных дан­ной Конвенцией (подп. 5 п. 2 ст. 1512 ГК).

В-пятых, правовая охрана товарного знака прекращается в случае ликвидации юридического лица или прекращения предпринима­тельской деятельности физического лица, которые являлись право­обладателями товарного знака. Прекращение правовой охраны то­варного знака по данному основанию регламентировано специ­альными Правилами. Заявление о прекращении правовой охраны товарного знака подается любым заинтересованным лицом, кото­рое должно представить документ, подтверждающий факт ликви­дации юридического лица — владельца товарного знака или факт прекращения предпринимательской деятельности физического лица-правообладателя. В течение десяти дней с даты поступления заявления Патентное ведомство уведомляет владельца товарного знака о поступлении заявления с предложением подтвердить или опровергнуть указанную в заявлении информацию. Заявление рассматривается в течение четырех месяцев с даты его поступле­ния в Патентное ведомство. Если представленные материалы со­ответствуют действительности, регистрация товарного знака анну­лируется, о чем вносятся соответствующие сведения в Государст­венный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ и производится публикация в официальном бюллетене Патентного ведомства. Правовая охрана товарного знака считается прекратив­шейся с даты внесения соответствующих сведений в Реестр.

При реорганизации юридического лица, а также в случае смер­ти физического лица — владельца товарного знака права и обязан­ности, связанные с товарным знаком, переходят к их правопреем­никам.

В-шестых, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным «полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией». Данное основание для аннулирования регистрации товарного зна­ка появилось в российском законодательстве относительно недав­но (2002 г.) и рассчитано на ситуацию, когда регистрация товарно­го знака произведена формально в полном соответствии с зако­ном, но в целях недобросовестной конкуренции. В частности, регистрация товарного знака могла быть направлена на приобре­тение необоснованных преимуществ в предпринимательской дея­тельности, неосновательное обогащение, создания препятствий для доступа на рынок конкурентов, причинение убытков другим хозяйствующим субъектам, нанесение ущерба их деловой репута­ции и т. п.

Типичным примером такой недобросовестной конкуренции является регистрация некоторыми коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями на свое имя товарных знаков, которыми давно пользуются иные хозяйствующие субъек­ты, в частности зарубежные фирмы, но которые не успели свое­временно зарегистрировать их в Российской Федерации на свое имя. При этом регистрация соответствующих обозначений в каче­стве товарных знаков производится не в целях индивидуализации товаров, работ или услуг, а для предотвращения доступа на рынок продукции конкурентов, маркированной данным знаком, либо для того, чтобы продать хозяйствующим субъектам, в сущности, их собственные товарные знаки.

Подобная практика получила в свое время широкое распростра­нение в некоторых странах, в частности в Латинской Америке. К та­ким же недобросовестным действиям начали с середины 90-х гг. прибегать и некоторые российские предприниматели. После некото­рых колебаний суды стали применять для борьбы с подобными не­добросовестными действиями ст. 10 ГК, квалифицируя их в качестве одной из форм злоупотребления правом. В настоящее время в рос­сийском законодательстве имеется самостоятельное основание для борьбы с этими и подобными им действиями.

В-седьмых, правовая охрана товарного знака может быть пре­кращена на основании решения палаты по патентным спорам н случае превращения товарного знака в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида. В данном случае товарный знак благодаря своему широко­му и зачастую неконтролируемому использованию утрачивает свои различительные свойства, которыми он обладал на момент регистрации или в начале использования (для общеизвестных знаков). Поэтому в отличие от признания регистрации недейст­вительной в данном случае регистрация прекращается лишь на будущее время.

В-восьмых, правовая охрана товарного знака прекращается в случае отказа от нее владельца товарного знака. Подобный отказ оформляется в виде письменного заявления, которое направляет­ся в Патентное ведомство. Обычно к нему прибегают достаточно редко, в основном тогда, когда хотят избежать конфликтной си­туации.