Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Мой диплом.docx
Скачиваний:
22
Добавлен:
12.03.2016
Размер:
87.38 Кб
Скачать

1.2 Понятие основания наследования и основания призвания к наследованию

Любое правоотношение, включая и наследственное возникает, изменяется и прекращается при наличии юридических фактов. И в многих случаях это не один юридический факт, а целая совокупность обстоятельств - юридический состав. Юридический состав представляет собой целый комплекс юридических явлений, которые между собой имеют связь по своему содержанию и при взаимодействии которых происходит движение наследственного правоотношения.

Необходимо провести соотношение понятий как основание наследования, основания признания к наследованию и основания возникновения, изменения и прекращения наследственных правоотношений. Статья 1111 ГК РФ содержит положение «Основания наследования», указывает, что наследование осуществляется по завещанию и по закону.

Но для вступления в наследование, как по завещанию, так и по закону является смерть гражданина, то есть непосредственно не из завещания не указание закона наследование не возникает. Многие ученые- юристы как И.Л. Корнеева рассматривает «наследование по закону» и «наследование по завещанию» как способы вступления в наследование. Но такой ученый- юрист Б.А. Булаевский рассматривает и закон и завещание как основание наследования «лишь в обобщающем значении, обозначая порядок развития наследственных правоотношений -по воле завещателя либо, при отсутствии таковой, — по закону». Нормативным же основанием возникновения наследственных правоотношений являются нормы закона, которые регламентируют правила наследования.

Составление завещания рассматривается как юридический факт и правосубъктное основание лица способного совершать юридически

21

значимые действия и соответственно быть участником гражданско-правовых отношений. В РФ гражданин имеет право составить завещание только, обладая дееспособностью в полном объеме

Наследственные правоотношения могут возникнуть только при наличии совокупности фактов, которые предусмотрены гражданским законодательством это положения раздела V части третьей ГК РФ, что не исключает и применение иных норм гражданского законодательства, хотя бы правил об объявлении гражданина умершим. Набор юридических фактов различен в зависимости от наличия или отсутствия воли завещателя

Таким образов статья 1111 ГК РФ содержит основание в качестве основополагающего критерия классификации наследственных правоотношений.

Статье 1152 ГК РФ, содержит положение «основания призвания к наследованию» в ней предусмотрено, что при призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким основаниям по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Увидев такую формулировку можно подумать, что есть противоречие между статьей 1111 ГК РФ, которая указывает только два основания наследования – по закону и по завещании и статьей 1152, которая вовсе представляет неограниченный перечень оснований для наследования.

Но, прочитав внимательно на первый взгляд формулировки норм, можно различить основание наследование и основание признания к наследованию

С.А Смирнов, считает, что завещание и закон это формальное основание наследования, которое лишь определяет статус лица как наследника наследодателя, указываю их взаимную правовую связь между собой.

Что касается основания признания, он рассматривает как «фактическое» основание, которая указывает на фактическую связь между наследодателем и

22

наследником, которое отражает его частные особенности наследования, к примеру, наследование внуком по праву представления после деда только в случае смерти его родителя. Это одно из мнений ученых по поводу соотношений понятий оснований наследования и основания признания к наследованию.

Для возникновения наследственного правоотношения необходим весь комплекс юридических фактов, включающий в себя все виды юридических фактов. Все юридические составы содержат событие, в наследственном правоотношении это смерть гражданина

Процесс динамики наследственного правоотношения событье как смерть может появляться не один раз.

В некоторых случаях смерть может быть заменена юридическим актом, как судебное решение об объявлении гражданина умершим, основанным на презумпции смерти безвестно отсутствующего лица, или решением об установлении факта смерти, если орган загса отказал в регистрации смерти гражданина в определенное время.

Юридическим фактом для приобретения наследственных прав является действие наследников по принятию наследства это подача заявления о принятии наследства или о выдачи свидетельства о праве на наследство.

Иногда действие выражаются в отказе от наследства, что служит основанием для признания к наследованию других наследников в порядке законной очереди. Именно направленность действий наследников имеет существенное значение. В случае отказа всех наследников от наследства, это имущество переходит к государству (выморочное имущество) .

Рассмотрим юридические составы, которые влекут за собой возникновение, изменение и прекращение наследственных правоотношений. Необходимо упомянуть, что юридические составы в наследственных правоотношениях являются сложными и требуют, чтобы юридические факты появлялись в строгой последовательности.

При наследовании по завещанию юридический состав будет выглядеть следующим образом:

составление завещания завещателем;

смерть наследодателя;

принятие наследства.

При  наследовании по закону необходима совокупность следующих юридических фактов:

смерть наследодателя;

наличие определенного состояния у наследника (супружество с наследодателем, родство с ним, иждивенчество);

соответствие юридического состояния наследника критериям, определяющим очередность наследников, призываемых к наследованию принятие наследства. Существуют юридические факты, которые могут повлиять на развитие наследственного правоотношения, в результате которых наследственные отношения не возникают, изменяются или прекращаются. В частности это могут быть действия, предусмотренные статьей 1117 ГК РФ лишение наследодателем наследников наследственных прав, умолчания наследодателем о каком либо наследнике при составлении им завещания и др.

Существуют две группы юридических фактов это правоизменяющие и правопрекращиющие наследственные правоотношения это отказ от наследства, непринятие наследства смерть наследника после открытия наследства, но до его принятия и т.д.

Часто для возникновения наследственного правоотношения выделяют такой юридический факт как открытие наследства. Открытие наследства по мнению С.П. Гришаева это наступление определенных юридических фактов, которые служат основанием возникновения наследственного правоотношения. Это мнение поддерживает А.Е Казанцева, считает, что открытие наследства это констатация наступления события – смерти гражданина, в результате которого его имущество открыто для принятия наследства.

Гражданский Кодекс Российской Федерации в пункте 2 статье 1153 приводит лишь примерный перечень действий , которые свидетельствуют о принятии наследства: вступление во владение или в управление наследственным имуществом; принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; производство за свой счет расходов на содержание наследственного имущества и оплата за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц причитавшихся наследодателю денежные средств. Пленум ВС в Постановлении № 9 дополнил этот перечень указанием на следующие действия: вселение наследника в принадлежавшее наследодателю жилое

помещение или проживание в нем на день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жительства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка, обращение с требованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ, иные действия по владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. Разрешая возникавшие на практике сомнения по поводу значимости совершения конклюдентных действий непосредственно наследником. Пленум также указал,  что такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и другими лицами по его поручению. К тому же статья 1154 ГКРФ, устанавливает, что данные действия должны быть совершены в течение срока принятия наследства или иначе они не влекут юридических последствий в виде приобретения наследственных прав. Как наиболее значимый момент подчеркивается, что под совершением наследником действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу (п.36).

К таким действиям, которые свидетельствуют о принятии наследства безусловно можно отнести обращение в суд с иском о признании завещания в пользу другого лица недействительным. Как правило, такой иск подает заинтересованное лицо, желающее приобрести наследство, в частности это иски о возбуждении уголовного дела по факту хищения наследственного имущества или гражданский иск об истребовании вещей, которые принадлежали наследодателю, из чужого незаконного владения. Указанные

действия должны быть осознанными целенаправленными и мотивированными, что приобрести значения юридического факта.

Приходя к итогу можно определить, что фактическое принятие наследства это целенаправленное юридическое действие, выражающиеся в односторонней сделке в форме конклюдентных действий. Это понятие вполне соответствует принципу добросовестности, указанного в положении ст.1 ГК РФ

Нельзя принять юридическим поступком фактическое принятие наследства, так как это сравнимо с ущемлением прав наследников, выразивших свою волю способом, которое не вызвало сомнения в направленности действий.

Целесообразно будет разобрать, когда действия потенциальных наследников, соответствуют признакам фактического принятию наследства, но не являются таковыми. Например, случай, когда наследник, которые проживал вместе с наследодателем в одной квартире, после смерти продолжает в ней проживать и после открытия наследства. Так как совместное проживание не расценивается как фактическое принятие наследства жилого помещения, проживающий может ограничиться и статусом собственника ну или нанимателя.

В настоящий период у наследников представляется возможность заявить о своем нежелании принимать наследство после действий, которые свидетельствовали о принятии наследства. Такую возможность представляет статья 1153 ГК РФ в пункте 2, не указав опровержения презумпции, тем самым наследник может опровергнуть и за пределами срока принятия наследства.

   Такой ученый как Н.И Остапюк уточнил формулировку положения статьи 1153 ГК РФ, пояснив, что наследник после совершения фактических действий, которые свидетельствовали о принятии наследства, может опровергнуть презумпцию, установленную в законе через органы нотариусв

как бесспорный факт, но в пределах срока, который установлен для принятия и отказа от наследства. Однако если срок будет пропущен по уважительной причине, то суд может признать отказ от наследства, тем самым сохраняя интересы наследника.

Отказ от наследства может быть осуществлен и после смерти наследника, который совершил действия свидетельствовавшие о принятии наследства в случаи подачи заявления наследников, действительно принявших наследство или иных заинтересованных лиц. 

Проанализировав Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 становятся ясно, что доказательством фактического принятия наследства являются именно действия. В качестве примера можно привести квитанцию об уплате коммунальных услуг или налога. Но такие документы как сберегательная книжка или паспорт транспортного средства? Так, ранее Московский областной суд указал, что сберегательная книжка наследодателя является доказательством принятия наследства при условии, что наследник использовал эту книжку в рамках определенных прав, т.е. обращался за получением части денег на похороны (Обзор судебной и нотариальной практики Московской области по применению законодательства при рассмотрении вопросов, возникающих из наследственного права, а также отдельных видов договоров по передаче имущества в собственность от 08.10.2012 СПС «КонсультантПлюс»). То есть если эти документы просто находились у наследников, то это нельзя расценивать как фактическое действие по принятию наследства.

    Некоторые действия не могут расценивать как принятие наследства, это например присутствие на похоронах и на поминках, даже в том случае если он получил вещь в дар от наследодателя или организация, получившая компенсацию на оплату ритуальных услуг и социальное пособие на погребение, так как это просто устоявшееся традиция, выразившееся как дань памяти умершего.

Существует проблема разграничения полномочий между нотариусом и судом. В случае если наследник не может представить документальные доказательства, подтверждающие принятие наследства, то данные обстоятельства подлежат установлению в суде. В судебном порядке разбираются споры в порядке искового производства, когда наследники опровергают доводы других наследников о принятии наследства, либо в порядке особого производства для установления факта, имеющее юридическое значение.

Наследование по закону требует установления определенного юридического состояния- родства, супружества, иждивенчества с наследодателем. Это либо документально или в суде либо если наследник не представил документы, подтверждающие факт родства, то это могут сделать другие наследники, которые доказали свое родство с наследодателем.

    В наследственное правоотношение входит такой важный элемент как срок принятия наследства, так как для реализации наследственных прав, должно произойти в установленный законный период. При этом сроки принятия наследства различны в зависимости от признания к наследованию: для принятия наследства ввиду открытия наследства, наследникам представлено 6 месяцев, но если наследники отказались от принятия наследства либо отстранением от наследования недостойных наследников (ст. 1117 ГК РФ), непринятием его, то срок увеличивается соответственно на 6 или 3 месяца. Однако срок не важен, если все наследники выразили свое согласие на принятие наследства, наследником, который пропустил срок (п. 2 ст. 1155 ГК РФ).

Таким образом, можно сделать краткий анализ, что термины «основание наследования» и «основание признание к наследованию» можно соотнести условно как «Общее» и «частное» или как «право» и «факт», но различие их в смысловом содержании не в коем случаи не препятствуют переходу наследственных прав, а наоборот они дополняют друг друга, так как служат одной цели.

Что же касается понятия «основания возникновения, изменения и прекращения наследственных правоотношений», его можно определить как совокупность конкретных юридических фактов, которые необходимы и достаточны для наступления юридических последствий в виде приобретения наследственных прав, изменения субъектного состава наследственного правоотношения либо констатации отпадения или отсутствия правовой связи потенциальных наследников.

Вывод к главе 1

Ни одно гражданское правоотношение не может возникнуть или прекратиться без юридических фактов. Научная литература дает понятие юридический факт как конкретное жизненное обстоятельство, которая в соответствии с нормами права вызывает наступление юридических последствий. Жизненные факты сами по себе не являются юридическими, такое значение им придают нормы права.

Но все события или действия расцениваются как юридические факты, не могут быть юридическими фактами мысли, события, происходящие в культурной жизни и тому подобное.

Юридические факты могут быть как позитивными (существующие) и негативные (отсутствие родства) это имеет юридическое значение так как несет в себе информацию о состоянии общественных отношений.

Юридические факты рассматривают как факты прямо или косвенно предусмотренные нормами права, тем самым раскрывая нормативную сторону этого явления.

Признаки юридического факта:

- Они содержат информацию о состоянии общественных отношений, так как прямо или косвенно затрагивают права и интересы гражданина, государства и общества в целом.

- Имеют определенную «форму» то есть они не могут быть выражены с помощью мысли, чувства.

- Характеризуют наличие или отсутствие определенных явлений материального мира (например, наличие правонарушения, отсутствие родства и т. п.).

- Регламентированы законом, то есть надлежащим образом оформлены и удостоверены в виде документа, справки, квитанции.

- Вызывает правовые последствия, предусмотренные законом.

Юридическими фактами могут выступать как события и действия, так и фактическое обстоятельство, в содержание которого входит и то и другое это и называется сложные юридический факт. Однако основание правоотношения может выступать один юридический факт, в частности по договору купли- продажи, чтобы установить обязательства между покупателем и продавцом нужно заключить договор. Такое обстоятельство простое и соответственно это простой юридический факт. Некоторые правоотношения возникают вследствие двух и более юридических фактов, которые могут возникнуть как одновременно, так и в определенной последовательности, в частности, чтобы установить жилищные обстоятельства необходимо как минимум два юридических факта это выдача

ордера и заключение договора жилищного найма. Указанные основания именуются сложным юридическим составом или фактом.

Гражданское законодательство содержит перечень юридических фактов, с наступлением которых наступают правовые последствия ст. 8 ГК РФ. Перечень оснований, предусмотренный статьей 8 ГК РФ, не является исчерпывающим, И это объяснимо, так как закон не может вместить все возможные ситуация, способные повлечь возникновение юридических фактов. Для этого и есть формулировка иные действия, для этих действий не обязательно, чтобы они прямо были указаны в законе. Но эти действия как минимум должны отвечать смыслу гражданско-правовому отношению. Не представляется возможным предусмотреть на много лет вперед все возможные ситуации, которые можно зафиксировать в законе. Такие события носят стихийный характер, и их потребность может возникнуть внезапно неожиданно и соответственно после их возникновения будут внесены изменения в действующее законодательство. Поэтому в гражданском законодательстве и предусмотрено правило, в соответствии с которым юридические факты, не предусмотренные гражданским законодательством, порождают соответствующие юридические последствия, если они не противоречат общим началам и смыслу гражданского законодательства (п. 1 ст. 8 ГК).

В аспекте наследственных правоотношений в судебном порядке могут устанавливаться следующие юридические факты:

факт родственных отношений (п. 1 части второй ст. 264 ГПК РФ);

факт нахождения на иждивении (п. 2 части второй ст. 264 ГПК РФ);

факт регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения брака, смерти (п. 3 части второй ст. 264 ГПК РФ);

факт признания отцовства (п. 4 части второй ст. 264 ГПК РФ);

факт принадлежности правоустанавливающих документов (за исключением воинских документов, паспорта и выдаваемых органами записи актов гражданского состояния свидетельств) лицу, имя, отчество и фамилия которого, указанные в документе, не совпадают с именем, отчеством или фамилией этого лица, указанными в паспорте или свидетельстве о рож-дении (п. 5 части второй ст. 264 ГПК РФ);

факт владения и пользования недвижимым имуществом (п. 6 части второй ст. 264 ГПК РФ);

факт смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах в случае отказа органов записи актов гражданского состояния в регистрации смерти (п. 8 части второй ст. 264 ГПК РФ);

факт принятия наследства и место открытия наследства (п. 9 части второй ст. 264 ГПК РФ).

В соответствии с п. 10 части второй ст. 264 ГПК РФ, судом могут быть установлены и другие имеющие юридическое значение факты, указывая тем самым, что данный перечень, регламентированный, ГПК РФ не является исчерпывающим.

К таким фактам, которые прямо не указаны в ст. 264 ГПК РФ, Которые также необходимы для оформления наследственных прав могут относиться:

установление факта отцовства;

установление факта приобретения имущества в период брака на средства только одного супруга и т. п.

Законом установлено два способа принятия наследства, один из которых это фактическое его принятие. Статья 1153 пункт 2 ГПК РФ содержит положение, согласно которому пока не доказано иное, наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства ( наследник произвел действия, свидетельствовавшие о вступлении во владение или управление имуществом, полученном в наследство, или предпринял меры по сохранении полученного имущества, защищая его от посягательства третьих лиц, либо осуществил расходы на содержание наследственного имущества). Суд рассматривает заявление об установлении факта принятия наследства и места открытия наследства в порядке особого производства, если нотариальный орган, не может выдать заявителю свидетельство о праве на наследство мотив которому отсутствие или недостаточности надлежащих документов, которые подтверждали бы в нотариальном порядке факт вступления во владения наследственным имуществом. Решение об установлении факта принятия наследства и места открытия наследства принимается в соответствии с нормами, содержащиеся в статьях 1111115 ГК РФ. Если наследник фактически вступил во владение или управление наследственным имуществом или подал соответствующее заявление в установленный срок о принятии наследства в орган, совершивший нотариальные действия это свидетельствует о принятии наследства наследником.

Что касается места открытия наследства, то им считается последнее постоянное место жительства наследодателя, а в случае его отсутствия - место нахождения имущества или его части.

Рассмотрения дел об установлении факта принятия наследства и места открытия наследства от суда требуется определения круга юридически значимых для этого дела обстоятельств:

является ли заявитель наследником по закону той очереди, которая призывается к наследованию;

имеются ли правовые основания, препятствующие оформлению наследственных прав заявителя;

отсутствует ли спор о праве на наследство между заявителем и другими наследниками;

утрачена ли возможность продления срока для принятия наследства;

какое наследственное имущество и при каких обстоятельствах перешло во владение заявителя.

Состав наследственного имущества составляют имущественные права и обязанности наследодателя.

Необходимо провести соотношение понятий как основание наследования, основания признания к наследованию и основания возникновения, изменения и прекращения наследственных правоотношений. Статья 1111 ГК РФ содержит положение «Основания наследования», указывает, что наследование осуществляется по завещанию и по закону.

Но для вступления в наследование, как по завещанию, так и по закону является смерть гражданина, то есть непосредственно не из завещания не указание закона наследование не возникает. Многие ученые- юристы как И.Л. Корнеева рассматривает «наследование по закону» и «наследование по завещанию» как способы вступления в наследование. Но такой ученый- юрист Б.А. Булаевский рассматривает и закон и завещание как основание наследования «лишь в обобщающем значении, обозначая порядок развития наследственных правоотношений -по воле завещателя либо, при отсутствии таковой, — по закону». Нормативным же основанием возникновения наследственных правоотношений являются нормы закона, которые регламентируют правила наследования.

Составление завещания рассматривается как юридический факт и правосубъктное основание лица способного совершать юридически

значимые действия и соответственно быть участником гражданско-правовых отношений. В РФ гражданин имеет право составить завещание только, обладая дееспособностью в полном объеме

Наследственные правоотношения могут возникнуть только при наличии совокупности фактов, которые предусмотрены гражданским законодательством это положения раздела V части третьей ГК РФ, что не исключает и применение иных норм гражданского законодательства, хотя бы правил об объявлении гражданина умершим. Набор юридических фактов различен в зависимости от наличия или отсутствия воли завещателя

Что касается основания признания, он рассматривает как «фактическое» основание, которая указывает на фактическую связь между наследодателем и

наследником, которое отражает его частные особенности наследования, к примеру, наследование внуком по праву представления после деда только в случае смерти его родителя. Это одно из мнений ученых по поводу соотношений понятий оснований наследования и основания признания к наследованию.

Таким образом, можно сделать краткий анализ, что термины «основание наследования» и «основание признание к наследованию» можно соотнести условно как «Общее» и «частное» или как «право» и «факт», но различие их в смысловом содержании не в коем случаи не препятствуют переходу наследственных прав, а наоборот они дополняют друг друга, так как служат одной цели.

Что же касается понятия «основания возникновения, изменения и прекращения наследственных правоотношений», его можно определить как совокупность конкретных юридических фактов, которые необходимы и достаточны для наступления юридических последствий в виде приобретения наследственных прав, изменения субъектного состава наследственного правоотношения либо констатации отпадения или отсутствия правовой связи потенциальных наследников.

Невозникновение наследственных правоотношений

Также существуют основания невозникновения, изменения и прекращения наследственных правоотношений [33, с.54], к которым относятся следующие юридические факты:

1) противоправные действия (противозаконные действия наследников против наследодателя, например, действия, совершенные против воли завещателя: составление фиктивного завещания, сокрытие завещания, принуждение наследодателя к составлению завещания в свою пользу; в эту же группу юридических фактов можно отнести злостное уклонение от исполнения обязанности по содержанию наследства, если такая обязанность была предусмотрена соответствующим договором между наследником и наследодателем, и т.п.);

2) лишение наследника наследодателем наследственных прав;

3) лишение родительских прав наследников в тех случаях, если наследодателем являются их дети при наследовании по закону и др.

Противоправность действий наследника и совершение им действий, устраняющих его от призвания к наследованию, должна быть доказана в суде и оформлена решением или приговором. При установлении судом оснований, устраняющих наследников от наследования, не требуется дополнительного решения суда о лишении наследника прав на наследство. Такой наследник исключается из состава наследников нотариусом.

Третья стадия - реализация субъективных прав и субъективных юридических обязанностей, воплощение их в конкретном, фактическом поведении участников общественного отношения.

Сформулированные в законах и других нормативно-правовых актах нормы только тогда становятся «живыми», когда они воплощаются в действительности, реализуются в сознательно-волевых поступках (действиях) людей. Реализация права рассматривается как воплощение в поступках людей тех требований, которые в общей форме выражены в нормах права, как конкретное проявление процесса правового регулирования. Осуществление прав выражается в активной реализации возможностей, предоставляемых субъектам наследственных правоотношений нормами права. Реализация обязывающих норм представляет собой выполнение субъектом права возложенных на него обязательств.

Юридическое содержание наследства составляет право наследника принять или отказаться от наследства и обязанность всех и каждого воздерживаться от совершения каких-либо действий, которые препятствуют наследнику в осуществлении этого права.

Отказ от наследства - односторонняя сделка, состоящая в совершении юридических действий, которые свидетельствуют о нежелании наследника получить имущества наследодателя (несовершение фактических действий является не отказом, а непринятием наследства). Таким образом, отказ от наследства - соответствующее заявление наследника, подаваемое нотариусу либо суду. Согласно ст. 1157 ГК РФ, наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Принимая наследство, наследник обязан принять не только имущество и имущественные права наследодателя, но и его долги, не прекращающиеся с его смертью (п. 1 ст. 1175 ГК).

Четвертая, последняя, стадия - применение права. В самом общем виде применение права есть властная организационная деятельность компетентных, то есть специально на это уполномоченных, органов и должностных лиц по рассмотрению и разрешению юридических дел путем издания индивидуальных правовых предписаний на основе и во исполнение действующего законодательства. Результатом правоприменительной деятельности является издание властных индивидуальных предписаний, содержащихся в актах применения права.

Согласно ст. 37 Основ, в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса удостоверяют завещания и принимают меры по охране наследственного имущества должностные лица органов исполнительной власти, уполномоченные совершать нотариальные действия. Принимать меры по охране наследственного имущества и выдавать свидетельства о праве на наследство вправе также должностные лица консульских учреждений РФ (ст. 38 Основ законодательства РФ о нотариате).

По истечении шести месяцев со дня открытия наследства по заявлению наследника по месту открытия наследства выдается свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ). Свидетельство является официальным документом, свидетельствующим перед третьими лицами о наличии у его обладателя наследственных прав.

В соответствии с ч.1 ст.1171 ГК РФ нотариус по месту открытия наследства принимает меры по охране наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства. Как только нотариус получит заявление о принятии мер к охране наследственного имущества, он устанавливает наличие наследственного имущества, его состав и местонахождение, производит опись наследственного имущества, а также извещает всех на

Красавчиков О.А. Юридические факты в гражданском советском праве. М., 1958. - С.15..

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=557355#1

Основания возникновения наследственного правоотношения

Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения. Юридическими фактами, или основаниями, приводящими к открытию наследства, являются смерть гражданина и объявление гражданина умершим (ст. 45 ГК).

Открытие наследства всегда происходит в определенное время и в определенном месте, что имеет весьма важное правовое значение. Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим - день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели (ч. 3 ст. 45 ГК).

Именно во время открытия наследства определяются:

1. состав наследственного имущества;

2. сроки принятия или отказа от наследства;

3. сроки предъявления претензий кредиторами;

4. момент возникновения у наследников права собственности на наследственное имущество;

5. срок для выдачи свидетельства о праве на наследство;

законодательство, которым следует руководствоваться.

Факт смерти, как и день кончины, подтверждается свидетельством о смерти, выдаваемым органами ЗАГС. При отказе органов ЗАГС в регистрации события смерти факт смерти в определенное время может быть установлен судом в порядке особого производства.

В случае одновременной смерти лиц, являющихся наследниками по отношению друг к другу (коммориентов), наследование сразу открывается после кончины каждого из них в отдельности.

Местом открытия наследства является последнее постоянное место жительства наследодателя, а если оно неизвестно - место нахождения его имущества или его основной части.

Именно по месту открытия наследства решается вопрос о применении законодательства той или иной страны к конкретным наследственным отношениям1. Например, если местом открытия наследства гражданина, умершего на территории России, будет признан населенный пункт Молдовы, то наследниками по закону могут стать нетрудоспособные племянники и племянницы, в то время как по нормам наследственного права России они наследниками по закону не являются.

Правильное определение места открытия наследства имеет важное значение и для решения ряда процедурных вопросов. В частности, именно по месту открытия наследства выясняется, в какую нотариальную контору необходимо обратиться с заявлением о его принятии и выдаче свидетельства о праве на наследство. По месту открытия наследства принимаются и меры охраны наследственного имущества, а также предъявляются претензии кредиторами.

Местом открытия наследства после граждан, временно проживающих за границей и умерших там, считается их постоянное последнее место жительства до выезда за границу. Если же оно неизвестно, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества или большей его части на территории нашей страны. Местом открытия наследства для граждан, постоянно проживающих за границей, является та страна, где они проживали.

Место открытия наследства подтверждается справкой жилищ-но-эксплуатационной организации, уличного комитета, местной администрации или справкой с места работы с указанием места жительства наследодателя. Если место жительства наследодателя неизвестно, те же учреждения могут выдать справку о месте нахождения имущества умершего или основной его части. Если ни ту ни другую справку представить нотариусу невозможно, то предъявляется вступившее в законную силу решение суда об установлении места открытия наследства.

 

1 Следует, однако, иметь в виду, что наследование строений и другого недвижимого имущества определяется по законодательству страны, на территории которой находится это имущество

Понятие наследственного правоотношения в литературе отсутствует. Поскольку наследственное право, представляющее собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, которые возникают при переходе имущества умершего к наследникам в порядке универсального правопреемства, является подотраслью гражданского права, то наследственные правоотношения являются одной из разновидностей гражданских правоотношений. Потому рассмотрение специфики наследственных правоотношений основывается на положениях о понятии правоотношения, выработанных как в общей теории права, так и в гражданском праве [58, с.48]. Вопрос о понятии правоотношения относится к числу наиболее спорных и остро дискуссионных. Отправным положением при исследовании правоотношения обычно является признание его общественным отношением, урегулированным нормами права. Из этого определения следует, что одним из основных признаков, определяющих сущность правоотношения, выступает его связь с нормой права [56, с.4]. Правоотношение обычно рассматривают в качестве отношения, состоящего во взаимной (либо односторонней - для простейших отношений) связи субъективных прав и юридических обязанностей его участников.

Определяется правоотношение по-разному с учетом тех или иных обозначенных выше признаков. Так, В.Б. Исаков определяет его как "возникающее в соответствии с нормами права и юридическими фактами волевое общественное отношение, участники которого наделены субъективными правами и несут юридические обязанности". О.С. Иоффе рассматривает правовое отношение в качестве "регулируемого правом отношения между конкретными лицами, взаимное поведение субъектов которого закреплено юридически и осуществление которого обеспечивается силой государственного принуждения" [75, с.14].

Особенности реализации нормы в правоотношении определяются характером регулируемых отношений. Правоотношения есть, прежде всего, жизненные отношения, а жизненные отношения чрезвычайно сложны и многообразны. Поэтому для того, чтобы выявить специфические признаки наследственного правоотношения, следует рассмотреть основания его возникновения, охарактеризовать основные выделяемые в науке элементы: объект, субъект, юридическое содержание (права и обязанности участников). Приступая к исследованию наследственного правового отношения, целесообразно определить тот правовой результат, на достижение которого оно направлено, "цель" наследственного правоотношения, и дать его общее определение [51, с.24]. Движение любого правоотношения начинается его возникновением и заканчивается прекращением. За время действия правоотношение может претерпевать изменение в содержании или в субъектном составе, сохраняя прочие свои черты, продолжая существовать в измененном виде [78, с.310]. При жизни гражданин может быть субъектом большого количества правоотношений, носителем прав и обязанностей. После его смерти правоотношения, в которых он участвовал, "утрачивают" свой субъект. Вместе с тем "бессубъектным" правоотношение не становится: его субъект (лицо управомоченное либо обязанное) остается какое-то время не определившимся, но с момента определения считается, что он вступил в правоотношение в момент "выбытия" из него умершего. Переход субъективного права (в широком смысле - также правовой обязанности) от одного лица (праводателя) к другому (правопреемнику) в порядке производного правоприобретения (в соответствующих случаях - производного приобретения правовой обязанности) именуется в науке правопреемством. Переход не отдельных прав и обязанностей определенного лица, а всей их совокупности называется всеобщим или универсальным правопреемством.

Универсальное правопреемство является основой института наследования. При наследовании имущество (имущественные права и обязанности) умершего правопредшественника (наследодателя) в неизменном виде переходит к его правопреемникам (наследникам) как единое целое и в один и тот же момент. При этом имеет место правопреемство непосредственное, под которым понимается прямой переход прав и обязанностей наследодателя к наследникам без предварительной их передачи в виде своеобразной промежуточной стадии какому-либо третьему субъекту.

Переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства осуществляется в пределах наследственного правоотношения. Наследственное правоотношение возникает в тот момент, когда наследодатель "выбывает" из числа субъектов правовых отношений, и прекращается, когда их "трансформация" завершена - произошла замена субъектного состава правоотношений. Таким образом, наследственное правоотношение можно определить как урегулированное нормами наследственного права общественное отношение, направленное на переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства.

В наследственном правоотношении выделяется его структура: субъекты наследственного правоотношения, объекты наследственных правоотношений, содержание наследственного правоотношения, а также основание возникновения, изменения и прекращения наследственного правоотношения, под которыми традиционно понимаются юридические факты.

Процесс наследования развивается стадийно. Первая стадия возникает с открытием наследства и продолжается для лиц, призванных к наследованию, до момента реализации ими права на принятие наследства. По своей природе наследственные отношения на этой стадии существуют в виде абсолютных правоотношений, в которых управомоченному лицу (носителю права) противостоит неопределенное множество пассивно обязанных субъектов права. Наследственные правоотношения складываются между лицами, призываемыми к наследованию, и всеми другими лицами, обязанностью которых является, с одной стороны, не препятствовать первым в реализации их права на принятие наследства, а с другой - оказывать содействие в реализации названного права. Последнее относится к специально уполномоченным лицам и органам (нотариусы, органы загса, суды, жилищные и медицинские организации и др.).

Вторая стадия наследственных правоотношений начинается соответственно с момента принятия наследства либо с момента перехода наследства к государству. Наследственные отношения на этой стадии могут носить как абсолютный, так и относительный характер, что зависит от состава наследства и от наличия иных наследников. С началом данного этапа ведут речь о возникновении права на наследство (и как следствие - о возникновении прав на отдельные объекты, входящие в состав наследства). В зависимости от того, что входит в состав наследства, права наследников приобретают форму одного из видов гражданских прав (права вещные, обязательственные, исключительные и др.). При этом содействие наследникам в реализации их прав (введение управления наследственным имуществом, охрана наследственного имущества и т.п.) происходит по мере необходимости в рамках особых наследственных правоотношений.

Возможный отказ от наследства после его принятия (п.2 ст.1157 ГК РФ) не влияет на природу «восстанавливаемых» отношений, они остаются наследственными. В подобных случаях отказ наследника от принятых им ранее прав не прекращает их существование, они лишь восстанавливаются в прежнем качестве «ожидания правопреемства» и будут приобретены другими лицами в порядке наследования, а не в порядке правопреемства от отказавшегося лица. При отказе от наследства или при его неприятии всеми наследниками, а также в их отсутствие либо при отстранении их от наследования (ст. 1117 ГК РФ) в наследственное правоотношение вступает государство, становясь наследником умершего лица по закону. При этом принятие наследства не требуется (абз. 2 п.1 ст. 1152 ГК РФ).

После того как судьба всего наследственного имущества будет определена (например, путем его раздела), наследственные правоотношения прекращаются.

В теории наследственного права понятия «основания возникновения наследственного правоотношения» и «основания наследования» отождествляются. Определяющим для вступления в наследование является смерть наследодателя, и лишь потом встает вопрос о наличии или отсутствии завещания. Поэтому «наследование по закону» и «наследование по завещанию», понимаемые как основания наследования, правильнее было бы рассматривать как способы вступления в наследование /

Рассмотренная динамика наследственных правоотношений характеризует их в качестве относительно самостоятельных гражданско-правовых отношений с присущими им структурными особенностями. Подобное развитие наследственных правоотношений призвано обеспечить реализацию наследственного правопреемства, в рамках которого наследство переходит от наследодателя к наследникам.

Рассмотрев разнообразные подходы к определению понятия наследственного правоотношения, можно сделать вывод, что под наследственным правоотношением следует понимать комплекс юридических связей, основанных на нормах наследственного права, носящего межотраслевой характер, возникающих между завещателем, наследниками и другими лицами по поводу реализации наследственных прав, содержание которых составляют права и обязанности завещателя, наследников и других лиц.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]